Решение от 18 октября 2024 г. по делу № А56-26413/2024Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А56-26413/2024 18 октября 2024 года г.Санкт-Петербург Резолютивная часть решения объявлена 14 октября 2024 года. Полный текст решения изготовлен 18 октября 2024 года. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Кузнецов М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.В. Воропай рассмотрев в судебном заседании дело по иску истец: общество с ограниченной ответственностью "КЕКС" (ИНН <***>, ОГРН <***>) ответчик: Индивидуальный предприниматель ФИО1 ОГРНИП: <***>, ИНН: <***> о взыскании при участии от истца: не явился (извещен); от ответчика: представитель ФИО2 (дов. от 07.02.2024г.) Общество с ограниченной ответственностью «КЕКС» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик) об обязании прекратить неправомерное использование товарного знака «КЕКС» №931196 в коммерческой деятельности и взыскании 5 000 000руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №931196. Ответчик возражает относительно удовлетворения иска по основаниям, изложенным в отзыве, отрицая факт неправомерного использования товарного знака «КЕКС», считая размер компенсации завышенной. Заслушав объяснения сторон, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам: Общество с ограниченной ответственностью «КЕКС» является единственным правообладателем товарного знака № 931196. Приоритет товарного знака с 14.08.2020 г. 29 марта 2023 г. товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Срок действия регистрации истекает 14 августа 2030 г. ООО «КЕКС» с 14.09.2020 г. является динамично развивающейся компанией в сфере общественного питания. В настоящее время на территории Ростовской области и Краснодарского края осуществляют деятельность 26 (двадцать шесть) кафе-пекарен «КЕКС». ООО «КЕКС» стало известно о незаконном использовании ИП ФИО1. Без согласия правообладателя, ИП ФИО1 использует, обозначение «КЕКСИК», сходного до степени смешения с товарным знаком ООО «КЕКС» № 931196, для обозначения услуг общественного питания на территории РФ по адресу: город федерального значения Санкт-Петербург, Коммендантский проспект, д. 58, корп. 1. Информация о незаконном использовании товарного знака подтверждается сведениями в сети Интернет, аккаунтом в социальной сети Instagram (запрещена на территории РоссийскойФедерации) https://www.instagram.com/kekslove_bakery?igsh=YWx6a3N3N2YwaTVs. Также, об этом свидетельствует фотографии входной группы кафе «КЕКСИК», где размещена информационная табличка с указанием часов работы, ИНН ИП ФИО1 в качестве организации, которая оказывает услуги общественного питания в вышеуказанном заведении. Кроме того, у стороны истца имеется кассовый чек от 01.02.2024 г., полученный при посещении пекарни «КЕКСИК», расположенного по адресу: город федерального значения Санкт-Петербург, Коммендантский проспект, д. 58, корп. 1. ИП ФИО1 в своей деятельности неправомерно пользуется указанным товарным знаком. ИП ФИО1 нарушено исключительное право на товарный знак при ведении своей предпринимательской деятельности. Кафе «КЕКСИК» предоставляет те же услуги, что и кафе «КЕКС», а именно: торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах; деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; подача напитков и иные виды деятельности. Сравниваемые обозначения производят общее зрительное впечатление, они ассоциируются друг с другом в целом, что обусловливает вывод о наличии абсолютного сходства между ними. ИП ФИО1 также в своей деятельности продублировала маркетинговую политику ООО «КЕКС», использует дизайн фасада, дизайн входной группы, торговые стойки, рекламные конструкции, подачу продукции заведений ООО «КЕКС» (для наглядности прикладываем фото-таблицу). 02.11.2021 г. ООО «КЕКС» презентовало в качестве символа бренда собаку - таксу «Кекс». О чем свидетельствует снимок экрана аккаунта из социальной сети Instagram (запрещена на территории Российской Федерации). С 2021 года по настоящее время ООО «КЕКС» продает товары (мерч) с символикой собаки породы такса, такие как толстовки, кружки, сумки-шопперы и тд. ООО «КЕКС» не предоставляло ИП ФИО1 права на использование указанного товарного знака. В адрес ИП ФИО1 направлена претензия (за Исх. № 1 от 23.01.2024 г.) с требованием незамедлительно прекратить неправомерное использование товарного знака «КЕКС» и выплатить компенсацию. ИП ФИО1 требования претензии не выполнены. Оставление претензии без ответа послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском. Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на результат интеллектуальной деятельности и на средство индивидуализации входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых средство индивидуализации зарегистрировано, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1270 ГК РФ и пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу. Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанных прав и факт их нарушения ответчиком. При разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите исключительных прав на товарный знак, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании средств индивидуализации, а истец должен подтвердить факт принадлежности ему исключительных прав на товарный знак, а также факт нарушения данных прав ответчиком. Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными). Таким образом, в бремя доказывания истца по настоящему делу входит, в том числе, подтверждение факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак всеми способами, поименованными истцом. В соответствии со статьей 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса). Из содержания указанных норм права следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, а также размещение товарного знака в доменном имени является нарушением права на товарный знак Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. При этом признание таких товаров, их этикеток и упаковок контрафактными закон не ставит в зависимость от того, каким способом и какое лицо их использует - лицо, незаконно разместившее товарный знак на товарах, этикетках, упаковках, или лицо, использующее, распространяющее их после незаконного ведения в гражданский оборот, в том числе реализующее их в розницу. Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Факт принадлежности товарного знака истцу и нарушения ответчиком исключительного права подтверждается совокупностью представленных в материалы дела доказательств, в том числе свидетельством на товарный знак, фотографиями товаров, кассовым чеком, ответчиком по существу не оспорен. Пунктом 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения. Относимость и достоверность представленных истцом доказательств ответчиками в установленном законом порядке не опровергнута, доказательства обратного суду не представлены, о фальсификации доказательств не заявлено. В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Статьей 1515 ГК РФ установлена ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Также правообладатель вправе требовать уплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. В обоснование заявленной ко взысканию суммы компенсации, определяемой по усмотрению суда, истец просит обратить внимание на: 1. Масштаб нарушения: 2. Вину нарушителя: 3. Длящийся характер нарушения исключительных прав истца на Товарный знак. Исходя из правовой позиции, изложенной в абзаце четвертом пункта 62 Постановления № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами. Данная правовая позиция сформулирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, Определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 12.07.2017 N 308-ЭС17-3085, от 12.07.2017 N 308-ЭС17-2988, от 12.07.2017 N 308-ЭС17-3088, от 12.07.2017 N 308- ЭС17-4299. В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В то же время лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ). Согласно статье 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. По мнению суда, сумма компенсации 500 000 руб. более чем достаточна для восстановления нарушенного права истца, отвечает принципам разумности и соразмерности и последствиям конкретного рассматриваемого по данному делу нарушения. В связи с чем, исковые требования подлежат частичному удовлетворению в размере 500 000 руб. Согласно статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. Согласно пункту 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») также не подлежат удовлетворению. Материалами дела подтверждается, что на дату принятия решения ответчик продолжает использование товарного знака, принадлежащего истцу, путем продажи, предложения к продаже и рекламы товаров, в связи с чем требование о прекращении использования обозначений «КЕКСИК», сходных до степени смешения с Товарным знаком «КЕКС» по свидетельству РФ №931196, также подлежит удовлетворению. Отклоняется ссылка ответчика на договор с третьим лицом , поскольку он не зарегистрирован и согласно п.3 ст.432 ГК РФ для истца не считается заключенным, т.е. для истца продолжается нарушение его исключительного права смешением с его товарным знаком. В соответствии со статьями 101, 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) прекратить использование товарного знака «КЕКС» № 931196 в коммерческой деятельности Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "КЕКС" (ИНН <***>, ОГРН <***>) компенсацию в размере 500 000 руб. компенсации, 10 800,00 руб. расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части в иске – отказать. Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения. Судья Кузнецов М.В. Суд:АС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (подробнее)Истцы:ООО "КЕКС" (подробнее)Ответчики:ИП Комолова Тамара Геннадьевна (подробнее)Судебная практика по:Признание договора незаключеннымСудебная практика по применению нормы ст. 432 ГК РФ |