Решение от 27 мая 2020 г. по делу № А76-53296/2019АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Дело № А76-53296/2019 27 мая 2020 года г. Челябинск Судья Арбитражного суда Челябинской области Белякович Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Научно-производственное объединение «Электромашина» (ОГРН <***>) к открытому акционерному обществу «Миассэлектроаппарат» (ОГРН <***>) о взыскании задолженности, неустойки, продолжив ее начисление по день фактической уплаты долга, при участии в судебном заседании представителя истца – ФИО2 (доверенность №25.1-18/105 от 15.07.2018), акционерное общество «Научно-производственное объединение «Электромашина» (далее – АО «НПО «Электромашина») обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к открытому акционерному обществу «Миассэлектроаппарат» (далее – ОАО «Миассэлектроаппарат») о взыскании основного долга в размере 211 023 рублей 55 копеек, неустойки в размере 197 432 рублей 70 копеек, продолжив ее начисление по день фактической уплаты долга. Ответчиком в материалы дела представлен отзыв (л.д.52-53), в котором указывает, что начисленная истцом неустойка несоразмерна последствиям нарушенного обязательства, просит уменьшить сумму неустойки с учетом положений статьи 333 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Ответчик о начавшемся судебном процессе извещен надлежащим образом (л.д. 52), своего представителя в судебное заседание не направил, что в соответствии со статьей 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. В судебном заседании представитель истца подержал исковые требования. При рассмотрении дела судом установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора. Из материалов дела усматривается, что между истцом (поставщик) и ответчиком (покупатель) 29.06.2017 заключен договор поставки № 1620187313722412245014864-150Д-0240-17/00 (л.д. 9-10), по условиям которого для исполнения покупателем обязательств по государственному контракту поставщик обязуется изготовить и поставить, а покупатель обязуется оплатить и принять продукцию в количестве и номенклатуре (ассортименте), согласно прилагаемым спецификациям (пункт 1.1 договора). Спецификации являются неотъемлемой частью договора (пункт 1.2 договора). В соответствии с пунктом 6.1 расчет за продукцию производится путем предварительной оплаты в размере 100 %. В случае нарушения сроков оплаты продукции покупатель обязан уплатить поставщику неустойку в размере 0,1 % от суммы неоплаченной продукции за каждый день просрочки (пункт 7.6 договора). Во исполнение условий договора в адрес ответчика поставлен товар по товарной накладной № 820018150 от 02.08.2018 на сумму 706 047 рублей 10 копеек (д.д. 13). В нарушение условий договора оплата за поставленный товар ответчиком произведена частично по платежным поручениям №2826 от 17.09.2018 в размере 353 023 рублей 55 копеек, №3396 от 11.10.2019 в размере 142 000 (л.д.41-42), в связи с чем, задолженность перед истцом составила 211 023 рубля 55 копеек. Перед обращением в суд истцом в адрес ответчика направлена претензия №25.2/337 от 20.09.2019 с просьбой о погашении (л.д. 14), которая оставлена последним без ответа. Ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств по оплате поставленного товара послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением. Рассмотрев заявленные требования, суд пришел к следующим выводам. Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом или иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. Статьей 432 ГК РФ предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Для договора поставки, являющегося разновидностью договора купли-продажи, существенными являются условия о наименовании и количестве поставляемого товара (пункт 3 статьи 455 ГК РФ). Проанализировав условия договора поставки № 1620187313722412245014864-150Д-0240-17/00 от 29.07.2017, а также учитывая принятие ответчиком имущественного предоставления от истца (получение товаров по товарным накладным), отсутствие каких-либо возражений о незаключенности договора до рассмотрения настоящего искового заявления, отсутствие доказательств заключения между контрагентами других договоров, суд приходит к выводу о том, что названный договор заключен и к отношениям его сторон применяются предусмотренные в нем условия. По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (статья 506 ГК РФ). Факт передачи товара по договору на сумму 706 047 рублей 10 копеек и принятия его ответчиком подтверждается имеющейся в материалах дела товарной накладной, содержащей подпись в графе «груз получил». Данное доказательство отвечает требованиям относимости, допустимости (статьи 67, 68 АПК РФ) и подтверждает факт поставки товара. Доказательства возврата товара в материалах дела отсутствуют. Согласно пункту 1 статьи 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. Обязательство по оплате поставленного товара в обусловленный договором срок ответчиком в полном объеме не исполнено, что привело к образованию перед истцом задолженности в размере 211 023 рублей 55 копеек. В порядке статьи 65 АПК РФ ответчиком доказательства надлежащего исполнения обязательства по оплате товара по договору в материалы дела не представлены. Ответчиком не оспорен факт наличия задолженности в испрашиваемом размере. Из пункта 3 статьи 486 ГК РФ следует, что если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара. В соответствии со статьей 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки (пункт 1). Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя (пункт 2). Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ в их совокупности и взаимосвязи, суд полагает, что требование истца о взыскании с ответчика суммы основного долга в размере 211 023 рублей 55 копеек заявлено правомерно и подлежит удовлетворению на основании статей 307, 309, 310 ГК РФ. Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки в размере 197 432 рублей 70 копеек за период с 08.08.2018 по 10.03.2020. В соответствии с пунктом 7.6 договора за нарушение сроков оплаты продукции покупатель обязан уплатить поставщику неустойку в размере 0,1 % от суммы неоплаченной продукции за каждый день просрочки. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статья 329 ГК РФ). В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Обращаясь с требованием о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков оплаты товара в размере 197 432 рублей 55 копеек, истец в его обоснование представил расчет неустойки, согласно которому ее размер рассчитан следующим образом: сумма задолженности по товарной накладной* 0,1 % * количество дней пропуска срока оплаты. Представленный истцом расчет пени проверен судом, признан арифметически и методологически верным. Доводы ответчика о неверном определении периодов и количества дней просрочки, а также суммы задолженности, на которую насчитывается неустойка, судом проведены и признаны подлежащими отклонению как несостоятельные. При этом суд отмечает, что по условиям пункта 6.1 договора расчет за продукцию производится путем предварительной оплаты в размере 100% в два этапа: I этап – 50% от суммы договора не позднее 30 дней до начала периода поставки, II этап – оставшиеся 50% стоимости продукции в течение 5 дней с момента уведомления о готовности продукции. Вместе с тем ответчиком условия договора по предварительной оплате не выполнены, следовательно, оплата поставленного товара должна быть произведена после его получения, в связи с чем суд находит правильным определение истцом периода начисления пени. Учитывая, что обязанность по оплате полученного товара ответчиком надлежащим образом не исполнена, истцом правомерно начислена неустойка. Ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера неустойки путем применения положений статьи 333 ГК РФ, мотивированное несоразмерностью заявленной ко взысканию неустойки последствиям нарушения обязательства. Согласно пункту 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 81), исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ), неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 ГК РФ при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства. Поскольку в силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, он может в опровержение заявления ответчика о снижении неустойки представить доказательства, свидетельствующие о том, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего в гражданском обороте разумно и осмотрительно при сравнимых обстоятельствах, в том числе основанные на средних показателях по рынку (изменение процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, колебания валютных курсов и т.д.). Согласно правовой позиции, сформулированной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 № 277-0, именно законодатель устанавливает основания и пределы необходимых ограничений прав и свобод конкретного лица в целях защиты прав и законных интересов других лиц (часть 3 статья 55 Конституции Российской Федерации). Обозначенное касается и свободы договора. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в статье 333 ГК РФ речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. Таким образом, целью применения статьи 333 ГК РФ является установление баланса интересов, при котором взыскиваемая пеня, имеющая компенсационный характер, будет являться мерой ответственности для должника, а не мерой наказания. Следовательно, задача суда состоит в устранении явной несоразмерности неустойки, следовательно, суд может лишь уменьшить размер неустойки до пределов, при которых она перестает быть явно несоразмерной, причем указанные пределы суд определяет в силу обстоятельств конкретного дела и по своему внутреннему убеждению. В пункте 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что основанием для применения статьи 333 ГК РФ может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др. В рассматриваемом случае, суд, учитывая предусмотренный договором высокий процент неустойки, период пропуска срока оплаты поставленного товара, размера задолженности, а также неприведение истцом доводов, подтверждающих соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, непредставление истцом доказательств, свидетельствующих о том, какие последствия имеет допущенное ответчиком нарушение обязательства для кредитора, приходит к выводу о том, что подлежащая взысканию с ответчика неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, в связи с чем имеются основания для снижения ее размера. Разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения (пункт 2 Постановления № 81). На основании изложенного, суд полагает, что с учетом конкретных обстоятельств настоящего дела критерию соразмерности отвечает сумма неустойки в размере 80 000 рублей, рассчитанная ориентировочно исходя из размера не превышающую сумму ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации в двукратном размере. Данный размер неустойки, по мнению суда, позволит обеспечить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного, размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. С учетом указанных обстоятельств с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 80 000 рублей, а в удовлетворении остальной части требования о взыскании неустойки следует отказать. Истцом также заявлено требование о начислении пени по день фактического исполнения ответчиком денежного обязательства. В пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что по смыслу статьи 330 ГК РФ истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства. Поскольку денежное обязательство по оплате поставленного товара до принятия решения по делу ответчиком не исполнено, требование истца о взыскании пени по день фактического исполнения ответчиком денежного обязательства является правомерным и подлежащим удовлетворению с учетом обозначенной выше методики расчета (с учетом ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации в двукратном размере). В соответствии со статьей 112 АПК РФ в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, арбитражным судом, рассматривающим дело, разрешаются вопросы распределения судебных расходов. В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны. При этом суд отмечает, что согласно правовой позиции, изложенной в пункте 9 Постановления № 81, если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 ГК РФ на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения. При предъявлении иска по платежному поручению № 11820 от 19.12.2019 истцом уплачена государственная пошлина в размере 13 222 рублей (л.д. 7). В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации при уменьшении истцом размера исковых требований, сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном статьей 333.40 НК РФ. Принимая во внимание уменьшение размера исковых требований, которое принято судом, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в сумме 11 169 рублей. Исходя из изложенного, истцу следует возвратить из федерального бюджета сумму излишне уплаченной государственной пошлины в размере 2 053 рублей. Руководствуясь статьями 110, 112, 167-171 АПК РФ, арбитражный суд Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с открытого акционерного общества «Миассэлектроаппарат» в пользу акционерного общества «Научно-производственное объединение «Электромашина» 211 023 (Двести одиннадцать тысяч двадцать три) рубля 55 копеек задолженности, 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей неустойки, продолжив ее начисление на сумму задолженности с 11.03.2020 по день фактической уплаты исходя из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России за каждый день просрочки, а также 11 169 (Одиннадцать тысяч сто шестьдесят девять) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Возвратить акционерному обществу «Научно-производственное объединение «Электромашина» 2 053 (Две тысячи пятьдесят три) рубля государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 11820 от 19.12.2019. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. Судья Е.В. Белякович Суд:АС Челябинской области (подробнее)Истцы:ОАО НПО "Электромашина" (подробнее)Ответчики:ОАО "МИАССЭЛЕКТРОАППАРАТ" (ИНН: 7415028790) (подробнее)Судьи дела:Белякович Е.В. (судья) (подробнее)Судебная практика по:Признание договора незаключеннымСудебная практика по применению нормы ст. 432 ГК РФ По договору поставки Судебная практика по применению норм ст. 506, 507 ГК РФ Уменьшение неустойки Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |