Решение от 1 июля 2024 г. по делу № А28-5095/2023АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А28-5095/2023 г. Киров 02 июля 2024 года Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2024 года. В полном объеме решение изготовлено 02 июля 2024 года. Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Славинского А.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Осенниковой А.П. рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Смешарики» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 197101, <...>, литер А, помещение 10-Н, этаж 3), общества с ограниченной ответственностью «Мармелад Медиа» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 197101, Россия, <...>, литер А, этаж 3, помещение 10-Н, комната 7) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 50 000 рублей 00 копеек, общество с ограниченной ответственностью «Смешарики» (далее – истец1), общество с ограниченной ответственностью «Мармелад Медиа» (далее – истец2, совместно - истцы) обратились в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истцов; а именно: - истец1 просит взыскать с ответчика 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав истца1 на товарный знак № 384581, 90 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав истца1 на произведения изобразительного искусства – рисунков образов персонажей «Крош», «КарКарыч», «Совунья», «Лосяш», «Копатыч», «Ежик», «Нюша», «Пин», «Бараш»; 129 рублей 50 копеек почтовых расходов, 200 рублей расходов на получение выписки из ЕГРИП, 5000 рублей расходов на фиксацию нарушения, а также судебных расходов по уплате государственной пошлины; - истец2 просит взыскать с ответчика 80 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав истца2 на товарные знаки № 321933, № 321868, № 321869, № 321870, № 321815, № 332559, № 335001, № 384580, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины. Исковые требования основаны на положениях статей 1225, 1226, 1229, 1233, 1252, 1259, 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы нарушением ответчиком исключительных прав истцов на товарные знаки и произведения изобразительного искусства. Определением Арбитражного суда Кировской области от 27.06.2023 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Определением от 24.07.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. Лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. Ответчик представил отзыв от 25.04.2024, дополнение к нему. На основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие неявившихся лиц. В судебном заседании установлено следующее. ФИО2 является обладателем исключительных прав на произведения изобразительного искусства - рисунки (изображения) персонажей «Крош», «КарКарыч», «Совунья», «Лосяш», «Копатыч», «Ежик», «Нюша», «Пин», «Бараш». Принадлежность исключительных прав на рисунки (изображения персонажей) подтверждается договором заказа от 15.05.2003, заключенным между истцом1 и ФИО3, актом приемки-сдачи произведений от 15.06.2003. Также истец1 является обладателем исключительных прав на использование товарного знака №384581. ФИО4 является обладателем исключительных прав на использование товарных знаков № 321933, № 321868, № 321869, № 321870, № 321815, № 332559, № 335001, № 384580. Право пользования товарными знаками предоставлено ООО «Мармелад Медиа» на основании лицензионного договора от 01.11.2017 №06/17-ТЗ-ММ. Также в материалы дела представлены свидетельства на вышеуказанные товарные знаки. На сайте с доменным именем ozon.ru истцами обнаружен и зафиксирован факт неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат истцам, а именно размещение на сайте предложения к продаже интерьерных картин с использованием схожих с рисунками из анимационного сериала «Смешарики», товарными знаками, принадлежащими истцам. Досудебные претензии о добровольном возмещении компенсации за нарушение исключительных прав оставлены ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения с настоящим иском. Оценив представленные сторонами доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд пришел к следующим выводам. Согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения. В пункте 7 статьи 1259 ГК РФ указано, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи. Из материалов дела следует и ответчиком не оспаривается, что истец1 является обладателем исключительных авторских прав в отношении объектов изобразительного искусства – «Крош», «КарКарыч», «Совунья», «Лосяш», «Копатыч», «Ежик», «Нюша», «Пин», «Бараш» из анимационного сериала «Смешарики». Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную тем же Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом. Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи Кодекса. Аналогичная правовая позиция содержится в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), где разъяснено, что охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем его воспроизведения или переработки (подпункты 1 и 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ). Воспроизведением персонажа признается изготовление экземпляра, в котором используется, например, текст, содержащий описание персонажа, или конкретное изображение (например, кадр мультипликационного фильма), или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым). В последнем случае воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа). Разрешение на использование изображений правообладатель ответчику не давал. Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Из материалов дела следует и ответчиком не оспаривается, что истцы являются правообладателями товарных знаков. Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. В частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения. В соответствии с пунктом 162 Постановления № 10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. Согласно пункту 7.1.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 (далее – Руководство № 12), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Иными словами, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Иными словами, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов. Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении. При анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов (пункт 7.1.2.2 Руководства № 12). Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума № 3691/06 от 18.06.2006, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя. Проведенным визуальным сравнением товара, размещенного на сайте ozon.ru, суд установил их графическое (визуальное) сходство с объектами исключительных прав истцов. При таких обстоятельствах арбитражный суд приходит к выводу о том, что нарушение ответчиком принадлежащих истцам исключительных прав доказано и ответчиком не опровергнуто. В силу статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 того же Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения. Согласно разъяснениям, данным в пунктах 59, 61, 62 Постановления № 10, суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. В рассматриваемом случае истцы определили размер компенсации в минимальном размере: по 10 000 рублей 00 копеек за каждое произведение. Ответчик заявил о снижении размера компенсации. В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель. Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. Обстоятельства дела свидетельствуют, что ответчик одним действием нарушил права истцов на несколько объектов интеллектуальных прав. С учетом изложенного, суд определяет размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика как с нарушителя исключительных прав истцов, в размере 50 000 рублей 00 копеек компенсации в пользу истца1 за нарушение исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства – рисунки «Крош», «КарКарыч», «Совунья», «Лосяш», «Копатыч», «Ежик», «Нюша», «Пин», «Бараш» и товарный знак №384581 (по 5000 рублей за каждое нарушение); 40 000 рублей 00 копеек компенсации в пользу истца2 за нарушение исключительных прав на использование товарных знаков №321933, № 321868, № 321869, № 321870, № 321815, № 332559, № 335001, № 384580 (по 5000 рублей за каждое нарушение). Истец также просит взыскать с ответчика 129 рублей 50 копеек почтовых расходов, 200 рублей расходов на получение выписки из ЕГРИП, а также 5000 рублей расходов на фиксацию нарушения. В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. По общим правилам к судебным издержкам относятся те расходы, которые непосредственно связаны с рассмотрением дела в суде и фактически понесены лицом, участвующим в деле, в том числе почтовые расходы. Факт несения истцом судебных издержек в виде почтовых расходов, расходов на получение сведений из ЕГРИП и расходов на фиксацию нарушения документально подтверждены, в связи с чем суд считает их обоснованными и подлежащими отнесению на ответчика. С учетом уточнения исковых требований размер государственной пошлины по настоящему делу составил 7200 рублей. Истцами при подаче иска была оплачена государственная пошлина в размере 4000 рублей. В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы на оплату государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истцов по 2000 рублей. С учетом оплаты истцами государственной пошлины в меньшем размере, чем это предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации, с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3200 рублей. Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Смешарики» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 197101, <...>, литер А, помещение 10-Н, этаж 3) компенсацию в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; судебные расходы в размере 7 329 (семь тысяч триста двадцать девять) рублей 50 копеек. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Мармелад Медиа» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 197101, Россия, <...>, литер А, этаж 3, помещение 10-Н, комната 7) компенсацию в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей; судебные расходы в размере 2000 (две тысячи) рублей. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3200 (три тысячи двести) рублей. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области. Судья А.П. Славинский Суд:АС Кировской области (подробнее)Истцы:ООО "МАРМЕЛАД МЕДИА" (ИНН: 7814158053) (подробнее)ООО "Смешарики" (ИНН: 7825500631) (подробнее) Ответчики:ИП Ниголь Альфред Маркович (ИНН: 434581437313) (подробнее)Иные лица:Представитель по доверенности Митина Алина Олеговна (подробнее)Судьи дела:Славинский А.П. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |