Решение от 23 июля 2020 г. по делу № А68-11619/2019АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д.5 Именем Российской Федерации Дело №А68-11619/2019 г. Тула 23 июля 2020 г. – дата объявления резолютивной части решения 23 июля 2020 г. – дата изготовления решения в полном объеме Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Морозова А.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании исковое заявление акционерного общества «ТНС Энерго Тула» (ИНН <***>; ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (ИНН <***>; ОГРН <***>) о взыскании основного долга в сумме 136 537 руб. 75 коп., неустойки в сумме 13 507 руб. 22 коп., неустойки до момента фактического исполнения обязательства, расходов на отправку почтовой корреспонденции в сумме 50 рублей, расходов по уплате государственной пошлины (третье лицо – ПАО «МРСК Центра и Приволжья»). При участии в судебном заседании: от истца – ФИО2, представитель по доверенности, паспорт; от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом; третье лицо – не явилось, извещено надлежащим образом; Спор рассматривается на основании п. 1, 3 ст. 156 АПК РФ. АО «ТНС Энерго Тула» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Жилсервис» (далее - ответчик) о взыскании (с учетом уточнения размера исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ (заявление от 23.07.2020г.), принятых к рассмотрению арбитражным судом) основного долга за поставленную в период с февраля 2019г. по май 2019г. (с учетом корректировок начисления за предыдущий период: с мая 2018г. по декабрь 2018г.) электроэнергию в общей сумме 136 537 руб. 75 коп., неустойки, рассчитанной за период с 16.03.2019г. по 05.04.2020г. (включительно) в сумме 13 507 руб. 22 коп., взыскание неустойки производить по дату фактического исполнения обязательства. Также истец просил взыскать с ответчика судебные расходы на отправку почтовой корреспонденции в сумме 50 рублей и расходы по уплате государственной пошлины. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено – ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (сетевая компания). Исковые требования мотивированы следующими обстоятельствами. АО «ТНС Энерго Тула» имеет статус гарантирующего поставщика электроэнергии по городу Тула и близлежащим к нему территориям. Ответчик в спорный период являлся управляющей компанией в отношении ряда многоквартирных домом, расположенных в г. Туле (д. Варваровка, п. Петровский, ул. Еловая, проезд Еловой) (перечень многоквартирных домов отражен истцом в расчетах, приобщенных в материалы дела). Согласно информации с интернет-страницы Реформа ЖКЖ (адрес страницы: https://www.reformagkh.ru/) судом установлено, что указанные многоквартирные дома находились в управлении ответчика. Доказательств обратного ответчик суду не представил. Между истцом (ресурсоснабжающая организация) и ООО «Жилсервис» (исполнитель) был заключен Договор №7449929 на снабжение электрической энергией от 30.01.06.2014г. (в редакции дополнительных соглашений) (далее - Договор), в соответствии с которым ресурсоснабжающая организация обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности) в объемах, необходимых исполнителю для обеспечения оказания собственникам (пользователям) помещений услуг по энергоснабжению, а исполнитель обязуется оплачивать поставленную ему электрическую энергию (п. 1.1. Договора). В соответствии с п. 9.1. Договора, договор вступает в силу с момента подписания, действует до 31.12.2014г. и считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если ни одна из сторон не заявит о его изменении, либо о расторжении не менее чем за 20 рабочих дней до окончания его срока действия. В ходе разбирательства по делу представитель истца пояснил, что в спорный период Договор между сторонами являлся действующим, ответчик не обращался к истцу о расторжении Договора. В материалы дела от ответчика не поступило доказательств расторжения Договора, в силу чего, суд с учетом п. 9.1 Договора считает, что условия настоящего договора действовали между сторонами в спорный заявленный период. В соответствии с п. 4.1 Договора расчетный период устанавливается один календарный месяц. Во исполнение указанного Договора истец в период с февраля 2019г. по май 2019г. (с учетом доначислений за период с мая 2018г. по декабрь 2018г.) поставил ответчику электроэнергию на общую сумму 136 537 руб. 75 коп., в том числе: в феврале 2019г. (с учетом корректировки) на сумму 20 304 руб. 61 коп., в марте 2019г. на сумму 19 833 руб. 09 коп., в апреле 2019г. на сумму 55 060 руб. 29 коп., в мае 2019г. на сумму 35 811 руб. 86 коп. Кроме того в марте 2019г. истцом в отношении ответчика за период с мая 2018г. по декабрь 2018г. произведено доначисление поставленной электроэнергии, а именно: в мае 2018г. на сумму 59 руб. 79 коп., в июне 2018г. на сумму 459 руб. 79 коп., в июле 2018г. на сумму 1 221 руб. 12 коп., в августе 2018г. на сумму 1 221 руб. 12 коп., в сентябре 2018г. на сумму 1 221 руб. 12 коп., в октябре 2018г. на сумму 1 221 руб. 12 коп., в ноябре 2018г. на сумму 61 руб. 92 коп. и в декабре 2018г. на сумму 61 руб. 92 коп. (подробный расчет начислений с учетом проведенных корректировок, представлен истцом в материалы дела). В материалы дела истцом представлены счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры, счета на оплату, акты приема-передачи электроэнергии, ведомости электропотребления за спорный период, выставленные в адрес ответчика. Истец полагает, что поскольку ответчик являлся в спорный период (с мая 2018г. по май 2019г.) управляющей компанией в отношении многоквартирных домов (отраженных в расчете истца), то в силу условий Договоров, статей 539, 541, 544 ГК РФ, статей 154, 155, 157, 161, 162 ЖК РФ, а также положений пунктов 2, 3, 40, 44 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - Правила №354) обязан оплачивать поставленную электрическую энергию в многоквартирные дома. Истец указал, что в управлении ответчика имеются многоквартирные дома, как оборудованные общедомовыми (коллективными) приборами учета (акты ввода приборов учета в эксплуатацию представлены в материалы дела), так и дома не оборудованные общедомовыми приборами учета. При этом объем электроэнергии выставленный к оплате ответчику по многоквартирным домам определяется истцом следующим образом: - по многоквартирным домам, оборудованным ОДПУ, как разница между объемом электрической энергии, определенным по показаниям общедомовых приборов учета и объемом электрической энергии, потребленным собственниками или нанимателями жилых и нежилых помещений указанных многоквартирных домов. Акты ввода ОДПУ в эксплуатацию представлены в материалы дела. - по многоквартирным домам, не оборудованным ОДПУ, объем электрической энергии определяется с учетом норматива потребления электроэнергии на содержание мест общего пользования с учетом приложения №2 Приказа Министерства строительства и ЖКХ Тульской области от 30.05.2017г. №44 «Об установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме». Окончательный расчет за потребленную исполнителем по настоящему договору электрическую энергию с учетом оказанных услуг и других платежей производится исполнителем до 15 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета и счета-фактуры по показаниям прибором учета, которые исполнитель получает у ресурсоснабжающей организации (п. 4.2 Договора). Вместе с тем, ответчик, являясь управляющей компаний в отношении указанных многоквартирных домов, принял поставленную в спорном периоде электроэнергию в полном объеме, однако оплату не произвел, в связи с чем за ответчиком образовалась задолженность в общей сумме 136 537 руб. 75 коп. Поскольку ответчик не исполнил обязательства по оплате за поставленную в спорный период электроэнергию, истец руководствуясь абз. 10 п. 2 ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон №35-ФЗ), начислил ответчику неустойку (с учетом уточнения), рассчитанную за период с 16.03.2019г. по 05.04.2020г. (включительно) в сумме 13 507 руб. 22 коп. (уточненный расчет неустойки приобщен в материалы дела). Неисполнение ответчиком обязательств по оплате за поставленную электрическую энергию, явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением (с учетом уточнения размера исковых требований). Правовая позиция ответчика суду неизвестна, мотивированный отзыв в материалы дела не представлен. Доказательств надлежащего исполнения обязательства по оплате поставленной энергии ответчиком в нарушение ст.65 АПК РФ не представлено и в материалах дела не имеется. При этом суд отмечает, что ответчику неоднократно предлагалось представить в материалы дела как контррасчет по объему потребленной электроэнергии, так и по начислениям за поставленную электроэнергию. Обоснованный контррасчет объема потребления, в том числе с использованием предоставленной истцом в материалы дела информации, ответчиком не предоставлен. В ходе разбирательства по делу, изучив представленные в материалы дела Акты ввода общедомовых (коллективных) приборов учета, судом было установлено, что в отношении ряда многоквартирных домов по ул. Еловая и проезд Еловой, ОДПУ установлены за пределами внешней стены здания, а именно на опорах ВЛ. Указанный факт также подтверждается представленными в материалы дела актами разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон, подписанными между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «Жилсервис». Также судом установлено, не оспаривалось истцом и подтверждается актами разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон, что в отношении нескольких многоквартирных домов, установлен единый прибор учета (место установки - опора ВЛ). С учетом вышеизложенного, суд в ходе судебного разбирательства обязал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (сетевая организация) представить в материалы дела пояснения по вопросу установки общедомовых (коллективных) приборов учета, а также представить информацию о месте установки ОДПУ, сроках поверки приборов учета и трансформаторов тока ОДПУ, установленных на спорных многоквартирных домах. От ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в материалы дела поступили пояснения, из которых следует, что места установки ОДПУ были согласованы с ООО «Жилсервис» с учетом границы балансовой принадлежности сторон. Общедомовые приборы учета были установлены сетевой организацией с соблюдением действующего законодательства; на дату установки приборы учета являлись поверенными и пригодными к эксплуатации. Также от ПАО «МРСК Центра и Приволжья» представлена таблица в отношении каких измерительных комплексов (ОДПУ) с указанием адреса конкретного многоквартирного дома, в спорном периоде либо прибор учета, либо трансформаторы тока не были надлежащим образом поверены. Из представленной таблицы также следует, что в отношении ряда многоквартирных домов (указаны адреса домов), ОДПУ были установлены за пределами внешней стены здания, а именно на опорах ВЛ. Также из представленной таблицы видно, что многоквартирные дома №8, №10, №12, №12а, №21 по Еловому проезду, оборудованы единым прибором учета, размещенным опоре ВЛ, а также имеется контрольный прибор учета, размещенный в КТП. Дома №16, №18, №20 по ул. Еловой, также оборудованы единым прибором учета. С учетом поступившей от третьего лица информации по срокам поверки приборов учета, а также исходя из места установки приборов учета (опора ВЛ), суд обязал истца представить в материалы дела справочный расчет начислений ответчику за спорный период и произвести расчет объема потребления электроэнергии на содержание мест общего пользования с учетом норматива потребления, как в отсутствии общедомовых приборов учета. Также суд обязал истца представить в материалы дела и расчет неустойки с учетом справочного расчета начислений. От истца в материалы дела поступил справочный расчет из которого следует, что в период с февраля 2019г. по май 2019г. (с учетом доначислений за период с мая 2018г. по декабрь 2018г. и с учетом корректировок) ответчику была поставлена электроэнергия на содержание мест общего пользования в многоквартирные дома, с учетом определения объема потребленной электроэнергии в тех домах, где приборы учета признаны нерасчетными и приборы учета установлены на опорах ВЛ, по нормативу потребления на содержание мест общего пользования, на общую сумму 143 102 руб. 72 коп. (подробный расчет начислений за каждый месяц приобщен в материалы дела). Неустойка на указанную задолженность, рассчитанная за период с 16.03.2019г. по 05.04.2020г. (включительно) составляет 14 052 руб. 66 коп. (справочный расчет неустойки приобщен в материалы дела). Вместе с тем, истец не стал уточнять исковые требования и просил рассмотреть дело с учетом первоначально представленных расчетов. В судебном заседании представитель истца полностью поддержал уточненные исковые требования и указал, что на дату судебного заседания основной долг в сумме 136 537 руб. 75 коп., а также неустойка, рассчитанная за период с 16.03.2019г. по 05.04.2020г. (включительно) в сумме 13 507 руб. 22 коп., ответчиком не оплачены. Также представитель истца просил суд, произвести взыскание неустойки до даты фактического исполнения обязательства, а также распределить понесенные истцом судебные расходы по уплате государственной пошлины и на отправку почтовой корреспонденции. Ответчик и третье лицо представителей в судебное заседание не направили. Суд, исследовав материалы дела, выслушав доводы представителя истца, считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям. В соответствии с ч. 1 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. В силу п. 3 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012г. №124 (далее – Правила №124), договоры ресурсоснабжения заключаются в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом предусмотренных настоящими Правилами особенностей. Из п. 4 указанных Правил следует, что управляющая организация, товарищество или кооператив, на которые в соответствии с договором управления многоквартирным домом, в том числе заключенным товариществом или кооперативом с управляющей организацией, либо уставом товарищества или кооператива возложена обязанность по содержанию общего имущества многоквартирного дома и (или) по предоставлению потребителям коммунальных услуг, обращаются в ресурсоснабжающую организацию для заключения договора ресурсоснабжения по приобретению соответствующего коммунального ресурса в целях предоставления коммунальной услуги и (или) потребляемого при содержании общего имущества многоквартирного дома, в том числе в случаях, предусмотренных пунктом 21(1) настоящих Правил. Судом, с учетом положений п. 9.1 Договора установлено и не оспорено ответчиком, что в спорный период (с мая 2018г. по май 2019г.) между истцом и ответчиком сложились договорные отношения по поставке электрической энергии, регулируемые Договором №7449929 на снабжение электрической энергией от 30.01.2014г. Доказательств обратного ответчик в материалы дела не представил. В силу п. 1.1 Договора истец (ресурсоснабжающая организация) обязался осуществлять продажу электрической энергии в объемах, необходимых ответчику (исполнителю) для обеспечения оказания собственникам (пользователям) помещений услуги по энергоснабжению, а исполнитель обязуется оплачивать поставленную ему электрическую энергию. Из п. 2.1.1 Договора следует, что ресурсоснабжающая организация обязана поставлять исполнителю электрическую энергию в объеме, позволяющем исполнителю обеспечить оказание собственникам (пользователям) помещений услуги по электроснабжению в соответствии с предусмотренными действующим законодательством РФ Правилами предоставления коммунальных услуг, с качеством согласно ГОСТ в обусловленные настоящим Договором точки поставки на границе раздела балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) с внутридомовыми инженерными системами находящимися в управлении исполнителя многоквартирных и жилых домов и/или общих сетей инженерно-технического обеспечения, предназначенных для подачи электрической энергии к внутридомовым инженерным системам указанных домов. Порядок учета электрической энергии (мощности) определен в п. 3.8 Договора, согласно которого, фактический объем поставленный по договору электрической энергии (мощности), определяется исходя из показаний приборов учета (в том числе входящих в состав измерительных комплексов, систем учета), либо расчетным способом в порядке, предусмотренном действующим законодательством и договором. Доказательств согласования между истцом и ответчиком иного способа определения объема поставленной в многоквартирные дома электроэнергии, ответчик суду не представил. В силу ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Изучив содержания предмета Договора и сопоставив его с иными условиями Договора, суд отмечает, что ответчик, являясь управляющей компанией и исполнителем коммунальных услуг, в отношении многоквартирных домов, во взаимоотношениях с истцом взял на себя обязательства по оплате всего объема поставленной в многоквартирные дома электрической энергии, за исключением объема электрической энергии, поставленной в жилые помещения, за которую потребители оплачивают самостоятельно, что предусмотрено п. 3.8.3 Договора. Доказательств обратного ответчик суду не представил. На основании ч.1 ст. 541 ГК РФ энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении. Судом с учетом информации с интернет-страницы Реформа ЖКЖ (адрес страницы: https://www.reformagkh.ru/) установлено, что указанные в расчете истца многоквартирные дома находились в управлении ответчика в спорном периоде. Доказательств обратного в силу положений ст. 65, ч.3.1 ст. 70 АПК РФ ответчиком не представлено. Из положений ч.2 ст. 161 ЖК РФ следует, что собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей организацией. Согласно ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в п. 6 ст. 153 настоящего Кодекса, в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. Из положений п. 2 Правил №354 следует, что исполнителем коммунальных услуг может являться юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги. При этом под коммунальными услугами понимается осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений). Из положений п. 3 Правил №354 следует, что потребителю могут быть предоставлены коммунальные услуги, в том числе и электроснабжение, то есть снабжение электрической энергией, подаваемой по централизованным сетям электроснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, а также в помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме. По смыслу действующего законодательства ответчик является исполнителем коммунальных услуг, действует при этом в интересах жителей домов, обслуживанием которых он занимается, и в отношении которых он является управляющей компанией. Таким образом, в соответствии с абз. 7 п. 2 Правил №354, статьями 155, 161, 162 ЖК РФ ответчик во взаимоотношениях с истцом является исполнителем коммунальных услуг, выполняет функции управляющей организации. В силу своего статуса ответчик обязан приобретать электрическую энергию у гарантирующего поставщика для целей оказания собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги по электроснабжению, использования электрической энергии на общедомовые нужды, а также для компенсации потерь электроэнергии во внутридомовых электрических сетях. Аналогичная правовая позиция поддерживается сложившейся судебной практикой (постановления Арбитражного суда Центрального округа от 23.03.2017г. по делу №А68-9411/2015, от 04.02.2015г. по делу № А68-10743/2013, от 06.04.2015г. по делу № А68-4296/2014, от 21.06.2016г. по делу №А68-9207/2014, от 18.08.2016г. по делу №А68-4803/2014; Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2016г. по делу № А68-4900/2014, от 20.01.2016г. по делу № А68-4663/2014 и др.). Согласно п. 40 Правил №354 потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме (за исключением коммунальной услуги по отоплению) вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме. Положения ст. 154 ЖК РФ устанавливают порядок определения структуры платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Согласно ч. 1 указанной статьи, плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, включает в себя: 1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем); 2) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме; 3) плату за коммунальные услуги. Из ч. 2 ст. 154 ЖК РФ следует, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; 2) взнос на капитальный ремонт; 3) плату за коммунальные услуги. В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017г. №22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя, а также собственника включает в себя: плату за содержание жилого помещения (плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме); плату за коммунальные услуги (плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плата за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами (пункты 2, 3 части 1, пункты 1, 3 части 2, часть 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации). При этом согласно п. 9 ст. 12 Федерального закона от 29.06.2015г. №176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» положения п. 2 ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 154, ч. 1 ст. 156 ЖК РФ предусматривающие включение в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 01.01.2017. В соответствии с п. 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 №22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наниматели (собственники) могут вносить плату за все или некоторые коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям (ч. 7.1 ст. 155 ЖК РФ). Плата за коммунальные услуги, в том числе коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, вносится нанимателями (собственниками) напрямую ресурсоснабжающим организациям при осуществлении собственниками помещений в многоквартирном доме непосредственного управления таким домом, а также, если собственниками не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован (ч. 5 ст. 154 и ч. 8 ст. 155 ЖК РФ). Судом установлено, и не оспорено ответчиком, что в отношении спорных многоквартирных домов, собственниками помещений выбран способ управления - управление управляющей организацией. Доказательств обратного, ответчик суду не представил. Следовательно, с 01.01.2017г. в силу положений ЖК РФ, собственники спорных многоквартирных домов обязаны вносить плату за коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, в том числе оплату электрической энергии используемой для содержания общего имущества в многоквартирном доме управляющей компании, а именно ответчику. В соответствии с ч.1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Истец указывает, что во исполнение условий указанного Договора, в многоквартирные дома, управляемые ответчиком, в период с февраля 2019г. по май 2019г. (с учетом доначислений за период с мая 2018г. по декабрь 2018г.) поставил ответчику электроэнергию на общую сумму 136 537 руб. 75 коп., в том числе: в феврале 2019г. (с учетом корректировки) на сумму 20 304 руб. 61 коп., в марте 2019г. на сумму 19 833 руб. 09 коп., в апреле 2019г. на сумму 55 060 руб. 29 коп., в мае 2019г. на сумму 35 811 руб. 86 коп. Кроме того в марте 2019г. истцом в отношении ответчика за период с мая 2018г. по декабрь 2018г. произведено доначисление поставленной электроэнергии, а именно: в мае 2018г. на сумму 59 руб. 79 коп., в июне 2018г. на сумму 459 руб. 79 коп., в июле 2018г. на сумму 1 221 руб. 12 коп., в августе 2018г. на сумму 1 221 руб. 12 коп., в сентябре 2018г. на сумму 1 221 руб. 12 коп., в октябре 2018г. на сумму 1 221 руб. 12 коп., в ноябре 2018г. на сумму 61 руб. 92 коп. и в декабре 2018г. на сумму 61 руб. 92 коп., что по существу не оспорено ответчиком и подтверждается представленными в материалы дела расчетными документами (подробный расчет начислений с учетом проведенных корректировок, представлен истцом в материалы дела). Ответчик доказательств обратного в нарушение ст. 65 АПК РФ суду не представил. Возражений по объему поставленной электроэнергии не заявил. Суд, анализируя представленный истцом расчет объема поставленной электроэнергии, не может признать его обоснованным, поскольку при формировании объема поставленной в многоквартирные дома электроэнергии, истцом не было учтено, во-первых, что часть многоквартирных домов оборудованы не самостоятельными ОДПУ, а единым ОДПУ, во-вторых, в отношении ряда многоквартирных домов, ОДПУ являлись нерасчетными (с истекшими сроками поверки трансформаторов тока) и в-третьих, в отношении ряда многоквартирных домов, общедомовые приборы учета в отсутствии решения собственников, были установлены за пределами внешней стены здания (на опорах ВЛ) (перечень указанных многоквартирных домов, с указанием адресов МКД, отражен в таблице представленной сетевой организации, а также следует из актов ввода ОДПУ в эксплуатацию и актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности). Суд отмечает, что вышеуказанные обстоятельства истец не оспаривал, однако настаивал, что при определении объема поставленной ответчику электроэнергии, следует руководствоваться расчетом истца, поскольку он не нарушает прав ответчика и сумма начислений по данному расчету меньше, чем по справочному расчету. В отношении многоквартирных домов, где в измерительных комплексах, истекли сроки поверки трансформаторов тока, а также в отношении единого прибора учета, установленного в отношении нескольких многоквартирных домов, суд отмечает следующее. Согласно ч. 2 ст. 13 Федерального закона «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №261-ФЗ) расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов. Показания законно установленных и введенных в эксплуатацию коллективных приборов учета могут быть использованы ресурсоснабжающими организациями для определения объема и стоимости потребленных энергоресурсов. Из п. 1 ст. 541 ГК РФ следует, что количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении. Порядок учета электрической энергии и взаимодействия участников розничного рынка электроэнергии также регулируется Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г. №442 (далее - Основные положения №442). В соответствии с п. 44 Основных положений №442 определение объема покупки электрической энергии (мощности), поставленной гарантирующим поставщиком в точках поставки по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) осуществляется с использованием приборов учета или расчетных способов. Из пунктов 136 и 137 Основных положений №442 следует, что определение объема потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, осуществляется на основании данных, полученных: - с использованием указанных в настоящем разделе приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, систем учета; - при отсутствии приборов учета и в определенных в настоящем разделе случаях - путем применения расчетных способов, предусмотренных настоящим документом и Приложением №3. Под измерительным комплексом для целей настоящего документа понимается совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения, соединенных между собой по установленной схеме, через которые такие приборы учета установлены (подключены) (далее - измерительные трансформаторы), предназначенная для измерения объемов электрической энергии (мощности) в одной точке поставки (абз. 4 п. 136 Основных положений №442). Приборы учета, показания которых в соответствии с настоящим документом используются при определении объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, за которые осуществляются расчеты на розничном рынке, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также установленным в настоящем разделе требованиям, в том числе по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном настоящим разделом порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля (далее - расчетные приборы учета). Достоверность сведений, полученных с помощью приборов учета, обеспечивается путем соблюдения сторонами нормативно установленных требований к техническим характеристикам приборов, порядку их установки и принятию в эксплуатацию, периодичности поверки и сохранению средств маркировки, сохранности в ходе эксплуатации. Согласно п. 145 Основных положений №442 под эксплуатацией прибора учета для целей настоящего документа понимается выполнение действий, обеспечивающих функционирование прибора учета в соответствии с его назначением на всей стадии его жизненного цикла со дня допуска его в эксплуатацию до его выхода из строя, включающих в том числе осмотры прибора учета, техническое обслуживание (при необходимости) и проведение своевременной поверки. Обязательность периодической поверки в процессе эксплуатации средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, установлена в п. 1 ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (далее - Закон №102-ФЗ). Поверка средств измерений - это установление органом государственной метрологической службы (или другим официально уполномоченным органом, организацией) пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям. Поверка средств измерений, находящихся в эксплуатации, выполняется через межповерочные интервалы времени, которые устанавливаются нормативными документами по поверке в зависимости от стабильности того или иного средства измерений и могут устанавливаться от нескольких месяцев до нескольких лет (пункты 13.15, 13.17 Рекомендаций по межгосударственной стандартизации «Государственная система обеспечения единства измерения. Метрология. Основные термины и определения. РМГ 29-99», введенных в действие постановлением Госстандарта России от 17.05.2000 N 139-ст, пункты 9.9., 9.19 РМГ 29-2013, введенных в действие с 01.01.2015 приказом Росстандарта от 05.12.2013 N 2166-ст). Результатом поверки является подтверждение пригодности средств измерений к применению или признание средств измерений непригодным к применению (пункт 1.7 Порядка проведения поверки средств измерений, утвержденного приказом Госстандарта России от 18.07.1994г. № 125, Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 02.07.2015г. №1815). В силу пункта 2.11.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6 (далее - ПТЭЭП), использование расчетных информационно-измерительных систем, не прошедших метрологическую аттестацию, не допускается. При этом, измерительные трансформаторы тока и напряжения относятся к встроенным в энергооборудование средствам электрических измерений и также подлежат поверке. Таким образом, истечение срока межповерочного интервала метрологической государственной поверки измерительных трансформаторов тока, является основанием для признания измерительного комплекса нерасчетным. Аналогичный вывод поддерживается судебной практикой (определения Верховного Суда РФ от 14.05.2015г. №307-ЭС15-3933 по делу №А56-47495/2013, от 26.08.2016г. №307-ЭС16-10141 по делу №А56-35838/2015, от 07.11.2016г. №301-ЭС16-14271 по делу №А31-12113/2015, постановления Арбитражного суда Центрального округа от 20.12.2016г. по делу №А62-2637/2015, от 26.01.2015г. по делу №А68-12255/2013, Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 12.12.2016г. по делу №А19-2262/2016 и др.). Доказательств того, что трансформаторы тока, встроенные в измерительные комплексы (ОДПУ), установленные на вышеуказанных многоквартирных домах, прошли поверку в спорном периоде, ни истец, ни сетевая организация в материалы дела не представили. С учетом изложенного, учитывать показания приборов учета с истекшими межповерочными интервалами проверки транформаторов тока, не допускается. Также суд отмечает, что Основными положениями №442 не предусмотрена возможность установление одного прибора учета в целях определения объема потребленного ресурса несколькими многоквартирными домами, поскольку каждый многоквартирный дом представляет собой сложный самостоятельный объект недвижимости с включенными в его состав сетями электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и оборудованием. В отношении каждого многоквартирного дома при оборудовании его ОДПУ, составляется Акт ввода прибора учета в эксплуатацию, подтверждающий, в том числе расчетность измерительного комплекса. Установление единого прибора учета в отношении нескольких многоквартирных домов не позволяет достоверно определить объем поставленной электрической энергии в конкретный многоквартирный дом. В отношении многоквартирных домов, где приборы учета установлены за пределами внешней стены здания, а именно на опорах ВЛ (перечень также отражен в информации сетевой организации), суд отмечает следующее. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491 утверждены Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность (далее Правила №491). Согласно п. 7 Правил №491 в состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях. Пунктом 8 указанных Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме установлено, что внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом. Согласно абз. 1 п. 144 Основных положений №442 приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011г. №627, изданным в соответствии с подпунктом "г" пункта 4 Правил №354, утверждены критерии наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета (далее - Критерии). Нормативный правовой акт зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.04.2012г., регистрационный №23933, официально опубликован в "Российской газете" 16.05.2012. Пунктом 2 Приказа определено, что техническая возможность установки прибора учета соответствующего вида в многоквартирном доме (жилом доме или помещении), за исключением многоквартирного дома (жилого дома или помещения), указанного в пункте 5 настоящего документа, отсутствует, если в ходе обследования будет выявлено наличие хотя бы одного из нижеуказанных критериев: а) установка прибора учета соответствующего вида по проектным характеристикам многоквартирного дома (жилого дома или помещения) невозможна без реконструкции, капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования) и (или) без создания новых внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования); в) в месте, в котором подлежит установке прибор учета соответствующего вида, невозможно обеспечить соблюдение предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета соответствующего вида, которые необходимы для его надлежащего функционирования, в том числе из-за технического состояния и (или) режима работы внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования), температурного режима, влажности, электромагнитных помех, затопления помещений, и (или) невозможно обеспечить доступ для снятия показаний прибора учета соответствующего вида, его обслуживания, замены. Результаты обследования указываются в акте, форма и порядок заполнения которого также регламентированы упомянутым Приказом. Также суд отмечает, что точка поставки коммунального ресурса в многоквартирный дом по общему правилу должна находиться на внешней стене многоквартирного дома в месте соединения внутридомовой инженерной системы энергоснабжения с внешними инженерными сетями энергоснабжения. Иное возможно при подтверждении прав собственников помещений в многоквартирном доме на инженерные сети электроснабжения, находящиеся за пределами внешней стены этого дома. Вынесение точки поставки за пределы внешней стены без волеизъявления собственников означает незаконное возложение бремени содержания имущества на лиц, которым это имущество не принадлежит. Суд отмечает, что в нарушение ч. 1 ст. 65 АПК РФ ни истцом, ни сетевой организацией – ПАО «МРСК Центра и Приволжья» не представлены доказательства согласования именно с собственниками помещений многоквартирных домов возможности установки приборов учета в границах объектов электросетевого хозяйства (опорах), а не в границах балансовой принадлежности МКД. Подписание директором ООО «Жилсервис» актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, на что ссылается сетевая организация, не подменяет собой волеизъявление собственников помещений в указанных многоквартирных домах. Таким образом, показания приборов учета, установленных не на границе балансовой принадлежности сетей (за пределами многоквартирного дома на опорах линий электропередач), также не могут быть использованы для определения объема электрической энергии, потребленной многоквартирными домами, при непредставлении решения общего собрания собственников многоквартирного дома, принятого в порядке, предусмотренном подпунктом «ж» п. 2 и п. 8 Правил №491, в связи с чем, определение объема потребленной электроэнергии производится по нормативу потребления. Аналогичный правовой подход поддерживается значительной судебной практикой (определения Верховного Суда РФ от 03.10.2016г. №308-ЭС16-7310 по делу №А53-7640/2014, от 14.05.2018г. №310-КГ18-4441 по делу №А62-3316/2017, от 21.01.2019 №309-ЭС18-23070 по делу №А71-12634/2017; постановления Арбитражного суда Центрального округа от 02.12.2019г. по делу №А68-3370/2017, от 17.10.2019г. по делу №А68-916/2017, от 21.11.2018г. по делу №А62-4099/2017, от 28.08.2018г. по делу №А62-3313/2017, от 19.01.2018г. по делу №А62-4555/2016, от 26.12.2017г. по делу №А62-6031/2016, Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.05.2018г. по делу №А78-14599/2016, от 07.05.2018г. по делу №А78-2764/2017, Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 05.04.2016г. по делу №А434464/2015 и др.). Таким образом, определение объема потребленной электроэнергии в отношении данных МКД следует производить по нормативу потребления. Суд отмечает, что в отношении многоквартирных домов законодательно определен порядок расчета объема полезного отпуска при наличии общедомовых приборов учета и в отсутствии таковых. Особенности определения величины полезного отпуска в отношении многоквартирных домов установлены законодательством об электроэнергетике и жилищным законодательством. С учетом положений пунктов 48, 184 Основных положений №442, подп. «е» п. 3 Правил №124, п. 17 приложения №2 к Правилам №354, объем электрической энергии поставленный в многоквартирный дом при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета, определяется как сумма индивидуального потребления электроэнергии и объем электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды в пределах утвержденного норматива потребления. С учетом изложенного, размер обязательств собственников и управляющей компании по оплате потребленных энергоресурсов на общедомовые нужды, в данном доме, ограничен утвержденными нормативами потребления. Приказом Министерства строительства и ЖКХ Тульской области от 30.05.2017г. №44 «Об установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», в приложении №2 установлены нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Поскольку истец самостоятельно производит начисления собственникам жилых и нежилых помещений в указанных многоквартирных домах и соответственно получает с указанных лиц плату за потребленную электроэнергию, то обязательства управляющей компании ограничены лишь тем объемом электроэнергии, рассчитанным в пределах норматива, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме. В отношении многоквартирных домов, где общедомовые приборы учета признаны расчетными в спорном периоде, истцом правомерно определен объем энергопотребления на содержание мест общего пользования, как разница между объемом электрической энергии, определенным по показаниям общедомовых приборов учета и объемом электрической энергии, потребленным собственниками или нанимателями жилых и нежилых помещений указанных многоквартирных домом. Таким образом, возникшая в результате этого разница поставленной электроэнергии, выставляется для оплаты управляющей организации, в нашем случае ответчику. Как ранее указал суд, истец представил в материалы дела справочный расчет начислений, из которого следует, что в период с февраля 2019г. по май 2019г. (с учетом доначислений за период с мая 2018г. по декабрь 2018г. и с учетом корректировок) ответчику была поставлена электроэнергия на содержание мест общего пользования в многоквартирные дома, с учетом определения объема потребленной электроэнергии в тех домах, где приборы учета признаны нерасчетными и приборы учета установлены на опорах ВЛ, по нормативу потребления на содержание мест общего пользования, на общую сумму 143 102 руб. 72 коп. (подробный расчет начислений за каждый месяц приобщен в материалы дела). Проверив справочный расчет начислений за поставленную в спорный период электроэнергию, суд признает его обоснованным и математически верным. Вместе с тем, истцом заявлены исковые требования в части взыскания основного долга в сумме 136 537 руб. 75 коп., что меньше суммы, указанной в справочном расчете. На основании статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. В силу ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. В соответствии с п. 4.1 Договора расчетный период устанавливается один календарный месяц. Окончательный расчет за потребленную исполнителем по настоящему договору электрическую энергию с учетом оказанных услуг и других платежей производится исполнителем до 15 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета и счета-фактуры по показаниям прибором учета, которые исполнитель получает у ресурсоснабжающей организации (п. 4.2 Договора). Доказательств определения сторонами иного периода оплаты, ответчик суду не представил. Вместе с тем, ответчик принял поставленную электроэнергию в полном объеме, однако оплату не произвел, что подтверждается расчетом истца. Доказательств надлежащего исполнения обязательства по оплате поставленной электроэнергии ответчиком в нарушение ст. 65 АПК РФ не представлено и в материалах дела не имеется. Таким образом, судом установлено, подтверждается материалами дела и по существу не оспорено ответчиком, что на дату судебного заседания задолженность ответчика перед истцом за поставленную в спорный период электроэнергию, с учетом расчета истца, не нарушающего прав ответчика, составляет в общей сумме 136 537 руб. 75 коп. С учетом вышеизложенного, в отсутствии доказательств надлежащего исполнения обязательства по оплате поставленной электроэнергии, арбитражный суд на основании статей 309, 310, 539, 541, 544 ГК РФ удовлетворяет требование истца о взыскании с ответчика основного долга в сумме 136 537 руб. 75 коп. При этом суд отмечает, что, несмотря на неверный расчет начислений, заявленная истцом сумма основного долга не нарушает прав ответчика. При этом суд не вправе выходить за пределы заявленных исковых требований. Согласно ст. 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права. В соответствии со ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, предусмотренной законом или договором. В силу ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате поставленной электрической энергии, истец просит суд взыскать с ответчика законную неустойку (с учетом уточнения) в сумме 13 507 руб. 22 коп., рассчитанную за период с 16.03.2019г. по 05.04.2020г. (включительно) (уточненный расчет неустойки представлен в материалы дела). Суд отмечает, что Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» (далее – Закон №307 –ФЗ) были внесены изменения в том числе и в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», касающиеся порядка начисления пени за несвоевременную и (или) неполную оплату энергоресурсов и определения ее размеров. По своей правовой природе пени, установленные Законом №307-ФЗ, являются законной зачетной неустойкой. Согласно п. 1 ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Согласно абз. 10 п. 2 ст. 37 Закона №35-ФЗ управляющие организации, приобретающие электрическую энергию для целей предоставления коммунальных услуг, теплоснабжающие организации (единые теплоснабжающие организации), организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты электрической энергии уплачивают гарантирующему поставщику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение шестидесяти календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения шестидесяти календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в шестидесятидневный срок оплата не произведена. Начиная с шестьдесят первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена, пени уплачиваются в размере одной стосемидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки». Таким образом, законодательно установлена законная неустойка за ненадлежащее исполнение потребителем, в нашем случае – ответчиком, обязательств по несвоевременной и (или) неполной оплате за электрическую энергию гарантирующему поставщику. Поскольку факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по оплате за поставленную электрическую энергию установлен судом и по существу не оспорен ответчиком, требование истца о взыскании с ответчика неустойки, установленной в абз. 10 п. 2 ст. 37 Закона №35-ФЗ, является правомерным и обоснованным. Из разъяснений данных в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №3 (2016), утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016г. (вопрос №3) следует, что по смыслу норм закона, закрепляющих механизм возмещения возникших у кредитора убытков в связи с просрочкой исполнения обязательств по оплате потребленных энергетических ресурсов, при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ставка на день его вынесения. При этом в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №2 (2019), утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17.07.2019г. (п. 26) заложен правовой подход по определению размера ключевой ставки применяемой к расчету неустойки с учетом произведенной стороной оплаты за потребленные энергоресурсы, согласно которого при расчете неустойки подлежит применению ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действовавшая на день фактической уплаты долга. С учетом вышеизложенного, поскольку ответчиком оплата за поставленную в спорных периодах электроэнергию не производилась, к расчету неустойки применяется размер ключевой ставки, действовавший на дату вынесения решения по делу. Суд отмечает, что с 22.06.2020г. ключевая ставка Банка России установлена в размере 4,5% годовых и действовала на дату вынесения решения по настоящему делу. Как ранее указал суд, истец предъявил к взысканию с ответчика неустойку (с учетом уточнения) в сумме 13 507 руб. 22 коп., рассчитанную за период с 16.03.2019г. по 05.04.2020г. (включительно), с учетом положений абз. 10 п. 2 ст. 37 Закона № 35-ФЗ и ключевой ставки Банка России в размере 4,5% годовых ко всему периоду просрочки. Судом проверен расчет неустойки в сумме 13 507 руб. 22 коп. и установлено, что расчет произведен с учетом фактических обстоятельств дела, требований статей 330-332 ГК РФ, положений абз. 10 п. 2 ст. 37 Закона №35-ФЗ, а также правовой позиции изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №3 (2016), утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016г. (вопрос №3). При этом суд отмечает, что представленный расчет неустойки не нарушает права ответчика, поскольку неустойка была рассчитана из меньшей суммы основного долга (136537 руб. 75 коп.), по сравнению со справочным расчетом долга (143102 руб. 72 коп.). Согласно справочного расчета неустойки, исходя из справочного расчета основного долга, размер неустойки, рассчитанный за период с 16.03.2019г. по 05.04.2020г. (включительно) составляет 14 052 руб. 66 коп., в то время как истец предъявил к взысканию с ответчика неустойку в сумме 13 507 руб. 22 коп. Предъявление истцом требований в меньшем размере, является его правом и суд не вправе выходить за пределы заявленных истцом требований. Ответчик представленный расчет неустойки не оспорил, контррасчет в материалы дела не представил. С учетом вышеизложенного, требование истца о взыскании с ответчика неустойки, рассчитанной за период с 16.03.2019г. по 05.04.2020г. (включительно) в сумме 13 507 руб. 22 коп., подлежит удовлетворению в полном объеме. Также истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки на сумму основного долга по день фактического исполнения обязательства. Согласно п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Вместе с тем, при заявлении указанного требования истец не учел следующего. Статьей 18 Федерального закона от 01.04.2020г. №98-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – Закон №98-ФЗ) установлено, что до 1 января 2021 г. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности начисления и уплаты пени в случае несвоевременной и (или) не полностью внесенной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а также взыскания неустойки (штрафа, пени). Во исполнение указанной нормы Правительством Российской Федерации принято постановление от 2 апреля 2020 г. №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - постановление №424), которое вступило в силу со дня его официального опубликования - 6 апреля 2020 г. Согласно п. 3 постановления №424 положения договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, устанавливающие право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, обязательство по оплате коммунальных ресурсов, не применяются до 1 января 2021г. Таким образом, приостановлено действие порядка начисления (взыскания) неустоек, предусмотренного законодательством и условиями заключенных договоров (установлен мораторий), как в отношении собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов, так и в отношении лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, и, соответственно, плательщики освобождены от уплаты неустоек за соответствующий период. Названный мораторий действует в отношении неустоек (пеней, штрафов), подлежавших начислению за период просрочки с 6 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г., независимо от расчетного периода (месяца) поставки коммунального ресурса (оказания коммунальных услуг), по оплате которой допущена просрочка, в том числе, если сумма основного долга образовалась до 6 апреля 2020 г., если законом или правовым актом не будет установлен иной срок окончания моратория. Неустойка подлежит начислению и взысканию в порядке, установленном жилищным законодательством, законодательством о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, и условиями договоров за весь период просрочки, исключая период действия моратория. Если решение о взыскании соответствующей неустойки принимается судом до 1 января 2021 г. (или в случае внесения изменений - иной даты окончания моратория на взыскание неустоек), то в резолютивной части решения суд указывает сумму неустойки, исчисленную за период до 6 апреля 2020г. В части требований о взыскании неустойки до момента фактического исполнения обязательства суд отказывает на основании статьи 10 Закона №98-ФЗ, пунктов 3 - 5 постановления №424, как поданных преждевременно. Одновременно суд разъясняет заявителю право на обращение с таким требованием в отношении дней просрочки, которые наступят после завершения моратория. Указанная правовая позиция содержится в ответе на вопрос №7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) №2, утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.04.2020. Таким образом, у истца отсутствуют основания для взыскания с ответчика, являющегося управляющей организаций, неустойки, рассчитанной с 06.04.2020г. до 01.01.2021 г. (или в случае внесения изменений - иной даты окончания моратория на взыскание неустоек). С учетом вышеизложенного, требования истца о взыскании с ответчика неустойки, рассчитанной с 06.04.2020г. по дату фактического исполнения ответчиком обязательств по оплате, удовлетворению не подлежат. Дополнительно суд отмечает, что после окончания срока действия моратория на взыскание неустойки, истец не лишен права обратиться в арбитражный суд с исковыми требованиями о взыскании с ответчика неустойки в отношении дней просрочки, которые наступят после завершения моратория. Согласно ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. Ответчик ходатайства о снижении размера неустойки не заявил, доказательств, подтверждающих явную несоразмерность подлежащей взысканию неустойки последствиям нарушения обязательства, не представил, в силу чего арбитражный суд не находит правовых оснований для снижения размера неустойки по собственной инициативе. При этом суд указывает, что в силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. Ответчиком не представлены в материалы дела доказательства, опровергающие доводы истца, отсутствуют доказательства оплаты за поставленную электроэнергию, а также контррасчет основного долга и неустойки. Исходя из общей суммы удовлетворенных исковых требований (150 044 руб. 97 коп.), размер государственной пошлины составляет 5 501 руб. 35 коп. Истец также просит суд взыскать с ответчика судебные расходы по уплате государственной пошлины, исходя из суммы удовлетворенных исковых требований, а также судебные расходы по отправке почтовой корреспонденции (направление в адрес ответчика претензии) в сумме 50 рублей. Согласно ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. В соответствии со ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в том числе и иные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. Из содержания данной нормы следует, что перечень судебных издержек не является исчерпывающим. Как указано в п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» судебные расходы, состоящие из государственной пошлины, а также издержек, связанных с рассмотрением дела, представляют собой денежные затраты (потери), распределяемые в порядке, предусмотренном, в том числе, главой 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Таким образом, заявленные истцом почтовые расходы по направлению в адрес ответчика претензии, с учетом буквального толкования положений ст. 106 АПК РФ являются судебными издержками. В силу положений ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Согласно п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек. Истцом при обращении в суд с исковым заявлением была уплачена государственная пошлина в сумме 5 282 рубля, что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением №21360 от 12.09.2019г. Таким образом, факт уплаты истцом государственной пошлины, установлен судом и не оспорен ответчиком. В обоснование несения судебных расходов на отправку почтовой корреспонденции в сумме 50 рублей, истец представил в материалы следующие документы: Договор №329/84-2019 от 06.06.2019г. на оказание услуг почтовой связи, заключенный между ФГУП «Почта России» (исполнитель) и АО «ТНС Энерго Тула» (заказчик); платежное поручение об оплате за оказанные почтовые услуги; квитанцию №12095435 в приеме почтовых отправлений и список №34 внутренних почтовых отправлений от 21.06.2019г., из которого следует, что в адрес ответчика была направлена досудебная претензия (стоимость отправки 50 рублей). При этом, список почтовых отправлений, принят в отделении почтовой связи для отправки. Таким образом, истцом доказан факт несения по настоящему делу судебных расходов по отправке почтовой корреспонденции в сумме 50 рублей. Доказательств обратного, ответчик суду не представил, возражений по размеру судебных расходов, не заявил. В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ, в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Вместе с тем, суд отмечает, что указание в резолютивной части решения на частичное удовлетворение исковых требований, вызвано принятием Правительством Российской Федерации постановления от 02.04.2020г. №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», которым приостановлено действие порядка начисления (взыскания) неустоек, предусмотренного законодательством в области энергоснабжения с 06.04.2020г. до 01.01.2021г. (или в случае внесения изменений - иной даты окончания моратория на взыскание неустоек). При этом суд отказал истцу во взыскании с ответчика исключительно неустойки, рассчитанной с 06.04.2020г. по дату фактического исполнения ответчиком обязательств по оплате за поставленную электроэнергию, которая не выражалась истцом в конкретной денежной сумме. Исковые требования, выраженные истцом в денежной сумме, удовлетворены судом в полном объеме, в силу чего оснований для пропорционального распределения судебных расходов (уплата госпошлины и расходы на почтовые отправления), у суда не имеется. С учетом вышеизложенного и исходя из принятого судом решения, государственная пошлина в сумме 5 282 рубля подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст. 110 АПК РФ; государственная пошлина в сумме 219 руб. 35 коп. (5501,35 – 5282,0) подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета, в связи с уточнением истцом размера исковых требований. Кроме того с ответчика в пользу истца подлежат также взысканию судебные расходы по отправке почтовой корреспонденции в сумме 50 рублей. Руководствуясь статьями 49, 101, 106, 110, 167-171, 176, 177, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд Исковые требования акционерного общества «ТНС Энерго Тула» удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» в пользу акционерного общества «ТНС Энерго Тула» основной долг в сумме 136 537 руб. 75 коп., неустойку за период с 16.03.2019 по 05.04.2020г. (включительно) в сумме 13 507 руб. 22 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 5 282 рубля, расходы на отправку почтовой корреспонденции в сумме 50 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 219 руб. 35 коп. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области. Судья А.П. Морозов Суд:АС Тульской области (подробнее)Истцы:АО "ТНС ЭНЕРГО ТУЛА" (подробнее)Ответчики:ООО "Жилсервис" (подробнее)Иные лица:ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Уменьшение неустойкиСудебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ По коммунальным платежам Судебная практика по применению норм ст. 153, 154, 155, 156, 156.1, 157, 157.1, 158 ЖК РФ
|