Решение от 9 октября 2025 г. по делу № А65-1561/2025АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, <...> E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru https://tatarstan.arbitr.ru https://my.arbitr.ru тел. <***> Именем Российской Федерации г. Казань Дело № А65-1561/2025 Дата принятия решения – 10 октября 2025 года. Дата объявления резолютивной части – 08 октября 2025 года. Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Гиззятова Т.Р., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Смирновой Е.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью "ГеоСпецСтрой", г. Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании долга по договору аренды спецтехники без экипажа №1 от 11.01.2021 в размере 2 141 935 рублей 50 копеек, неустойки в размере 800 000 рублей (с учетом уточнения исковых требований от 08.10.2025), при участии представителей сторон до перерыва: при участии представителей сторон: от истца – не явился, извещен; от ответчика – представитель ФИО2 по доверенности от 22.01.2025; от третьих лиц: ФИО3 – не явился, извещен; ФИО4 – не явился, извещен; ФИО5 – не явился, извещен; Общество с ограниченной ответственностью "ССТ" – не явился, извещен; Общество с ограниченной ответственностью «ИтильСтройСервис» – не явился, извещен; ФИО1 (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ГеоСпецСтрой" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору № 1 от 11.01.2021 за период с 11.01.2021 по 31.03.2021 в размере 3 450 000 рублей. Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23 января 2025 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО3, ФИО4, ФИО5, Общество с ограниченной ответственностью "ССТ", г. Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>). Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 мая 2025 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью «ИтильСтройСервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>). Истец в судебное заседание не явился, считается извещенным в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. До судебного заседания через сервис подачи документов «Мой Арбитр» (https://my.arbitr.ru) от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, а именно «о взыскании долга по договору аренды спецтехники без экипажа №1 от 11.01.2021 в размере 2 141 935 рублей 50 копеек, неустойки в размере 800 000 рублей». Представитель ответчика не возразил. Судом уточнение принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В судебном заседании представитель ответчика исковые требования не признал, просил в их удовлетворении отказать. В порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц. Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком 1 1.01.2021 заключен договор аренды спецтехники без экипажа №1, на основании которого ООО «Геоспецстрой» приняло в аренду сроком 1 год транспортные средства за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению ими и их технической эксплуатации и обязалось уплачивать арендную плату в размере, установленном для арендатора в договорах в пункте 3.1. Истец, обращаясь с настоящим иском в суд, указывает на то, что ФИО1 исполнила свои обязательства по передаче транспортных средств, а ответчик их принял, что подтверждается подписанным сторонами актом приема-передачи; каких-либо претензий по качеству и работе техники от ответчика не поступало; ответчик свою обязанность по уплате денежных средств исполнял нерегулярно. Согласно расчету истца, задолженность ответчика по арендной плате составляет 2 141 935 рублей 50 копеек. Поскольку ответчик обязательства по оплате задолженности своевременно не исполнил, истец в адрес ответчика направил претензию с требованием о необходимости погашения образовавшейся задолженности по договору в добровольном порядке. Требования, изложенные в претензии, ответчиком оставлены без внимания и удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. Довод ответчика о том, что истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, судом отклоняется ввиду следующего. В пункте 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 25 от 23.06.2015 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что по смыслу пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). С учетом положения пункта 2 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее - индивидуальный предприниматель), или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу. Если лицу, направляющему сообщение, известен адрес фактического места жительства гражданина, сообщение может быть направлено по такому адресу. При наличии у иностранного юридического лица представителя на территории Российской Федерации сообщения, доставленные по адресу такого представителя, считаются полученными иностранным юридическим лицом (пункт 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации). Адресат юридически значимого сообщения, своевременно получивший и установивший его содержание, не вправе ссылаться на то, что сообщение было направлено по неверному адресу или в ненадлежащей форме (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). В качестве доказательства соблюдения установленного досудебного порядка урегулирования спора, истец приобщил к материалам дела претензию от 14.10.2023, подписанную представителем ФИО6, согласно отслеживанию почтовой корреспонденции по трек-номеру 80110188553994 указанный документ вернулся за истечением сроков хранения и не был получен ответчиком. Требования, изложенные в досудебной претензии, ответчиком оставлены без внимания и удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. В ходе рассмотрения дела ответчик не предпринимал меры по урегулированию спора, в том числе путем заключения мирового соглашения, обращения за содействием к посреднику (медиатору), а также с использованием любых иных примирительных процедур (Федеральный закон от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации))». В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №4(2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015, указано, что если из обстоятельств дела следует, что заявление ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора направлено на необоснованное затягивание разрешения возникшего спора, суд на основании части 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказывает в его удовлетворении. По смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав. Учитывая, что иск рассматривается в суде с марта 2024 года, действия по урегулированию спора в ходе рассмотрения дела от ответчиком не производились, суд считает заявление ответчика о несоблюдении претензионного порядка необоснованным и неправомерным и полагает, что оставление искового заявления без рассмотрения в данном случае приведет к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав истца в указанной части. При указанных обстоятельствах основания для оставления искового заявления без рассмотрения, о чём было заявлено ответчиком, отсутствуют, и спор разрешён судом по существу. Исследовав материалы дела, оценив в совокупности, имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд с учетом статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пришел к следующим выводам. В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. Суд установил, что заключенный между сторонами договор является по своей правовой природе смешанным договором, содержащим в себе элементы договора аренды и договора об оказании услуг. На основании статьи 606 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. В соответствии со статьей 608 Гражданского кодекса Российской Федерации право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду. Согласно части 1 статьи 614 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Статьей 781 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. Судом установлено, что отношения истца и ответчика, связанные с эксплуатацией техники, являются длительными. Начиная с 2018 года сторонами последовательно заключались и исполнялись договоры по передаче техники в аренду, использования ее в коммерческих целях извлечения прибыли ООО «Геоспецстрой». На заседании 28.07.2025 представитель ответчика заявил о том, что директор ООО «Геоспецстрой» ФИО7 ничего не знает о фактах аренды и подписывал документы формально. Данный довод не соответствует материалам дела, имеется переписка между ответчиком и ФИО4 (сын истца) о фактах аренды. Более того, в органах внутренних дел рассматривались 2 заявления от ФИО7 в 2024 и в 2025 году о «незаконной» предпринимательской деятельности истца, в которых он наоборот ссылается на то, что техника истца работала на его объектах и она без образования юридического лица «незаконно» извлекала прибыль. Также ответчик, возражая относительно исковых требований, ссылается на то, что арендатор не обязан платить за период, в котором он лишен возможности пользоваться имуществом. Между тем, из материалов дела видно, что за 4 года использования техники от ответчика не поступило ни единой претензии в адрес истца о передаче документации, о препятствиях в пользовании имуществом и т.д., при этом были оплаты за использование техники. Довод ответчика о том, что приложенный истцом ранее акт сдачи-приемки оказанных услуг № 003 от 17.06.2025 не подтверждает факт использования техники по договору аренды в период с января по март, судом отклоняется ввиду следующего. В силу статьи 402 Гражданского кодекса Российской Федерации действия работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника; должник отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Суд указывает на то, что акт приема-передачи не является единственным доказательством, подтверждающим факт исполнения обязательств. Отсутствие такого акта само по себе не свидетельствует о том, что договор не заключен, а обязательства не исполнялись при наличии иных доказательств, подтверждающих факт пользования. Арендодателем в подтверждение исполнения договора могут быть представлены любые относимые и допустимые доказательства, подтверждающие использование арендатором имущества, указанного в договоре аренды. Аналогичная позиция изложена в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа № Ф06-65471/2020 от 05 октября 2020 года. Между сторонами был заключен договор сроком 1 год, оформлен надлежащим образом в отсутствие протоколов разногласий к нему. Спорный договор не признан недействительным. В опровержение довода ответчика о том, что данная техника у него отсутствовала, в материалах дела имеется договор аренды спецтехники № 2 от 01.04.2021, по условиям которого ответчик передает иному лицу экскаваторы, переданные ему истцом. Протоколом согласования договорных цен на аренду стороны определили следующую стоимость арендной платы: за экскаватор гусеничный HITACHI ZX330-3 – 450 000 рублей; за грузовой самосвал МАЗ 551605-280 – 125 000 рублей; за грузовой самосвал МАЗ 551605-271 – 125 000 рублей; за легковой автомобиль SKODA KODIAQ – 100 000 рублей. Более того в материалы дела представлены договоры на покупку спорной техники, а именно: договор купли-продажи от 06.01.2018 экскаватора гусеничного HITACHI ZX330-3, договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от 08.07.2018 грузового самосвала МАЗ 551605-271, договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от 12.09.2018 грузового самосвала МАЗ 551605-280. Также факт регистрации права собственности на транспортные средства: грузовой самосвал МАЗ 551605-280, грузовой самосвал МАЗ 551605-271, легковой автомобиль SKODA KODIAQ подтверждается ответом МВД по Республике Татарстан № 33/2654 от 03.03.2025. Принимая во внимание, что факт наличия у истца, а также ее передачу и пользование техники ответчиком подтвержден материалами дела, доказательства оплаты в материалы дела не представлены, суд считает исковые требования о взыскании долга в сумме 2 141 935 рублей 50 копеек правомерными и подлежащими удовлетворению. Кроме того, истцом было заявлено требование о взыскании неустойки. В соответствии с пунктом 5.2 договора в случае задержки арендной платы арендатор уплачивает пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более размера месячной арендной платы. В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства должник обязан уплатить кредитору денежную сумму - неустойку (штраф, пени). По смыслу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Согласно части 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить. Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств. Учитывая, что факт просрочки ответчика по внесению установленных условиями договора платежей подтверждается материалами дела, суд находит обоснованным начисление истцом пени. В пункте 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и другое. В пункте 69 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" указано, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации). Как разъяснено в пункте 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016, если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, сформировавшейся при осуществлении конституционно-правового толкования статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, при применении данной нормы суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности (неустойкой) и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 N 263-О). Следовательно, суд может уменьшить размер неустойки до пределов, при которых она перестает быть явно несоразмерной, причем указанные пределы суд определяет в силу обстоятельств конкретного дела и по своему внутреннему убеждению. В каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом обстоятельств спора и взаимоотношений сторон. Истец аргументировал соразмерность неустойки последствиями нарушения обязательства и условиями договора. Суд исходит из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно. Разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, при наличии оснований к снижению неустойки суды могут исходить из двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в период такого нарушения. В настоящем споре отсутствуют экстраординарные обстоятельства, допускающие снижение неустойки как ниже однократной ставки рефинансирования, так и до двукратной учетной ставки Банка России. Суд приходит к выводу о том, что оснований для снижения размера неустойки не приведено, соответствующих доказательств не представлено. В соответствии с пунктом 73 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки. Представление доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки возложена на ответчика. Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства. Таким образом, ответчик обязан представить доказательства явной несоразмерности неустойки, в то время как истец не обязан, а вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки. В рассматриваемом случае, ответчиком не представлено письменных доказательств явной несоразмерности начисленной неустойки, последствиям нарушения обязательства по договору. Размер неустойки, предусмотренный договором, в данном случае сам по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о чрезмерности требований. Указанный размер ответственности установлен договором, что в свою очередь соответствует принципам свободы договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) и рыночным условиям. Материалами дела подтверждается неисполнение ответчиком своей договорной обязанности, в результате чего истец в значительной мере лишается того, на что он мог рассчитывать при заключении договора. Никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения. Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Таким образом, оснований к снижению договорной неустойки, предусмотренных статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд не находит, в связи с отсутствием признаков явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, а также длительного периода задолженности ответчика. Предусмотренная статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации возможность уменьшения неустойки, является правом, а не обязанностью суда. Поскольку ответчиком доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства не представлено, у суда отсутствуют основания для ее уменьшения. С учетом изложенного суд считает необходимым взыскать договорную неустойку сумме 800 000 рублей. В соответствии со статьями 102, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по иску относится на ответчика и подлежит взысканию в доход бюджета, поскольку истцу была предоставлена отсрочка по ее уплате при принятии искового заявления к производству. Руководствуясь статьями 110, 112, 167-169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан, Исковые требования удовлетворить. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ГеоСпецСтрой", г. Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО1 долг в сумме 2 141 935 (два миллиона сто сорок одна тысяча девятьсот тридцать пять) рублей 50 копеек, пени в сумме 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, а также судебные расходы по государственной пошлине в сумме 25 450 (двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ГеоСпецСтрой", г. Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход бюджета государственную пошлину в сумме 12 260 (двенадцать тысяч двести шестьдесят) рублей. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок. Судья Т.Р. Гиззятов Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Ответчики:ООО "ГеоСпецСтрой", г. Казань (подробнее)Иные лица:Управление ГИБДД МВД по Республике Татарстан (подробнее)Управление Гостехнадзора Республики Татарстан (подробнее) Управление по вопросам миграции МВД России по Самарской области, отдел адресно-справочной работы (подробнее) Судьи дела:Гиззятов Т.Р. (судья) (подробнее)Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ По кредитам, по кредитным договорам, банки, банковский договор Судебная практика по применению норм ст. 819, 820, 821, 822, 823 ГК РФ
Уменьшение неустойки Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |