Решение от 15 декабря 2022 г. по делу № А28-8183/2022АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А28-8183/2022 г. Киров 15 декабря 2022 года Резолютивная часть решения объявлена 08 декабря 2022 года В полном объеме решение изготовлено 15 декабря 2022 года Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Киселевой В.А. при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи, секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: <...>, дело по иску Нью Бэлэнс Атлетикс, ИНК (New Balance Athletics, INC) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) о взыскании 60 000 рублей 00 копеек при участии в судебном заседании представителей: от истца - не явился, извещен, от ответчика - ФИО3, по доверенности от 19.08.2022, Нью Бэлэнс Атлетикс, ИНК (New Balance Athletics, INC) (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик) о взыскании 60 000 рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 92006, № 92109, № 152853, № 356065, № 1000194, № 949045, а также 2 400 рублей 00 копеек расходов на оплату государственной пошлины, 152 рублей 40 копеек почтовых расходов, 200 рублей 00 копеек расходов на получение выписки из ЕГРИП. Исковые требования основаны на положениях статей 1229, 1250, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы тем, что ответчик нарушил исключительные права истца на товарные знаки № 92006, № 92109, № 152853, № 356065, № 1000194, № 949045. Определением Арбитражного суда Кировской области от 11.07.2022 исковое заявление принято к производству в порядке упрощенного производства. Определением от 30.08.2022 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. Ответчик в судебном заседании требования не признает, поддерживает доводы, изложенные в отзыве на иск. Ответчик считает требования истца чрезмерными, поскольку контрафактный товар не был продан, нарушение исключительных прав истца не носило грубый характер, в настоящее время продажа контрафактных товаров ответчиком не осуществляется, истец не понес значительных убытков вследствие неправомерных действий ответчика. Ссылаясь на пункт 3 статьи 1252 ГК РФ и постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П, полагает, что взыскиваемая истцом компенсация подлежит снижению. Истец явку представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте проведения которого извещен надлежащим образом. На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствии неявившегося истца. Заслушав пояснения представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее. Из материалов дела следует, что на основании свидетельств о регистрации товарных знаков Нью Бэлэнс Атлетикс, ИНК (New Balance Athletics, INC) является владельцем исключительных прав на следующие товарные знаки: - № 92006, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.11.1990 в отношении товаров, указанных в 18, 25 классах Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ); - № 92109 зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.11.1990 в отношении товаров, указанных в 18, 25 классах МКТУ; - № 152853, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.05.1997 в отношении товаров, указанных в 18, 25 классах МКТУ; - № 356065, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.07.2008 в отношении товаров, указанных в 25 классе МКТУ; - № 1000194, зарегистрированный во Всемирной организации интеллектуальной собственности 08.04.2009 в отношении товаров, указанных в 25 классе МКТУ; - № 949045, зарегистрирован во Всемирной организации интеллектуальной собственности 13.12.2007 в отношении товаров, указанных в 18, 25 классах МКТУ. Решением Арбитражного суда Кировской области от 13.08.2021 по делу № А28-5797/2021 установлен факт предложения ответчиком к продаже товара (обуви), на котором содержатся товарные знаки, принадлежащие истцу. На основании оценки материалов дела суд пришел к выводу о том, что реализуемая ответчиком продукция имеет признаки контрафактности. Использование товарных знаков без разрешения правообладателя, в том числе при реализации контрафактной продукции, нарушает его исключительное право. Таким образом, в ходе рассмотрения дела о привлечении ответчика к административной ответственности был установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки. Истец обратился к ответчику претензией от 11.04.2022, в которой потребовал выплатить 80 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. Оценив представленные сторонами доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд пришел к следующим выводам. Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Из материалов дела следует и ответчиком не оспаривается, что истец является правообладателем товарных знаков № 92006, № 92109, № 152853, № 356065, № 1000194, № 949045. Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. В частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения. В соответствии с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. Согласно пункту 7.1.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 (далее – Руководство № 12), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Иными словами, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Иными словами, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов. Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении. При анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов (пункт 7.1.2.2 Руководства № 12). Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума № 3691/06 от 18.06.2006, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя. В настоящем случае решением Арбитражного суда Кировской области от 13.08.2021 по делу № А28-5797/2021, имеющим преюдициальное значение для настоящего спора в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установлен факт предложения к продаже ответчиком товаров – кроссовок, содержащих изображение товарного знака «New Balance». По просьбе суда истец указал, на каких именно фотографиях, приложенных к иску, изображены конкретные товарные знаки истца (см. приложение к ходатайству от 15.11.2022). Однако суд отмечает, что на представленных истцом фотографиях спорного товара имеются изображения, сходные до степени смешения с пятью товарными знаками № 92006, № 92109, № 356065, № 1000194, № 949045. Доказательств передачи истцом ответчику исключительных прав на эти товарные в деле не имеется. Таким образом, ответчик нарушает исключительное право истца на товарные знаки № 92006, № 92109, № 356065, № 1000194, № 949045. В то же время, при визуальном сравнении изображения, нанесенного на спорный товар, предлагаемый к продаже ответчиком, с товарным знаком № 152853, принадлежащим истцу, судом установлено, что изображение не является тождественным с зарегистрированным указанным товарным знаком истца. Доказательства наличия на спорном товаре изображений, схожих с товарным знаком № 152853, истцом суду не представлены (на фотографиях истец не отметил наличие на товарах ответчика указанного товарного знака). При таких обстоятельствах суд считает недоказанным факт нарушения ответчиком прав истца на товарный знак № 152853. В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подпункт 1). Как следует из пунктов 59, 61, 62 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе, носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Истцом заявлены требования о взыскании компенсации в размере 60 000 рублей: по 10 000 рублей за каждый товарный знак (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ). Истец указал, что размер компенсации определен исходя из объема реализуемой ответчиком продукции, индивидуализированной товарными знаками; низкой цены реализуемых ответчиком товаров, которая не менее чем в 10 раз ниже цен на оригинальную продукцию истца, что является безусловным конкурентным преимуществом и влечет за собой существенные имущественные потери истца. Также истец ссылается на высокую степень общественной опасности, поскольку предлагается к продаже реализуется товар низкого качества неизвестного происхождения; на известность своей продукции и высокую степень репутационного ущерба. Ответчик просит снизить размер компенсации с учетом постановления Конституционного суда РФ от 13.12.2016 № 28-П, пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, поскольку контрафактный товар не был продан, нарушение исключительных прав истца не носило грубый характер, в настоящее время продажа контрафактных товаров ответчиком не осуществляется, истец не понес значительных убытков вследствие неправомерных действий ответчика. Абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. Вместе с тем, в пункте 64 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 указано, что положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации. Следует также учитывать, что компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях и при условии, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации. При этом сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика. Совокупность мер гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак составляет самостоятельный и достаточный комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя, не может преследовать цели защиты исключительно интересов правообладателя и должно быть направлено, прежде всего, на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок, в частности, недопущение оборота контрафактных товаров. Размер компенсации за неправомерное использование товарного знака должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя, что соответствует правовому подходу, сформулированному в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12. При определении размера компенсации судом приняты во внимание пояснения истца, характер допущенного нарушения, отсутствие доказательств длительности совершения ответчиком нарушения, а также учтены положения абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ (нарушение одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащие одному правообладателю – истцу). С учетом изложенного, исходя из требований разумности и справедливости, арбитражный суд полагает возможным взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 92006, № 92109, № 356065, № 1000194, № 949045 в общей сумме 25 000 рублей, то есть по 5 000 рублей за каждый товарный знак (не менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения прав на пять объектов авторского права). В удовлетворении остальной части требований следует отказать. Истец также просит взыскать с ответчика 152 рубля 40 копеек расходов по оплате почтовых услуг, 200 рублей 00 копеек расходов на получение выписки из ЕГРИП. В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. По общим правилам к судебным издержкам относятся те расходы, которые непосредственно связаны с рассмотрением дела в суде и фактически понесены лицом, участвующим в деле, в том числе почтовые расходы. Доказательства, подтверждающие несение истцом почтовых расходов на отправку претензии и копии искового заявления, а также расходов на получение выписки из ЕГРИП, представлены в материалы дела. При данных обстоятельствах, в соответствии со статьей 106 АПК РФ указанные расходы относятся к судебным расходам и подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. Согласно принципу возмещения расходов пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, закрепленному статьей 110 АПК РФ, взысканию с ответчика в пользу истца подлежат почтовые расходы в сумме 127 рублей 00 копеек, расходы на получение выписки из ЕГРИП в сумме 167 рублей 00 копеек. В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы на оплату государственной пошлины распределяются между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований: на истца относится 400 рублей 00 копеек, на ответчика – 2 000 рублей 00 копеек, которые взыскиваются с него в пользу истца. Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) в пользу Нью Бэлэнс Атлетикс, ИНК (New Balance Athletics, INC) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 92006, № 92109, № 356065, № 1000194, № 949045 в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, а также 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек расходов на оплату государственной пошлины, 127 (сто двадцать семь) рублей 00 копеек почтовых расходов, 167 (сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек расходов на получение выписки из ЕГРИП. В удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 152853 отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя. Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Решение может быть обжаловано в кассационную инстанцию (Арбитражный суд Волго-Вятского округа) в двухмесячный срок со дня вступления в законную силу в соответствии со статьями 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области. Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации. Судья В.А. Киселева Суд:АС Кировской области (подробнее)Ответчики:ИП Попыванова Марина Николаевна (подробнее)Иные лица:ООО "Бренд Монитор Лигал" представитель New Balance Athletics, INC (подробнее)Последние документы по делу: |