Решение от 21 марта 2024 г. по делу № А50-29398/2023Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А50-29398/2023 21 марта 2024 года город Пермь Резолютивная часть решения объявлена 06 марта 2024 года. Полный текст решения изготовлен 21 марта 2024 года. Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Морозовой Т.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Злобиной Т.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 315595800008408, ИНН <***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 697890 в размере 300 000 руб. при участии: от истца: ФИО2, доверенность № 308 от 11.01.2024 (участвует в режиме онлайн-заседания); от ответчика: ФИО3, доверенность № 001 от 07.12.2023 (участвует в режиме онлайн-заседания) Ассоциация «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь» (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик, предприниматель) о взыскании компенсации за незаконное использование исключительных прав на товарный знак № 697890 в размере 300 000 руб. Требования истца обоснованы правовыми ссылками на статьи 1225, 1229, 1252, 1259, 1301, 1477, 1479, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Ответчик, представив письменный отзыв и дополнительные письменные пояснения, возражает против заявленных исковых требований, полагая, что изображения, нанесенные на товарах, реализуемых им, не являются тождественными или сходными до степени смешения с товарным знаком № 697890. Также не согласен с размером заявленной компенсации, считая ее завышенной и чрезмерной; просит снизить размер компенсации до 10 000 руб. за каждую карточку из трех заявленных. В судебном заседании истец исковые требования поддержал, доводы ответчика считает необоснованными. Ответчик поддержал свои возражения. Исследовав материалы дела в соответствии со ст. ст. 65, 71, 162 АПК РФ, заслушав представителей сторон, арбитражный суд пришел к следующим выводам. Согласно материалам дела, Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь» является правообладателем следующих охраняемых на территории РФ товарных знаков: - номер регистрации: 589416, - номер регистрации: 588119, дата приоритета: 19.09.2014, дата регистрации: 23.09.2016, - номер регистрации: 514289, дата приоритета дата регистрации: 27.11.2020, - номер регистрации: 697890, дата приоритета: 31.01.2018, дата регистрации: 13.02.2019, зарегистрированных том числе в отношении товаров 21 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации (далее - МКТУ) (в том числе бокалы). В обоснование исковых требований истец ссылается на использование ответчиком обозначений, имеющих степень сходства, приближенную к тождественности, с товарным знаком истца, на сайте www.wildberries.ru, а также реализацию товаров, однородных тем, для которых охраняется средство индивидуализации истца. По мнению истца, ответчиком были нарушены исключительные права Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь» на товарный знак № 697890, путем реализации товаров - бокалов, обладающих признаками контрафактности, на торговой интернет-площадке - маркетплэйсе WILDBERRIES на следующих интернет-страницах: - https://www.wildberries.ru/catalog/167509555/detail.aspx?targetUrl=EX - https://www.wildberries.ru/catalog/167509554/detail.aspx?targetUrl=EX - https://www.wildberries.ru/catalog/167509556/detail.aspx?targetUrl=EX - Сектор L/Бокал с лазерной гравировкой хкСибирь КХЛ, арт. 167509555; - Сектор L/Бокал с лазерной гравировкой хкСибирь КХЛ, арт. 167509554; - Сектор L/Бокал с лазерной гравировкой хкСибирь КХЛ, арт. 167509556. По утверждению истца, он не давал ответчику своего согласия на использование товарного знака № 697890. Предлагаемая к продаже и реализуемая ответчиком продукция имеет признаки контрафактности. В подтверждение указанных обстоятельств истцом представлены скриншоты контента страниц сайта сети интернет, фотографии товара. Претензией от 29.08.2023 истец обратился к ответчику с требованием о предоставлении закупочных документов с информацией о происхождении (поставщике) находящейся в собственности ответчика контрафактной продукции, уничтожении контрафактных товаров, маркированных товарными знаками правообладателя (товарный знак № 697890), выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 310 000 руб. Уклонение предпринимателя от исполнения претензионных требований общества и послужило мотивом для обращения общества с настоящим иском. В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания. В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ). Согласно ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Статья 1482 ГК РФ предусматривает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статье 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. На основании п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Указанная норма применяется в нормативном единстве с п. 4 статьи 1252 ГК РФ, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными. При этом товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар (подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ), так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака. Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом, в том числе при изготовлении самого товара в виде товарного знака. В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В соответствии со ст. 1259 ГК РФ произведения изобразительного искусства относятся к объектам авторских прав. В силу ч. 1 ст. 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение. Ответственность за нарушение авторских прав предусмотрена в статье 1252 ГК РФ. Согласно ст. 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное. Исключительные права могут передаваться авторами по различным основаниям: по договору авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ), по договору об отчуждении исключительного права (абз. 2 п. 1 ст. 1240 ГК РФ), по лицензионному договору (абз. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ), в порядке создания служебного произведения (ст. 1295 ГК РФ). Пунктом 1 ст. 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом. По смыслу ст. 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При этом как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482) и пунктом 162 Постановления № 10. В соответствии с пунктом 43 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482; далее - Правила) изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Иными словами, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов. Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении. При анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака. Согласно представленному ответчиком отзыву на заявление, факт реализации спорного товара им не оспаривается. Оценивая сходство используемого ответчиком обозначения снеговика в хоккейной форме и клюшкой в руках с принадлежащим истцу товарным знаком в форме головы снеговика в шапке с изображением снежинки в круге и полосатом шарфе с характерным прищуром и оскалом, суд приходит к выводу об их сходстве до степени смешения. При этом различия внешней формы изображений, отсутствие симметричности изображений по отношению друг к другу, цветовой гаммы, не свидетельствует об отсуствии сходства до степени смешения с учетом приведенных разъяснений. Соответствующие доводы ответчика признаны судом несостоятельными. Более того, из скриншотов карточек продажи товаров следует, что ответчик сам указал о гравировке «хк Сибирь КХЛ». При таких обстоятельствах следует признать, что ответчиком допущено незаконное использование товарного знака № 697890 путем предложения к продаже товара, на которых расположены обозначения до степени смешения сходные с товарными знаками истца. В соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. В соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению. В постановлениях от 13.12.2016 № 28-П, от 13.02.2018 № 8-П, от 24.07.2020 № 40-П Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем, чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению, соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств. Компенсация за нарушение исключительных прав носит не только восстановительный характер, но и как любая мера юридической ответственности - превентивный и карательный (штрафной) характер, а также является альтернативной санкцией и взыскивается вместо убытков, при этом ущерб правообладателя во многих случаях не носит явного материального характера. В силу ст. 2 АПК РФ задачами судопроизводства в арбитражных судах являются: защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность; укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. При этом, согласно разъяснениям, изложенным в п. 61 постановления Пленума от 23.04.2019 №10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере. В соответствии с п. 62 постановление № 10 при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. В обоснование заявленного размера компенсации 300 000 руб., истец ссылается на объем реализуемой ответчиком продукции, исходя из данных, размещенных в карточке товара 10 999 шт., длительный срок нарушения с 29.08.2023 по 09.11.2023, то есть более чем 2 месяца. Истец указывает, что в случае приобретения потребителем контрафактного товара низкого качества, у потребителя формируется негативное представление о продукции, маркированной обозначениями сходными до степени смешения с товарными знаками истца. Возражая по размеру взыскиваемой компенсации, ответчик пояснил, что представленная информация на торговой площадке является информацией об общем объёме проданного товара в Интернет-магазине за 2 года и 6 месяцев и не имеет прямого отношения к трем, указанным в исковом заявлении карточкам. Количестве проданного товара, предлагаемого к продаже по ссылкам, составило 12 товарных позиций, о чем свидетельствуют скриншоты видеофиксации истца. В подтверждение представлена товарная накладная от 05.06.2023 о приобретении стаканов, на которые впоследствии было нанесено спорное изображение. Более того, согласно данным из личного кабинета Wildberries была сформирована отчетность проданных товаров за период с 27.02.2023 по 06.10.2023, произведена фотофиксация с информацией и количестве каждой выкупленной товарной позиции и отчет в формате EXEL. Согласно данному отчету в период с 27 февраля по 6 октября 2023 г. (дата направления досудебной претензии) всего было продано 4 726 товара (358 товарных позиций) во всем Интернет-магазине. В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Согласно абз. 2 ч. 2 ст. 64 АПК РФ в качестве доказательств допускаются, в том числе объяснения лиц, участвующих в деле. Доказательства могут быть прямыми и косвенными (по характеру связи содержания с устанавливаемым фактом): прямые - из содержания которых можно сделать однозначный вывод о наличии или отсутствии искомых фактов, и косвенные - доказательства, имеющие многозначную связь с искомым фактом. По мнению суда, информация с карточки продажи товара на маркетплейсе сама по себе не является доказательством с высокой степенью достоверности подтверждающей объем проданного товара и ответчик вправе доказывать иное. Доводы ответчика о том, что отраженная в карточках товара информация касается общего реализованного предпринимателем товара на маркетплейсе, а не спорного, ничем не опровергнута. Принимая во внимание изложенное, характер нарушения, а именно непосредственное изготовление товара ответчиком, репутационные риски, возможные убытки и в тоже время устранение нарушения после получения претензии, суд считает возможным определить компенсацию в размере 60 000 руб. (по 20 000 руб. за каждую позицию товаров), которая, по мнению суда, соответствует принципам справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц. С учетом изложенное, суд считает обоснованным взыскание компенсации в размере 60 000 руб. В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат. Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Руководствуясь ст. 110, ст.ст. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 315595800008408, ИНН <***>) в пользу Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь» (ОГРН <***>, ИНН <***>) компенсацию за незаконное использование исключительных прав на товарный знак № 697890 размере 60 000 руб., а также судебные расходы по оплате госпошлины в размере 1 800 руб. В удовлетворении остальной части требований отказать. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Пермского края. Судья Т.В. Морозова Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:Ассоциация "Новосибирский профессиональный хоккейный клуб "Сибирь" (ИНН: 5410019413) (подробнее)Судьи дела:Морозова Т.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |