Решение № 2-539/2024 2-539/2024~М-479/2024 М-479/2024 от 29 мая 2024 г. по делу № 2-539/2024Валуйский районный суд (Белгородская область) - Гражданское 31RS0004-01-2024-000640-36 № 2-539/2024 Именем Российской Федерации 30 мая 2024 года г. Валуйки Валуйский районный суд Белгородской области в составе: председательствующего судьи Порошина А.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания Косовой О.И., с участием представителя истца по доверенности ФИО1, ответчика ФИО2, в отсутствие истицы ФИО3, ответчика ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3, интересы которого на основании доверенности представляет ФИО1, к ФИО2, ФИО4 о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, Из содержания искового заявления следует, что в 19 час. 50 мин. 22.03.2024 вблизи <адрес> произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Vellfire, госномер № принадлежащего ФИО3, и автомобиля Форд Мондео, госномер №, под управлением ФИО2, зарегистрированного на праве собственности за ФИО4, в результате чего автомобили получили механические повреждения. ДТП произошло по вине водителя ФИО2, что следует из постановления об административном правонарушении. В добровольном порядке возместить причиненный истице ущерб ответчики отказались, в связи с чем ФИО3 обратилась в суд с рассматриваемым иском, в котором просила взыскать с ФИО2 и ФИО4 солидарно в её пользу: причиненный в результате описанного ДТП ущерб в сумме 859 166 руб., расходы по составлению экспертного заключения 12 000 руб., расходы по оказанию юридической помощи 20 000 руб., расходы на оплату госпошлины в сумме 11 891,66 руб., расходы по составлению нотариальной доверенности 2 000 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на общую взысканную сумму в размере ключевой ставки Банка России, начисляемые на остаток взысканной судом задолженности со дня вступления решения суда в законную силу по день фактического исполнения судебного акта. В судебное заседание истица не прибыла, обеспечила участие в деле своего представителя по доверенности ФИО1, который исковые требования ФИО3 поддержал в полном объеме. Ответчик ФИО2 в судебном заседании не оспаривала факт ДТП, свою вину в допущении аварии, отсутствие у нее полиса ОСАГО, водительского удостоверения, и права на управление транспортными средствами, а также причинение истице ущерба и сумму подлежащего возмещению ущерба. Указала, что автомобиль был ей приобретен в феврале 2024 года у ФИО4 за наличные средства. Точную дату сделки и условия таковой она назвать затруднилась. Соответствующий договор купли-продажи ТС не может быть предоставлен в настоящее время в виду отсутствия (утраты) такового, а акт приема-передачи ТС не составлялся и не подписывался. При вынесении решения полагалась на усмотрение суда. Ответчик ФИО4 надлежащим образом извещенная о месте и времени рассмотрения дела в судебное заседание не прибыла, причин неявки не сообщила, об отложении заседания не ходатайствовала, возражений на иск, а равно доказательств не предоставила. Исследовав обстоятельства по представленным сторонами доказательствам, суд приходит к следующему. Статья 12 ГК РФ предусматривает возможность защиты гражданских прав путем возмещения убытков. Частью 1 статьи 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (ч. 2 ст. 15 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В силу ст. 1079 ГК РФ обязанность возмещения вреда, причиненного деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо ином законном основании (п. 1). Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (ст. 1064 п. 3 ГК РФ). В силу п. 6 ст. 4 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" владельцы транспортных средств, риск ответственности которых не застрахован в форме обязательного и (или) добровольного страхования, возмещают вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в соответствии с гражданским законодательством. Исходя из правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 10.03.2017 года № 6-П, обязанность по страхованию риска своей гражданской ответственности исполняется владельцем транспортного средства путем заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, то есть, согласно абз. 8 ст. 1 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", договора страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). Для случаев же, когда риск гражданской ответственности в форме обязательного и (или) добровольного страхования владельцем транспортного средства не застрахован, названный Федеральный закон предписывает ему возмещать вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в соответствии с гражданским законодательством (п. 6 ст.4), то есть, как следует из п. 1 ст. 1064 ГК РФ, в полном объеме. Судом установлено и не оспаривается сторонами, что 22.03.2024 вблизи <адрес> произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Vellfire, госномер №, принадлежащего ФИО3, и автомобиля Форд Мондео, госномер №, под управлением ФИО2, зарегистрированного на праве собственности за ФИО4, в результате чего оба ТС получили механические повреждения. ДТП произошло по вине водителя ФИО2, которая при управлении автомобилем Форд Мондео, на перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу транспортному средству истицы, движущемуся по главной дороге, что подтверждается материалами дела и не оспорено ответчиками (л.д. 13). В результате ДТП автомобиль Toyota Vellfire, получил механические повреждения, что причинило истице материальный ущерб, и что также не оспорено ответчиками, подтверждается материалами дела. Гражданская ответственность ответчиков в нарушение положений ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" застрахована не была. Описанное подтверждается общедоступными сведениями сайта РСА, а также пояснениями сторон. После ДТП сотрудниками ГИБДД были выявлены и зафиксированы видимые повреждения ТС Toyota Vellfire, гос.рег.знак №: передний бампер, передние левая и правая блок-фары, переднее правое крыло, передняя правая дверь, лобовое стекло, правое колесо, и пр., что отражено в приложении к определению о возбуждении дела об административном правонарушении (л.д. 14), а позже и специалистом в акте осмотра ТС от 30.03.2024 (л.д. 29). Согласно представленному стороной истца заключению специалиста № 968/04-2024, составленному ИП ФИО5, общая стоимость восстановительного ремонта автомобиля Toyota Vellfire, без учета износа составила 889 166 руб. (л.д. 18-59). Оплата проведения исследования в сумме 20 000 руб. была осуществлена стороной истца, что подтверждается соответствующим чеком (л.д. 61). Выводы указанного заключения специалиста стороной ответчиков не оспорены. Факт ДТП, управления в момент случившегося автомобилем Форд Мондео, госномер № вину в столкновении транспортных средств и причинение в связи с этим повреждений ТС Toyota Vellfire, отсутствие заключенного договора страхования автогражданской ответственности у ответчиков, отсутствие водительского удостоверения и прав на управление транспортными средствами у ФИО2, а также нахождение на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения, ответчик ФИО2 в судебном заседании признала. Ответчик ФИО2 суду пояснила, что автомобиль Форд Мондео, госномер №, она приобрела у ФИО4 за наличные средства в феврале 2024 года, после чего машина была фактически передана ей продавцом в распоряжение. Договор купли-продажи ТС, акт приёма-передачи, какие-либо иные документы о праве собственности на машину, суду она предоставить не может, поскольку таковые не сохранились, в регистрирующий орган для учета изменения собственника автомобиля она не обращалась. Договор ОСАГО также ею не был заключен на момент ДТП. Дополнительно уточнила, что после аварии продала транспортное средство неизвестному лицу для утилизации и передала ему вместе с автомобилем все сопутствующие документы в виде ПТС и СТС. Оценивая доводы стороны ответчицы в описанной части, суд исходит из следующего. Согласно сведениям РЭО ГИБДД ОМВД по Валуйскому городскому округу, автомобиль Форд Мондео, госномер №, с 10.06.2021 по настоящее время значится зарегистрированным за ФИО4 (л.д. 81-82). Таким образом, право собственности на указанный автомобиль за покупателем до сих пор не зарегистрировано в надлежащем порядке, регистрационная запись о его принадлежности на момент рассмотрения настоящего дела не изменена. Какой-либо договор, опровергающий принадлежность на праве собственности указанного ТС последней, сторонами суду представлен не был. Не установлены его существенные условия, в том числе конкретный вид и условия договора (купли-продажи, аренды с экипажем или без такового, безвозмездного пользования и т.д.), момент перехода права собственности к покупателю, личность покупателя, а равно не подтверждено его фактическое существование (заключение). Положения ст. 18 Федерального закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российский Федерации» предусматривают основания, прекращение и возобновление государственного учета транспортного средства. Обязанность нового собственника транспортного средства не ограничивается лишь принятием по договору этого объекта, а обязывает его в ограниченный срок осуществить установленную процедуру, а именно поставить полученное по договору транспортное средство на регистрационный учет. Уклонение лица, получившего транспортное средство, от выполнения этой последней обязанности свидетельствует о том, что у лица, считающего себя новым собственником транспортного средства, не возникает право на допуск его к участию в дорожном движении посредством государственной регистрации ТС. В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не установлено законом или договором. Пунктом 1 статьи 1079 ГК РФ предусмотрено, что юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 данного кодекса. В силу абз. 2 п. 1 ст. 1079 ГК РФ обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). Из взаимосвязи указанных правовых норм следует, что гражданско-правовой риск возникновения вредных последствий при использовании источника повышенной опасности возлагается на собственника при отсутствии вины такого собственника в непосредственном причинении вреда, как на лицо, несущее бремя содержания принадлежащего ему имущества. Владельцем источника повышенной опасности предполагается его собственник. Установление факта перехода владения относится к исследованию и оценке доказательств и, соответственно, к установлению фактических обстоятельств дела. Факт передачи титульным собственником транспортного средства другому лицу права управления им, в том числе с передачей ключей, тем более в отсутствие страхования автогражданской ответственности соответствующего эксплуатанта ТС, подтверждает лишь волеизъявление собственника на передачу данного имущества в пользование и не свидетельствует о передаче права владения имуществом в установленном законом порядке, поскольку такое использование не лишает собственника имущества права владения им, а, следовательно, не освобождает от обязанности по возмещению вреда, причиненного этим источником повышенной опасности. Таким образом, владелец источника повышенной опасности, принявший риск причинения вреда таким источником, как его собственник, несет обязанность по возмещению причиненного этим источником вреда. Как разъяснено в п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 г. № 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина", под владельцем источника повышенной опасности следует понимать юридическое лицо или гражданина, которые используют его в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления либо на других законных основаниях (например, по договору аренды, проката, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности). Передача собственником или иным законным владельцем транспортного средства другому лицу в техническое управление не может рассматриваться как законное основание для передачи титула владения в смысле, вытекающем из содержания ст. 1079 ГК РФ, в силу чего данное лицо не может считаться законным владельцем источника повышенной опасности и нести ответственность перед потерпевшим за вред, причиненный источником повышенной опасности. Вышеуказанная правовая позиция находит свое отражения в Определении ВС РФ № 41-КГ22-45-К4 от 17.01.2023 года. Вопреки требованиям ст. 56 ГПК РФ, ответчик ФИО4 не представила суду никаких доказательств выбытия спорного автомобиля из ее собственности на момент ДТП, а так же не привела никаких доводов, а равно возражений на предъявленные требования. Исследовав и оценив доказательства, суд не находит оснований для вывода о том, что на момент ДТП ФИО2 являлась законным владельцем транспортного средства. Факт управления автомобилем в момент дорожного происшествия указанной ответчицей не является достаточным правовым основанием для признания её владельцем источника повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ) исходя из смысла совокупности приведённых правовых норм. Как было указано выше, риск гражданской ответственности ни виновника ДТП при использовании автомобиля, ни титульного собственника ТС в установленном законом порядке застрахован не был. Таким образом, изложенные выше доводы ответчицы ФИО2 не могут свидетельствовать о том, что у неё возникло на предусмотренных законом основаниях право собственности на автомобиль Форд Мондео. Описанное свидетельствует о том, что указанный автомобиль на момент аварии находился в собственности ФИО4, в то время как объективных доказательств того, что ТС выбыло из её владения, материалы дела не содержат. Как не содержат акта приема-передачи автомобиля и расписки, или иного документа о передаче денежных средств в ходе предполагаемой сделки. Как было указано выше, суд полагает, что сам по себе факт передачи автомобиля может подтверждать волеизъявление собственника на передачу данного имущества в техническое пользование, но не свидетельствует о передаче права владения автомобилем в установленном законом порядке, поскольку использование другим лицом имущества собственника не лишает последнего права владения им, а, следовательно, не освобождает от обязанности по возмещению вреда, причиненного этим источником. Предусмотренный ст. 1079 ГК РФ перечень законных оснований владения источником повышенной опасности и документов, их подтверждающих, не является исчерпывающим, в связи с чем, любое из таких допустимых законом оснований требует соответствующего юридического оформления (заключение договора аренды автомобиля, выдача доверенности на право управления транспортным средством, внесение в страховой полис лица, допущенного к управлению транспортным средством, и т.п.). Частью 1 статьи 56 ГПК РФ предусмотрено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. В силу приведенных норм права ФИО4 для освобождения от гражданско-правовой ответственности надлежало представить доказательства выбытия автомобиля из её собственности вопреки её воли. Таких доказательств ответчиком суду не представлено, в связи с чем именно ФИО4, как собственник транспортного средства, является лицом, ответственным за вред, причиненный имуществу истицы. В свою очередь, при вышеприведённых обстоятельствах в удовлетворении исковых требований, предъявленных к ответчику ФИО2, надлежит отказать в полном объеме. Поскольку автогражданская ответственность ответчика ФИО4 не была застрахована в предусмотренном законом порядке, рассматриваемый случай в силу положений ФЗ «Об ОСАГО» не является страховым, соответствующие выплаты невозможны. В ходе судебного разбирательства дела судом сторонам разъяснялось право заявить ходатайство о проведении судебной автотехнической экспертизы для определения стоимости восстановительного ремонта ТС истицы. Соответствующего ходатайства не поступило, в связи с чем при принятии решения суд руководствуется предоставленным стороной истицы заключением специалиста № 968/04-2024, составленным ИП ФИО5, согласно которого общая стоимость восстановительного ремонта автомобиля Toyota Vellfire без учета износа составила 889 166 руб. (л.д. 18-59). Экспертное заключение является одним из доказательств по делу и оценивается в совокупности с иными доказательствами, собранными по делу (ч. 3 ст. 86 ГПК РФ). Оценивая описанное заключение специалиста в порядке ст. 67 ГПК РФ, суд принимает его в качестве допустимого доказательства, поскольку его выводы мотивированны, содержат ответы на поставленные вопросы. В заключении приведены формулы расчета, приложены документы, подтверждающие полномочия исполнителя, имеющего значительный стаж и опыт работы в соответствующих областях деятельности. Таким образом, описанное заключение специалиста отвечает принципам относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств, а потому принимается судом как допустимое доказательство. Изготовление заключения специалиста было обусловлено необходимостью обращения истицы за судебной защитой, определения цены иска и объема предъявляемых требований и характера (перечня) повреждений. Как было указано выше, ответчики выводы специалиста и размер причиненного ущерба не оспорили, при вынесении решения ответчик ФИО2 полагалась на усмотрение суда. Суд отмечает, что для возложения на ответчика гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков на основании ст. 15 ГК РФ истцом должна быть доказана вина причинителя вреда, размер убытков и причинно-следственная связь между неправомерными действиями ответчика и причиненным ущербом. В рассматриваемом случае вина причинителя вреда в лице владельца источника повышенной опасности ФИО4 установлена, и ею не оспорена, в судебном заседании установлен размер убытков и наличие причинно-следственной связи между действиями и причиненным истице ущербом, в связи с чем суд приходит к выводу о взыскании с ответчика ФИО4 в пользу ФИО3 суммы материального ущерба в размере стоимости восстановительного ремонта автомобиля Toyota Vellfire без учета износа, поскольку ущерб истице ответчиком не возмещен до настоящего времени, и имевшие место убытки заявителя подлежат возмещению в полном объеме их причинителем в лице собственника источника повышенной опасности. При этом следует учесть, что в соответствии с п. 7.2 договора ОСАГО, заключенного между страховой компанией «Астро Волга» и ФИО3, предусмотрены страховые риски с выплатами, в том числе в рамках риска ДТП с иным участником - повреждение или гибель (уничтожение) застрахованного ТС, указанного в п. 3 полиса-оферты, в результате ДТП по вине установленного третьего лица при условии, что ДТП произошло в результате взаимодействия (столкновения) транспортных средств, при непосредственном участии застрахованного ТС, указанного согласно п. 3 полиса-оферты (л.д. 8-9). Таким образом, следует сделать вывод, что требования истца в сумме 859 166 руб. заявлены с учетом приводимых обстоятельств (889 166 – 30 000 руб.), что не противоречит диспозитивному праву последней на самостоятельное определение объема материальных прав подлежащих судебной защите. ФИО3 также заявлено требование о возмещении ей судебных расходов на составление заключения специалиста 12 000 руб., на оплату юридических услуг 20 000 руб., на оплату госпошлины в сумме 11 891 руб., расходы на оформление доверенности 2 000 руб. В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 ст. 96 настоящего Кодекса. В случае если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: расходы на оплату услуг представителей; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами, другие признанные судом необходимыми расходы (ст. 94 ГПК РФ). Руководствуясь приведенными выше требованиями процессуального законодательства, суд полагает необходимым взыскать с ответчика ФИО4 в пользу истицы судебные расходы по досудебной оценке ущерба в размере 12 000 руб., поскольку оплата услуг специалиста-оценщика была обусловлена необходимостью обращения за судебной защитой, и несение таких расходов стороной подтверждено документально. Необходимость обращения истца в экспертное учреждение в досудебном порядке вызвано существующими требованиями закона при обращении за судебной защитой, а потому таковые расходы подлежат возмещению стороной ответчика, отказавшегося от досудебного урегулирования спора. Стороной ответчика не заявлено о завышенном размере судебных расходов по оплате досудебной оценки восстановительного ремонта и снижении их. Злоупотребления правом со стороны истицы судом также не установлено, в связи с чем отсутствуют основания полагать заявленный стороной истца размер требований в данной части необоснованным. Суд также полагает необходимым взыскать с ответчика ФИО4 в пользу ФИО3 расходы по оформлению доверенности в сумме 2000 руб., поскольку указанный документ был выдан истицей её представителю для участия в конкретном гражданском деле о возмещении ущерба от ДТП. Далее, для обращения в суд ФИО3 заключила договор оказания юридических услуг с ФИО1, и оплатила эти услуги, что подтверждается соответствующим договором, кассовым чеком о внесении в качестве предоплаты денежных средств истцом представителю в сумме 20 000 руб. (л.д. 60,61). Из материалов дела следует, что ФИО1 было составлено исковое заявление (л.д. 1-4), собраны необходимые документы, организовано проведение исследования ТС, 14.05.2024 он участвовал в подготовке дела к судебному разбирательству (л.д. 95), 30.05.2024 участвовал в судебном заседании, по итогам которого вынесено решение по существу. Учитывая объем работы, выполненный юристом по делу, время затраченное на составление документов, правовую позицию, изложенную в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 года № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", суд полагает, что требования истицы о взыскании судебных расходов на оплату юридических услуг подлежат полному удовлетворению, в общей сумме 20 000 руб. Разрешая требование истицы о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, суд исходит из следующего. В соответствии с п. 1 ст. 395 ГПК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Согласно п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств" проценты, предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ). В соответствии со ст. 13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение судебного постановления влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным законом. Вследствие этого при неисполнении судебного решения о взыскании с должника той или иной денежной суммы лицо, в пользу которого она была взыскана, вправе с целью компенсации своих финансовых потерь обратиться с иском о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на присужденную судом денежную сумму. При таких обстоятельствах, в случае неисполнения должником вступившего в законную силу решения суда, по которому с него взыскана денежная сумма, взыскатель вправе предъявить требование о взыскании с должника процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ. Согласно п. 48 указанного выше Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7, сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам ст. 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день их уплаты кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (п. 3 ст. 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов. Таким образом, суд приходит к выводу, что с ответчика ФИО4 подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами от суммы долга, присужденного по решению суда по день уплаты данного долга с учетом уменьшения остатка при выплате по частям, начиная со дня вступления в законную силу судебного акта, исходя из размера ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды. С ответчика в пользу истца в счет компенсации понесенных судебных расходов по оплате государственной пошлины надлежит взыскать 11 791,66 руб. Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд Иск ФИО3, интересы которого на основании доверенности представляет ФИО1, к ФИО2, ФИО4 о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием - удовлетворить частично. Взыскать с ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № в пользу ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СНИЛС № в возмещение материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия 859 166 руб. (восемьсот пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей. Взыскать с ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № в пользу ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СНИЛС № расходы по проведению досудебной экспертизы 12 000 руб., по оказанию юридической помощи 20 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины 11 791,66 руб., по оформлению нотариальной доверенности 2 000 руб., всего в сумме 45 791,66 руб. В случае неисполнения ответчиком судебного акта, принятого по результатам рассмотрения настоящего дела, взыскать с ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № в пользу ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СНИЛС № проценты за пользование чужими денежными средствами начисляемые на остаток общей взысканной суммы задолженности, с учетом уменьшения остатка при выплате по частям, с даты вступления решения суда в законную силу по день его уплаты, исходя из размера ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. Решение может быть обжаловано в Белгородский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме с подачей апелляционной жалобы через Валуйский районный суд Белгородской области. Решение суда принято в окончательной форме «05» июня 2024 года. Судья Суд:Валуйский районный суд (Белгородская область) (подробнее)Судьи дела:Порошин Александр Григорьевич (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Упущенная выгодаСудебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Ответственность за причинение вреда, залив квартиры Судебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ Источник повышенной опасности Судебная практика по применению нормы ст. 1079 ГК РФ Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ |