Решение № 2-122/2026 2-122/2026(2-3654/2025;)~М-2921/2025 2-3654/2025 М-2921/2025 от 16 февраля 2026 г. по делу № 2-122/2026УИД № 34RS0006-01-2025-004901-86 Дело №2-122/2026 (2-3654/2025) ЗАОЧНОЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г. Волгоград 03 февраля 2026 года Советский районный суд города Волгограда в составе: председательствующего судьи Чекашовой С.В., при секретаре Карелиной Д.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление АО "ТБанк" к ФИО1, ФИО2, ФИО3 о взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов, АО «ТБанк» обратилось в суд с указанным выше иском к наследственному имуществу ФИО1, в котором просило взыскать с наследников в пользу Банка в пределах наследственного имущества ФИО1 просроченную задолженность в размере 42 569,80 руб. за счет входящего в состав наследства имущества, из которых: 42 566,85 руб. - просроченная задолженность по основному долгу, 0,00 руб. - просроченные проценты, 2,95 руб. - штрафы; взыскать государственную пошлину в размере 4 000 руб. В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что 01.07.2020 г. между ФИО1 и АО «ТБанк» был заключен договор кредитной карты № иные данные. Банку стало известно о смерти ФИО1 На дату смерти обязательства по выплате задолженности умершей не исполнены. На дату направления в суд настоящего искового заявления, задолженность умершего перед банком составляет 42 569,80 руб., из которых: сумма основного долга 42 566,85 руб. - просроченная задолженность по основному долгу; сумма процентов 0,00 руб. - просроченные проценты; сумма штрафов и комиссии 2,95 руб.- штрафные проценты за неуплаченные в срок в соответствии с Договором суммы в погашение задолженности по кредитной карте и иные начисления. По имеющейся у банка информации, после смерти ФИО1 открыто наследственное дело. Протокольным определением от 18 ноября 2025 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, привлечен ФИО1 Протокольным определением от 15 января 2026 года произведена замена ненадлежащего ответчика - наследственное имущество ФИО1 на надлежащих – ФИО1, ФИО2 и ФИО3 Представитель истца АО «Тбанк» в судебное заседание не явился, при подаче иска ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие. Ответчики ФИО1, ФИО2, ФИО3 в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом и своевременно, об уважительности причин неявки суд не уведомили. В соответствии со ст. 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными обязанностями. В соответствии с частями 1 и 4 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин. Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дела в его отсутствие. В соответствии со ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства. Согласно ст. 118 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения судебная повестка или иное судебное извещение посылаются по последнему известному суду месту жительства или месту нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или не находится. Учитывая, что ответчики в судебное заседание не явились, не представили доказательств, подтверждающих уважительность причины неявки, суд считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие в порядке заочного производства. В соответствии со ст. 234 ГПК РФ, при рассмотрении дела в порядке заочного производства суд проводит судебное заседание в общем порядке, исследует доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и принимает решение, которое именуется заочным. Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом. Статья 310 ГК РФ определяет, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом Как следует из ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. На основании ч. 1 ст. 809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. В силу ч. 1 ст. 810 ГК РФ заёмщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Согласно ч. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. В соответствии с ч. 2 ст. 819 ГК РФ к отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные параграфом 1 настоящей главы, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора. В соответствии с ч. 2 ст. 811 ГК РФ, если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа с причитающимися процентами. В силу ст. 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Согласно ст. 438 ГК РФ акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Частью 3 указанной статьи предусматривается, что акцепт может быть выражен не прямо, а путем конклюдентных действий, направленных на исполнение договора. Для квалификации этих действий в качестве акцепта достаточно, чтобы лицо, получившее оферту, приступило к ее исполнению на условиях, указанных в оферте, и в установленный в оферте срок; выполнение оферты в полном объеме для квалификации этих действий в качестве акцепта не требуется. Те же положения содержатся в пункте 58 Постановления Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 года 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации». Как следует из материалов настоящего дела, 01.07.2020 г. между ФИО1 и АО «ТБанк» был заключен договор кредитной карты иные данные. Составными частями заключенного договора являются заявление - анкета, представляющее собой письменное предложение (оферту) клиента, адресованное Банку, содержащее намерение клиента заключить с Банком универсальный договор; индивидуальный Тарифный план, содержащий информацию о размере и правилах применения/расчета/взимания/начисления процентов, комиссий, плат и штрафов по конкретному договору; Условия комплексного обслуживания, состоящие из Общих условий открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц и Общих условий кредитования. Указанный договор заключается путем акцепта банком оферты, содержащейся в заявлении-анкете. При этом моментом заключения Договора, в соответствии с п. 2.2. Общих условий кредитования, ст. 5 ч.9 Федерального закона от 21.1 2.2013 г. № ЗБЗ-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и ст. 434 ГК РФ, считается зачисление банком суммы кредита на счет или момент активации кредитной карты. Заключенный между сторонами договор является смешанным, включающим в себя условия нескольких гражданско-правовых договоров, а именно кредитного договора и договора возмездного оказания услуг. До заключения договора банк согласно п. 1 ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» предоставил Ответчику всю необходимую и достоверную информацию о предмете и условиях заключаемого договора, оказываемых банком в рамках договора услугах. С указанными условиями заемщик ФИО1 была ознакомлена, с ними согласна, договор кредитной карты подписан ее собственноручной подписью. Заемщик в Индивидуальных условиях согласился с Общими условиями кредитования. Факт заключения между АО «ТБанк» и ФИО1 договора кредитной карты иные данные от 01.07.2020 г. ответчиками не оспаривался. В заявлении-анкете ФИО1 выразила свое согласие участвовать в Программе страховой защиты заемщиков банка с уплатой страховой премии 0,89% от задолженности в месяц, по Программе страхования заемщиков кредита от несчастных случаев и болезней, а также на подключение услуги "Оповещения об операциях", стоимостью 59 руб. в месяц, получение сообщений на мобильный телефон по всем совершенным операциям с использованием ее карты. Обязательства ФИО1 по возврату кредита и уплате процентов не исполнены, в связи с чем, по договору кредитной карты образовалась задолженность. В связи с неисполнением условий договора, АО «ТБанк» выставило ФИО1 заключительной счет о погашении всей суммы задолженности, который одновременно является досудебным требованием, однако до настоящего времени задолженность не погашена. Из представленного АО «ТБанк» расчета следует, что задолженность по заключенному с ФИО1 договору кредитной карты по состоянию на 25.09.2025г. составляет 42 569,80 руб., из которых: основной долг - 42 566,85 руб.; проценты - 0,00 руб.; комиссии и штрафы 2,95 руб. ФИО1 умерла 01.01.2025г. Из материалов наследственного дела № иные данные к имуществу ФИО1 усматривается, что оно открыто в связи с поступлением 21.05.2025г. от отца наследодателя – ФИО2 заявления о принятии наследства дочери. Впоследствии ФИО2 в течение шестимесячного срока после смерти наследодателя подал заявление об отказе от наследства. Согласно статье 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. Пунктом 1 статьи 1110 ГК РФ предусмотрено, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. В силу статьи 1112 ГК РФ, состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Как разъяснено в пункте 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" (далее - постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 9), при рассмотрении дел о взыскании долгов наследодателя судом могут быть разрешены также вопросы признания наследников принявшими наследство, определения состава наследственного имущества и его стоимости, в пределах которой к наследникам перешли долги наследодателя, взыскания суммы задолженности с наследников в пределах стоимости перешедшего к каждому из них наследственного имущества и т.д. Таким образом, поскольку смерть должника не влечет прекращения обязательств по договору, наследник, принявший наследство, становится должником и несет обязанности по их исполнению со дня открытия наследства (например, в случае, если наследодателем был заключен кредитный договор, обязанности по возврату денежной суммы, полученной наследодателем, и уплате процентов на нее). Согласно ст.1141 ГК РФ, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146). В соответствии со ст.1142 ГК РФ, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. В силу ст.1143 ГК РФ, если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Согласно свидетельству о рождении ФИО1 её родителями являются отец ФИО2 и мать ФИО3 Как следует из ответа на судебный запрос, ФИО1 является братом умершей ФИО1 Также из материалов настоящего гражданского дела и материалов наследственного дела следует, что ФИО1 на праве собственности принадлежала 1/2 доля квартиры, расположенной по адресу: адрес, другая 1/2 доля принадлежит её брату ФИО1 Как следует из статьи 1152 ГК РФ, для приобретения наследства наследник должен его принять (пункт 1). Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (пункт 2). В соответствии с разъяснениями пункта 35 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 9, принятие наследником по закону какого-либо незавещанного имущества из состава наследства или его части (квартиры, автомобиля, акций, предметов домашнего обихода и т.д.), а наследником по завещанию - какого-либо завещанного ему имущества (или его части) означает принятие всего причитающегося наследнику по соответствующему основанию наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, включая и то, которое будет обнаружено после принятия наследства. Право на принятие наследства имеют только призванные к наследованию наследники. Лицо, подавшее до призвания к наследованию заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, в случае его призвания к наследованию в дальнейшем считается принявшим наследство, если только не отзовет свое заявление до призвания к наследованию. Согласно пункту 1 статьи 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. В силу пункта 2 указанной статьи, признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом, принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц, произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества, оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. Как следует из разъяснений в пункте 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 9, под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, и иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ. Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства (пункт 36). Как разъяснено в пункте 1 Обзора судебной практики N 1 (2022), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 1 июня 2022 г., под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания). В силу пункта 4 статьи 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда право подлежит государственной регистрации. В соответствии с разъяснениями пункта 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 9, наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее момента (если такая регистрация предусмотрена законом). Материалами дела подтверждается, что ФИО1 на день смерти наследодателя ФИО1 был зарегистрирован с ней и проживал с ней по одному адресу, после смерти ФИО1 на протяжении шести месяцев, то есть срока, установленного для принятия наследства, продолжал проживать в том же жилом помещении, и содержать его, для чего нес расходы, в том числе по оплате коммунальных услуг. ФИО1 являясь наследником второй очереди по закону, проживая на день открытия наследства совместно с ФИО1 в жилом помещении, имел право наследования предметов обычной домашней обстановки и обихода, в том числе личных вещей, принадлежащих наследодателю, тем самым указанное лицо совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства после смерти наследодателя. Доказательств обратного вопреки требованиям статьи 56 ГПК РФ ответчиком ФИО1 суду не представлено и в материалах дела не содержится. Несмотря на неоднократные извещения указанного лица о судебных заседаниях, ФИО1 не представили суду никаких сведений о непринятии ими наследства после смерти ФИО1 По смыслу статьи 1153 ГК РФ, если наследником совершены действия, свидетельствующие о фактическом принятии им наследства, то на нем лежит обязанность доказать факт того, что наследство им принято не было. В частности к таким допустимым доказательствам могут относиться заявление об отказе от наследства (статья 1159 ГК РФ), либо решение суда об установлении факта непринятия наследства. Согласно положениям статьи 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (статья 1158) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (пункт 1). Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (статья 1154), в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (пункт 2 статьи 1153), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными (пункт 2). Как разъяснено в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 9, наследник, совершивший действия, которые могут свидетельствовать о принятии наследства (например, проживание совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не для приобретения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него намерения принять наследство, в том числе и по истечении срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ), представив нотариусу соответствующие доказательства либо обратившись в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства. ФИО1 к нотариусу с заявлением о признании его отказавшимися от наследства, на основании абзаца второго пункта 2 статьи 1157 ГК РФ, не обращался. Из материалов наследственного дела к имуществу ФИО1 следует, что кроме заявления отца заемщика – ФИО2 об отказе от наследства, других заявлений не имеется. С учетом положений пункта 2 статьи 1153 ГК РФ сам по себе факт того, что ФИО1 с заявлением о принятии наследства после смерти ФИО1 к нотариусу не обратился, не свидетельствует о том, что он фактически не принял наследство. Доказательств обратного суду не представлено. В этой связи суд не усматривает оснований полагать, что указанный ответчик отказался в установленные законом срок и порядке от наследства, а равно не совершал действий по его фактическому принятию. Поскольку каких-либо доказательств непринятия наследства представлено не было, то суд приходит к выводу, что наследник заемщика ФИО1 – её брат ФИО1 принял наследство после её смерти. Вместе с этим, суд считает, что не получено достаточных доказательств принятия наследства родителями умершего наследодателя - ФИО2 и ФИО3, поскольку на день смерти ФИО1 они были зарегистрированы и проживали по иному адресу, а доказательства фактического принятия ими наследства отсутствуют, в связи с чем, оснований для возложения на них ответственности по долгам наследодателя не имеется. В удовлетворении иска к указанным лицам следует отказать. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (часть 1 статьи 1175 ГК РФ). Согласно пункту 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 9 в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности: вещи, включая деньги и ценные бумаги (статья 128 ГК РФ); имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм); имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (пункт 1 статьи 1175 ГК РФ). Как следует из разъяснений в пункте 58 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 9, под долгами наследодателя, по которым отвечают наследники, следует понимать все имевшиеся у наследодателя к моменту открытия наследства обязательства, не прекращающиеся смертью должника (статья 418 ГК РФ), независимо от наступления срока их исполнения, а равно от времени их выявления и осведомленности о них наследников при принятии наследства. В соответствии с пунктом 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 9 ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие наследство наследники независимо от основания наследования и способа принятия наследства. Принявшие наследство наследники должника становятся солидарными должниками (статья 323 ГК РФ) в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Наследники, совершившие действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости причитающегося им наследственного имущества. В силу пункта 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 9 стоимость перешедшего к наследникам имущества, пределами которой ограничена их ответственность по долгам наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на время открытия наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела судом. Согласно материалам дела, на день смерти ФИО1 принадлежала 1/2 доля в праве общей собственности на квартиру, расположенную по адресу: адрес Как следует из выписки из ЕГРН, кадастровая стоимость указанной квартиры составляет 2 768 039, 72 руб., следовательно, стоимость 1/2 доли равна 1 384 019, 86 руб., что значительно превышает заявленный к взысканию долг ФИО1 Доказательств об исчерпании стоимости наследственной массы исполнением иных долговых обязательств наследодателя сторонами не представлено, в материалах дела такие сведения отсутствуют. При определении размера задолженности, подлежащей взысканию, суд полагает возможным принять расчет, предоставленный истцом, поскольку он соответствует законодательству, в частности, положениям статей 809 - 811 ГК РФ, условиям заключенного между сторонами кредитного договора, согласуется с фактическими данными в выписке по договору кредитной карты, является арифметически правильным. Собственного расчета, опровергающего позицию истца, ответчиками не представлено, как и не приводится доказательств внесения больших сумм, чем учтено истцом в представленном расчете. Вопреки требованиям статьи 56 ГПК РФ суду каких-либо доказательств, свидетельствующих о надлежащем исполнении условий договора кредитной карты после смерти заемщика, не представлено. С учетом изложенного, с ФИО1 в пользу АО «ТБанк» следует взыскать задолженность по кредитному договору иные данные от 01.07.2020г., заключенному с ФИО1, в размере 42 569,80 руб. В силу части 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. Поскольку заявленные АО «ТБанк» требования подлежат удовлетворению в полном объеме, с установленного судом наследника, в пользу истца должны быть взысканы расходы по госпошлине полностью в размере 4 000 руб. с ответчика ФИО1 Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд в удовлетворении исковых требований АО «ТБанк» к ФИО2, ФИО3 о взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов – отказать. Исковые требования АО «ТБанк» к ФИО1, ФИО2, ФИО3 о взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов – удовлетворить. Взыскать с ФИО1 (дата года рождения, иные данные) в пользу АО «ТБанк» (иные данные иные данные) задолженность по кредитному договору иные данные от 01.07.2020г. в размере 42 569 рублей 80 копеек, из которых: 42 566 рублей 85 копеек – просроченная задолженность по основному долгу, 0,00 рублей - просроченные проценты, 2 рубля 95 копеек – штрафные проценты за неуплаченные в срок в соответствии с договором суммы в погашение задолженности по кредитной карте и иные начисления, расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей. Ответчик вправе подать в Советский районный суд г. Волгограда заявление об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии заочного решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Советский районный суд г. Волгограда в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Советский районный суд г. Волгограда течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. Справка: решение суда в окончательной форме изготовлено 17 февраля 2026 года. Судья С.В. Чекашова Суд:Советский районный суд г. Волгограда (Волгоградская область) (подробнее)Истцы:АО "ТБанк" (подробнее)Судьи дела:Чекашова Светлана Вячеславовна (судья) (подробнее)Судебная практика по:По кредитам, по кредитным договорам, банки, банковский договорСудебная практика по применению норм ст. 819, 820, 821, 822, 823 ГК РФ
|