Решение № 2-1859/2019 2-1859/2019~М-1374/2019 М-1374/2019 от 7 мая 2019 г. по делу № 2-1859/2019Кировский районный суд г. Иркутска (Иркутская область) - Гражданские и административные ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 08 мая 2019 года г. Иркутск Кировский районный суд г. Иркутска в составе председательствующего судьи Бакановой О.А., при секретаре Пакилеве А.А., с участием представителя истца ФИО1 – ФИО2, действующей на основании доверенности от 15.04.2018 г., представителя ответчика ПАО «Азиатско – Тихоокеанский Банк» - ФИО3, действующей на основании доверенности от 29.04.2019 г., выданной в порядке передоверия, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1859/2019 по иску ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Азиатско – Тихоокеанский Банк» о признании недействительным договора купли – продажи простых векселей, применении последствий недействительности сделки в виде аннулирования индоссамента, возложения обязанности вернуть вексель, взыскания денежных средств, ФИО1 обратилась в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ПАО «АТБ») о признании недействительным договора купли – продажи простых векселей, применении последствий недействительности сделки в виде взыскания денежных средств. В обоснование исковых требований указала, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в операционный офис № ПАО «АТБ», расположенный по адресу: <адрес>, клиентом которого она ранее являлась, с целью открыть срочный вклад на сумму <данные изъяты> рублей. Сотрудник банка, к которому истец обратилась за оказанием данной услуги, сообщил о том, что в настоящее время банк предлагает своим постоянным вкладчикам высокодоходное «специальное предложение» - вклад под названием «ВЕКСЕЛЬ» - сроком на <данные изъяты> месяца, под <данные изъяты> % годовых, вместо обычной ставки равной <данные изъяты> % годовых. Не имея финансово-экономического или юридического образования, в тот момент истец была убеждена, что предлагаемые ей на подпись документы являются разновидностью договора банковского вклада (депозита). По истечении срока по размещению вклада, ДД.ММ.ГГГГ истец обратилась в указанный офис банка за его возвратом. Однако, ДД.ММ.ГГГГ банк вручил истцу уведомление о невозможности совершения платежа, со ссылкой на то, что лицо, обязанное по векселю – векселедатель ООО «ФТК», место нахождения: <адрес>, не исполнило обязанность по перечислению денежных средств, предназначенных для оплаты векселя, а также поскольку оно не имеет на своем расчетном счете, открытом в банке, денежных средств, которые должны направляться на исполнение обязательств по погашению (оплате) векселя перед векселедержателем. Кроме того, данным уведомлением банк указал истцу, что не является лицом, обязанным по векселю (плательщиком), а выполняет исключительно функции домицилианта, т.е. лица, осуществляющего платеж в месте платежа по векселю при условии получения денежных средств от векселедателя (ООО «ФТК»). Не понимая причин отказа банка в возврате сбережений, истец обратилась за консультацией к юристу, который разъяснил ей, что под видом вклада истцом у банка был приобретен ничем не обеспеченный простой вексель, по которому обязанность по погашению долга лежит не на банке, а на сторонней организации - ООО «ФТК» - зарегистрированной в г. Москве. Как оказалось, фактически ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ПАО «АТБ» в лице начальника Центрального офиса ОО № в г. Иркутск Филиала ПАО «АТБ» в г. Улан-Удэ ФИО4 был заключен договор купли–продажи простых веселей №, в соответствии с которым банк продал истцу, а истец купила простой вексель серии ФТК № на сумму 1 332 <данные изъяты> коп, выданный ДД.ММ.ГГГГ в г. Москва Обществом с ограниченной ответственностью «Финансово-торговая компания» сроком оплаты: по предъявлению, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ. Как указывает истец, обратившись за размещением денег в ПАО «АТБ», истец была уверена, что передает их на хранение именно банку – финансовой организации, имеющей лицензию на осуществление банковской деятельности, чья финансовая ответственность по возврату вкладов физических лиц застрахована в установленном законом порядке. В намерения истца не входило приобретение никаких ценных бумаг. Полагает, что, заключая указанную сделку, истец была намеренно обманута и введена в заблуждение сотрудниками банка относительно ее правовой природы и последствий, поскольку до заключения договора купли-продажи простых векселей банк не поставил истца в известность об отсутствии у него векселя на момент совершения операции (в соответствии с принятым банком Порядком взаимодействия между ООО «ФТК» и ПАО «АТБ», утвержденным приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, вексели выпускаются векселедателем после заключения сделки купли-продажи и оплаты). При подписании договора купли-продажи простых векселей вексель истцу фактически не передавался. Как следует из содержания документов, связанных с оборотом проданного истцу векселя, вексель в один и тот же день: составлен ООО «ФТК» в г. Москва, продан ООО «ФТК» в собственность ПАО «АТБ» в г. Москва, передан ООО «ФТК» ПАО «АТБ» в г. Москва, продан ПАО «АТБ» в собственность истца в г. Иркутске, а затем принят ПАО «АТБ» от истца на хранение в г. Москва. Учитывая географическую удаленность места жительства истца и места нахождения отделения банка, в котором совершалась покупка (г. Иркутск), от места составления векселя и нахождения векселедателя ООО «ФТК», а также от места хранения векселя (г. Москва) – 4 000 км, разницу в часовых поясах 5 часов, существующую транспортную развязку между данными городами, сроки доставки почтовой корреспонденции (не менее 3 календарных дней), становится понятным, что истец фактически не могла получить оригинал векселя в день подписания оспариваемых договоров в г. Иркутске и передать его для хранения в г. Москва. Вследствие чего подписанные истцом акты приема-передачи векселей и договоры хранения векселей являются недействительными. В действительности истец получила оригинал векселя от банка и впервые ознакомилась с его содержанием только ДД.ММ.ГГГГ. Банк не разъяснил истцу, что векселедателем выступает не банк, а аффилированная с ним организация – ООО «ФТК», скрыл от истца информацию о том, что платеж по векселю напрямую зависит от исполнения перед банком своих обязанностей ООО «ФТК» и за счет средств ООО «ФТК». Из содержания оспариваемого истцом договора купли-продажи простых векселей невозможно достоверно идентифицировать юридическое лицо, являющееся векселедателем по сделке, поскольку в нем не указаны его реквизиты: ИНН, ОГРН и юридический адрес. При запросе сведений о государственной регистрации юридического лица ООО «ФТК» на официальном сайте ФНС (egrul.nalog.ru) по данным критериям поиска отобрано 7 633 551 юридических лиц. Учитывая указанные обстоятельства, а также тот факт, что все подписываемые документы были оформлены от имени банка, с указанием логотипа и реквизитов банка, без предъявления в натуре векселя, но с обязательным упоминанием, что вексель будет храниться в банке, - все это сформировало у истца ложное впечатление о выпуске векселя самим банком, полной ответственности по векселю банка, а не иного лица. При заключении договора банк умолчал, что лицо, выпускающее вексели, является крупным заемщиком банка, а также скрыл от истца информацию о неплатежеспособности векселедателя. Как стало известно истцу из официального источника – картотеки арбитражных дел, размещенной на сайте Арбитражного суда города Москвы, в производстве Арбитражного суда г. Москвы находится Дело № А40-129857/18-172-985 по иску ПАО «АТБ» к ООО «ФТК» о взыскании долга по договору кредитной линии № суммы в размере <данные изъяты> коп. В обоснование указанного иска ПАО «АТБ» указывает, что в нарушение условий договора ООО «ФТК», начиная с ДД.ММ.ГГГГ года перестал предоставлять истцу бухгалтерские балансы и другую отчетную документацию, кроме того у ответчика отсутствует имущество в объеме, достаточном для удовлетворения требований банка и остальных кредиторов. Т.е. в момент продажи истцу векселя банк заведомо знал - не мог не знать, что ООО «ФТК» не сможет выполнить свои обязательства по оплате данного векселя. ДД.ММ.ГГГГ, т. е. спустя всего <данные изъяты> месяца с даты продажи векселя истцу, ПАО «АТБ» подал в Арбитражный суд города Москвы заявление о признании должника ООО «ФТК» банкротом (дело № А40-186166/18-74-261 «Б»). Определением Арбитражного суда г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ по указанному делу ООО «ФТК» было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него была введена процедура наблюдения, в реестр требований кредиторов должника включена задолженность перед ПАО «АТБ»: в размере <данные изъяты> руб. - в третью очередь, в размере <данные изъяты> руб. - в третью очередь отдельно, как подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы задолженности. Банк способствовал неполучению векселедержателями оплаты вексельного долга от ООО «ФТК». Как следует из решения Арбитражного суда г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А40-219077/18-34-1704, ООО «ФТК» перечислило ПАО «АТБ» <данные изъяты> коп. для оплаты векселедержателям, однако Банк необоснованно списал указанные денежные средства в размере <данные изъяты> коп. в безакцептном порядке в погашение процентов по кредитному обязательству истца перед Банком по Договору о кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ. Реализовывая вексели ООО «ФТК», банк по сути создал «финансовую пирамиду». Как следует из выписки из акта проверки ПАО «АТБ», проведенной Центральным Банком РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что наличие на расчетном счете ООО «ФТК» денежных средств, достаточных для погашения векселей при наступлении платежа, обеспечивалось в основном посредством привлечения средств от ежедневной реализации вновь выпущенных векселей. Проведенной Центробанком проверкой операций банка с векселями ОО «ФТК» установлены факты (обстоятельства), свидетельствующие о вероятном вовлечении кредитной организации в создание и функционирование «вексельной схемы» в крупных объемах, обладающей признаками «финансовой пирамиды». Проданный истцу вексель имеет следующие недостатки в оформлении: в графе «Векселедатель» содержится фио «ФИО5.», подпись и оттиск печати ООО «ФТК», без указания должности подписавшего, а также оснований его полномочий, при том что данное лицо не имеет полномочий единоличного исполнительного органа векселедателя, не состоит в штате Общества. Генеральным директором ООО «ФТК с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО6, указание в векселе на данное лицо отсутствует. В графе «Для индоссамента (передаточная надпись) «Платите приказу ФИО1» отсутствуют дата и место совершения индоссамента, наименование индоссанта, должность руководителя индоссанта, фамилия и инициалы, имеется только подпись неустановленного лица и оттиск печати банка. Учитывая изложенное, истец полагает, что договор купли-продажи простых векселей, заключенный истцом с ПАО «АТБ» должен быть признан недействительным, с применением последствий недействительности сделки в виде обязания сторон вернуть друг другу все полученное по сделке, а также аннулирования на векселе индоссамента (передаточной надписи). Как указывает истец, в случае удовлетворения судом настоящего иска ПАО «АТБ» будет вправе обратиться в рамках дела о банкротстве ООО «ФТК» с требованиями о включении обязательства по возврату вексельного долга в реестр требований. Просит суд признать недействительным договор № купли–продажи простых веселей, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) и ФИО1; применить последствия недействительности сделки: аннулировать индоссамент (передаточную надпись): «платите приказу ФИО1», выполненный на простом векселе серии ФТК № на сумму <данные изъяты> коп, выданном ДД.ММ.ГГГГ в г. Москва Обществом с ограниченной ответственностью «Финансово-торговая компания» сроком оплаты: по предъявлению, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ; обязать ФИО1 возвратить «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) простой вексель серии ФТК № на сумму <данные изъяты> коп, выданный ДД.ММ.ГГГГ в г. Москва Обществом с ограниченной ответственностью «Финансово-торговая компания» сроком оплаты: по предъявлению, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ; взыскать с «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) в пользу ФИО1 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, оплаченные по договору № купли–продажи простых веселей, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) и ФИО1 В судебное заседание истец ФИО1, уведомленная о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, не явилась, реализовала свое право на участие в судебном заседании через представителя по доверенности. В судебном заседании представитель истца ФИО1 по доверенности ФИО2 исковые требования поддержала по доводам, изложенным в иске. Дополнительно суду пояснила, что оспариваемый договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка в г. Иркутске около 09.00 – 10.00 утра, сотрудник банка предложил заключение данного договора в качестве более выгодного банковского продукта для постоянных клиентов, при заключении договора вексель на руки истцу не выдали. Кроме того, истцу ФИО1 представителем банка при заключении договора умышленно не была предоставлена необходимая и достоверная информация, в частности: о платежеспособности ООО «ФТК» на момент заключения договора; о том, что банк является посредником и не будет отвечать по векселю. Ответчик, обладая информацией о том, что ООО «ФТК» имеет задолженность перед банком, до заключения сделки с истцом, данную информацию истцу не предоставил, то есть скрыл информацию, позволяющую истцу сделать правильный выбор. Неблагоприятные обстоятельства наступили до заключения оспариваемого договора, и об этом банку было известно. Банку было известно о наличии огромного долга ООО «ФТК» перед банком и о том, что платежи по векселям производятся за счет продажи новых векселей, о наличии признаков финансовой пирамиды, но данная информация не была доведена до сведения истца. Поскольку риски уже имели место на момент заключения сделки, то действия банка по умолчанию данной информации являются злонамеренными. Так представитель обратил внимание, что оригинал векселя истец впервые получила от банка и ознакомилась с его содержанием только ДД.ММ.ГГГГ Просит удовлетворить исковые требования на основании ст. 10 ГК РФ, ст. 168 ГК РФ, ст. 178 ГК РФ, ч.2 ст. 179 ГК РФ. В судебном заседании представитель ответчика ПАО «Азиатско – Тихоокеанский Банк» по доверенности ФИО3 исковые требования полагала удовлетворению не подлежащими по доводам и основаниям, изложенным в письменных возражениях. Просила отказать в удовлетворении исковых требований, в том числе в связи с пропуском истцом срока исковой давности. Возражая на заявление ответчика о пропуске срока исковой давности представитель истца ФИО1 по доверенности ФИО2 указала на то, что считает срок исковой давности не пропущенным, поскольку о нарушении своих прав истец узнала ДД.ММ.ГГГГ, когда ей было вручено уведомление банка о невозможности платежа. В судебное заседание третье лицо ООО «Финансово-торговая компания», уведомленное о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, представителя не направило, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявляло. В судебное заседание третье лицо ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», уведомленное о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, представителя не направило, согласно представленному письменному отзыву на иск просило отказать в удовлетворении исковых требований. Суд, руководствуясь ст.167 ГПК РФ, рассмотрел дело в отсутствие не явившихся лиц. Выслушав участников процесса, изучив материалы гражданского дела № 2-1859/2019, исследовав представленные по делу доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд приходит к следующему. В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Бремя доказывания наличия оснований для признания сделки недействительной лежит на истце. В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Так как договор между сторонами заключен ДД.ММ.ГГГГ к спорным правоотношениям подлежат применению нормы ГК РФ в редакции Федерального закона "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" от 07.05.2013 г. N 100-ФЗ. В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Статьей 8 ГК РФ определено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Способы защиты гражданских прав предусмотрены ст. 12 ГК РФ, при этом выбор способа защиты нарушенного права принадлежит истцу. В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В силу ч. 3 ст. 154 ГК РФ для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трёх или более сторон (многосторонняя сделка). При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой всё полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствий недействительности сделки не предусмотрены законом. В соответствии с положениями ст. 166 ГК РФ, сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия. В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в интересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих лиц. Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна была знать при проявлении ее воли. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо. Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (ст. 167 ГК РФ). В соответствии с положениями ч.1, 2 ст. 168 ГК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. В соответствии со ст. 178 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел. Заблуждение предполагается достаточно существенным, в частности если: сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.; сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные; сторона заблуждается в отношении природы сделки; сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в сделку, или лица, связанного со сделкой; сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку. Заблуждение относительно мотивов сделки не является достаточно существенным для признания сделки недействительной. По смыслу нормы ст. 178 ГК РФ сделкой, совершенной под влиянием заблуждения, признается сделка, в которой волеизъявление стороны не соответствует подлинной воле, то есть по такой сделке лицо получило не то, что хотело. Под заблуждением следует понимать несоответствие субъективных представлений лица об обстоятельствах и процессах объективной действительности или общепринятым понятиям об этих обстоятельствах и процессах. При этом из смысла п. 1 ст. 178 ГК РФ следует, что заблуждение относительно условий сделки должно иметь место на момент совершения сделки. Приведенный в указанной норме права перечень случаев, имеющих существенное значение, является исчерпывающим. Неправильное представление о любых других обстоятельствах, помимо перечисленных в законе, не может быть признано существенным заблуждением и не может служить основанием для признания сделки недействительной. Вопрос о том, является ли заблуждение существенным или нет, должен решаться судом с учетом конкретных обстоятельств каждого дела исходя из того, насколько заблуждение существенно не вообще, а именно для данного участника сделки. В силу пункта 2 статьи 179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота. Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, может быть признана недействительной по иску потерпевшего при условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или должны были знать об обмане. Считается, в частности, что сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем или работником либо содействовало ей в совершении сделки. Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана недействительной, только если обстоятельства, относительно которых потерпевший был обманут, находятся в причинной связи с его решением о заключении сделки. При этом подлежит установлению умысел лица, совершившего обман. Исходя из смысла вышеприведенных положений ст. 179 ГК РФ под обманом подразумевается умышленное введение стороны в заблуждение с целью склонить другую сторону к совершению сделки. Заинтересованная в совершении сделки сторона преднамеренно создает у потерпевшего не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, влияющих на его решение. При совершении сделки под влиянием обмана формирование воли потерпевшего происходит не свободно, а вынужденно, под влиянием недобросовестных действий контрагента, заключающихся в умышленном создании у потерпевшего ложного представления об обстоятельствах, имеющих значение для заключения сделки. Таким образом, в предмет доказывания по спору о признании сделки недействительной как совершенной под влиянием обмана входит, в том числе, факт умышленного введения недобросовестной стороной другой стороны в заблуждение относительно обстоятельств, имеющих значение для заключения сделки. Если сделка признана недействительной по одному из оснований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, применяются последствия недействительности сделки, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. Кроме того, убытки, причиненные потерпевшему, возмещаются ему другой стороной. Риск случайной гибели предмета сделки несет другая сторона сделки (п. 4). Исходя из разъяснений, изложенных в п. 99 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», сделка под влиянием обмана, совершенного как стороной такой сделки, так и третьим лицом, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего (пункт 2 статьи 179 ГК РФ). Обманом считается не только сообщение информации, не соответствующей действительности, но также и намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота (пункт 2 статьи 179 ГК РФ). Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана недействительной, только если обстоятельства, относительно которых потерпевший был обманут, находятся в причинной связи с его решением о заключении сделки. При этом подлежит установлению умысел лица, совершившего обман. Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, может быть признана недействительной по иску потерпевшего при условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или должны были знать об обмане. Считается, в частности, что сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем или работником либо содействовало ей в совершении сделки (пункт 2 статьи 179 ГК РФ). Следует учитывать, что закон не связывает оспаривание сделки на основании пунктов 1 и 2 статьи 179 ГК РФ с наличием уголовного производства по фактам применения насилия, угрозы или обмана. Обстоятельства применения насилия, угрозы или обмана могут подтверждаться по общим правилам о доказывании. Кроме того согласно вышеуказанным нормам обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота. Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, может быть признана недействительной по иску потерпевшего при условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или должны были знать об обмане. Считается, в частности, что сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем или работником либо содействовало ей в совершении сделки. В соответствии с ч.3 ст.17 Конституции РФ осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Пунктом 3 ст.1 ГК РФ предусмотрено, то при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п.4 ст.1 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. В целях реализации указанного выше правового принципа абз. 1 п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом). В случае несоблюдения данного запрета суд на основании пункта 2 статьи 10 ГК РФ с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. Применение ст. 10 ГК РФ возможно при установлении судом конкретных обстоятельств, свидетельствующих о том, что лицо действовало исключительно с намерением причинить вред другому лицу, либо злоупотребило правом в иных формах. Отказ в защите права лицу, злоупотребившему правом, означает защиту нарушенных прав лица, в отношении которого допущено злоупотребление. Установленный в ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации запрет злоупотребления правом в любых формах направлен на реализацию принципа, закрепленного в ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации. Этот запрет не предполагает его произвольного применения судами, решения которых должны основываться на исследовании и оценке конкретных действий и поведения участников гражданско-правовых отношений с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц. При решении вопроса о наличии в поведении того или иного лица признаков злоупотребления правом суд должен установить, в чем заключалась недобросовестность его поведения при заключении оспариваемых договоров, имела ли место направленность поведения лица на причинение вреда другим участникам гражданского оборота, их правам и законным интересам, учитывая и то, каким при этом являлось поведение и другой стороны заключенного договора (указанное соответствует правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.08.2014 N 67-КГ14-5). Принцип свободы договора, закрепленный в ст. 421 ГК РФ, не является безграничным. Сочетаясь с принципом добросовестного поведения участника гражданских правоотношений, он не исключает оценку разумности и справедливости условий договора. В силу п.3 ст.10 ГК РФ, в случаях, если закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются. Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в пункте 1 постановления Пленума от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений 1 части Гражданского кодекса Российской Федерации» добросовестным поведением является поведение, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Исходя из смысла приведённых выше правовых норм и разъяснений, под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряжённое с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия. В пункте 8 Постановления Пленума от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений 1 части Гражданского кодекса Российской Федерации» определено, что к сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была совершена. В частности, такая сделка может быть признана недействительной на основании положений статьи 10 и пунктов 1 или 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. При наличии в законе специального основания недействительности такая сделка признается недействительной по этому основанию. Одной из форм негативных последствий является материальный вред, под которым понимается всякое умаление материального блага. Сюда могут быть включены - уменьшение или утрата дохода, необходимость новых расходов. В частности злоупотребление правом может выражаться в отчуждении имущества с целью предотвращения возможного обращения на него взыскания. По своей правовой природе злоупотребление правом - это всегда нарушение требований закона, в связи с чем, злоупотребление правом, допущенное при совершении сделок, влечет ничтожность этих сделок, как не соответствующих закону (ст. 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации). Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами при совершении сделок необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц. Следовательно, по делам о признании сделки недействительной по причине злоупотребления правом одной из сторон при ее совершении обстоятельствами, имеющими юридическое значение для правильного разрешения спора и подлежащими установлению, являются наличие или отсутствие цели совершения сделки, отличной от цели, обычно преследуемой при совершении соответствующего вида сделок, наличие или отсутствие действий сторон по сделке, превышающих пределы дозволенного гражданским правом осуществления правомочий, наличие или отсутствие негативных правовых последствий для участников сделки, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц, наличие или отсутствие у сторон по сделке иных обязательств, исполнению которых совершение сделки создает или создаст в будущем препятствия. Под злоупотреблением субъективным правом следует понимать любые негативные последствия, явившиеся прямым или косвенным результатом осуществления субъективного права. Соответственно, добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующей ей, в том числе в получении необходимой информации. В соответствии с п.2 ст.307 ГК РФ при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию. В силу положений п.1 ч. 2 ст. 434.1 ГК РФ при вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно, в частности не допускать вступление в переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной. Недобросовестными действиями при проведении переговоров предполагаются: 1) предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны. Главой 30 ГК РФ, регулирующей общие положения о купле-продаже, предполагается добросовестность сторон при заключении договора купли-продажи, в том числе ст. 495 ГК РФ возлагает обязанность на продавца при заключении договора купли-продажи предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации. В п. 43 Постановления ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № «О ведении в действия Положения о переводном и простом векселе» векселедержатель может обратить свой иск против индоссантов, векселедателя и других обязанных лиц: при наступлении срока платежа, если платеж не был совершен. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе», переводной и простой вексель должен быть составлен только на бумаге (бумажном носителе). Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 33, Пленума ВАС РФ № 14 от 04.12.2000 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» при рассмотрении споров, связанных с обращением векселей, судам следует учитывать, что указанные отношения в Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» и Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 07.08.1937 № 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» (далее - Положение), применяемым в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, вытекающими из ее участия в Конвенции, устанавливающей Единообразный закон о переводном и простом векселе, и Конвенции, имеющей целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях (Женева, 7 июня 1930 г.). При рассмотрении споров необходимо иметь в виду, что вексельные сделки (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и оплате векселя) регулируются нормами специального вексельного законодательства. Вместе с тем, данные сделки регулируются также и общими нормами гражданского законодательства о сделках и обязательствах (статьи 153 - 181, 307 - 419 Гражданского кодекса Российской Федерации). Исходя из этого в случаях отсутствия специальных норм в вексельном законодательстве судам следует применять общие нормы Кодекса к вексельным сделкам с учетом их особенностей. В соответствии со ст. 142 ГК РФ ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса (бездокументарные ценные бумаги). Согласно п. 1 ст. 224 ГК РФ вещь считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица. В соответствии с п. 3 ст. 146 ГК РФ права, удостоверенные ордерной ценной бумагой, передаются приобретателю путем ее вручения с совершением на ней передаточной надписи - индоссамента. В соответствии с п. 1 ст. 458 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар, покупателю считается исполненной в момент: вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Пунктом 36 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 33, Пленума ВАС РФ № 14 от 04.12.2000 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» предусмотрено, что при рассмотрении споров необходимо иметь в виду, что обязанности продавца по передаче векселя как товара могут считаться выполненными в момент совершения им действий по надлежащей передаче векселя покупателю с оформленным индоссаментом, переносящим права, вытекающие из векселя, на покупателя или указанное им лицо (пункт 3 статьи 146 Кодекса), если иной порядок передачи не вытекает из условий соглашения сторон и не определяется характером вексельного обязательства. Статья 4 Федерального закона от 11 марта 1997 г. N 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» допускает возможность составления простого и переводного векселя только на бумаге (бумажном носителе). В связи с этим следует учитывать, что нормы вексельного права не могут применяться к обязательствам, оформленным на электронных и магнитных носителях. Согласно ст. 6 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами. Кредитная организация имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами. Согласно Уставу «АТБ» (ПАО) зарегистрировано в качестве юридического лица. Банк является коммерческой организацией. В соответствии с лицензией Банка России может осуществлять следующие банковские операции: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). Помимо банковских операций, перечисленных в пункте 3.2. Главы 3 настоящего устава, Банк вправе совершать следующие сделки: выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме; приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; лизинговые операции; оказание консультационных и информационных услуг; осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе осуществлять: выпуск, покупку, продажу, учет, хранение, и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами. Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (покупатель) и «АТБ» (ПАО) (продавец) был заключен договор № купли-продажи простых векселей в г. Иркутске. Согласно п.1.1. продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель – принять и оплатить следующие простые векселя: векселедатель ООО «ФТК», серия ФТК, №, вексельная сумма (в рублях) <данные изъяты> рублей, дата составления ДД.ММ.ГГГГ, по предъявлении, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ., стоимость векселя в рублях <данные изъяты> рублей. Приложением № к договору № купли-продажи простых векселей указана декларацию о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, согласно которой истец предупреждена о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, в частности о рисках возможности неисполнения обязательств вследствие неплатежеспособности эмитента векселей, о риске потери денежных средств от вложения в ценные бумаги и неполучения дохода, о том, что денежные средства по ценным бумагам не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Оплата указанной в договоре № купли-продажи простых векселей цены договора была внесена истцом ФИО1 путем зачисления на счет «АТБ» (ПАО), что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому истцом была переведена сумма оплаты за приобретенный выше простой вексель ООО «ФТК» в размере <данные изъяты> рублей. Кроме того, в материалы дела представлен акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ., в котором указано, что указанный вексель передан истцу. Местом составления договора купли-продажи и акта приема- передачи к нему указан г. Иркутск. Также судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО1 и «АТБ» (ПАО) был заключен договор хранения №, по условиям которого ФИО1 передала указанный вексель, серия ФТК, №, от ДД.ММ.ГГГГ на хранение «АТБ» (ПАО). К договору хранения составлен акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ Место составления договора хранения и акта приема- передачи к нему указан г. Москва. Согласно условиям векселя серии ФТК, №, векселедатель ООО «Финансово-торговая компания», расположенный по адресу: 107076, <...>, обязуется безусловно уплатить по этому векселю денежную сумму в размере <данные изъяты> рублей непосредственно «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) или по его приказу любому другому лицу. Согласно объяснениям представителя истца, данным в судебном заседании, подписание всех документов происходило одномоментно ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка в г. Иркутске около 09.00 – 10.00 часов по местному времени в г. Иркутске. В судебном заседании установлено, что также ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «ФТК» (векселедатель) и «АТБ» (ПАО) заключен договор №, в соответствии с которым векселедатель обязуется передать, а векселедержатель обязуется оплатить и принять простой вексель серия ФТК, №, вексельная сумма (в рублях) <данные изъяты> рублей, дата составления ДД.ММ.ГГГГ, по предъявлении, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ., стоимость векселя в рублях <данные изъяты> рублей. К указанному договору составлен акт приема – передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ Место составления договора и акта к нему г. Москва. В ходе рассмотрения дела судом факты оплаты указанной в договоре стоимости векселя ответчиком «АТБ» (ПАО) в пользу ООО «ФТК», принятия векселя банком от ООО «ФТК», снятия векселя ООО «ФТК» с баланса банка не оспаривались. В качестве подтверждения принятия векселя банком от ФИО1 на хранение в материалы дела представлен ордер по передаче ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между «АТБ» (ПАО) и ООО «Финансово-торговая компания» было заключено соглашение о взаимодействии по реализации векселей, в соответствии с которым банк осуществляет поиск потенциальных покупателей на векселя компании, и принимает участие в первичном размещении векселей компании путем продажи векселей, выпущенных компанией, и приобретенных у неё, третьим лицам. Банк оказывает компании услуги по домициляции векселей, выпущенных компанией в период действия соглашения, и реализуемых банком на условиях, установленных настоящим соглашением (п. 1.2, п. 1.3). Согласно п. 1.2 соглашения банк осуществляет поиск потенциальных покупателей на векселя компании, и принимает участие в первичном размещении векселей компании путем продажи векселей, выпущенных компанией, и приобретенных у нее, третьим лицам. Из п. 2.3 соглашения следует, что векселя отчуждаются третьим лицам по индоссаменту с указанием лица, в пользу которого передается вексель. При последующей продаже векселей третьим лицам банк проставляет оговорку «без оборота на меня». В п. 2.4 соглашения стороны определили, что банк будет осуществлять функции домицилиата в отношении векселей компании, которые банк принимает на условиях, указанных в п.п. 2.1. - 2.3. настоящего соглашения, для чего компания обязуется заблаговременно предоставить банку сумму в размере платежа по векселям, выпущенных компанией, а банк, указанный в векселе в качестве домицилиата, по поручению компании от ее имени и за ее счет при наступлении срока платежа оплачивает предъявляемый вексель. Общая номинальная стоимость векселей, в отношении которых банк будет осуществлять функции домицилиата, составляет не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей (п. 2.6). Кроме того, в материалах дела стороной ответчика по запросу суда представлен Порядок взаимодействия между ООО «ФТК» и ПАО «АТБ», утвержденный приказом и.о. председателя правления ПАО «АТБ» от ДД.ММ.ГГГГ №, который регламентирует действия сотрудников ПАО «АТБ», участвующих в проведении операций с векселями ООО «ФТК», порядок документооборота, порядок проведения и оформления указанных операций и распространяется на все подразделения ПАО «АТБ», задействованные в этих операциях. Главой 4 указанного Порядка определен порядок консультирования клиента, согласно которому в целях продвижения векселей компании сотрудники банка, вовлеченные в процесс продаж используют такие материалы как презентацию о компании, скрипт - предложение для клиентов векселей компании. В соответствии с главой 5 Порядка менеджеры ОРП/ВИП/ начальники ОРКК /руководители УРКК/ заместители управляющих филиалами по рознице /по корпорату/ управляющие филиалами выступают инициатором по продаже векселей юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Указанным порядком определены типовые договоры купли-продажи простых векселей, декларации о рисках, актов приема-передачи, договоры выдачи векселя, договоры хранения. Из изложенного следует, что ПАО «АТБ» подбирает клиента, собирает необходимый пакет документов от клиента, направляет заявку в ООО «ФТК» о возможности выпуска векселя (с указанием следующих параметров: сумма размещения, предполагаемая дата заключения договора купли-продажи векселя, срок, ставка, а также всю информацию, необходимую для составления договора купли-продажи с клиентом, подписантов со стороны банка и со стороны клиента, а также на основании какого документа действуют подписанты), ООО «ФТК» согласовывает условия, делает расчет стоимости векселя, направляет проекты договора купли-продажи, акта приема-передачи векселя, договор хранения векселя с актом приема-передачи к договору хранения в ПАО «АТБ», банк, в свою очередь, согласовывает сделку с клиентом, подписывает с клиентом договора купли-продажи векселя, акты приема передачи, декларации о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, договоры хранения векселя, акты приема-передачи к договору хранения. Указанные документы оформляются в двух экземплярах. ПАО «АТБ» обеспечивает контроль оплаты и фактическое перечисление денежных средств клиента на счет банка. После подписания документов с клиентом и перечисления денежных средств, ПАО «АТБ» незамедлительно направляет ответственному сотруднику УООФР сообщение о необходимости проведения операции по приобретению векселя. Анализ представленных доказательств позволяет суду прийти к выводу о том, что на момент заключения спорного договора купли-продажи простых векселей с истцом ДД.ММ.ГГГГ вексель серии ФТК, №, векселедатель ООО «Финансово-торговая компания», не существовал, у банка он отсутствовал. В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ истец ФИО1 направила в письменном виде заявление на погашение векселей в адрес ПАО «АТБ». Требование не удовлетворено. ДД.ММ.ГГГГ истцу ФИО1 ПАО «АТБ» выдало уведомление о невозможности платежа, указав на то, что банк не является лицом, обязанным по векселю, а выполняет исключительно функции домицилианта. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оценив собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу о том, что банк до заключения договора купли-продажи простого векселя не поставил ФИО1 в известность об отсутствии векселя у банка на момент совершения операции, учитывая, что на момент заключения договора между сторонами вексель еще не был выпущен векселедателем; не разъяснил истцу о том, что векселедателем выступает не банк, а аффилированная с ним организация – ООО «ФТК», не проинформировал о том, что вексель будет находиться не в г. Иркутске, а в г. Москве. При этом, документы оформлены от имени банка, с указанием логотипа и реквизитов банка, без предъявления клиенту в натуре векселя, но с обязательным упоминанием, что вексель будет храниться в банке, сформировали у истца ложное впечатление о выпуске векселя самим банком, полной ответственности по векселю банка, а не иного лица. Таким образом, по существу ФИО1 была введена в заблуждение. Главой 30 ГК РФ, регулирующей общие положения о купле-продаже, предполагается добросовестность сторон при заключении договора купли-продажи, в том числе ст. 495 ГК РФ возлагает обязанность на продавца при заключении договора купли-продажи предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации. В данном случае, на «АТБ» (ПАО) лежала обязанность при заключении договоров купли-продажи векселей довести до истца полную и достоверную информацию, позволяющую истцу сделать правильный выбор в отношении предлагаемой услуги, в том числе в сфере банковской деятельности. Из пояснений стороны истца следует, что данная информация до истца не доведена, в том числе о том, что плательщик по векселям является ООО «ФТК», расположенное в г. Москве и что погашение векселей возможно только после поступления от ООО «ФТК» денежных средств в «АТБ» (ПАО), а также то, что исполнение обязательства по погашению векселя напрямую зависит от платежеспособности ООО «ФТК». При этом, в момент заключения оспариваемой сделки купли-продажи предмет договора (вексель) истцу не передан, физически истец ФИО1 получила оригинал векселя от банка и впервые ознакомилась с его содержанием только ДД.ММ.ГГГГ, после обращения в банк с претензиями. В ходе судебного разбирательства судом установлено и не оспаривалось стороной ответчика, что предмет договора – простой вексель действительно в оригинале не был передан покупателю, вместо этого с ФИО1 был заключен безвозмездный договор хранения от ДД.ММ.ГГГГ, что следует из п. 5.1 договора. Местом заключения данного договора указано г. Москва. Исходя из содержания векселя, который был изготовлен ООО «ФТК» в г. Москва ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в день его покупки истцом у ответчика в г. Иркутске, на значительном территориальном удалении и при наличии разницы во времени + 5 часов по Московскому времени, а также пояснений представителя истца в судебном заседании относительно одномоментного подписания истцом всех документов в г. Иркутске в офисе банка около 9.00 – 10.00 часов по местному времени (04.00 – 05.00 часов по г. Москве), следует, что в день заключения оспариваемой сделки купли-продажи векселя, последний как ценная бумага, подлежащая изготовлению только в бумажном виде, фактически ФИО1, в этом виде не передавался, в связи с чем, суд приходит к выводу, что спорный вексель, как объект гражданского оборота в день заключения между сторонами сделки его купли-продажи, еще не существовал. При этом доводы ответчика о том, что истец выразил волеизъявление на передачу векселя на хранение, в связи с чем у банка отсутствовала необходимость передачи истцу непосредственно оригинала векселя на бумажном носителе, отклоняются судом. Так, договор купли-продажи векселя заключен ДД.ММ.ГГГГ в г. Иркутске, дата и место составления векселя являются ДД.ММ.ГГГГ Москва. В связи с чем, в силу территориальной отдаленности и разницы во времени + 5 часов по Московскому времени, вексель в тот же день не мог быть выдан ФИО1 с оформленным ПАО «АТБ» индоссаментом. Одновременно с покупкой векселя истец согласно условиям договора хранения передает вексель на хранение «АТБ» (ПАО) по договору от ДД.ММ.ГГГГ, составленному в г. Москве, при этом, какая-либо польза от заключенного договора хранения, в котором ответчик выступает коммерческой организацией, для сторон отсутствует. Необходимости хранения векселя, который не требует соблюдения каких-либо специальных условий для его сохранности, у истца не имеется, ответчик, преследуя цель извлечения прибыли, вознаграждения с истца не берет. При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что договор хранения, был совершен лишь для вида, без намерения создать соответствующие ему правовые последствия, характерные для подобных договоров. Суд признает данные обстоятельства заслуживающими внимание, учитывая, что в оспариваемом договоре, заключенном в г. Иркутске, какая-либо информация в отношении ООО «ФТК» не содержится, за исключением того, что оно является векселедателем, Декларация о рисках, подписанная истцом, также не содержит информации о векселедателе, о его платежеспособности. В связи с чем, только из содержания векселя представлялось возможным установить, что оплату по нему должно производить ООО «ФТК». Из векселя серии ФТК, №, векселедатель ООО «Финансово-торговая компания», следует, что местом составления векселя является г. Москва, лицом, обязавшимся безусловно уплатить по данным векселям является ООО «ФТК, <...>, местом платежа является ПАО «АТБ», <...>. Поскольку истцу ФИО1 вексель не выдавался, то истец не была уведомлена о лице, обязанном платить по векселю и о месте платежа. При таких обстоятельствах, суд находит установленным, что в момент заключения оспариваемого договора истец не могла знать, что исполнение обязательств по погашению векселя лежит на ООО «ФТК» и зависит от его платежеспособности, поскольку из буквального толкования договора купли-продажи простого векселя данное обстоятельство не следует. При этом, ответчик доказательств того, что банком были предприняты все необходимые меры по информированию истца о заключаемом договоре купли-продажи векселя и лице, несущем обязательства по векселю, суду не представил, ровно как и не представил доказательств того, что истцу предлагался иной банковский продукт по вложению денежных средств, не несущий в себе риск. Учитывая, что договор купли-продажи векселя был заключен истцом с «АТБ» (ПАО), денежные средства были внесены истцом на счет ответчика, а имеющиеся в распоряжении истца документы, в том числе декларация о рисках, без самого векселя в бумажном виде, не предоставляли истцу полной и достоверной информации о порядке обращения векселя, как ценной бумаги, со всеми особенностями, истец, полагая, что заключает договор с «АТБ» (ПАО), была лишена возможности оценить степень риска в связи с приобретением векселя, что напрямую находилось в причинной связи с решением истца о заключении сделки купли-продажи простого векселя. Тот факт, что в подписанной истцом декларации о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, содержится уведомление о том, что банк не является поставщиком услуг, связанных с приобретением ценных бумаг, а выступает посредником между покупателем и векселедателем в рамках исполнения договора купли-продажи простых векселей и не может отвечать по исполнению обязательств перед покупателем по векселю, при установленных судом обстоятельствах, не свидетельствует об исполнении банком обязанности информирования истца о лице несущем обязательства по векселю, в связи с чем истец не мог ознакомиться с финансовым положением ООО «ФТК» и оценить риски совершения оспариваемой сделки. Кроме того, как следует из материалов дела ДД.ММ.ГГГГ «АТБ» (ПАО) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «ФТК» о взыскании денежных средств в размере <данные изъяты> руб., а ДД.ММ.ГГГГ с заявлением о признании ООО «ФТК» банкротом, что дает суду основания полагать, что ответчику заблаговременно было известно о неплатежеспособности ООО «ФТК». Как следует из информации, содержащейся в письме Центрального Банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ, представленной по запросу суда, Центральный Банк РФ информацию о необходимости прекращения программы реализации векселей ООО «ФТК» довел до сведения руководства ПАО «АТБ» в ходе совещания, проведенного ДД.ММ.ГГГГ Приведенные выше положения действующего законодательства применительно к обстоятельствам заключения оспариваемой сделки купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из недопущения злоупотреблением правом, дают основание прийти к выводу о том, что при подписании договора купли-продажи банк не предоставил истцу информацию (умолчал) относительного того, что исполнение обязательств по погашению (оплате) векселя лежит на ООО «ФТК» и напрямую зависит от платежеспособности (финансового состояния) ООО «ФТК», а не банка, а также от исполнения ООО «ФТК» перед банком своих обязанностей, а потому требования о признании указанного договора недействительным по основаниям ст. 10 ГК РФ, ч. 2 ст. 168 ГК РФ, ст. 178 ГК РФ, ч. 2 ст. 179 ГК РФ обоснованы и подлежат удовлетворению. Доводы стороны ответчика относительно того, что истец заключала иные договоры купли-продажи простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждают пояснения истца относительно переоформления по истечении срока действия данных договоров и на выводы суда не влияют. Согласно пояснениям истца обстоятельства заключения данных договоров были аналогичными обстоятельствам заключения оспариваемого договора, по существу для истца заключение данных договоров представляло собой продление срока действия договора. Требований об оспаривании данных договоров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и договора № от ДД.ММ.ГГГГ суду не заявлено, предметом спора данные договоры не являются. Наличие неоднократного заключения истцом договоров купли-продажи векселей не опровергает установленных по делу обстоятельств введения истца в заблуждение, обмана истца при заключении оспариваемого договора от ДД.ММ.ГГГГ Суд находит установленным факт обмана истца ФИО1 при заключении договора купли – продажи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, выразившийся в сокрытии банком от истца информации о векселедателе, о характере взаимоотношений между банком и векселедателем, об отсутствии у банка обязанности платить по векселю, об информации, содержащейся в самом векселе, который, несмотря на подписание истцом акта приема-передачи и договора хранения, фактически физически отсутствовал на бумажном носителе как объект сделки купли-продажи. В ходе рассмотрения дела стороной ответчика заявлено о пропуске истцом срока исковой давности. Возражая на указанное заявление представителем истца указано на то, что срок исковой давности не пропущен, поскольку о нарушении своих прав истец ФИО1 узнала ДД.ММ.ГГГГ, когда банком истцу было вручено уведомление о невозможности платежа. Оценивая заявление ответчика о пропуске срока исковой давности, позицию истца по данному вопросу, изучив материалы дела, суд находит срок исковой давности истцом ФИО1 не пропущенным. Согласно ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. В соответствии с ч.1, 2 ст. 199 ГК РФ требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Согласно ч.1, 2 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования. При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня возникновения обязательства. В силу положений ч. 1 ст. 204 ГК РФ срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права. Согласно правовым позициям, изложенным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» если иное не установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ); днем обращения в суд считается день, когда исковое заявление сдано в организацию почтовой связи либо подано непосредственно в суд, в том числе путем заполнения в установленном порядке формы, размещенной на официальном сайте суда в сети "Интернет". Оспариваемый договор купли-продажи простых векселей от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ПАО «АТБ» и ФИО1 в силу п. 1 ст. 168 ГК РФ является оспоримой сделкой. Срок исковой давности по требованиям о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год (п. 2 ст. 181 ГК РФ). Согласно ч. 2 ст. 181 ГК РФ срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. Как следует из материалов дела, оспариваемый договор заключен ДД.ММ.ГГГГ, срок исполнения по договору установлен по предъявлении, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, с заявлением о погашении векселя ФИО1 в банк обратилась ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о невозможности платежа ФИО1 от банка получила ДД.ММ.ГГГГ. При таких фактических обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что о нарушении своих прав и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, ФИО1 узнала ДД.ММ.ГГГГ. Согласно оттиску почтового штемпеля на конверте с иском в суд ФИО1 обратилась ДД.ММ.ГГГГ, то есть в пределах установленного ч. 2 ст. 181 ГК РФ срока исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной, составляющей один год. Таким образом, срок исковой давности истцом ФИО1 не пропущен, заявление ответчика ПАО «АТБ» о применении последствий пропуска истцом срока исковой давности не может быть принято судом во внимание ввиду необоснованности, а нарушенное право истца подлежит защите. При установленных юридически значимых обстоятельствах иные доводы сторон не имеют правового значения. На основании ч. 4 ст. 179 ГК РФ если сделка признана недействительной по одному из оснований, указанных в пунктах 1 – 3 настоящей статьи, применяются последствия недействительности сделки, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. Согласно ч. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке. Учитывая приведенные положения закона, установленные обстоятельства, суд считает необходимым в качестве применения последствий недействительности сделки аннулировать индоссамент (передаточную надпись) «платите приказу ФИО1», выполненный на простом векселе серии ФТК № на сумму <данные изъяты> рублей, выданном ДД.ММ.ГГГГ в г. Москва ООО «Финансово – торговая компания», сроком оплаты по предъявлению, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ; обязать ФИО1 возвратить ПАО «АТБ» простой вексель серии ФТК № на сумму <данные изъяты> рублей, выданном ДД.ММ.ГГГГ в г. Москва ООО «Финансово – торговая компания», сроком оплаты по предъявлению, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ; взыскать с ПАО «АТБ» в пользу ФИО1 уплаченные ею по договору купли-продажи простых векселей от ДД.ММ.ГГГГ №, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. В соответствии с ч.2 ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. С учетом того обстоятельства, что вопрос возврата ФИО1 ПАО «АТБ» простого векселя серии ФТК № не требует значительных временных затрат, суд полагает необходимым определить срок – в течение <данные изъяты> дней со дня вступления решения суда в законную силу, в течение которого решение суда в данной части подлежит исполнению. Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> рублей, согласно чека – ордера от ДД.ММ.ГГГГ На основании ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета г. Иркутска подлежит взысканию государственная пошлина в размере <данные изъяты> рублей в связи с удовлетворением судом требования неимущественного характера. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд Исковые требования ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Азиатско – Тихоокеанский Банк» - удовлетворить. Признать недействительным договор купли-продажи простых векселей от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между Публичным акционерным обществом «Азиатско – Тихоокеанский Банк» и ФИО1. Применить последствия недействительности договора купли-продажи простых векселей от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между Публичным акционерным обществом «Азиатско – Тихоокеанский Банк» и ФИО1: аннулировать индоссамент (передаточную надпись) «платите приказу ФИО1», выполненный на простом векселе серии ФТК № на сумму 1 332 767, 12 рублей, выданном ДД.ММ.ГГГГ в г. Москва ООО «Финансово – торговая компания», сроком оплаты по предъявлению, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ; обязать ФИО1 возвратить Публичному акционерному обществу «Азиатско – Тихоокеанский Банк» простой вексель серии ФТК № на сумму 1 332 767, 12 рублей, выданном ДД.ММ.ГГГГ в г. Москва ООО «Финансово – торговая компания», сроком оплаты по предъявлению, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу; взыскать с Публичного акционерного общества «Азиатско – Тихоокеанский Банк» в пользу ФИО1 денежную сумму, уплаченную по договору купли-продажи простых векселей от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному между Публичным акционерным обществом «Азиатско – Тихоокеанский Банк» и ФИО1, в размере 1 300 000 рублей. Взыскать с Публичного акционерного общества «Азиатско – Тихоокеанский Банк» в пользу ФИО1 расходы по уплате государственной пошлины в размере 14 700 рублей. Взыскать с Публичного акционерного общества «Азиатско – Тихоокеанский Банк» в доход бюджета г. Иркутска госпошлину в размере 300 рублей. Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в Иркутский областной суд через Кировский районный суд г. Иркутска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. Мотивированное решение будет изготовлено 12 мая 2019 года Председательствующий О.А. Баканова Мотивированное решение изготовлено 12 мая 2019 года Суд:Кировский районный суд г. Иркутска (Иркутская область) (подробнее)Судьи дела:Баканова Ольга Андреевна (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Признание сделки недействительной Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ Признание договора купли продажи недействительным Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ
Признание договора недействительным Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ Исковая давность, по срокам давности Судебная практика по применению норм ст. 200, 202, 204, 205 ГК РФ По ценным бумагам Судебная практика по применению норм ст. 142, 143, 148 ГК РФ По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |