Решение № 2-4260/2025 от 16 сентября 2025 г. по делу № 2-4191/2024~М-2333/2024Советский районный суд г. Брянска (Брянская область) - Гражданское Дело № 2-4260 (2025) УИД 32RS0027-01-2024-005264-52 Именем Российской Федерации 17 сентября 2025 года город Брянск Советский районный суд города Брянска в составе председательствующего судьи Борлакова М.Р., при секретаре Лешик О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2, ФИО3 о возмещении ущерба от ДТП, ФИО1 обратился в суд с указанным иском, ссылаясь на то, что 24.08.2023г. в районе дома 12 по ул. 3-го Интернационала г.Брянска ФИО2, управляя автомобилем Фольксваген Пассат СС, гос. рег. знак №..., выбрал небезопасную дистанцию до впереди двигавшего транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем БМВ Х1, гос. рег. знак №..., под управлением ФИО1 В результате ДТП автомобилю истца причинены механические повреждения. ФИО2 был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.12.15 КоАП РФ. Решением Фокинского районного суда от 26.01.2024г. постановление об административном правонарушении от 24.08.2023г. в отношении ФИО2 оставлено без изменения. Собственником автомобиля Фольксваген Пассат СС является ФИО3 Для определения стоимости восстановительного ремонта транспортного средства истец обратился к ИП К. В соответствии с заключением №23-В39862 от 27.10.2023г. стоимость восстановительного ремонта автомобиля составляет 52 381 руб. На основании изложенного, просит суд взыскать с ФИО3 и ФИО2 в солидарном порядке в пользу ФИО1 ущерб, причиненный ДТП, в размере 52 381 руб.; расходы за проведение экспертного заключения – 6 000 руб., расходы по оплате услуг представителя – 40 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины – 1 771 руб. Стороны в судебное заседание не явились, о дате и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. Суд в порядке ст.167 ГПК РФ считает возможным рассмотреть дело без участия не явившихся лиц. Заочным решением от 11.11.2024г. исковые требования ФИО1 к ФИО2, ФИО3 о возмещении ущерба от ДТП удовлетворены частично. Судом постановлено: «Взыскать с ФИО3 и ФИО2 в равных долях в пользу ФИО1 ущерб, причиненный ДТП, в размере 52 381 руб.; расходы за проведение экспертного заключения – 6 000 руб., расходы по оплате услуг представителя – 20 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины – 1 771 руб. В остальной части иска – отказать.». Определением суда от 15.08.2025г. заочное решение суда от 11.11.2024г. по гражданскому делу №2-4191/2024 отменено, возобновлено производство по данному делу. Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). В соответствии со статьей 1064 названного кодекса вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда (пункт 1). Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2). В силу пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильно действующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 данного кодекса. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). Как разъяснено в пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина», под владельцем источника повышенной опасности следует понимать юридическое лицо или гражданина, которые используют его в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления либо на других законных основаниях (например, по договору аренды, проката, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности). Таким образом, законным владельцем источника повышенной опасности, на которого законом возложена обязанность по возмещению вреда, причиненного в результате использования источника повышенной опасности, является юридическое лицо или гражданин, эксплуатирующие источник повышенной опасности в момент причинения вреда в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, права оперативного управления либо в силу иного законного основания. Следовательно, субъектом ответственности за причинение вреда источником повышенной опасности является лицо, которое обладало гражданско-правовыми полномочиями по использованию соответствующего источника повышенной опасности, имело его в своем реальном владении и использовало на момент причинения вреда. При этом, по смыслу приведенных правовых норм, ответственность за причиненный источником повышенной опасности вред несет его собственник, если не докажет, что право владения источником повышенной опасности было передано им иному лицу в установленном законом порядке. Судом установлено, что 24.08.2023г. в районе дома 12 по ул. 3-го Интернационала г.Брянска произошло ДТП с участием автомобиля Фольксваген Пассат СС, гос. рег. знак №..., под управлением ФИО2, и автомобиля БМВ Х1, гос. рег. знак №..., под управлением ФИО1 Собственников автомобиля БМВ Х1 является ФИО1, что подтверждается свидетельством о праве собственности №... от <дата> В результате ДТП автомобилю истца причинены механические повреждения. Постановлением об административном правонарушении №... от 24.08.2023г. ФИО2 был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.15 КоАП РФ. Решением №... от 11.10.2023г. заместителя командира ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.Брянску указанное постановление оставлено без изменения. Решением Фокинского районного суда от 26.01.2024г. постановление об административном правонарушении от 24.08.2023г. в отношении ФИО2 оставлено без изменения. Собственник автомашины Фольксваген Пассат, государственный регистрационный знак №... ФИО2 (договор купли-продажи транспортного средства от <дата>) риск ответственности при управлении транспортным средством не застраховал. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались (ч. 2 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). По данному делу суду необходимо установить, была ли застрахована ответственность, наличие вины, и определить размер ущерба, на истца и ответчика возлагается обязанность привести доказательства в обоснование своей позиции. Таким образом, ответственность за причиненный источником повышенной опасности вред несет его собственник ФИО2, поскольку, в порядке статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, не доказал, что вред истцу причинен не по его вине. В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации). Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (статья 401 Гражданского кодекса Российской Федерации). На основании правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 10 марта 2017 г. № 6-П, при исчислении размера расходов, необходимых для приведения транспортного средства в состояние, в котором оно находилось до повреждения, и подлежащих возмещению лицом, причинившим вред, должны приниматься во внимание реальные, т.е. необходимые, экономически обоснованные, отвечающие требованиям завода-изготовителя, учитывающие условия эксплуатации транспортного средства и достоверно подтвержденные расходы, в том числе расходы на новые комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты). Как следует из Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения; размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной, более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества (пункт 13). К реальному ущербу, возникшему в результате дорожно-транспортного происшествия, наряду со стоимостью ремонта и запасных частей относится также утраченная товарная стоимость, которая представляет собой уменьшение стоимости транспортного средства, вызванное преждевременным ухудшением товарного (внешнего) вида транспортного средства и его эксплуатационных качеств в результате снижения прочности и долговечности отдельных деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных покрытий вследствие дорожно-транспортного происшествия и последующего ремонта. Для определения стоимости восстановительного ремонта транспортного средства истец обратился к ИП К. Согласно заключению эксперта №23-В39862 от 27.10.2023г. стоимость восстановительного ремонта автомобиля БМВ Х1, гос. рег. знак №..., составляет 52 381 руб. Размер ущерба стороной ответчика не оспорен, иных доказательства размера вреда не представлено, таким образом, суд приходит к выводу о взыскании суммы ущерба в размере 52 381 руб. в пользу истца с ответчика ФИО2 Согласно ч. 1 ст. 79 данного кодекса при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. Ответчиками не было заявлено ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы с целью определения стоимости восстановительного ремонта поврежденного автомобиля истца, представленное истцом заключение о размере стоимости не было оспорено, иные доказательства, опровергающие указанную стоимость, суду не представлены. Исследовав заключению эксперта №23-В39862 от 27.10.2023г., суд полагает, что оно является допустимым доказательством по настоящему делу, в связи с чем, в силу статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд принимает его в качестве доказательства размера причиненного ущерба. Согласно пункту 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя статью 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, следует учитывать, что по общему правилу лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Возмещение убытков в меньшем размере возможно в случаях, предусмотренных законом или договором в пределах, установленных гражданским законодательством. Как следует из пункта 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения. Из пункта 5 Постановления Конституционного Суда РФ от 10.03.2017 N 6-П следует, что по смыслу вытекающих из статьи 35 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 19 и 52 гарантий права собственности, определение объема возмещения имущественного вреда, причиненного потерпевшему при эксплуатации транспортного средства иными лицами, предполагает необходимость восполнения потерь, которые потерпевший объективно понес или - принимая во внимание в том числе требование пункта 1 статьи 16 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", согласно которому техническое состояние и оборудование транспортных средств должны обеспечивать безопасность дорожного движения, - с неизбежностью должен будет понести для восстановления своего поврежденного транспортного средства. Оценив представленные доказательства по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь названными положениями закона, учитывая разъяснения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", установив, что собственник автомобиля Фольксваген Пассат СС ФИО2, являясь законным его владельцем, не выполнил обязанность по страхованию гражданской ответственности транспортного средства, допустил возможность управления принадлежащим им транспортным средством, не застраховав свою гражданскую ответственность, учитывая виновность в ДТП водителя ФИО2, приходит к выводу о возложении ответственности по возмещению вреда на ФИО2 При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что с ответчика ФИО2 в пользу истца подлежит взысканию материальный ущерб, причиненный в результате ДТП в размере 52 381 рублей. В требованиях к ответчику ФИО3 суд отказывает, поскольку последний является ненадлежащим ответчиком. Рассматривая требования истца о взыскании судебных расходов, суд приходит к следующему. В соответствии со статьей 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. Лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек. К судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, участвующими в деле, включая третьих лиц, заинтересованных лиц в административном деле (статья 94 ГПК РФ). Перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления (далее также - иски) в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Расходы на оформление доверенности представителя также могут быть признаны судебными издержками, если такая доверенность выдана для участия представителя в конкретном деле или конкретном судебном заседании по делу (п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»). В соответствии со статьей 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. В силу ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. В п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» разъяснено, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (ч. 1 ст. 100 ГПК РФ). Согласно п. 11 названного Постановления Пленума Верховного Суда РФ, разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не предоставляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. Вместе с тем, в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон, суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер. По смыслу статьи 100 ГПК РФ суд может ограничить взыскиваемую возмещение соответствующих расходов сумму, если сочтет ее чрезмерной с учетом конкретных обстоятельств, используя критерии разумности понесенных расходов. При этом неразумными могут быть сочтены значительные расходы, не оправданные ценностью подлежащего защите права либо несложностью дела. Кроме того, обязанность суда взыскать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных на реализацию требований ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Как следует из материалов дела и подтверждено документально, истцом понесены расходы за проведение досудебного исследования по определению стоимости восстановительного ремонта автомобиля в размере 6 000 рублей, что подтверждается договором №23-В36862 от 27.10.2023г., чеком №04 от 07.11.2023г., которые подлежат взысканию с ответчика ФИО2 Истцом понесены расходы на оплату юридических услуг в размере 40 000 рублей, что подтверждается договором об оказании юридических услуг от 23.10.2023г., распиской в получении денежных средств в сумме 40 000 руб. от 23.10.2023г. Принимая во внимание объем и характер выполненных представителем юридических услуг, обоснованность составленных по делу процессуальных документов, участие представителя истца в судебных заседаниях в суде первой инстанции, с учетом продолжительности рассмотрения дела, его сложности, времени, которое затратил представитель истца на подготовку материалов и участие в суде, руководствуясь принципом разумности и соразмерности, соблюдая баланс между правами лиц, участвующих в деле, принимая во внимание обстоятельства настоящего дела, учитывая обоснованность расходов, суд приходит к выводу о взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 20 000 руб. Кроме того, суд взыскивает с ответчика ФИО2 в пользу истца судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 1 771 рублей (чек по операции от 07.06.2024г.). На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению. На основании изложенного, руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд Исковые требования ФИО1 к ФИО2, ФИО3 о возмещении ущерба от ДТП удовлетворить частично. Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 ущерб, причиненный ДТП, в размере 52 381 руб.; расходы за проведение экспертного заключения – 6 000 руб., расходы по оплате услуг представителя – 20 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины – 1 771 руб. В остальной части иска – отказать. Решение может быть обжаловано в Брянский областной суд через Советский районный суд г. Брянска в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. Председательствующий М.Р. Борлаков Мотивированное решение изготовлено 01 октября 2025 года. Суд:Советский районный суд г. Брянска (Брянская область) (подробнее)Судьи дела:Борлаков Магомет Рамазанович (судья) (подробнее)Судебная практика по:По лишению прав за обгон, "встречку"Судебная практика по применению нормы ст. 12.15 КОАП РФ Упущенная выгода Судебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Источник повышенной опасности Судебная практика по применению нормы ст. 1079 ГК РФ Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ |