Решение № 2-112/2025 2-112/2025(2-523/2024;)~М-441/2024 2-523/2024 М-441/2024 от 9 ноября 2025 г. по делу № 2-112/2025Суджанский районный суд (Курская область) - Гражданское УИД 46RS0№-56 Дело № (№) ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г.Курск 5 ноября 2025 года Суджанский районный суд Курской области в составе председательствующего судьи Квасковой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Лобзовой К.Ю., помощником судьи Понариной Т.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1, ФИО2, ФИО3 к ФИО7, администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области, администрации Суджанского района Курской области о признании права общей долевой собственности на жилой дом и земельный участок в порядке наследования по закону, ФИО1, ФИО2, ФИО3 обратились в суд с иском (с учетом уточнения в порядке ст.39 ГПК РФ) к ФИО7, администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области, администрации Суджанского района Курской области о признании права общей долевой собственности на жилой дом и земельный участок в порядке наследования по закону. В обоснование указывают следующее. ДД.ММ.ГГГГ умер отец истцов ФИО1, ФИО2 – ФИО3, которому на день смерти принадлежало следующее имущество: ? доля жилого дома, с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, а также земельный участок, с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 1500 кв.м., расположенный по тому же адресу. Наследниками первой очереди, принявшими наследственное имущество умершего ФИО3, по 1/6 доле каждый, являлись: истец ФИО1, истец ФИО2, мать умершего ФИО3 – ФИО5, что подтверждается свидетельством о праве на наследство по закону, выданным государственным нотариусом ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5, умершая ДД.ММ.ГГГГ, при жизни составила завещание, согласно которому все свое имущество она завещала своему внуку ФИО6, умершему ДД.ММ.ГГГГ, наследником которого является истец ФИО3 Истец ФИО3 является единственным наследником, принявшим наследственное имущество умершего ФИО6, что подтверждается решением Суджанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. У истцов ФИО2, ФИО1, ФИО3 в настоящее время не имеется возможности оформить право собственности на спорное недвижимое имущество в установленном законом порядке в связи с утратой архива нотариуса Суджанского нотариального округа <адрес>, а также отсутствием правоустанавливающих документов на спорное имущество на имя наследодателей. Истцы ФИО1, ФИО2 просят суд признать за ними право на 1/6 долю за каждой в праве общей долевой собственности на спорный жилой дом, а также право на 1/3 долю за каждой в праве общей долевой собственности на спорный земельный участок в порядке наследования по закону после смерти отца ФИО3 Истец ФИО3 просит суд признать за ним право на 1/6 долю в праве общей долевой собственности на спорный жилой дом, а также право на 1/3 долю в праве общей долевой собственности на спорный земельный участок в порядке наследования по закону после смерти ФИО6 Истцы ФИО1, ФИО2 в судебное заседание не явились, о месте и времени слушания дела извещены надлежащим образом, просили рассмотреть дело без их участия, исковые требования поддерживают в полном объеме. Истец ФИО3, его представитель ФИО8, действующая на основании доверенности, в судебное заседание не явились, о месте и времени слушания дела извещены надлежащим образом, просили рассмотреть дело без их участия, исковые требования поддерживают в полном объеме. Ответчик ФИО7 в судебное заседание не явился, о месте и времени слушания дела извещен надлежащим образом, ранее в судебном заседании исковые требования признал в полном объеме, не возражал против удовлетворения иска. Представитель ответчика – администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области в судебное заседание не явился, о месте и времени слушания дела извещены надлежащим образом, возражений относительно исковых требований не представлено. Представитель ответчика – администрации Суджанского района Курской области в судебное заседание не явился, о месте и времени слушания дела извещены надлежащим образом, возражений относительно исковых требований не представлено. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - нотариус Суджанского нотариального округа Курской области ФИО9 в судебное заседание не явилась, о месте и времени слушания дела извещена надлежащим образом, возражений относительно исковых требований не представлено. Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - Управления Росреестра по Курской области в судебное заседание не явился, о месте и времени слушания дела извещены надлежащим образом, возражений относительно исковых требований не представлено. В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее по тексту – ГПК РФ) судом принято решение о рассмотрении данного гражданского дела в отсутствии неявившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных о слушании дела надлежащим образом. Изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему. В соответствии со ст. 35 Конституции РФ каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. В соответствии со ст. 218 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. Как следует из п.1 ст.1110 ГК РФ, при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. Согласно ст. 1111 ГК РФ, наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом. В соответствии со ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Согласно ст.1113 ГК РФ, наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20), как об этом указано в ст.1115 ГК РФ. Учитывая, что спорные наследственные отношения в связи со смертью ФИО3 возникли в 1984 году, а в связи со смертью ФИО5 – в 1998 году, то к ним подлежат применению положения Гражданского кодекса РСФСР (далее - ГК РСФСР). Так, согласно ст.527 ГК РСФСР, наследование осуществляется по закону и по завещанию. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству. В соответствии со ст.528 ГК РСФСР временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим - день, указанный в части третьей статьи 21 настоящего Кодекса. Как следует из положений ст.529 ГК РСФСР, местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя (статья 17), а если оно неизвестно - место нахождения имущества или его основной части. Согласно ст.530 ГК РФ РСФСР, наследниками могут быть: при наследовании по закону - граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти; при наследовании по завещанию - граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. Как следует из материалов дела и установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ родился ФИО4, матерью которого являлась ФИО5. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 заключил брак с ФИО13, после заключения брака супругам присвоена фамилия ФИО21, что следует из записи акта о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ, данный брак был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается записью акта о расторжении брака № от ДД.ММ.ГГГГ. У ФИО3 родились дети: - дочь ФИО14 (истец), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что следует из записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, - дочь ФИО15 (истец), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что следует из записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ заключила брак с ФИО16, после заключения брака супруге ФИО14 присвоена фамилия ФИО20, что подтверждается свидетельством о заключении брака серии I-ЖТ №, выданным Управлением ЗАГС администрации <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ заключила брак с ФИО7, после заключения брака супруге ФИО15 присвоена фамилия ФИО22, что подтверждается свидетельством о заключении брака серии I-ЖТ №, выданным Отделом ЗАГС администрации <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 умер, что следует из записи акта о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ. Как установлено судом и следует из материалов дела, истцы ФИО1, ФИО2 на дату смерти отца ФИО3 являлись несовершеннолетними и проживали с последним совместно по адресу: <адрес>. Из справки нотариуса Суджанского нотариального округа <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2, ФИО8, действующая в интересах ФИО3, обратились с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство к имуществу умершего ФИО3, однако к заявлению правоустанавливающие документы на заявленное имущество не предъявлены, наследникам рекомендовано обратиться в суд с заявлением о признании права собственности на спорное имущество в порядке наследования. Согласно свидетельству праве на наследство по закону, выданному ДД.ММ.ГГГГ государственным нотариусом Суджанской государственной нотариальной конторы ФИО11, наследниками имущества ФИО3, умершего ДД.ММ.ГГГГ, являются в равных долях дочь ФИО14, дочь ФИО15, мать ФИО5, по 1/6 доле каждый, наследственное имущество состоит из ? доли домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего наследодателю на праве личной собственности на основании справки Заолешенского сельсовета <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ умерла ФИО5, что следует из записи акта о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ. Из материалов наследственного дела к имуществу ФИО5, умершей ДД.ММ.ГГГГ, открытого нотариусом Суджанской нотариальной конторы ДД.ММ.ГГГГ, следует, что при жизни ФИО5 составила завещание, согласно которому она все свое имущество завещала своему внуку ФИО6. Кроме того, в материалах данного наследственного дела имеется заявление ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии наследства после смерти ФИО5 ФИО6 умер ДД.ММ.ГГГГ, что следует из записи акта о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ. Из материалов наследственного дела к имуществу ФИО6, умершего ДД.ММ.ГГГГ, открытого нотариусом Суджанского нотариального округа <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, следует, что единственным наследником, принявшим имущество умершего ФИО6, является его сын - истец ФИО3, о чем последним написано заявление. В выдаче истцу ФИО3 свидетельств о праве на наследство умершего ФИО6 нотариусом было отказано по причине отсутствия правоустанавливающих документов, рекомендовано обратиться в суд. Решением Суджанского районного суда <адрес> по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ иск ФИО3 к администрации Заолешенского сельсовета <адрес> о признании права собственности на жилой дом и земельный участок в порядке наследования удовлетворен, за ФИО3 признано право собственности в порядке наследования после смерти ФИО6, умершего ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. Решение суда обжаловано не было и вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. Из решения следует, что наследником ФИО5, принявшим, но не оформившим своих наследственных прав, является ФИО6, а наследником последнего является ФИО3, который принял наследственное имущество в установленный законом срок путем подачи нотариусу соответствующего заявления. До вступления в законную силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" регистрация прав на недвижимость осуществлялась органами технической инвентаризации (БТИ), земельными комитетами, органами местного самоуправления и другими уполномоченными учреждениями. Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 26 августа 1948 года N 3211 "О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 года "О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов", осуществлялась массовая застройка в период до 90-х годов 20 века в сельской местности индивидуальных жилых домов без соблюдения общего порядка строительства. Согласно Приказу Минстроя РФ от 4 апреля 1992 года N 87 "Об утверждении порядка оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности", раздел 1 и 2, установлено, что - п. 1.3: учету в бюро технической инвентаризации подлежат законченные строительством и принятые в эксплуатацию жилые здания (помещения), а также жилые здания (помещения), включаемые в жилищный фонд; - п. 2.1: оценке подлежат строения, помещения и сооружения определенного функционального назначения, принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в делопроизводстве органов исполнительной власти национально-государственных и административно-территориальных образований как принадлежащие гражданам на праве собственности. Из содержания письма Минстроя РФ от 18 сентября 1994 года N 15-1/56 "Временная методика и порядок проведения оценки и переоценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, по состоянию на 1 января 1995 года" следует, что (п. 1.4) непроинвентаризированные строения и сооружения, расположенные на территории сельских населенных пунктов и зарегистрированные за физическими лицами в делопроизводстве сельских администраций, похозяйственных книгах и подворных списках, считать принадлежащими гражданам на праве собственности, признанном в административном порядке. До введения в действие с 30.01.1998 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" обязанность по регистрации права собственности на недвижимое имущество (строение) была возложена на бюро технической инвентаризации (пункт 1 указанной Инструкции). В силу пункта 2 Инструкции "О порядке регистрации строений в городах, рабочих, дачных и курортных поселках РСФСР", утвержденной приказом Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 21.02.68 N 83, регистрации подлежали все строения, расположенные в городах, рабочих, дачных и курортных поселках РСФСР, независимо от того, в чьем ведении они находятся. Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 8.1 Гражданского кодекса РФ в случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения таких прав и обременения имущества (права на имущество) подлежат государственной регистрации. Права на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом (пункт 2 статьи 8.1 ГК РФ). В соответствии с пунктом 1 статьи 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных названным кодексом и иными законами. Статьей 8 Федерального закона от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" установлено, что до введения в действие закона о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним применяется действующий порядок регистрации недвижимого имущества и сделок с ним. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" вступил в силу с 31 января 1998 г. (нормы закона в редакции, действовавшей до 1 января 2017 г. - даты вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"). Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. Пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" предусматривалось, что права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу названного федерального закона, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной названным федеральным законом. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей. Государственная регистрация возникшего до введения в действие названного федерального закона права на объект недвижимого имущества требуется при государственной регистрации возникших после введения в действие этого федерального закона перехода данного права, его ограничения (обременения) или совершенной после введения в действие названного федерального закона сделки с объектом недвижимого имущества (пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"). С 1 января 2017 г. регулирование отношений, возникающих в связи с осуществлением на территории Российской Федерации государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". В соответствии с частью 5 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" государственная регистрация права на недвижимое имущество в Едином государственном реестре недвижимости является единственным доказательством существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном порядке. Главой 11 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (статьи 69 - 72) определены заключительные и переходные положения в связи с введением в действие этого закона. Так, частью 1 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" установлено, что права на объекты недвижимости, возникшие до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Государственная регистрация таких прав в Едином государственном реестре недвижимости проводится по желанию их обладателей. Права на объекты недвижимости, возникающие в силу закона (вследствие обстоятельств, указанных в законе, не со дня государственной регистрации прав), признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Государственная регистрация таких прав в Едином государственном реестре недвижимости осуществляется по заявлениям правообладателей, решению государственного регистратора прав при поступлении от органов государственной власти и нотариусов сведений, подтверждающих факт возникновения таких прав, кроме случаев, установленных федеральными законами (часть 2 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"). В силу части 3 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" государственная регистрация прав на объекты недвижимости обязательна при государственной регистрации перехода таких прав, их ограничения и обременения объектов недвижимости, указанных в частях 1 и 2 названной статьи, или совершении после дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" сделки с указанным объектом недвижимости, если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации и названным федеральным законом. Из приведенных нормативных положений следует, что, по общему правилу, право на недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, в данном случае право собственности на жилой дом и земельный участок, возникает с момента такой регистрации. Вместе с тем права на недвижимое имущество, возникшие у правообладателя до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", то есть до 31 января 1998 г., признаются юридически действительными и при отсутствии их регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Государственная регистрация таких прав в Едином государственном реестре недвижимости производится по желанию их правообладателей. Обязательность государственной регистрации прав на недвижимое имущество, возникших до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", установлена законом только при государственной регистрации перехода таких прав, их ограничения и обременения объектов недвижимого имущества или совершенной после дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" сделки с указанным объектом недвижимого имущества. Таким образом, если право на объект недвижимого имущества, в данном случае право собственности на жилой дом и земельный участок, возникло до 31 января 1998 г. - даты вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", момент возникновения такого права не связан с его государственной регистрацией, такое право признается юридически действительным и при отсутствии его государственной регистрации. Государственная регистрация этого права в Едином государственном реестре недвижимости лишь подтверждает наличие такого права, но не определяет момент его возникновения. До вступления в законную силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" регистрация прав на недвижимость осуществлялась органами технической инвентаризации (БТИ), земельными комитетами, органами местного самоуправления и другими уполномоченными учреждениями. Из выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на кадастровом учете стоит жилой дом, площадью 103,1 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, инвентарный №, зарегистрировано право на ? долю в праве общей долевой собственности на данный жилой дом за ответчиком ФИО7, обременения, ограничения не зарегистрированы. Из выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на кадастровом учете стоит земельный участок, площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, права, ограничения, обременения не зарегистрированы. Из сообщения администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, непригодным для проживания в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, до ДД.ММ.ГГГГ не признавался, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ соответствовал требованиям ст.ст.15, 16 Жилищного кодекса РФ. Из сообщения Министерства имущества <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что сведений о жилом доме и земельном участке, расположенных по адресу: <адрес>, в реестре имущества <адрес> не содержится. Из сообщения Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в перечне утраченных не значится. С учетом вышеизложенных нормативных правовых актов, сведений, содержащихся в свидетельстве о праве на наследство по закону, выданном ДД.ММ.ГГГГ государственным нотариусом Суджанской государственной нотариальной конторы ФИО11, техническом паспорте на объект с инвентарным номером 5418, реестровых дел, суд приходит к выводу о том, что на момент смерти ФИО3 принадлежала ? доля в праве общей долевой собственности на жилой дом, площадью 103,1 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, а также принадлежал на праве собственности земельный участок, площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, которые подлежат в включению в состав наследственной массы умершего ФИО3 Из материалов дела следует, что умерший ФИО3 при жизни завещание не составлял. Таким образом, при разрешении возникшего спора подлежат применению положения ГК РСФСР, регулирующие правоотношения в области наследования по закону. Так, в соответствии со ст.532 ГК РСФСР при наследовании по закону наследниками в равных долях являются: в первую очередь - дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти; во вторую очередь - братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери. Аналогичные норма содержит глава 63 ГК РФ «Наследование по закону». В соответствии со ст.1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса (пункт 1). Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146) (пункт 2). Согласно п.п.1, 2 ст.1142 ГК РФ, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. При этом суд учитывает следующее. Статья 546 ГК РСФСР определяла способы и сроки принятия наследства. Так, согласно указанной статье признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. Указанные в настоящей статье действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства. Положения статьи 546 ГК РСФСР применялись в контексте разъяснения, данного в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 года N 6 "О судебной практике по делам о наследовании" в части не противоречащей законодательству Российской Федерации (в редакции постановления Пленума ВС РФ от 22 апреля 1992 г. N 8 "О применении судами Российской Федерации постановлений Пленума Верховного Суда Союза ССР) и действующие на момент возникновения спорных отношений, где указывалось, что разрешая споры, связанные с принятием наследства, суды должны иметь в виду, что фактическое вступление во владение частью наследственного имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Несмотря на то, что наследство может состоять из различного имущества, Гражданский кодекс РСФСР (как и Гражданский кодекс Российской Федерации) исходил из того, что наследство является единым целым и может быть принято только полностью. Даже если отдельные части наследственного имущества находятся в разных местах, фактическое вступление во владение частью наследственного имущества означает принятие всего наследства, в том числе находящегося в другой местности или на территории другого государства. В пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 1991 года N 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании" также разъяснялись положения статьи 546 ГК РСФСР, под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства следовало иметь в виду любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, производство за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 549 ГК РСФСР, или погашение долгов наследодателя и т.п. Так, в соответствии со ст.549 ГК РСФСР наследник, вступивший во владение или управление наследственным имуществом, не ожидая явки других наследников, не вправе распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать и т.п.) до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или до получения им свидетельства о праве на наследство. До истечения указанного срока или до получения свидетельства о праве на наследство наследник вправе производить за счет наследственного имущества лишь расходы: 1) на покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны; 2) на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя; 3) на удовлетворение претензий по заработной плате и претензий, приравненных к ним; 4) по охране наследственного имущества и по управлению им. Аналогичные нормы содержатся и в действующем в настоящее время Гражданском кодексе РФ. Так, в соответствии с п.1 ст.1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять завещания в соответствии с пунктом 1 статьи 1127 настоящего Кодекса. В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. Согласно разъяснениям, данным в п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных п. 2 ст. 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. В целях подтверждения фактического принятия наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы. При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства. Учитывая вышеизложенное, обстоятельства, установленные в ходе судебного разбирательства, суд приходит к выводу о том, что наследниками умершего ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, собственника ? доли спорного жилого дома, а также спорного земельного участка, принявшими наследство, являются его дочери: истец ФИО17, истец ФИО2, а также мать умершего – ФИО5 Иных наследников, принявших наследственное имущество, в судебном заседании не установлено. Кроме того, судом установлено, что умершая ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 при жизни составила завещание, согласно которому все свое имущество она завещала ФИО6, в связи с чем при разрешении требований истца ФИО3 подлежат применению нормы законодательства, регулирующие возникшие правоотношения в области наследования по завещанию. Так, в соответствии со ст.534 ГК РСФСР каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям. Завещатель может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Из положений ст.540 ГК РСФСР следует, что завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено. Аналогичные нормы содержит действующий Гражданский кодекс РФ. В соответствии со ст.1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом. Согласно п.1 ст.1118 ГК РФ, распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора. Как следует из п.1 ст.1119 ГК РФ, завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса. В соответствии с п.1 ст.1142 ГК РФ завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных п.7 ст.1125, ст.1127, п.2 ст.1128 ГК РФ. Завещание ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ удостоверено в соответствии со статьей 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от ДД.ММ.ГГГГ N 4462-1 нотариусом Суджанской государственной нотариальной конторы <адрес>, зарегистрировано в реестре за N 519 от ДД.ММ.ГГГГ, оно не изменено, не отменено при жизни завещателя и не оспорено заинтересованными лицами в суде, в связи с чем порождало правовые последствия после открытия наследства. Таким образом, суд приходит к выводу, что завещание, составленное ФИО5, удостоверено в установленном законом порядке, оснований для признания его недействительным судом не установлено, в связи с чем оно является основанием для возникновения прав у ФИО6 на наследственное имущество умершей ФИО5 Как установлено решением Суджанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, наследником ФИО5, принявшим, но не оформившим своих наследственных прав, является ФИО6, а наследником последнего является его сын ФИО3, который принял наследственное имущество в установленный законом срок путем подачи нотариусу соответствующего заявления. В соответствии с ч.2 ст.61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что наследником умершего ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, собственника 1/6 доли спорного жилого дома, а также 1/3 доли спорного земельного участка, принявшим наследство, является истец ФИО3 Иных наследников, принявших наследственное имущество, в судебном заседании не установлено. При таких обстоятельствах суд считает исковые требования (с учетом уточнения) обоснованными и подлежащими удовлетворению, а, следовательно, за истцами необходимо признать право общей долевой собственности на вышеуказанные жилой дом и земельный участок: за ФИО1, ФИО2 - в порядке наследования по закону после смерти отца ФИО3, последовавшей ДД.ММ.ГГГГ, за ФИО3 – в порядке наследования по закону после смерти отца ФИО6, последовавшей ДД.ММ.ГГГГ, по 1/6 доле за каждым – в праве на жилой дом, а также по 1/3 доле – в праве на земельный участок. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд Уточненное исковое заявление ФИО1, ФИО2, ФИО3 удовлетворить. Признать за ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии <данные изъяты> №, право на 1/6 (одну шестую) долю в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 103,1 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, а также право на 1/3 (одну третью) долю в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, в порядке наследования по закону после смерти отца ФИО4, последовавшей ДД.ММ.ГГГГ. Признать за ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии <данные изъяты> № право на 1/6 (одну шестую) долю в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 103,1 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, а также право на 1/3 (одну третью) долю в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, в порядке наследования по закону после смерти отца ФИО4, последовавшей ДД.ММ.ГГГГ. Признать за ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии <данные изъяты> № право на 1/6 (одну шестую) долю в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 103,1 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, а также право на 1/3 (одну третью) долю в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, в порядке наследования по закону после смерти отца ФИО6, последовавшей ДД.ММ.ГГГГ. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд через Суджанский районный суд <адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. Решение принято в окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ. Судья И.В. Кваскова Суд:Суджанский районный суд (Курская область) (подробнее)Ответчики:Администрация МО "Заолешеннский сельсовет" Суджанского района Курской области (подробнее)Администрация Суджанского района Курской области (подробнее) Судьи дела:Кваскова Инесса Владимировна (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Решение от 9 ноября 2025 г. по делу № 2-112/2025 Решение от 29 сентября 2025 г. по делу № 2-112/2025 Решение от 8 сентября 2025 г. по делу № 2-112/2025 Решение от 25 марта 2025 г. по делу № 2-112/2025 Решение от 10 марта 2025 г. по делу № 2-112/2025 Решение от 22 января 2025 г. по делу № 2-112/2025 Решение от 20 января 2025 г. по делу № 2-112/2025 Решение от 15 января 2025 г. по делу № 2-112/2025 Судебная практика по:Признание помещения жилым помещениемСудебная практика по применению норм ст. 16, 18 ЖК РФ
|