Решение № 2-205/2019 2-205/2019~М-85/2019 М-85/2019 от 1 августа 2019 г. по делу № 2-205/2019Советский городской суд (Калининградская область) - Гражданские и административные Дело № 2-205/2019 именем Российской Федерации г. Советск 02 августа 2019г. Советский городской суд Калининградской области в составе: председательствующего судьи Понимаш И.В., при секретаре Плотниковой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по уточненному исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств по договору о совместной деятельности, - ФИО1 обратилась в Советский городской суд Калининградской области с исковым заявлением, требования по которому уточнила в процессе рассмотрения дела. С учетом уточнений указала, что вступившим в законную силу решением Советского городского суда от 12.03.2018 по гражданскому делу № ей отказано в удовлетворении исковых требований к её сестре – ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения в размере 639 484,44 руб. При этом, судом указано, что ФИО1 и ФИО2 осуществлялась совместная деятельность в сфере грузоперевозок, то есть, по мнению суда, фактически возникшие между ними правоотношения регулируются нормами главы 55 Гражданского кодекса РФ (простое товарищество). Так, исходя из пояснений ФИО2 и свидетелей ФИО5 и ФИО15, по ранее рассмотренному делу, транспортные средства (тягач с прицепом) направлялись в рейсы для осуществления грузоперевозок примерно с мая по декабрь 2015, при этом, точное количество рейсов не названо. Согласно представленным Калининградской областной таможней данным, количество выполненных транспортным средством перевозок составляет 32. При этом, ещё в 2016г. ФИО2 сообщала, что машина попала в ДТП в декабре 2015 и больше в рейсы не ходит. О том, что транспортное средство ходило в рейсы в 2017 году, она узнала только из представленных таможней документов. В 2016 году ФИО2 сообщила, что машина больше не используется для грузоперевозок, а продать её не получается. Поскольку она была заинтересована в скорейшем возврате своих денежных средств, то выложила объявление на интернет сайте Авито о продаже транспортного средства за 1 350 000 руб. Но где находился автомобиль и его документы, ей было неизвестно. Теоретически, ФИО2 могла произвести ремонт автомобиля и снова заниматься грузоперевозками. Таким образом, ей не было известно о результатах использования транспортного средства, в приобретение которого были вложены её личные денежные средства, и от использования которого она могла получать прибыть. Полагает, что с учетом положений ст.ст. 1043, 1045, 1048 ГК РФ, а также основываясь на обстоятельствах установленных вступившим в силу решением по ранее рассмотренному делу, между ней и ответчиком сложились правоотношения, вытекающие из договора о совместной деятельности. Вместе с тем, она была полностью устранена от участия в ведении «совместной деятельности» по осуществлению грузоперевозок и не знала, что ответчик направляла в рейсы транспортное средство и получала от этого прибыль. Полагает, что 50% от данной прибыли, полученной ФИО2, являются её недополученным доходом. Письменного договора простого товарищества между ними не заключалось, поэтому их вклады должны считаться равными. Поскольку она не может доказать точный размер получаемой ответчиком прибыли, то в силу разъяснений Пленума ВС от 23.06.2-15 №25, её расчет упущенной выгоды является приблизительным и носит вероятностный характер. Это обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в иске. Дохода от осуществления деятельности на протяжении с мая по декабрь 2015 года она не получала, всеми финансовыми вопросами занималась ФИО2, которая и распоряжалась полученными доходами. При этом, поскольку все перевозки осуществлялись от лица ООО «АВ-Логистик», соответственно и денежные средства перечислялись на расчетные счета общества, а в последствие через ФИО17 передавались ФИО2 Ей же, денежные средства за перевозки никогда не перечислялись, то есть прибыли от совместной деятельности она не получала. Поскольку ФИО2 не раскрываются доказательства о получении прибыли, она вынуждена обратиться в ООО «Лео Логистик» которое предоставило информацию о средней рыночной стоимости перемещения грузов автомобильным транспортом, а также о рентабельности данных перевозок. На основании полученных сведений ей произведен приблизительный расчет прибыли, согласно которому размер упущенной выгоды (недополученного дохода) составил 330 000 руб. В ходе рассмотрения гражданского дела №2-21/2018 ФИО2 транспортные средства реализованы третьим лицам, а денежные средства обращены в свою собственность, таким образом «совместная деятельность» между ними прекратилась. Полагает, что между ними должны быть перераспределены не только доход от осуществления предпринимательской деятельности, но и доход от продажи общего имущества. Как было установлено в ходе рассмотрения дела, тягач и прицеп были проданы ФИО2 по договору купли-продажи от 28.02.2018 на другое юридическое лицо, прицеп так и остался в собственности ООО «Аника Транс». При этом, со слов ФИО2 стоимость тягача при продаже составила 550 000 руб., стоимость прицепа составила 250 000 руб. Согласно представленного в материалы дела №2-21/2018 договора купли-продажи тягача от 31.01.2018 его стоимость составила 30 000 руб. Самостоятельно определить рыночную стоимость транспортных средств ей не представляется возможным, поскольку ей не известно его техническое состояние. При этом, ФИО2 также не представлены доказательства реальной стоимости, за которую проданы транспортные средства. В связи с чем, полагает, что имеет право на взыскание всей суммы, а именно 639 484,44 руб., вложенной в приобретение транспортного средства, являющейся её вкладом. Просит взыскать с ФИО2 в свою пользу денежные средства в размере 639 484, 44 являющиеся вкладом в общее имущество товарищей и 330 000 руб., являющиеся упущенной выгодой (неполученным доходом). Истец ФИО1, принимающая участие в судебном заседании посредством видеоконференц-связи, поддержала уточненные требования иска, просила их удовлетворить. Дополнительно пояснила, что поскольку при рассмотрение гражданского дела №2-21/2018 судом отказано в удовлетворении её иска о взыскании неосновательного обогащения, и суд пришел к выводу о том, что у них с ФИО2 была договоренность на ведение совместного бизнеса, она вынуждена обратиться в суд с настоящим иском. Договор простого товарищества в письменной форме ими не заключался, его условия не обсуждались. Она в этом не разбирается и не знает как вернуть свои деньги. Грузоперевозками занималась ФИО2 которая постоянно находилась в г.Советске, она же бывала в Калининградской области редко. Никакой прибыли от ведения совместной деятельности от ФИО2 она не получала и фактически к сотрудничеству допущена не была. ФИО2 сама отправляла транспорт в рейсы и сама распоряжалась прибылью. Она неоднократно обращалась к ФИО2 с просьбой выплатить ей часть прибыли, на что получала только обещания. В 2016г. ФИО2 сообщила, что автомобиль попал в ДТП и прятала от неё прицеп и тягач по различным стоянкам. Её попытки разыскать через знакомых данный транспорт, не дали результата. В последующем ФИО2 сообщила, что продала транспортные средства и предлагала ей вернуть незначительную сумму. ФИО2 скрывает реальный размер вырученных за продажу транспортных средств денежных средств. ФИО2 предлагала ей выплатить 232 000 руб., говорила, что эта её доля от продажи автотранспорта за вычетом её расходов. Но эти расходы ФИО2, как и размер вырученных от продажи денег, ничем не подтвердила, тем более, что водителем тягача был муж ФИО2 Она хочет вернуть деньги, которые ФИО2 сняла у неё со счета. ФИО2 предлагала ей какие-то суммы, но добровольно до сих пор ни копейки не перечислила. При этом, предлагая выплатить сумму в 200 000 руб., ставила условие, что бы она ей написала расписку, что получила все 639 000 руб. и не имеет больше претензий. Представитель истца по доверенности от 26.09.2018 ФИО3 в судебном заседании подержала уточненные исковые требования своей доверительницы, просила их удовлетворить. Дополнительно пояснила, что договор простого товарищества в письменной форме между сторонами не заключался, это было устное соглашение. На какой срок, и на каких условиях оно заключено, не оговаривалось. Поскольку судом по ранее рассмотренному делу установлено, что велась совместная предпринимательская деятельность, ФИО1 сделала вывод о том, что это было простое товарищество. Ведением деятельности по грузоперевозкам, осуществляемой транспортом приобретенным за счет общих денежных средств сторон, занималась ФИО2 и прибылью с ФИО1 не делилась. Данный транспорт был оформлен на юридических лиц ООО «АВ-Логистик» и ООО «Аника Транс», поскольку был расторможен на область и для пересечения границы автомобиль было необходимо зарегистрировать на юридическое лицо. Полагает, что с момента продажи транспортного средства договор простого товарищества прекращен и ФИО4 вправе потребовать свою долю (вклад) и упущенную выгоду. О произошедшем с транспортным средством ДТП известно только от ФИО2, никаких документов подтверждающих этот факт не представлено. ФИО2 длительное время скрывала автомобиль от ФИО1, не сообщая место его хранения. Продажей транспортного средства ФИО2 занималась сама и продажная стоимость в размере 800 000 руб. известна только с её слов, документально не подтверждена. Поэтому, просит принять оценку транспортного средства, определенную отчетом от 01.08.2019, которая является наиболее достоверной и подтверждает рыночную стоимость транспорта. Ответчик ФИО7 в судебном заседании возражала по доводам уточненного иска ФИО1, просила отказать в его удовлетворении. Пояснила, что они с сестрой ФИО1 приобрели за счет общих денежных средств транспортное средство – тягач с прицепом, для ведения совместного бизнеса по грузоперевозкам. Транспортный средства были зарегистрированы на юридических лиц, что бы иметь возможность выезжать за границу. Прибыль от этой деятельности делили пополам. Деньги за фрахты поступали на счета ООО «АВ-Логистик» и когда в г.Советск приезжала ФИО1, они вместе шли в ООО «АВ-Логистик» получали деньги и делили их пополам. С расчетом приведенным в иске ФИО1 она не согласна, поскольку фрахт мог стоить 40 000 руб., но с учетом расходов на топливо, зарплату водителю и прочее, чистая прибыть составляла 5600 руб. Также, она несла расходы на оплату текущих ремонтных работ транспорта, его техобслуживание, оплату транспортного налога, частичный ремонт после ДТП и прочее. После ДТП произошедшего в декабре 2015 автомобиль не эксплуатировался. Она его немного отремонтировала и продала в апреле 2017 ФИО16 ФИО1 знала об этом, но была категорически против продажи, говорила, что пусть машина сгниет, она только хочет вернуть свои деньги, но она ей написала, что ФИО18 забирает машину. Договор с ФИО16 у неё не сохранился. Ей известно, что ФИО16 купив транспортные средства осуществлял на них грузоперевозки в 2017г. по той же схеме через ООО «АВ-Логистик», не переоформляя транспорт. Тягач и рефрижератор она продала ФИО16 за 800 000 руб. Она предлагала ФИО1 выплатить 400 000 руб. за минусом 72 000 налога за два года, но ФИО1 отказалась. Представитель ответчика адвокат Горбунов И.О. в судебном заседании поддержал позицию своей доверительницы, просил отказать ФИО1 в удовлетворении иска, как необоснованного. Пояснил, что ФИО2 неоднократно предлагала истцу получить часть денежных средств от продажи транспортных средств, но ФИО1 отказывалась. Полагает, что истцом пропущен срок исковой давности по требованиям о взыскании денежных средств от совместной деятельности за 2015 год. В 2017 году деятельность по грузоперевозкам не осуществлялась, автомобиль пострадал в ДТП, после чего был продан ФИО16, который его отремонтировал и эксплуатировал в своих интересах в 2017 году. ФИО1 активно участвовала в осуществлении совместной деятельности по грузоперевозкам, знала о рейсах, знала об их стоимости и сама отправляла транспорт в рейсы. Прибыль распределялась сразу, делилась пополам. Расчет уточненных требований ФИО1 неверный, в данной ситуации сведения представленные ООО «Лео-Логистик» использовать некорректно, поскольку это большое предприятие, которое занимается длительное время перевозками, имеет хорошую репутацию и парк новых автомобилей. Естественно фрахт у данного предприятия будет дороже, нежели у частного лица. Считает, что расчеты должны быть произведены по фактическим обстоятельствам. До 2018 года транспортное средство оставалось зарегистрировано на ООО «АВ- Логистик», но использовалось ФИО19, и только в 2018 было переоформлено на другое юридическое лицо, что связано с ликвидацией ООО «АВ-Логистик». Оценка транспортных средств, представленная ФИО1 не корректная и не может быть принята судом. Цена автомобиля через два года не может быть выше, чем та, за которую его купили. Оценщиком не учтено, что автомобиль расторможен на область и побывал в ДТП. Представители третьих лиц ООО «АВ-Логистик» и ООО «Аника Транс» в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела уведомлены надлежащим образом. Суд, выслушав доводы сторон и их представителей, показания свидетелей, оценив представленные доказательства в их совокупности в соответствии с требованиями ст.67 ГПК РФ, приходит к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в части, по следующим основаниям. В силу ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. Вступившим в законную силу решением Советского городского суда от 12.03.2018 по гражданскому делу №2-21/2018 ФИО1 отказано в удовлетворении исковых требований к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. В рамках вышеуказанного дела, ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2 в котором указала, что ответчик на основании доверенности сняла с её счета денежную сумму в размере 639 484 рубля 44 копейки, однако деньги ей не отдала, а потратила их на приобретение транспортного средства (тягача <данные изъяты> с прицепом – рефрижератором <данные изъяты>) для осуществления совместно с мужем ФИО15 грузовых перевозок. Поскольку она не давала соответствующего согласия, то между ней и ответчицей возник конфликт, по ходу развития которого ФИО2 постоянно обещала вернуть деньги, но так их и не возвратила. Просила взыскать с ФИО2 неосновательное обогащение в размере 639 484 рубля 44 копейки и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 152 984 рубля 97 копеек. При рассмотрении дела, судом установлено, что 10.03.2015 истцом ФИО1 на имя ответчика ФИО2 выдана доверенность № на совершение от имени истца по ее вкладам, открытым в <данные изъяты> действий, направленных на получение любых денежных средств со всех вкладов (счетов) истца, открытых в указанном банке. 25.03.2015, на основании заявления ФИО2 <данные изъяты> со счета №, принадлежащего ФИО1, выдана сумма в размере 639 484 рубля 44 копейки. При рассмотрении дела, суд пришел к выводу о том, что вопреки доводам истца и его представителя, истец не только знала о предстоящей сделке купли – продажи транспортного средства, но и принимала активное участие в поисках тягача и рефрижератора, впоследствии занималась поисками грузов для осуществления грузоперевозок, тем самым одобрила сделку купли – продажи транспортного средства. Судом принято вышеизложенное решение, которое оставлено без изменения апелляционным определением судебной коллеги по гражданским делам Калининградского областного суда от 06.06.2018. В ходе рассмотрения настоящего уточненного иска, судом из обоюдных пояснений сторон установлено, что ФИО2 и ФИО1 приобрели за счет совместных денежных средств в апреле 2015 года тягача <данные изъяты> с прицепом – рефрижератором <данные изъяты> Вклад в покупку транспортных средств ФИО1 составил 48%. Данные транспортные средства были зарегистрированы в органах ГИБДД: автомобиль марки <данные изъяты>, 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак № на ООО «АВ-Логистик» (дата регистрации 16.04.2015); полуприцеп фургона марки «<данные изъяты>», 1994 года выпуска, государственный регистрационный знак № на ООО «АНИКА ТРАНС» (дата регистрации 11.06.2014), что подтверждается сведениями, представленными суду МО МВД России «Советский». Регистрация автомобиля и полуприцепа на юридических лиц произведена для возможности осуществления грузоперевозок. Указанные обстоятельства подтверждены сторонами и не оспариваются. ООО «АВ-Логистик» исключено из ЕГРЮЛ 21.12.2018 в связи с прекращением деятельности. Генеральным директором общества являлась ФИО6 В решении Советского городского суда от 12.03.2018 по гражданскому делу № указано, что допрошенный судом свидетель ФИО11 пояснил, что ООО «АВ Логистик» занимается грузоперевозками по России и Европе. Учредителем является его жена, фактически бизнесом занимается он сам. В апреле 2015 года ему позвонила ФИО2 и попросила зарегистрировать тягач на его фирму, поскольку он был растаможен на область. ФИО8 была зарегистрирована на фирму «АВ Логистик». ФИО2 и ФИО1 стали заниматься грузоперевозками. Обслуживали машину они сами. Была договоренность, что поиск заказов, оплата штрафов лежит на них. Прибыль тоже распределяли они сами. Все эти вопросы обсуждались лично с ФИО2 и ФИО1 ФИО1 часто звонила ему по телефону, выясняла осуществляет ли автомобиль перевозки или нет. ООО «Аника Транс» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 25.09.2012, основной вид деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Допрошенный судом Свидетель ФИО12 пояснила, что ей известно со слов ФИО1 о том, что ФИО2 сняла деньги со счёта ФИО1 и купала транспортные средства. Они договорились делить прибыль пополам, но ФИО2 деньги ФИО1 не отдавала, говорила, что у неё нет денег. Прибыль от ведения бизнеса и продажи автомобилей до сих пор не поделены и не возвращены ФИО1 Свидетель ФИО13 пояснила в судебном заседании, что её муж ФИО16 находится в настоящее время в <адрес>. Ей известно, что в апреле 2017 года муж договаривался с ФИО2 о том, что бы купить у неё в рассрочку тягач с прицепом за 800 000 руб. Он сразу же отдал ей 50 000 рублей задатка. Они заключили предварительный договор. Договор купли-продажи или другие документы у неё не сохранились. Муж с друзьями ремонтировал этот автомобиль, вытягивал кабину, боле подробно об этом она ничего не знает. Транспортные средства муж давно продал. Регистрировал ли муж транспорт на свое имя в ГИБДД ей не известно. Свидетель ФИО14 пояснил, что ФИО1, и ФИО2 приходятся ему родными сестрами. Ему известно, что сестры купили автомобиль, использовали его для грузоперевозок. Потом автомобиль попал в ДТП и был продан ФИО2 в апреле 2017 ФИО20. ФИО21 сказал, что покупает транспорт, что бы зарабатывать на нем. Покупал в рассрочку, за какую сумму, не помнит. ФИО1 знала, что автомобиль после ДТП был продан ФИО22 и осуществляет рейсы в его пользу. ФИО1 говорила, что ею вложено в покупку транспорта 48%. Свидетель ФИО15 пояснил суду, что он с мая по декабрь 2015 работал водителем на тягаче с фурой, принадлежащих ФИО2 и ФИО1. В декабре 2015 автомобиль попал в ДТП, его занесло, автомобиль «сложился», тягач и прицеп соприкоснулись. ФИО2 поставила транспорт на стоянку. Потом он по поручению ФИО2 перегонял его со стоянки на стоянку. Транспорт продали в апреле 2017 ФИО23, он сам показывал ему тягач и прицеп. Какая договоренность у ФИО24 состоялась с ФИО2 относительно купли-продажи транспорта, ему не известно. Исследованными в судебном заседании доказательствами подтверждается факт совместного приобретения истцом ФИО1 и ответчиком ФИО2 в апреле 2015 года автомобиля марки <данные изъяты> и полуприцепа фургона марки «<данные изъяты>», для осуществления грузоперевозок. Истец полагает, что между ней и ответчиком был заключен в устной форме договор простого товарищества (договор совместной деятельности), регламентированный главой 55 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. В силу п. 1 ст. 1041 ГК РФ по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. В главе 55 ГК РФ отсутствуют специальные правила, касающиеся формы договора простого товарищества, в связи с чем, к указанному договору применяются общие правила о форме сделок (ст. ст. 158 - 165 ГК РФ), однако при этом следует учитывать, что решение вопроса о выборе формы сделки должно решаться с учетом того, что ценой договора простого товарищества является совокупная стоимость всех вкладов. При таком положении, исходя из стоимости приобретенного транспорта, договор простого товарищества в силу требований пп. 2 п. 1 ст. 161 ГК РФ (сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей), должен был быть заключен между ФИО2 и ФИО1 в письменной форме. Поскольку п. 1 ст. 160 ГК РФ установлено, что сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами, то договор простого товарищества, для которого требуется письменная форма, будет считаться заключенным с момента его подписания сторонами. Таким образом, учитывая изложенное, а также то обстоятельство, что сторонами не оспаривается факт незаключения договора о совместной деятельности в письменной форме, а объяснениями стороны истца опровергается факт достижения соглашения по всем существенным условиям осуществления совместной деятельности, суд приходит к выводу об отсутствии между сторонами соглашения о создании простого товарищества. Кроме того, учитывая, что положениями п. 2 ст. 1041 ГК РФ установлено, что сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели, каковыми стороны не являются, то соответственно ФИО2 и ФИО1 не могут быть сторонами договора простого товарищества. На основании изложенного, исковые требования ФИО1 о взыскании с ФИО9 50% прибыли от деятельности простого товарищества в размере 330 000 руб., являющихся её упущенной выгодой (неполученным доходом), удовлетворению не подлежат. Кроме того, истцом пропущен срок исковой давности по требованиям о взыскании денежных средств за перевозки, осуществляемые в период с мая по декабрь 2015 года, установленный ст. 196 ГК РФ, о чем заявлено ответчиком. Общий срок для защиты гражданских прав по иску лица, право которого нарушено (исковая давность), составляет три года (ст. 195, п. 1 ст. 196 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Из обстоятельств дела следует, что для ФИО1 были очевидны цели приобретения транспортных средств, для извлечения прибыли (грузоперевозок) и их эксплуатация в данных целях в период с мая по декабрь 2015 года, в связи с чем, в случае неполучения прибыли, она имела возможность обращения в суд в пределах установленного законом срока. Доказательств уважительности причин пропуска срока исковой давности истец суду не представил. В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации в п. 15 Постановления от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 ГК РФ). Пропуск срока исковой давности по требованиям ФИО1 о взыскании с ФИО2 денежных средств, в виде упущенной выгоды за период 2015 года (предъявленным 12.02.2019), является самостоятельным основанием для отказа в иске в данной части. Показаниями свидетелей ФИО13, ФИО14, ФИО15 подтверждены доводы ответчика о том, что после декабря 2015г., автомобиль ею для осуществления грузоперевозок не использовался и был продан ФИО16, который эксплуатировал данный транспорт в 2017 году в своих интересах. При этом, ФИО1 о данных обстоятельствах было известно. Тем самым, исковые требования ФИО1 о взыскании с ФИО2 денежных средств, в виде упущенной выгоды за период 2017 года, также необоснованны и удовлетворению не подлежат. Вступившим в законную силу решением Советского городского суда от 12.03.2018 по гражданскому делу №2-21/2018 установлен факт приобретения сторонами за счет совместных вложений, общего имущества - автомобиля марки <данные изъяты> и полуприцепа фургона марки «<данные изъяты>». Таким образом, установлено, что автомобиль марки <данные изъяты> и полуприцеп фургона марки «<данные изъяты>», приобретенные сторонами за счет совместных вложений денежных средств, носили режим совместной собственности, что подтверждено сторонами и в ходе рассмотрения настоящего гражданского делаа. Ответчик ФИО2 подтвердила, что распорядилась автомобилем марки <данные изъяты> и полуприцепом фургона марки «<данные изъяты>», продав их по договору купли-продажи третьему лицу. При рассмотрении гражданского дела №2-21/2018 и настоящего иска, также поясняла, что ФИО1 предъявляла ей требования о возвращении вложенных в покупку транспорта денежных средств. Истец ФИО1 пояснила суду, что она неоднократно требовала у ФИО2 вернуть вложенные в покупку транспортных средств денежные средства, ранее снятые с её счета ответчиком. Настоящий иск заявлен с целью возвращения денежных средств, вложенных в приобретение общего имущества, проданного ФИО2 Вырученные от реализации общего имущества деньги до настоящего времени между сторонами не распределены, поскольку ФИО2 полагает необходимым уменьшить приходящуюся на долю ФИО1 сумму, на сумму понесенных ФИО2 расходов, связанных с эксплуатацией и обслуживанием транспортных средств. Согласно п. 1 и п. 2 ст. 244 ГК РФ имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности; имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность). Согласно ст. 245 ГК РФ если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными. В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями ч. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. В силу положений ч. 1 - 3 ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Ответчиком ФИО2 не представлено суду доказательств своих доводов о том, что она продала в апреле 2017 года автомобиль марки <данные изъяты> и полуприцеп фургона марки «<данные изъяты>» за 800 000 руб. Из договора купли-продажи транспортного средства №27, следует, что отчуждение автомобиля <данные изъяты> 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак № (принадлежащего сторонам), произведено ООО «АВ-Логистик» в пользу ООО «РС-Транс» 31.01.2018. Цена транспортного средства определена договором в 30 000 руб. Согласно отчету №№ от 01.08.2019, подготовленному ООО «Балтийская оценочная компания» по заказу ФИО1, стоимость тягача седельного <данные изъяты>, 2005 года выпуска, по состоянию на 28.02.2018 составляет 1 226 000 руб., стоимость полуприцепа фургон «<данные изъяты><данные изъяты> 1994 года выпуска составляет 176 000 руб. Вопреки доводам стороны ответчика, при составлении отчета учтен факт наличия у транспорта таможенных ограничений, что следует из содержания имеющейся в материалах отчета копии свидетельства о государственной регистрации транспортного средства, а также приведенной в отчете таблицы описания объектов-аналогов, в которой применена корректировка на наличие таможенных ограничений (РФ, область). Стороной ответчика в обоснование своих доводов о наличии у транспортного средства на момент его отчуждения повреждений полученных в результате ДТП произошедшего в декабре 2015 года, в нарушение ст. 56 ГПК РФ никаких доказательств суду не представлено. Согласно пояснениям ФИО2, на место ДТП сотрудники ГИБДД не вызывались, какие-либо документы по данному факту не составлялись. В связи с изложенным, отсутствует какая-либо объективная возможность установить факт наличия ДТП, его дату, объем и характер повреждений полученных транспортным средством. Проанализировав представленные сторонами в обоснование своих доводов доказательства, суд считает возможным принять оценку транспортных средств, содержащуюся в отчете №№ от 01.08.2019, которая является наиболее обоснованной и достоверной, определенной на дату приближенную к дате отчуждения транспортных средств. Согласно выводам отчета №№ от 01.08.2019, суммарная стоимость транспортных средств составляет 1 402 000 руб. (1 226 000 руб.+176 000 руб.). Из пояснений сторон следует, что вклад ФИО1 в приобретение общего имущества составляет 48%, тем самым её доля от продажи общего имущества равна 672 960 руб. (1 402 000 руб. х 48%). Поскольку в силу положений ст. 196 ГПК РФ суд разрешает спор по заявленным требованиям, учитывая, что ФИО1 заявлены требования о взыскании 639 484,44 руб., являющихся вкладом в общее имущество, суд приходит к выводу об удовлетворении иска в пределах заявленной суммы, которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. На основании ст. 98 ГПК РФ с ФИО2 в пользу ФИО1 подлежит взысканию уплаченная при подаче иска государственная пошлина в размере 9 594,84 руб., пропорционально части удовлетворенных исковых требований. Руководствуясь ст.ст. 193-199 ГПК РФ, суд Уточненные исковые требования удовлетворить в части. Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства в размере 639 484,44 руб. являющиеся вкладом в общее имущество и 9 594,84 руб. в счет возмещения понесенных расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части в удовлетворении иска отказать. Решение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Советский городской суд в течение месяца со дня составления мотивированного решения. Резолютивная часть решения принята в совещательной комнате. Мотивированное решение составлено 07 августа 2019 года. Судья И.В. Понимаш Суд:Советский городской суд (Калининградская область) (подробнее)Судьи дела:Понимаш Ирина Викторовна (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Общая собственность, определение долей в общей собственности, раздел имущества в гражданском бракеСудебная практика по применению норм ст. 244, 245 ГК РФ Признание договора незаключенным Судебная практика по применению нормы ст. 432 ГК РФ Исковая давность, по срокам давности Судебная практика по применению норм ст. 200, 202, 204, 205 ГК РФ |