Решение № 2-2269/2023 2-418/2024 2-418/2024(2-2269/2023;)~М-1944/2023 М-1944/2023 от 21 апреля 2024 г. по делу № 2-2269/2023УИД 42RS0033-01-2023-003209-07 (№ 2-418/2024) Именем Российской Федерации город Прокопьевск 22 апреля 2024 года Центральный районный суд г. Прокопьевска Кемеровской области в составе председательствующего судьи Буланой А.А., при секретаре Волгиной К.Е., с участием истца ФИО1 ответчика ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2, ФИО3 о взыскании денежных средств, Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ответчикам ФИО2. ФИО3 о взыскании денежных средств. Требования мотивирует тем, что истцу на праве собственности принадлежали транспортные средства МАЗ-6516В9-(480-000) VIN №, 2013 года выпуска, и МАЗ-6516В9-(480-000) VIN №, 2013 года выпуска которые он приобрел осенью 2017 года для осуществления в последующем предпринимательской деятельности. Автомобили были не на ходу, и после их приобретения по устной договоренности с директором ООО «Магистраль» ФИО3, он поставил транспортные средства на территории по <адрес> на хранение за 50 рублей в сутки, где он в последующем, приобретая запчасти, занимался их ремонтом с июня по декабрь 2018 года, с февраля по апрель и с июля по декабрь 2019 года. Один автомобиль был почти полностью отремонтирован, ремонт второго еще не закончен. ДД.ММ.ГГГГ он вернулся в <адрес> на базу и увидел, что его автомобили кто-то разобрал, а запчасти распродают на сайте «авито». По его заявлению было возбуждено уголовное дело. Из материалов уголовного дела и пояснений ответчиков, данных в ходе следствия и судебного заседания, следует, что ФИО3 и ФИО2 являются долевыми собственниками нежилого помещения, по адресу: <адрес>. Осенью 2017 года ФИО3 разрешил Ооржак ВА.В. поставить автомобили МАЗ на 2-3 месяца на территории по <адрес> за 500 рублей в сутки. ФИО1 занимался ремонтов автомобилей, после чего уехал в Красноярск. Через год он вернулся, и ФИО3 разрешил один автомобиль поставить в теплый бокс за 1000 рублей в сутки. Потом истец снова уехал, через 5-6 месяцев автомобиль был вытащен из бокса, поскольку ФИО1 не возвращался, оплату не вносил. Поскольку владельца не удалось найти, механик ФИО9 по просьбе ФИО3 убрал автомобили с территории. После чего ФИО9 распилил автомобили на металлолом. Все действия ФИО3 производил с согласия ФИО2 Полагает, что между ним и ФИО3 сложились отношения, вытекающие из договора хранения, по которому ФИО3 принял транспортные средства и обязался хранить их за вознаграждение, однако свои обязательства не исполнил. ФИО2, являясь совладельцем ООО «Магистраль» и долевым собственником с ФИО3 был в курсе устного договора хранения и организовал распродажу запчастей на сайте «Авито», а потому является солидарным ответчиком. Согласно экспертному заключению ФБУ КЛСЭ, проведенному в рамках уголовного дела, рыночная стоимость двух автомобилей МАЗ составила 4 218 800 рублей. Просит суд взыскать солидарно с ФИО3 и ФИО2 убытки в сумме 4 218 800 рублей, расходы по оплате государственной пошлины, расходы на составление иска - 8 000 рублей, почтовые расходы. В судебном заседании ФИО1 уменьшил сумму иска, просил взыскать с ответчиков в солидарном порядке стоимость транспортных средств без учета стоимости шести колес и форсунок, и определить стоимость одного автомобиля в размере 1 930 800 рублей, исходя из стоимости, определенной экспертным заключением в сумме 2 032 800 за минусом рыночной стоимости колес 102 000 рублей, которую он определил по объявлениям, стоимость другого автомобиля учесть как 2 109 400 рублей, и взыскать с ответчиков убытки в общей сумме 4 040 200 рублей. Суду пояснил, что в 2017 году в <адрес> приобрел два транспортных средства МАЗ в нерабочем состоянии. Данные транспортные средства он поставил на территории по <адрес> по разрешению владельца ФИО3 За стоянку он обещал платить 50 рублей в сутки за одно транспортное средство, об определенных срока разговора не было, договаривались о хранении автомобилей на срок ремонта. Он периодически приезжал из <адрес> и по мере возможности ремонтировал транспортные средства. Летом 2018 года он договорился с ФИО2 поставить один автомобиль в теплый бокс на время ремонта за 100 рублей в сутки. Он приобретал запчасти, производил ремонт, одно транспортное средство отремонтировал полностью, второе не успел. В 2019 году с одного автомобиля похитили 6 колес по распоряжению ФИО11. А когда приехал в 2020 году, то транспортных средств уже не было. Денежные средства он не оплачивал, убрать автомобили его никто не просил, свой номер телефона он ответчикам сообщал, также номер знали еще несколько сотрудников. Ответчик ФИО3 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ исковые требования не признал, суду пояснил, что осенью 2017 года к нему на территорию по <адрес> приехал ранее не знакомый ФИО1 и попросил поставить транспортные средства МАЗ на 2-3 месяца за 50 рублей в сутки за каждый автомобиль. Транспортные средства были не на ходу, отсутствовало много деталей. Территория там не огорожена, никаких письменных договором с истцом он не заключал. Земельный участок находится в аренде, на территории два больших бокса, которые находятся в его долевой собственности с ФИО2 и ФИО10. Через два-три месяца ФИО1 приехал и ремонтировал транспортные средства несколько месяцев, потом он уезжал на длительный период, после возвращения вновь занимался ремонтом, денег с него он не просил и ничего не контролировал. Потом, по просьбе ФИО1 они поставили один автомобиль в бокс на время ремонта за 500 рублей. После чего ФИО1 уехал и не возвращался более года. Телефона истца у них не было, связаться с ним не смогли, автомобиль стад мешать и они вытащили его на улицу. ФИО9 совершил самоуправство, разобрал автомобили на металлолом, за что и был осужден. Данная территория не является автостоянкой, таких услуг он не оказывает, там только стоят грузовые автомобили, которые принадлежат ему и ФИО11 на праве собственности, поскольку они занимаются бизнесом с транспортными средствами. Полагает, что причинителем ущерба является ФИО9 Ответчик ФИО2 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ суду пояснил, что в 2017 году он был в отпуске, а по возвращению увидел на территории по <адрес> два разукомплектованных транспортных средства. ФИО3 ему рассказал, что он разрешил ФИО1 поставить эти автомобили на два-три месяца за 50 рублей. Территория не огорожена, охраны нет, никто не обещал истцу охранять его имущество. Территория находится у него и ФИО3 в аренде. Он и ФИО3 потом приняли решение разрешить ФИО1 поставить один автомобиль в бокс, сроки не обговаривали. Оплату ФИО1 не вносил. Когда автомобиль помешал, его вытащили из бокса на улицу, после чего ФИО1 приезжал и продолжал проводить ремонт. Из письменных возражений ответчиков следует, что доказательств, подтверждающих заключение между истцом и ответчиками договора хранения, не представлено. ФИО2 ни о чем с истцом не договаривался, в связи с чем, не является надлежащим ответчиком по делу. Имеется приговор, согласно которому ФИО9 причинил ущерб истцу, похитив его автомобили, и является надлежащим ответчиком по делу. Кроме того, полагают, что истцом пропущен срок исковой давности для обращения в суд с настоящим иском. В дополнительных письменных пояснениях, ответчик ФИО3 указывает, что устный договор хранения заключался не более, чем на три месяца, по истечении которых истец получил транспортные средства, однако не забрал их и продолжил ремонт по собственной инициативе. Ни он, ни ООО «Магистраль, не являются профессиональными хранителями, собственниками земельного участка, не осуществляют деятельность по организации платных стоянок и парковок. Истцом не передавались автомобили на хранение ответчикам. Кроме того, истцом пропущен срок давности, который исчисляется с момента прекращения договора хранения и истек в 2020 году. В дополнительных письменных пояснениях, ответчик ФИО8 указывает, что истцом не представлено доказательств заключения с ним договора хранения, он не принимал участие в чем-либо, что связано со спорными автомобилями. Представитель третьего лица ООО «Мангистраль», третьи лица ФИО9 и ФИО10 в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, материалы уголовного дела, суд приходит к следующему. Согласно п. 1 ст. 886 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. В соответствии со ст. 887 ГК РФ договор хранения должен быть заключен в письменной форме в случаях, указанных в статье 161 настоящего Кодекса. При этом для договора хранения между гражданами (подпункт 2 пункта 1 статьи 161) соблюдение письменной формы требуется, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает десять тысяч рублей. Договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя принять вещь на хранение, должен быть заключен в письменной форме независимо от состава участников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение. Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю: сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем; номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения (п.2). Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем (п.3). Положениями ст. 162 ГК РФ предусмотрено, что несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства (п. 1). В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность (п. 2 ст. 162 ГК РФ). Таким образом, если иное прямо не предусмотрено законом, несоблюдение простой письменной формы не влечет недействительности договора хранения, а лишь ограничивает стороны в средствах доказывания. В силу п. 1 и п. 2 ст. 889 ГК РФ хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем. Хранитель обязан принять все предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи. При отсутствии в договоре условий о таких мерах или неполноте этих условий хранитель должен принять для сохранения вещи также меры, соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства, в том числе свойствам переданной на хранение вещи, если только необходимость принятия этих мер не исключена договором. Хранитель во всяком случае должен принять для сохранения переданной ему вещи меры, обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.). Если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан заботиться о принятой на хранение вещи не менее, чем о своих вещах (ст.891 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 901 ГК РФ хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, по основаниям, предусмотренным ст. 401 настоящего Кодекса. Профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя. В силу ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства (п. 1). Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п. 2). Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (п. 3). Судом установлено, что ФИО1 на основании договоров купли-продажи № и № от ДД.ММ.ГГГГ приобрел в собственность у ООО «Разрез Сергеевский» транспортное средство МАЗ-6516В9-(480-000) VIN №, 2013 года выпуска стоимостью 425 700 рублей и транспортное средство МАЗ-6516В9-(480-000) VIN №, 2013 года выпуска стоимостью 462 500 рублей (л.д.21-24). Приговором Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года (л.д.42-52). Приговором суда установлено, что ФИО9 в период времени с октября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ получил указание от руководителя ООО «Магистраль» ФИО3 об отыскании ФИО1 - собственника автомобилей МАЗ-6516В9-(480-000) VIN №, 2013 года выпуска, и МАЗ-6516В9-(480-000) VIN №, 2013 года выпуска, который по устной договоренности на платной основе, с ДД.ММ.ГГГГ оставил на временное хранение данные автомобили на территории ООО «Магистраль», расположенной по <адрес>, не осуществляя оплату и освобождении территории ООО «Магистраль» от указанных автомобилей. ФИО9, воспользовавшись тем, что с собственником автомобилей ФИО1 связаться не представилось возможным, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ тайно похитил автомобиль МАЗ-6516В9-(480-000), VIN №, 2013 года выпуска, разрезав его газовым оборудованием на части, продал в пункт приема металла. ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории по <адрес> газовым оборудованием разрезал кузов автомобиля МАЗ-6516В9-(480-000), VIN №, 2013 года выпуска на части и по распоряжению ФИО3, с целью очистки территории ООО «Магистраль» от ненужных автомобилей, вывез автомобиль МАЗ- 6516В9-(480-000), VIN №, 2013 года выпуска за территорию ООО «Магистраль», оставив в 400 метрах от здания № <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 разрезал оставшуюся часть автомобиля на части продал в пункт приема металла, тем самым тайно похитил указанные автомобили, причинив ФИО1 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 000 000 рублей. В рамках данного уголовного дела ФИО3 и ФИО2 были допрошены в качестве свидетелей. Из показаний ФИО3 данных в рамках уголовного дела следует, что осенью 2017 года он договорился с ФИО1 о платной стоянке на территории по <адрес> для двух грузовых разукомплектованных автомобилей МАЗ на два – три месяца, письменно договор не заключали, ответственность за автомобили никто не брал, машины стояли на улице. Автомобили были разукомплектованы, отсутствовали многие дорогостоящие детали. Около недели ФИО1 пытался восстановить автомобили, потом уехал, не рассчитавшись с ним за время стоянки автомобилей на его территории. Примерно через год в зимний период ФИО1 снова приехал в г. Прокопьевск и попросил его поставить, один из МАЗов в теплый бокс, для того, чтобы тот мог продолжать ремонт. Он с ФИО1 договорились, что стоянка в боксе будет платной. После чего перетащили один из автомобилей МАЗ, принадлежащий ФИО4, в теплый бокс, где он пытался его восстановить. За время, когда ФИО4 пытался восстанавливать свой автомобиль, он предоставлял ФИО4 сварочный аппарат и различные инструменты, которые ему были необходимы. Восстановлением ФИО4 занимался около месяца, после чего снова уехал в г. Красноярск. Какие именно ремонтные работы проводил ФИО1, он не знает. Один из автомобилей МАЗ ФИО4 оставил в теплом боксе, другой автомобиль стоял на территории в районе боксов. Автомобиль простоял в боксе около 5-6 месяцев, так как ФИО4 не приезжал, за аренду стоянки не оплачивал, то он дал указание ФИО9 вытащить автомобиль из теплого бокса. Так как перед зимой он начал готовить территорию к очистке снега и проезда автомобилей, то он дал указание ФИО9 найти контактные данные ФИО4, чтобы тот забрал свои автомобили. Но ни у кого контактных данных ФИО4 не было. Тогда он дал распоряжение ФИО9, чтобы тот убрал автомобили ФИО4 с его территории. Примерно через месяц ФИО1 приехал и увидел, что у одного из его автомобилей разрезан кузов, а второго автомобиля нет. ФИО1 не произвел ему оплату за стоянку, не интересовался своими автомобилями, и он дал указание только об их уборке с территории, а не продаже. Он не давал указания утилизировать автомобили. ФИО9 принимал решение о продаже автомобилей самостоятельно. Сам он за состоянием автомобилей Ооржак не следил, так как ему было это не интересно, и он за автомобили никакой ответственности не нес. Территория боксов никак не огорожена, забор только на въезде. Есть сторож, но он фактически не сторож, а кочегар, Из показаний ФИО2 данных в рамках уголовного дела следует, что у него имеется доля в праве собственности на гаражные боксы и прилегающей к ним территории по адресу <адрес>. Осенью 2017 года он уезжал в отпуск, по приезду обнаружил, что на территории по адресу <адрес> стоят два грузовых автомобиля, в полуразобранном состоянии. ФИО3 ему пояснил, что мужчина с <адрес> попросил, чтобы данные автомобили постояли на территории два месяца за плату. Спустя 2 месяца мужчина должен был забрать свои автомобили. Примерно в апреле 2018 года рабочий ФИО5 спросил разрешения взять аккумулятор с автомобиля ФИО1. Он разрешил с условием их возврата на место. В июне 2018 года к нему в офис зашел ранее не знакомый ФИО1 и пояснил, что у него из кабины МАЗа пропали два аккумулятора и еще какое-то имущество, что именно он не помнит. Он пояснил собственнику автомобилей - Ооржак, что аккумуляторы разрешал брать, что вернет аккумуляторы, как только они понадобятся. Позже Сумленной пояснил, что аккумуляторы вернул на место. В декабре 2020 года он приехал на территорию базы, ему рассказали, что ФИО9 было дано указание убрать два МАЗа с территории <адрес>, так как те мешали, а владелец данных автомобилей не появляется, за стоянку автомобилей не оплачивает. Также ФИО3 пояснил ему, что ФИО9 распилил МАЗы на металл, но появился хозяин данных автомобилей и написал заявление в полицию. Как ФИО9 разрезал автомобили, каким способом, куда сдавал и на какую сумму ему не известно. Детали с МАЗов он не продавал. Согласно выписке ЕГРЮЛ юридический адрес ООО «Магистраль» - <адрес>, учредителем юридического лица является ФИО3 (л.д. 66-80). Земельный участок по <адрес> площадью 3 432 кв.м. находится в аренде у физических лиц ФИО10, ФИО3, ФИО2 на основании договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ. Нежилое здание, расположенное по <адрес>ю 1 758,5 кв.м. принадлежит на праве общей долевой собственности физическим лицам - ФИО2 (1/65, 13/65, 18/130, 1/5 доли), ФИО10 (16/65 доли) и ФИО3 (1/5 доли) (л.д.115-117). Таким образом, судом установлено, что фактически между ФИО1 и ФИО3 был заключен устный договор хранения транспортных средств МАЗ-6516В9-(480-000) VIN №, 2013 года выпуска, и МАЗ-6516В9-(480-000) VIN №. При этом, изначально была договоренность с ФИО3. а в последующем уже с разрешения и ФИО3 и ФИО2 один из автомобилей истца был поставлен в бокс, принадлежащий им на праве собственности, а второй автомобиль, также с разрешения обоих ответчиков продолжил стоять на территории (земельном участке) по <адрес>, находящимся у них в аренде. Исходя из предмета договора хранения, ответчики ФИО3 и ФИО2 фактически приняли на хранение автомобили истца, согласовав с ним размер вознаграждения за хранение. Несмотря на то, что сумма вознаграждения в пояснениях и допросах сторон разнится, однако факт стоянки автомобилей за определенную плату никто не оспаривает. При этом, срок хранения, по мнению суда, сторонами определен не был, и доводы ответчиков о договоренности хранения автомобилей 2-3 месяца судом во внимание не принимаются, поскольку после истечения указанного срока истец неоднократно приезжал на территорию стоянки, ответчики его видели, требований забрать автомобили не предъявляли, а напротив, договорились о хранении одного из автомобилей в теплом боксе. Исходя из установленных Гражданско-процессуальным законодательством средств доказывания, суд на основании совокупности собранных доказательств, приходит к выводу, что между сторонами сложились отношения по хранению спорных автомобилей. В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное. Согласно ч. 1 ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. В случае установления совместного причинения вреда несколькими лицами, поведение которых носило согласованный, скоординированный характер и было направлено на реализацию общего для всех действующих лиц намерения, обязанность по возмещению вреда возлагается на таких лиц солидарно (абзац первый статьи 1080 ГК РФ, пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 49 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде"). Несмотря на тот факт, что в материалах уголовного дела отсутствуют сведения о наличии прямой договоренности между ФИО1 и ФИО2 о хранении транспортных средств и даче каких-либо распоряжений со стороны ФИО2 о необходимости убрать автомобили истца с территории по <адрес> и теплого бокса, в судебном заседании и при подготовке по делу ответчик ФИО2 суду пояснял, что разрешение ФИО1 поставить автомобиль в бокс он давал совместно с ФИО3, как и совместно было принято решение убрать автомобили с территории, кроме того ФИО2 разрешал брать рабочим детали с автомобиля истца. аналогичные пояснения давал и ФИО3, указывая на совместное ведение бизнеса с ФИО2 и совместное принятие ими каких-либо решений. Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о солидарной ответственности ответчиков за причинение истцу убытков, поскольку ответчики ненадлежащим образом выполнили взятые на себя обязательства по обеспечению сохранности переданного им на хранение имущества, убрав его с территории стоянки, что в последующем привело к хищению транспортных средств ФИО9 Доводы ответчиков о наличии у них права на перемещение транспортных средств из бокса и территории по <адрес> в связи с длительным отсутствием истца и не оплаты им стоянки автомобилей, судом во внимание не принимаются. Согласно ст. 899 ГК РФ по истечении обусловленного срока хранения или срока, предоставленного хранителем для обратного получения вещи на основании пункта 3 статьи 889 настоящего Кодекса, поклажедатель обязан немедленно забрать переданную на хранение вещь. При неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь, переданную на хранение, в том числе при его уклонении от получения вещи, хранитель вправе, если иное не предусмотрено договором хранения, после письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по оценке превышает пятьдесят тысяч рублей, продать ее с аукциона в порядке, предусмотренном статьями 447 - 449 настоящего Кодекса. Каких-либо достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что договор хранения между сторонами был заключен на определенный срок, либо ответчики письменно предупредили истца, в материалах дела не имеется Кроме того, в силу п. 2 ст. 896 ГК РФ при просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на половину периода, за который оно должно быть уплачено, хранитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя немедленно забрать сданную на хранение вещь. Однако требований о расторжении договора хранения в связи с неуплатой денежной суммы и о необходимости забрать с территории принадлежащие истцу автомобили ответчиками не предъявлялось. При этом именно хранитель должен был позаботиться о предоставлении ему поклажедателем своих персональных данных, таких как номер телефона, адрес и других сведений для возможности связи в дальнейшем. То обстоятельство, что ФИО1 не были оплачены услуги по хранению принадлежащих ему автомобилей, не свидетельствует об окончании срока хранения и не освобождает хранителя от принятых на себя обязательств, предусмотренных ст. 886 ГК РФ, а может являться лишь основанием для истребования от ФИО1 обусловленной договором денежной суммы. При определении размера, причиненных истцу убытков, суд полагает необходимым руководствоваться следующим. Согласно пункту 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (пункт 2 указанной выше статьи). В пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению. Истцом приобретены спорные транспортные средства по итогу проведения открытых торгов посредством публичного предложения имущества или предприятия должника ООО «Разрез Сергеевский». Цена в договорах купли-продажи определена в размере 425 700 рублей и 462 500 рублей, соответственно. Указанная цена приобретенных транспортных средств в результате торгов, безусловно, не отражает их рыночную стоимость. Из материалов уголовного дела, пояснений сторон и письменных материалов гражданского дела определить в каком состоянии находились автомобили на момент их постановки на хранение, а также после произведенного истцом ремонта на момент их хищения не представляется возможным. В приговоре сумма ущерба определена в размере 3 000 000 рублей, при этом суд указал, что в соответствие со ст.252 УПК РФ, не может выйти за пределы предъявленного подсудимому обвинения, если это будет ухудшать его положение, и несмотря на то обстоятельство, что установленный заключением эксперта ФБУ КЛСЭ Министерства юстиции РФ № от ДД.ММ.ГГГГ размер стоимости автомобилей свидетельствует о причинении потерпевшему ущерба в большем размере, чем предъявлено подсудимому, суд посчитал необходимым оставить в объеме обвинения ФИО9 стоимость похищенных автомобилей согласно предъявленного подсудимому обвинения, то есть в общей сумме 3 000 000 рублей. Согласно заключению эксперта ФБУ КЛСЭ Министерства юстиции РФ № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 26-37), средняя рыночная стоимость грузового автомобиля МАЗ-6516В9-(480-000), 2013 года выпуска, модель двигателя ЯМЗ 651, по состоянию на декабрь 2020 года, в работоспособном состоянии составляла 2 109 400 рублей. Средняя рыночная стоимость грузового автомобиля МАЗ-6516В9-(480-000), 2013 года выпуска, модель двигателя ЯМЗ 651, по состоянию на декабрь 2020 года, без компьютерного блока и блока форсунок составляла 2 032 800 рублей. Средняя рыночная стоимость грузового автомобиля МАЗ-6516В9-(480-000), 2013 года выпуска, по состоянию на декабрь 2020 года, без компьютерного блока, блока форсунок и головки блока цилиндров составляла 1 970 800 рублей. Истец в судебном заседании пояснил, что на одном транспортном средстве отсутствовали компьютерный блок и блок форсунок, на другом колеса, которые он оценивает в 102 000 рублей, исходя из их рыночной стоимости, найденной им на сайтах продаж. Таким образом, сумма ущерба, по мнению истца, составила 4 040 200 рублей (2 032 800 - 102 000 (стоимость колес) +2 109 400) Доказательств обратного суду не представлено. На предложение суда представить доказательства иной стоимости причиненных истцу убытков стороны ответили отказом. Поскольку сведений об иной стоимости транспортных средств не представлено, суд при определении суммы убытков руководствуется заключением эксперта ФБУ КЛСЭ Министерства юстиции РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, и находит его достоверным и надлежащим доказательством, поскольку оно выполнено государственным экспертным учреждением в рамках уголовного дела, оснований сомневаться в его объективности и достоверности у суда не имеется. В представленных договорах купли-продажи нет сведений о техническом состоянии транспортных средств, наличия или отсутствия каких-либо комплектующих деталей, также нет и достоверных сведений о том, какие именно детали отсутствовали, какие были отремонтированы и установлены истцом в последующем. Исходя из изложенного, суд полагает необходимым при определении суммы убытков исходить именно из рыночной стоимости транспортных средств в общей сумме 4 040 200 рублей с учетом добровольного уменьшения суммы иска истцом, поскольку истец, приобретая транспортные средства с торгов по заниженной стоимости, рассчитывал на их восстановление, использование и получение определенного дохода. Таким образом, исковые требования ФИО1 о солидарном взыскании ФИО3 и ФИО8. суммы убытков в размере 4 040 200 подлежат удовлетворению. Доводы ответчиков о пропуске истцом срока исковой давности являются необоснованными. В соответствии со ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Исходя из указанной нормы под правом лица, подлежащим защите судом, следует понимать субъективное гражданское право конкретного лица. В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года. В силу п. 1 ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Как следует из материалов уголовного дела, пояснений истца, ФИО1 узнал о своем нарушенном праве, то есть о хищении принадлежащих ему транспортных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в суд с исковым заявлением, согласно штампу на конверте, он обратился ДД.ММ.ГГГГ (л.д.38), то есть в пределах трехлетнего срока исковой давности. В соответствии со ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. Согласно ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся, в частности, суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам, другие признанные судом необходимыми расходы. В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. Истцом понесены расходы по оплате государственной пошлины в сумме 29 294 рубля, (чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ л.д.15), почтовые расходы на отправление иска в суд и лицам, участвующим в деле в общей сумме 362 рубля (чеки л.д.11-14), расходы на составление иска 8 000 рублей (квитанция ООО «Статус Эксперт» от ДД.ММ.ГГГГ л.д.17). Данные расходы являлись необходимыми для обращения истца в суд, факт их несения подтвержден надлежащими доказательствами, признаков злоупотребления правом со стороны истца судом не установлено, в связи с чем, требования ФИО1 о взыскании судебных расходов являются обоснованными. Учитывая, что истец в ходе рассмотрения дела добровольно уменьшил сумму иска до 4 040 200 рублей, исковые требования удовлетворены, с ответчиков в пользу ФИО1 подлежат взысканию расходы на оплату государственно пошлины в сумме 28 401 рубля (исходя из цены иска), почтовые расходы 362 рубля, расходы на составление искового заявления 8 000 рублей. При этом, суд разъясняет, что согласно пп.1 п.1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае уплаты государственной пошлины в большем размере, в связи с чем истец вправе обратиться с заявлением о возврате излишне уплаченной государственной пошлины в размере 893 рубля в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд Исковые требования ФИО1 к ФИО2, ФИО3 о взыскании денежных средств удовлетворить. Взыскать солидарно с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, (паспорт гражданина РФ №), ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> (паспорт гражданина РФ №) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> (паспорт гражданина РФ №) денежные средства в сумме 4 040 200 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 28 401 рубль, почтовые расходы в сумме 362 рубля, расходы за составление искового заявления 8 000 рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в Кемеровский областной суд через Центральный районный суд <адрес>. Судья (подпись) А.А. Буланая Мотивированное решение в окончательной форме изготовлено 27.04.2024 Судья (подпись) А.А. Буланая Подлинный документ подшит в деле УИД 42RS0033-01-2023-003209-07 (№ 2-418/2024) Центрального районного суда г. Прокопьевска Кемеровской области. Суд:Центральный районный суд г. Прокопьевска (Кемеровская область) (подробнее)Судебная практика по:Упущенная выгодаСудебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Ответственность за причинение вреда, залив квартиры Судебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ Исковая давность, по срокам давности Судебная практика по применению норм ст. 200, 202, 204, 205 ГК РФ По кражам Судебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ |