Решение № 2-100/2025 2-100/2025(2-511/2024;)~М-477/2024 2-511/2024 М-477/2024 от 5 октября 2025 г. по делу № 2-100/2025




УИД 46RS0№-30

Дело №


РЕШЕНИЕ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Курск 2 октября 2025 года

Суджанский районный суд Курской области в составе председательствующего судьи Квасковой И.В.,

при секретаре Лобзовой К.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2, ФИО7 о признании права на долю в праве общей долевой собственности на жилой дом в порядке наследования по завещанию, а также по встречному исковому заявлению ФИО2 к ФИО1, ФИО7 о признании права на долю в праве общей долевой собственности на жилой дом в порядке наследования по закону,

УСТАНОВИЛ :


ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2, ФИО7 о признании права на долю в праве общей долевой собственности на жилой дом в порядке наследования по завещанию. В обоснование указывает следующее.

Дедушка истца ФИО5 – ФИО8 являлся собственником жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. При жизни ФИО8 подарил своему сыну – ФИО4, отцу истца, ? долю вышеуказанного жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ умер дедушка истца – ФИО8, которому на момент смерти принадлежала ? доля в праве общей долевой собственности на указанный дом. Наследником данного имущества являлась бабушка истца – ФИО3, которая фактически приняла данное имущество после смерти супруга ФИО8, право собственности ФИО3 зарегистрировано в органах БТИ в установленном законом порядке. ДД.ММ.ГГГГ умер ФИО4, который на момент смерти являлся собственником ? доли в праве общей долевой собственности на вышеуказанный жилой дом. В установленный законом срок наследники, супруга умершего, мать истца ФИО9, истец ФИО20 (ФИО19) А.П., ответчик ФИО6 (являлись несовершеннолетними на момент смерти отца) к нотариусу с заявлением о принятии наследства не обратились. ДД.ММ.ГГГГ умерла бабушка истца – ФИО3, которой на момент смерти принадлежала ? доле в праве общей долевой собственности на вышеуказанный жилой дом. При жизни ФИО3 составила завещание, согласно которому все свое имущество она завещала истцу – ФИО20 (ФИО19) А.П. При жизни бабушки ФИО3 и отца ФИО4 было определено, что доля бабушки будет завещана истцу, а доля отца будет унаследована сыном – ответчиком ФИО6

Ссылаясь на фактическое принятие наследства, просит суд признать за ней право собственности на ? долю в праве общей долевой собственности на вышеуказанный жилой дом в порядке наследования по завещанию после смерти бабушки ФИО3

ФИО6 обратился в суд со встречным исковым заявлением к ФИО5, ФИО7 о признании права на ? долю в праве общей долевой собственности на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, в порядке наследования по закону после смерти отца ФИО4, умершего ДД.ММ.ГГГГ, полагая, что фактически принял наследство после его смерти.

Истец по первоначальному иску (ответчик по встречному иску) ФИО5 в судебное заседание не явилась, о месте и времени слушания дела извещена надлежащим образом, просила рассмотреть дело без ее участия и признать за ней право на ? долю в праве общей долевой собственности на спорный жилой дом в порядке наследования по завещанию после смерти бабушки ФИО6 Встречный иск ФИО6 признает в полном объеме.

Представитель истца по первоначальному иску (ответчик по встречному иску) ФИО1 – адвокат Синица Е.Н., действующий на основании удостоверения №, выданного Управлением Минюста России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, ордера № от ДД.ММ.ГГГГ.

Истец по встречному исковому заявлению (ответчик по первоначальному исковому заявлению) ФИО2 в судебное заседание не явился, о месте и времени слушания дела извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело без его участия и признать за ним право на ? долю в праве общей долевой собственности на спорный жилой дом в порядке наследования после смерти отца ФИО10 Иск ФИО1 признает в полном объеме.

Ответчик по первоначальному исковому заявлению и по встречному исковому заявлению ФИО7 в судебное заседание не явилась, о месте и времени слушания дела извещена надлежащим образом.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - нотариус Суджанского нотариального округа Курской области ФИО17 в судебное заседание не явилась, о месте и времени слушания дела извещена надлежащим образом, возражений относительно исковых требований не представлено.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - Управления Росреестра по Курской области в судебное заседание не явился, о месте и времени слушания дела извещены надлежащим образом, возражений относительно исковых требований не представлено.

Прокурор Суджанского района Курской области в судебное заседание не явился, о месте и времени слушания дела извещен надлежащим образом.

В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее по тексту – ГПК РФ) судом принято решение о рассмотрении данного гражданского дела в отсутствии неявившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных о слушании дела надлежащим образом.

Изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 35 Конституции РФ каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

В соответствии со ст. 218 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Как следует из п.1 ст.1110 ГК РФ, при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

Согласно ст. 1111 ГК РФ, наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.

В соответствии со ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Согласно ст.1113 ГК РФ, наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20), как об этом указано в ст.1115 ГК РФ.

Учитывая, что спорные наследственные отношения в связи со смертью ФИО4 возникли в 1995 году, а в связи со смертью ФИО8 – в 1992 году, то к ним подлежат применению положения Гражданского кодекса РСФСР (далее - ГК РСФСР).

Так, согласно ст.527 ГК РСФСР, наследование осуществляется по закону и по завещанию.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству.

В соответствии со ст.528 ГК РСФСР временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим - день, указанный в части третьей статьи 21 настоящего Кодекса.

Как следует из положений ст.529 ГК РСФСР, местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя (статья 17), а если оно неизвестно - место нахождения имущества или его основной части.

Согласно ст.530 ГК РФ РСФСР, наследниками могут быть:

при наследовании по закону - граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти;

при наследовании по завещанию - граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ родился ФИО8, что следует из записи акта о рождении №В от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО8 и ФИО11 заключили брак, после заключения брака супругам присвоена фамилия ФИО19, что следует из записи акта о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ.

У ФИО8 и ФИО3 родились дети:

- дочь ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что следует из записи акта о рождении №В от ДД.ММ.ГГГГ,

- сын ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что следует из записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ,

- сын ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, что следует из записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ,

- дочь ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что следует из записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО4 заключил ДД.ММ.ГГГГ брак с ФИО15, после заключения брака супругам присвоена фамилия ФИО19, что подтверждается свидетельством о заключении брака серии I-ЖТ №, выданным Суджанским райбюро ЗАГС ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ.

У ФИО4 и ФИО7 родились дети:

- сын ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ, что следует из записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ,

- сын ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что подтверждается свидетельство о рождении серии II-ЖТ №, выданным Отделом ЗАГС администрации <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ;

- дочь ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что подтверждается свидетельством о рождении серии II-ЖТ №, выданным Отделом ЗАГС администрации <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО6 изменила фамилию на фамилию ФИО20 в связи с заключением брака ДД.ММ.ГГГГ с ФИО16, что подтверждается свидетельством о заключении брака серии I-ЖТ №, выданным Отделом ЗАГС администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ умер ФИО8, что подтверждается свидетельством о смерти серии I–ЖГ №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Отделом ЗАГС администрации <адрес>, запись акта о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ умер ФИО4, что подтверждается свидетельством о смерти серии I–ЖГ №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Отделом ЗАГС администрации <адрес>, запись акта о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ умер ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что подтверждается свидетельством о смерти серии I-ЖТ №, выданным Отделом ЗАГС администрации <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ умерла ФИО3, что подтверждается свидетельством о смерти серии III-ЖТ №, выданным Отделом ЗАГС администрации <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы и проживали по адресу: <адрес>. ФИО6 на момент смерти отца ФИО4 являлся несовершеннолетним, проживал совместно с отцом по указанному адресу.

Из сообщения нотариуса Суджанкого нотариального округа <адрес> следует, что представить информацию о наследственных делах, открытых к имуществу умерших ФИО8, ФИО4, ФИО3 не представляется возможным в связи с утратой архива.

При этом судом установлено, что при жизни ФИО3 составила завещание от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она все свое имущество, которое ко дню ее смерти окажется ей принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно не находилось, в том числе принадлежащий ей жилой дом с приусадебным участком, находящийся по адресу: <адрес>, завещала ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

До вступления в законную силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" регистрация прав на недвижимость осуществлялась органами технической инвентаризации (БТИ), земельными комитетами, органами местного самоуправления и другими уполномоченными учреждениями.

Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 26 августа 1948 года N 3211 "О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 года "О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов", осуществлялась массовая застройка в период до 90-х годов 20 века в сельской местности индивидуальных жилых домов без соблюдения общего порядка строительства.

Согласно Приказу Минстроя РФ от 4 апреля 1992 года N 87 "Об утверждении порядка оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности", раздел 1 и 2, установлено, что - п. 1.3: учету в бюро технической инвентаризации подлежат законченные строительством и принятые в эксплуатацию жилые здания (помещения), а также жилые здания (помещения), включаемые в жилищный фонд; - п. 2.1: оценке подлежат строения, помещения и сооружения определенного функционального назначения, принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в делопроизводстве органов исполнительной власти национально-государственных и административно-территориальных образований как принадлежащие гражданам на праве собственности.

Из содержания письма Минстроя РФ от 18 сентября 1994 года N 15-1/56 "Временная методика и порядок проведения оценки и переоценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, по состоянию на 1 января 1995 года" следует, что (п. 1.4) непроинвентаризированные строения и сооружения, расположенные на территории сельских населенных пунктов и зарегистрированные за физическими лицами в делопроизводстве сельских администраций, похозяйственных книгах и подворных списках, считать принадлежащими гражданам на праве собственности, признанном в административном порядке.

До введения в действие с 30.01.1998 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" обязанность по регистрации права собственности на недвижимое имущество (строение) была возложена на бюро технической инвентаризации (пункт 1 указанной Инструкции).

В силу пункта 2 Инструкции "О порядке регистрации строений в городах, рабочих, дачных и курортных поселках РСФСР", утвержденной приказом Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 21.02.68 N 83, регистрации подлежали все строения, расположенные в городах, рабочих, дачных и курортных поселках РСФСР, независимо от того, в чьем ведении они находятся.

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 8.1 Гражданского кодекса РФ в случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения таких прав и обременения имущества (права на имущество) подлежат государственной регистрации.

Права на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом (пункт 2 статьи 8.1 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных названным кодексом и иными законами.

Статьей 8 Федерального закона от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" установлено, что до введения в действие закона о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним применяется действующий порядок регистрации недвижимого имущества и сделок с ним.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" вступил в силу с 31 января 1998 г. (нормы закона в редакции, действовавшей до 1 января 2017 г. - даты вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости").

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке.

Пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" предусматривалось, что права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу названного федерального закона, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной названным федеральным законом. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей.

Государственная регистрация возникшего до введения в действие названного федерального закона права на объект недвижимого имущества требуется при государственной регистрации возникших после введения в действие этого федерального закона перехода данного права, его ограничения (обременения) или совершенной после введения в действие названного федерального закона сделки с объектом недвижимого имущества (пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним").

С 1 января 2017 г. регулирование отношений, возникающих в связи с осуществлением на территории Российской Федерации государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

В соответствии с частью 5 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" государственная регистрация права на недвижимое имущество в Едином государственном реестре недвижимости является единственным доказательством существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном порядке.

Главой 11 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (статьи 69 - 72) определены заключительные и переходные положения в связи с введением в действие этого закона.

Так, частью 1 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" установлено, что права на объекты недвижимости, возникшие до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Государственная регистрация таких прав в Едином государственном реестре недвижимости проводится по желанию их обладателей.

Права на объекты недвижимости, возникающие в силу закона (вследствие обстоятельств, указанных в законе, не со дня государственной регистрации прав), признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Государственная регистрация таких прав в Едином государственном реестре недвижимости осуществляется по заявлениям правообладателей, решению государственного регистратора прав при поступлении от органов государственной власти и нотариусов сведений, подтверждающих факт возникновения таких прав, кроме случаев, установленных федеральными законами (часть 2 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости").

В силу части 3 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" государственная регистрация прав на объекты недвижимости обязательна при государственной регистрации перехода таких прав, их ограничения и обременения объектов недвижимости, указанных в частях 1 и 2 названной статьи, или совершении после дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" сделки с указанным объектом недвижимости, если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации и названным федеральным законом.

Из приведенных нормативных положений следует, что, по общему правилу, право на недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, в данном случае право собственности на жилой дом и земельный участок, возникает с момента такой регистрации.

Вместе с тем права на недвижимое имущество, возникшие у правообладателя до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", то есть до 31 января 1998 г., признаются юридически действительными и при отсутствии их регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Государственная регистрация таких прав в Едином государственном реестре недвижимости производится по желанию их правообладателей.

Обязательность государственной регистрации прав на недвижимое имущество, возникших до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", установлена законом только при государственной регистрации перехода таких прав, их ограничения и обременения объектов недвижимого имущества или совершенной после дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" сделки с указанным объектом недвижимого имущества.

Таким образом, если право на объект недвижимого имущества, в данном случае право собственности на жилой дом, возникло до 31 января 1998 г. - даты вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", момент возникновения такого права не связан с его государственной регистрацией, такое право признается юридически действительным и при отсутствии его государственной регистрации. Государственная регистрация этого права в Едином государственном реестре недвижимости лишь подтверждает наличие такого права, но не определяет момент его возникновения.

До вступления в законную силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" регистрация прав на недвижимость осуществлялась органами технической инвентаризации (БТИ), земельными комитетами, органами местного самоуправления и другими уполномоченными учреждениями.

С учетом вышеизложенных нормативных правовых актов, суд приходит к выводу о том, что на момент смерти ФИО4 и ФИО3 принадлежал на праве общей долевой собственности жилой дом, площадью 81,7 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, что подтверждается сведениями технического паспорта на указанный жилой дом (инвентарный №), в котором указано, что собственниками дома являются ФИО4, ФИО3, по ? доле каждый, а также договором дарения от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО8 подарил ФИО4 ? долю в праве общей долевой собственности на указанный дом, договор удостоверен государственным нотариусом Суджанской Государственной Нотариальной конторы <адрес>, зарегистрирован в исполкоме Суджанского Горсовета ДД.ММ.ГГГГ, а также свидетельством о праве на наследство по закону, выданным ДД.ММ.ГГГГ государственным нотариусом Суджанской Государственной Нотариальной конторы <адрес>, из которого следует, что наследником имущества умершего ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 является его супруга ФИО3, наследство состоит из ? доли в праве общей долевой собственности, право ФИО3 зарегистрировано органом БТИ, о чем имеется соответствующая отметка. Таким образом, указанное недвижимое имущество подлежит включению в состав наследства умершего ФИО4, умершей ФИО3

Из выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на кадастровом учете стоит жилой дом, площадью 81,7 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, инвентарный №, права, ограничения, обременения не зарегистрированы.

Из сообщения администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, сообщения администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, непригодным для проживания в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, до ДД.ММ.ГГГГ не признавался, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ соответствовал требованиям ст.ст.15, 16 Жилищного кодекса РФ.

Из сообщения Министерства имущества <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что сведений о жилом доме и земельном участке, расположенных по адресу: <адрес>, в реестре имущества <адрес> не содержится.

Из сообщения Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в перечне утраченных не значится.

Из материалов дела следует, что умерший ФИО4 при жизни завещание не составлял.

Таким образом, при разрешении возникшего спора подлежат применению положения ГК РСФСР, регулирующие правоотношения в области наследования по закону.

Так, в соответствии со ст.532 ГК РСФСР при наследовании по закону наследниками в равных долях являются:

в первую очередь - дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти;

во вторую очередь - братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Аналогичные норма содержит глава 63 ГК РФ «Наследование по закону».

Так, в соответствии со ст.1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса (пункт 1).

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146) (пункт 2).

Согласно п.п.1, 2 ст.1142 ГК РФ, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Кроме того, судом установлено, что умершая ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 при жизни составила завещание, в связи с чем при разрешении требований истца ФИО5 подлежат применению положения главы 62 ГК РФ «Наследование по завещанию».

В соответствии со ст.1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.

Согласно п.1 ст.1118 ГК РФ, распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора.

Как следует из п.1 ст.1119 ГК РФ, завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса.

В соответствии с п.1 ст.1142 ГК РФ завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных п.7 ст.1125, ст.1127, п.2 ст.1128 ГК РФ.

Завещание ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ удостоверено нотариусом в установленном законом порядке, оснований для признания его недействительным судом не установлено, в связи с чем оно является основанием для возникновения прав у истца по первоначальному иску ФИО5 на наследственное имущество умершей ФИО3

При этом суд учитывает следующее.

Статья 546 ГК РСФСР определяла способы и сроки принятия наследства.

Так, согласно указанной статье признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства.

Указанные в настоящей статье действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства.

Положения статьи 546 ГК РСФСР применялись в контексте разъяснения, данного в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 года N 6 "О судебной практике по делам о наследовании" в части не противоречащей законодательству Российской Федерации (в редакции постановления Пленума ВС РФ от 22 апреля 1992 г. N 8 "О применении судами Российской Федерации постановлений Пленума Верховного Суда Союза ССР) и действующие на момент возникновения спорных отношений, где указывалось, что разрешая споры, связанные с принятием наследства, суды должны иметь в виду, что фактическое вступление во владение частью наследственного имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Несмотря на то, что наследство может состоять из различного имущества, Гражданский кодекс РСФСР (как и Гражданский кодекс Российской Федерации) исходил из того, что наследство является единым целым и может быть принято только полностью. Даже если отдельные части наследственного имущества находятся в разных местах, фактическое вступление во владение частью наследственного имущества означает принятие всего наследства, в том числе находящегося в другой местности или на территории другого государства.

В пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 1991 года N 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании" также разъяснялись положения статьи 546 ГК РСФСР, под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства следовало иметь в виду любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, производство за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 549 ГК РСФСР, или погашение долгов наследодателя и т.п.

Так, в соответствии со ст.549 ГК РСФСР наследник, вступивший во владение или управление наследственным имуществом, не ожидая явки других наследников, не вправе распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать и т.п.) до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или до получения им свидетельства о праве на наследство.

До истечения указанного срока или до получения свидетельства о праве на наследство наследник вправе производить за счет наследственного имущества лишь расходы: 1) на покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны; 2) на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя; 3) на удовлетворение претензий по заработной плате и претензий, приравненных к ним; 4) по охране наследственного имущества и по управлению им.

Аналогичные нормы содержатся и в действующем в настоящее время Гражданском кодексе РФ.

Так, в соответствии с п.1 ст.1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять завещания в соответствии с пунктом 1 статьи 1127 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Согласно разъяснениям, данным в п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных п. 2 ст. 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В целях подтверждения фактического принятия наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы.

При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства.

Учитывая вышеизложенное, обстоятельства, установленные в ходе судебного разбирательства, признание первоначального иска ответчиком ФИО6, признание встречного иска ответчиком ФИО5, суд приходит к выводу о том, что наследниками умершего ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, собственника ? доли спорного жилого дома, а также умершей ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, собственника ? доли спорного жилого дома, являются соответственно: сын ФИО6 (наследником по закону), внучка ФИО5 (наследником по завещанию), которые приняли наследственное имущество, поскольку в течение шестимесячного срока после смерти ФИО4 и ФИО3 соответственно ими совершены действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства после смерти отца и бабушки, вступлении во владение и пользование наследственным имуществом, несении бремени содержания спорного имущества: истцы, проживая совместно с наследодателями, вступили во владение вещами наследодателей, оставшимися после их смерти в их жилом доме, а, следовательно, приобрели права на данное имущество, входящее в состав наследства. Иных наследников, принявших наследственное имущество, в судебном заседании не установлено.

При таких обстоятельствах суд считает исковые требования как ФИО5, так и ФИО6, обоснованными и подлежащими удовлетворению, а, следовательно, за истцами необходимо признать право общей долевой собственности на вышеуказанные жилой дом: за ФИО5 - в порядке наследования по завещанию после смерти бабушки ФИО3, последовавшей ДД.ММ.ГГГГ, за ФИО6 – в порядке наследования по закону после смерти отца ФИО4, последовавшей ДД.ММ.ГГГГ, по ? доле за каждым.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ с истца по первоначальному иску ФИО5 в пользу бюджета муниципального образования «<адрес>» <адрес> подлежит взысканию государственная пошлина по делу в размере 5000 рублей, поскольку судом было принято решение об отсрочке уплаты государственной пошлины до принятия решения по данному гражданскому делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:


Исковое заявление ФИО1, а также встречное исковое заявление ФИО2 удовлетворить.

Признать за ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии <данные изъяты> №, право на ? (одну вторую) долю в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 81,7 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, в порядке наследования по завещанию после смерти бабушки ФИО3, умершей ДД.ММ.ГГГГ.

Признать за ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии <данные изъяты> №, право на ? (одну вторую) долю в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 81,7 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, в порядке наследования по закону после отца ФИО4, умершего ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии <данные изъяты> №, в пользу бюджета муниципального образования «<адрес>» <адрес> государственную пошлину в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд через Суджанский районный суд <адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение принято в окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ.

Судья И.В. Кваскова



Суд:

Суджанский районный суд (Курская область) (подробнее)

Иные лица:

прокурор Суджанского района Курской области (подробнее)

Судьи дела:

Кваскова Инесса Владимировна (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Признание помещения жилым помещением
Судебная практика по применению норм ст. 16, 18 ЖК РФ