Решение № 2-398/2017 2-398/2017~М-75/2017 М-75/2017 от 7 ноября 2017 г. по делу № 2-398/2017Заводской районный суд г. Орла (Орловская область) - Гражданские и административные Дело №-2-398/2017 Именем Российской Федерации 08 ноября 2017 года город Орел Заводской районный суд г. Орла в составе: председательствующего, судьи Щербакова А.В., при секретаре Григорьевой Е.В., с участием представителей: истца – ФИО1, ФИО2 /доверенность (адрес обезличен)8 от (дата обезличена)/, ответчика – ФИО3 /доверенность (адрес обезличен)1 от (дата обезличена)/, рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску ФИО4 к ФИО5, ФИО6, ФИО7 о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок, истец ФИО4 обратился в суд с иском к ответчику ФИО5, заявив требования о признании договора дарения автомобиля недействительной сделкой, применении последствий ее недействительности, в обоснование указал, что в отношении ответчика ФИО5 04.10.2016 г. возбуждено исполнительное производство о взыскании с нее в пользу него (ФИО4) долга по договору займа в размере 659700 руб. и 9700 руб. расходов по оплате государственной пошлины. В ходе исполнительских действий было установлено, что должник ФИО5 08.07.2016 заключила договор дарения со своей матерью, по которому подарила принадлежащий ей автомобиль AUDI Q5 (АУДИ Ку-5) идентификационный номер (адрес обезличен) белого цвета, государственный регистрационный знак (адрес обезличен) рус (далее – спорный автомобиль), оценив его в 200000 рублей. Кроме того, у ФИО5 в собственности находилось нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Орел, (адрес обезличен) (адрес обезличен)-а, пом(адрес обезличен), которое (дата обезличена) было также отчуждено, указанные действия свидетельствуют об уклонении должника от исполнения обязательств по возврату долга и намеренному отчуждению имущества, на которое судебным приставом-исполнителем мог быть наложен арест в рамках исполнительного производства. Истец полагает, что сделки ничтожны: в связи с их противоречием закону в силу статьи 168 ГК РФ (статье 6 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» и статье 13 ГПК РФ); в связи с совершением их с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, как это установлено статьей 169 ГК РФ; а также в связи с их мнимостью, то есть заключением их только для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия согласно пункту 1 статьи 170 ГК РФ. По изложенным основаниям истец просил суд признать договор дарения спорного автомобиля, заключенный 08.07.2016 между ФИО5 и ее матерью ФИО6 недействительной ничтожной сделкой, применить последствия недействительности сделки – обязать ФИО6 возвратить ФИО5 указанный автомобиль, взыскать расходы по оплате государственной пошлины. В дальнейшем, истец уточнил и дополнил исковые требования, заявив их к ответчикам ФИО5, ФИО6 и новому владельцу спорного автомобиля - ФИО7, просил суд признать договор дарения спорного автомобиля, заключенный 08.07.2016 между ФИО5 и ФИО6, а также договор купли-продажи указанного автомобиля, заключенный 20.01.2017 между ФИО6 и ФИО7, недействительными, ничтожными сделками по основаниям, указанным в первоначальной редакции иска. Кроме того, сторона истца дополнила требования указанием на то, что спорная сделка между ФИО6 и ФИО7 была совершена после принятия судом обеспечительных мер по делу, что свидетельствует о наличии злоупотребления правом. Судом к участию в деле в порядке статьи 43 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, привлечен залогодержатель спорного автомобиля – ФИО15 В судебном заседании представители истца ФИО4 по доверенности ФИО1 и ФИО2 заявленные требования поддержали на доводах, изложенных в иске. Также, представители истца суду пояснили, что представленный стороной ответчика договор залога автомобиля АУДИ Ку-5 от 01.04.2015 заключенный между залогодателем ФИО5 и залогодержателем ФИО15 в обеспечение исполнения обязательств по договору займа, заключенному между ними 01.04.2015 г., является сфальсифицированным. В связи с этим, представители истца просили суд признать договоры дарения и купли-продажи недействительными, ничтожными и возвратить стороны в первоначальное положение, возвратив автомобиль от ФИО7 ФИО6, а от ФИО6 ФИО5 Соответственно, денежные средства от продажи в размере 250000 рублей в подлежат возвращению ФИО6 ФИО7 Представитель ответчика ФИО5 по доверенности ФИО3 в судебном заседании иск не признал, суду пояснил, что автомобиль, являющийся предметом спора, как и иное имущество было реализовано его доверителем с целью погашения обязательств перед другими кредиторами, ФИО5 не уклоняется от погашения долга перед ФИО4, предлагала судебному приставу-исполнителю реализовать другое, принадлежащее ей имущество, чтобы рассчитаться с кредиторами, в том числе и с ФИО4 Так, были предложены для реализации строительные леса, которые судебным приставом-исполнителем были осмотрены, а также доля в праве собственности на квартиру, перешедшая ФИО5 по наследству. Сторона ответчика ФИО5 полагает, что истцом не представлено доказательств недействительности как договора дарения, так и договора купли-продажи. Кроме того, как указал представитель ответчика, между ответчиком ФИО5 и третьим лицом ФИО15 в обеспечение исполнения обязательств ФИО5 по договору займа, заключенному между ними 01.04.2015 г. на сумму 1800000 рублей, был заключен договор залога спорного автомобиля АУДИ Ку-5, в связи с чем даже признание судом сделок недействительными, у ФИО15, как у залогодержателя, будет преимущественное право на удовлетворение своих требований за счет заложенного имущества. При таком положении дела, истец, в любом случае, не сможет обратить взыскание на спорный автомобиль. Ответчики ФИО6, ФИО7, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора ФИО15 в судебное заседание не явились, будучи надлежащим образом извещенными о его времени и месте, об уважительности причин отсутствия не сообщили, об отложении заседания – не ходатайствовали. В связи с этим, суд считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие, как это предусмотрено частями 3 и 4 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, против чего стороны по делу не возражали. Суд, заслушав явившихся лиц, исследовав доказательства, представленные по делу, приходит к следующему. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (часть 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации). В силу абзаца первого пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В тоже время, в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, если не доказано обратное. Частью 1 статьи 166 ГК РФ установлено, что сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения (статья 168 ГК РФ). В соответствии со статьей 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом. В свою очередь, статьей 170 ГК РФ предусмотрено, что мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Пунктом 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №-25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что согласно абзацу первому пункта 3 статьи 166 ГК РФ требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо. Исходя из системного толкования пункта 1 статьи 1, пункта 3 статьи 166 и пункта 2 статьи 168 ГК РФ иск лица, не являющегося стороной ничтожной сделки, о применении последствий ее недействительности может также быть удовлетворен, если гражданским законодательством не установлен иной способ защиты права этого лица и его защита возможна лишь путем применения последствий недействительности ничтожной сделки. При разрешении спора по настоящему делу судом было установлено, что 04.07.2016 решением Заводского районного суда г. Орла был удовлетворении иск истца ФИО4 к ответчику ФИО5 о взыскании денежных средств по договору займа и с ответчика в пользу истца было взыскано 650000 рублей долга по договору займа, а также 9700 рублей расходов по оплате государственной пошлины. Заявленный ответчиком ФИО5 встречный иск к ФИО4 о признании договора займа незаключенным – был оставлен без удовлетворения. 08.07.2016 между ответчиком ФИО5 и ее матерью, ФИО6, был заключен договор дарения, согласно которому ФИО5 подарила ФИО6 принадлежащий ей автомобиль AUDI Q5 (АУДИ Ку-5), 2014 г. выпуска, идентификационный номер (<***>) WAUZZZ8R7ЕА119294, белого цвета, государственный регистрационный знак <***> рус. Стороны оценили указанный автомобиль в 200000 рублей. 20.01.2017 между ФИО5, действующей от имени ФИО6 и ФИО7 был заключен договор купли-продажи автомобиля, в соответствии с которым ответчик ФИО6 продала ответчику ФИО7 указанный выше автомобиль АУДИ Ку-5, за 250000 рублей. ФИО5 указанные денежные средства от ФИО7 получила, расчет между сторонами был произведен полностью до подписания спорного договора. (пункты 1-4 договора купли-продажи) Оценивая представленные сторонами доказательства по делу по правилам, установленным статьей 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу, что договор дарения, совершенный 08.07.2016 ФИО5 в пользу ФИО6 является мнимой сделкой, то есть сделкой, которая была совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Согласно статье 218 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. Часть 2 статьи 209 ГК РФ предусматривает право собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие прав и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Статья 10 ГК РФ дополнительно предусматривает, что как злоупотребление правом может быть квалифицировано любое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. Суд полагает, что исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами и необходимости защиты прав и законных интересов кредиторов, по требованию кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения исполнительного производства сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности, направленная на уменьшение имущества должника с целью отказа во взыскании кредитору. Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №-25, если совершение сделки нарушает запрет, установленный пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной (пункты 1 или 2 статьи 168 ГК РФ). К сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была совершена. В частности, такая сделка может быть признана недействительной на основании положений статьи 10 и пунктов 1 или 2 статьи 168 ГК РФ. При наличии в законе специального основания недействительности такая сделка признается недействительной по этому основанию (например, по правилам статьи 170 ГК РФ). (пункт 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №-25) Согласно пункту 86 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №-25, мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна (пункт 1 статьи 170 ГК РФ). Следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение. Например, во избежание обращения взыскания на движимое имущество должника заключить договоры купли-продажи или доверительного управления и составить акты о передаче данного имущества, при этом сохранив контроль соответственно продавца или учредителя управления за ним. Равным образом осуществление сторонами мнимой сделки для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество не препятствует квалификации такой сделки как ничтожной на основании пункта 1 статьи 170 ГК РФ. Ответчик ФИО5 в судебном заседании не оспаривала, что несмотря на договор дарения 08.07.2016, именно она после его совершения продолжала владеть и пользоваться автомобилем. Ответчик ФИО6, на день совершения оспариваемого договора дарения достигшая 78-летнего возраста, лично автомобилем не пользовалась, не имела и не имеет водительского удостоверения, не умеет управлять транспортными средствами, свою гражданскую ответственность владельца транспортного средства не застраховала. Из сведений, представленных Межрайонным регистрационно-экзаменационным отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Орловской области по запросу суда следует, что ФИО5 после заключения договора дарения трижды привлекалась к административной ответственности: 03.08.2016 - по части 2 статьи 12.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 06.09.2016 – по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ, 26.09.2016 – по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ. Административные штрафы, назначенные в качестве административного наказания за совершенные административные правонарушения, ФИО5 были своевременно оплачены. О мнимости оспариваемого договора дарения также свидетельствуют и обстоятельства последующей сделки купли-продажи. Так, ответчик ФИО5 не оспаривала в суде, что не ФИО6, а она распоряжалась автомобилем, оформив доверенность от имени матери. Кроме того, получив денежные средства от продажи автомобиля ФИО7 ФИО5 не передала их титульному собственнику ФИО6, как это следовало из переданных по доверенности полномочий, а распорядилась ими по своему усмотрению, использовав для погашения более ранних, по отношению к долгу ФИО4, собственных долговых обязательств. В судебном заседании сторона ответчика ФИО5 не представила пояснений о том, с какой целью был совершен оспариваемый договор дарения и какого правового результата намеревались добиться стороны при его заключении. Таким образом, учитывая, что несмотря на формальное заключение 08.07.2016 договора дарения между ФИО5 и ФИО6, а также регистрацию транспортного средства, спорного автомобиля АУДИ Ку-5, на имя ФИО6, автомобилем владела, пользовалась и распоряжалась ответчик ФИО5, имеющая неисполненный долговые обязательства перед истцом, суд приходит к выводу, что договор дарения был совершен только для вида, с целью создать у иных лиц, включая истца, мнение об отсутствии у ФИО5 спорного автомобиля и обеспечить невозможность обращения на него взыскания. Также, учитывая положения пункта 1 статьи 167 ГК РФ о том, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения, а также требования нормы статьи 169 ГК РФ, предусматривающей, что сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса, суд приходит к выводу о недействительности (ничтожности) договора купли-продажи автомобиля, заключенного 20.01.2017 между ответчиками ФИО5, действующей от имени ФИО6 и ФИО7 В силу положений статьи 2 ГПК РФ гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду. В соответствии со статьей 13 ГПК РФ, вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Из абзаца 2 пункта 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №-25 следует, что в качестве сделок, совершенных с заведомо противной основам правопорядка или нравственности целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. Для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом. Злоупотребление правом при совершении сделки является нарушением запрета, установленного в статье 10 ГК РФ, в связи с чем такая сделка должна быть признана недействительной в соответствии со статьями 10 и 168 ГК РФ как нарушающая требования закона. Пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. №-25 конкретизировано, что положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ. Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Из материалов гражданского дела следует, что 04.10.2016 судебным приставом-исполнителем Заводского районного отдела судебных приставов г. Орла Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области (далее - судебный пристав-исполнитель) ФИО12 на основании исполнительного листа серии ФС (номер обезличен), выданного Заводским районным судом г. Орла по делу 2-756/2016 от 06.09.2016, было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства (номер обезличен)\ИП в отношении должника ФИО5 о взыскании с нее в пользу взыскателя ФИО4 659700 рублей. В судебном заседании было установлено и не оспаривалось сторонами по делу, что до настоящего времени требования исполнительного документа ответчиком-должником ФИО5 не исполнены, за исключением внесенной в период разрешения спора судом 13.03.2017 одной тысячи рублей. Денежные средства, полученные от продажи ранее принадлежавшего ей автомобиля, в порядке исполнения вступившего в законную силу решения - взыскателю не направлены. Разрешая исковые требования по существу, суд считает необходимым применить правовые нормы статей 10, 167, 169 и 170 ГК РФ к спорным правоотношениям сторон. В данном случае, суд учитывает, что ответчик ФИО5, зная о необходимости возврата долга, уже после наступления срока исполнения обязательств по договору займа и после вынесения 04.07.2016 Заводским районным судом г. Орла решения, не могла не сознавать, что ее действия по отчуждению спорного автомобиля, за счет стоимости которого могли быть удовлетворены требования взыскателя, повлияют в итоге на обязательства по отношению к взыскателю ФИО4 По мнению суда, характер и последовательность действий ответчиков в целом, свидетельствует о недействительности заключенных ими сделок, поскольку действия ответчика ФИО5 были направлены не на добросовестное распоряжение принадлежащим ей имуществом, а на его укрытие от обращения на него взыскания в последующем в рамках исполнительного производства, по которому она является должником. В связи с этим, суд полагает установленным факт отчуждения ответчиком ФИО5 спорного автомобиля с целью уклонения от исполнения решения суда о взыскании с него в пользу истца ФИО4 денежных средств, с целью избежать обращения взыскания на принадлежащее ей имущество, а потому действия по отчуждению имущества, следует расценивать как злоупотребление правом по смыслу, придаваемому статьями 10, 169 и 170 ГК РФ. Признавая спорные договоры дарения и купли продажи суд недействительными, считает необходимым применить последствия недействительности сделок, обязав стороны возвратить друг другу все полученное по сделкам (двусторонняя реституция). Так, ответчик ФИО7 будет обязан возвратить ФИО6 спорный автомобиль, а ответчик ФИО6, в свою очередь, обязана возвратить данный автомобиль ответчику ФИО5 Несмотря на представленную в адрес суда ответчиком ФИО7 справку общества с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультативный центр Всероссийского общества автомобилистов» №-3 от 27.02.2017 о том, что наиболее вероятная рыночная стоимость спорного автомобиля составляет 2100000 рублей, а также указанную самой ФИО5 и в пункте 1.5. договора залога, заключенного между ней и ФИО15 (дата обезличена) залоговую стоимость спорного автомобиля в размере 1820000 рублей, представитель ответчика утверждал, что при совершении договора купли-продажи ФИО7 уплатил ФИО5 именно 250000 рублей. Почему автомобиль был продан по указанной цене, представитель ответчика не пояснил, сославшись на волю сторон. В связи с этим, при применении последствий недействительности сделки, с ответчика ФИО6 подлежит взысканию в пользу ответчика ФИО7 250000 рублей переданных им в качестве платы за автомобиль по недействительному договору купли-продажи. Суд находит неубедительными доводы стороны ответчика ФИО5 о том, что оспариваемые сделки не нарушают прав истца на своевременное исполнение судебного акта о взыскании с ответчика ФИО5 в его пользу денежных средств, так как у ответчика имеется другое имущество, на которое возможно обратить принудительное взыскание, в частности, строительные леса и доля в праве на жилое помещение. Согласно представленной ответчиком ФИО5 копии счета-фактуры №-21 от 19.02.2016, обществом с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС» были проданы и отгружены в адрес ФИО5 строительные леса, стоимостью 415000 рублей, в общем количестве 700 штук: 250 штук стоек левых, 250 штук стоек правых и 200 штук соединителей. В тоже время, при совершении исполнительных действий в виде выхода на место хранения имущества должника, судебным приставом-исполнителем Заводского районного отдела судебных приставов г. Орла Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области ФИО8 было установлено, что в гараже, по адресу: г. Орел, (адрес обезличен), на который указала должник ФИО5, хранятся строительные леса. Однако, анализируя акт совершения исполнительных действий, составленный судебным приставом-исполнителем 30.05.2017 и фотоматериалы, приложенные к нему, суд приходит к выводу, что идентифицировать предметы, заявленные ФИО5 в качестве строительных лесов, а также установить их количество (на фото – не более 20 предметов, которые можно было бы отнести к строительным лесам), состояние, стоимость и принадлежность какому-либо собственнику – невозможно, вследствие того, что они полностью завалены иными предметами. Должник ФИО5 при совершении исполнительных действий не присутствовала, лицо открывшее гараж для осмотра, то есть предполагаемый владелец гаража, от пояснений и подписи в акте отказалось. Суду также был представлен акт совершения исполнительных действий в виде выхода на место жительства должника ФИО5, составленный судебным приставом-исполнителем ФИО13 (дата обезличена) в 18 часов 50 минут по адресу: г. Орел, (адрес обезличен)-а, (адрес обезличен), в котором было отражено, что проверка имущественного положения должника невозможна, так как двери судебному приставу-исполнителю никто не открыл. Кроме того, суду была представлена копия свидетельства о праве на наследство по завещанию (адрес обезличен)0 от (дата обезличена), согласно которой ответчик ФИО5 является наследником имущества ФИО14, умершего (дата обезличена) в виде 1/20 доли в праве на ? долю в праве общей долевой собственности (а всего в виде 1/40 доли в праве общей долевой собственности) на 2-комнатную квартиру (адрес обезличен) дома (адрес обезличен), расположенного по (адрес обезличен) г. Орла. Общая площадь указанной квартиры составляет 48,4 кв.м. из чего следует, что идеальная доля в данной площади, принадлежащая ответчику ФИО5, составила 1,21 кв.м. Вместе с тем, согласно официальным и находящимся в общем доступе данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi), средняя цена 1 кв.м. общей площади типовых квартир на вторичном рынке жилья, в четвертом квартале 2107, в г. Орле составила 33098 рублей 61 копейку, в связи чем средняя стоимость доли ответчика может составлять примерно 40049 рублей 32 копейки (33098 рублей 61 копейку х 1,21 кв.м.), что очевидно является недостаточным для погашения долга ответчика ФИО5 перед истцом ФИО4 Помимо этого, право ответчика ФИО5 на указанную выше долю в праве общей долевой собственности на квартиру - не зарегистрирована в установленном законом порядке и сведения об этом не внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Таким образом, суд считает не нашедшими доказательственного подтверждения утверждения стороны ответчика ФИО5 о наличии у нее иного, помимо спорного автомобиля, имущества, достаточного для исполнения обязательств перед истцом ФИО4 К доводам стороны ответчика ФИО5 об отсутствии оснований для признания договора дарения мнимой сделкой, а договора купли-продажи – сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка, суд относится критически. Ответчик ФИО5 поясняла суду, что после совершения оспариваемого договора дарения спорный автомобиль не выбывал из ее владения и она пользовалась им также, как и до заключения договора дарения. Кроме того, представитель ответчика ФИО5 утверждал в суде, что после совершения договора купли-продажи ответчик ФИО7 владел и пользовался спорным автомобилем, застраховал свою гражданскую ответственность, уплачивал административные штрафы за совершенные административные правонарушения. В тоже время, по мнению суда, страхование ФИО7 своей гражданской ответственности, как владельца приобретенного по недействительной сделке автомобиля не может свидетельствовать об отсутствии порока сделки, так как такое страхование является обязательным в силу пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 25.04.2002 г. №-40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а неисполнение такой обязанности влечет административную ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В части оценки заключенных (дата обезличена) между ответчиком ФИО5 и третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора ФИО15 договора займа и договора залога, суд приходит к следующему. Как следует из представленных суду документов, (дата обезличена) между ФИО5 и ФИО15 были заключены: - договор займа, согласно пункту 1.1 которого ФИО15 предоставляет ФИО5 в качестве займа, беспроцентно, 1800000 рублей на срок до (дата обезличена); - договор залога, в соответствии с которым ФИО5, в качестве обеспечения ее обязательств по вышеуказанному договору займа в части возврата денежных средств предоставляет ФИО15 в качестве залога спорный автомобиль, залоговой стоимостью 1820000 рублей. (пункты 1.1 и 1.5 договора залога). Представитель ответчика ФИО5 пояснял в судебном заседании, что признание спорных сделок не приведет к желаемому истцом ФИО4 правовому результату, так как у третьего лица ФИО15, в настоящее время, имеется преимущественное перед другими кредиторами право на удовлетворение своих требований по договору займа из стоимости заложенного имущества, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 334 ГК РФ. Первоначально стороной ответчика ФИО5 утверждалось, что договоры были составлены непосредственно в день передачи денег, то есть в дату, указанную в договоре, а именно (дата обезличена). Для проверки указанного факта и в связи с заявлением стороны истца о фальсификации доказательств, судом была назначена судебная техническая экспертиза документов, производство которой поручено экспертам Федерального бюджетного учреждения «Орловская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации». Заключением эксперта (номер обезличен) от (дата обезличена) было установлено, что установить давность совершения подписи ФИО5 в договоре займа и договоре залога – не представилось возможным. Вместе с тем, подпись ФИО15 выполнена: в договоре займа – не ранее декабря 2016, а в договоре залога – не ранее мая 2016, что не соответствует указанным в договоре датам. Допрошенная судом после получения заключения эксперта третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора ФИО15 показала, что в апреле 2015 ответчик ФИО5 в связи с финансовыми затруднениями обратилась к ней с просьбой о займе. У себя на работе она передала ФИО5 денежные средства в размере 1800000 рублей, о чем ФИО5 составила рукописную расписку. В этой расписке, по просьбе ФИО5, было указано также о залоге спорного автомобиля. Затем, в конце 2016 г., ФИО5 обратилась к ней с просьбой подписать договоры займа и залога. Тексты договоров составляла ФИО9. Она подписала представленные ФИО5 тексты договора займа и договора залога. Также, третье лицо ФИО15 представила суду незаверенную светокопию расписки, составленной, по ее словам, ответчиком ФИО5, заявив, что подлинник ее уничтожен после подписания договоров. Судом было отказано в приобщении к материалам дела указанной копии, в связи с несоответствием данного документа положениям части 2 статьи 71 ГПК РФ. Таким образом, исходя из объяснений третьего лица ФИО15, которые были подтверждены представителем ответчика ФИО5, а также положений пункта 7.1. договора залога, заключенного между ФИО5 и ФИО15 предусматривающего, что данный договор вступает силу с момента его подписания сторонами, а также на основании норм пунктов 1 и 2 статьи 425 ГК РФ, суд приходит к выводу о том, что данный договор залога был заключен в конце 2016 г., когда ФИО5 уже не являлась собственником передаваемого в залог автомобиля и не имела полномочий от своего имени передавать его в залог в качестве обеспечения исполнения заемных обязательств перед ФИО15 Учитывая изложенные обстоятельства, суд полагает, что данные договоры для разрешения спора по настоящему делу правового значения не имеют и на исход дела не влияют. Принимая во внимание удовлетворение иска ФИО4, суд, в порядке статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, взыскивает с ответчиков в пользу истца судебные расходы понесенные им в виде государственной пошлины уплаченной при подаче и последующем уточнении иска. Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 г. №-1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», при предъявлении иска совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие) распределение судебных издержек производится с учетом особенностей материального правоотношения, из которого возник спор, и фактического процессуального поведения каждого из них (статья 40 ГПК РФ, статья 41 КАС РФ, статья 46 АПК РФ). Соответственно, суд взыскивает с ответчиков ФИО5 и ФИО6, как участников двух оспариваемых сделок по 225 рублей с каждой, с ФИО7, как участника одной оспариваемой сделки - 150 рублей расходов по оплате государственной пошлины. Кроме того, суд взыскивает с ответчика ФИО5 в пользу Федерального бюджетного учреждения «Орловская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» оплату за произведенную последним судебную техническую экспертизу документов. Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд иск ФИО4 к ФИО5, ФИО6, ФИО7 о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок – удовлетворить. Признать недействительными договоры: - дарения автомобиля AUDI Q5 (АУДИ Ку-5), 2014 г. выпуска, идентификационный номер ((номер обезличен), белого цвета, государственный регистрационный знак (номер обезличен) рус, заключенный (дата обезличена) между ФИО5 и ФИО6; - купли-продажи автомобиля AUDI Q5 (АУДИ Ку-5), 2014 г. выпуска, идентификационный номер (<***>) (номер обезличен), белого цвета, государственный регистрационный знак (номер обезличен) рус, заключенный (дата обезличена) между ФИО5, действующей от имени ФИО6 и ФИО7. Применить последствия недействительности сделок: - обязать ФИО7 возвратить ФИО6 автомобиль AUDI Q5 (АУДИ Ку-5), 2014 г. выпуска, идентификационный номер ((номер обезличен), белого цвета, государственный регистрационный знак (номер обезличен) рус; - взыскать с ФИО6 в пользу ФИО7 250000 рублей уплаченных по договору; - обязать ФИО6 возвратить ФИО5 автомобиль AUDI Q5 (АУДИ Ку-5), 2014 г. выпуска, идентификационный номер (<***>) (номер обезличен), белого цвета, государственный регистрационный знак (номер обезличен) рус. Взыскать в пользу ФИО4: с ФИО5 и ФИО6 по 225 рублей с каждой, с ФИО7 150 рублей расходов по оплате государственной пошлины. Взыскать с ФИО5 в пользу Федерального бюджетного учреждения «Орловская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» 22176 рублей стоимости производства судебной технической экспертизы документов. Решение может быть обжаловано апелляционном порядке в Орловский областной суд г. Орла в течение одного месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Заводской районный суд г. Орла. Судья: Суд:Заводской районный суд г. Орла (Орловская область) (подробнее)Иные лица:ООО "Юридическое агентство "БИЗНЕС-ПРАВО" (подробнее)Судьи дела:Щербаков Александр Валерьевич (судья) (подробнее)Судебная практика по:По нарушениям ПДДСудебная практика по применению норм ст. 12.1, 12.7, 12.9, 12.10, 12.12, 12.13, 12.14, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19 КОАП РФ Злоупотребление правом Судебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Признание сделки недействительной Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ Признание договора купли продажи недействительным Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ
Мнимые сделки Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ Притворная сделка Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ Признание договора недействительным Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ По залогу, по договору залога Судебная практика по применению норм ст. 334, 352 ГК РФ |