Решение № 2-468/2021 2-468/2021~М-3689/2020 М-3689/2020 от 17 марта 2021 г. по делу № 2-468/2021Ломоносовский районный суд г. Архангельска (Архангельская область) - Гражданские и административные Дело № 2-468/2021 18 марта 2021 года Именем Российской Федерации Ломоносовский районный суд города Архангельска в составе председательствующего судьи Ждановой А.А. при секретаре судебного заседания Арюткиной Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Архангельске гражданское дело по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Фактория-1» о взыскании материального ущерба, компенсации морального вреда, ФИО1 обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Фактория-1» (далее – ООО «Фактория-1») о взыскании материального ущерба, причиненного в результате залива принадлежащей истцу квартиры, в размере 149 194 руб., компенсации морального вреда в размере 20 000 руб., штрафа, расходов по оплате услуг по демонтажу натяжных потолков в размере 1 500 руб., расходов на оплату юридических услуг в размере 17 500 руб., расходов по оценке ущерба в размере 6 500 руб. В обоснование иска с учетом уточнений указала, что 26 декабря 2019 года произошел залив принадлежащей истцу квартиры ... в результате срыва резьбы на стояке горячего водоснабжения в квартире <№> указанного дома, что подтверждается актом от 30 декабря 2019 года. В результате залития истцу причинен материальный ущерб. Согласно отчету об оценке ИП <Н> № 131-20 от 15 декабря 2020 года стоимость восстановительного ремонта квартиры истца составляет 105 194 руб., стоимость поврежденного имущества – 44 000 руб., расходы на оплату услуг эксперта составляют 6 500 руб. Кроме того, в результате залития квартиры истец понесла расходы на оплату услуг по демонтажу потолка в размере 1 500 руб., а также расходы по оплате юридических услуг в размере 17 500 руб. На основании изложенного, поскольку ответчик в досудебном порядке отказался возместить ущерб, истец обратилась в суд с заявленным иском. В судебном заседании истец поддержала заявленные требования по аналогичным основаниям. Пояснила, что ответчик предлагал ей в досудебном порядке заключить мировое соглашение, но она отказалась ввиду низкой суммы предложенного возмещения ущерба в размере 40 000 руб. Представитель ответчика в судебном заседании возражала против удовлетворения иска. Не оспаривая вину ответчика в заливе квартиры истца, полагала, что истец злоупотребила своими правами, поскольку отказалась от предложений ответчика о заключении мирового соглашения, в связи с чем просила снизить размер взыскиваемой суммы штрафа и морального вреда. Возражала против взыскания убытков в виде расходов на демонтаж потолка, поскольку они понесены сыном истца. Считала также необоснованным и завышенным размер судебных расходов на оплату услуг представителя. Заслушав явившихся лиц, оценив их доводы в совокупности с исследованными письменными доказательствами по делу, исследовав письменные материалы настоящего дела, суд приходит к следующему. В силу положений ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). В соответствии с положениями ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. С учётом указанных положений, для наступления деликтной ответственности по общим правилам необходимы четыре условия: наличие вреда, противоправное поведение (действие, бездействие) причинителя вреда, причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом, вина причинителя вреда. Согласно преамбуле Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон РФ «О защите прав потребителей»), данный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. В соответствии с преамбулой Закона РФ «О защите прав потребителей» недостаток товара (работы, услуги) - это несоответствие товара (работы, услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию. В силу ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором (п. 1). Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом (п. 4). В соответствии со ст. 14 Закона РФ «О защите прав потребителей» вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), подлежит возмещению в полном объеме (п. 1). Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги), признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет (п. 2). Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению исполнителем. Изготовитель (исполнитель, продавец) освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил использования, хранения или транспортировки товара (работы, услуги). В силу п.1 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Распределяя бремя доказывания по делу с учетом специфики предмета доказывания по спорам, вытекающим из обязательств причинения вреда, суд исходит из того, что на стороне истца лежит бремя доказывания самого факта причинения вреда и величины его возмещения, конкретных действий (бездействия) ответчиков и причинно-следственной связи между подобными действиями (бездействием) и наступившими негативными последствиями. При этом обязанность доказать отсутствие своей вины в причинении вреда лежит именно на стороне ответчика. В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Согласно ч. 2 ст. ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. Судом установлено, что истец является собственником квартиры .... Управление вышеуказанным домом осуществляет ООО «Фактория-1». Из представленного в материалы дела акта от 30 декабря 2019 года, составленного комиссией, состоящей из представителя ООО «Фактория-1» и ФИО1, следует, что в квартире истца имеются следы протечек: в комнате, коридоре, ванной и туалете, в ванной комнате для слива воды с потолка был вызван мастер. Данным актом также установлено, что залитие произошло из квартиры <№> данного дома из-за срыва резьбы на стояке горячего водоснабжения. Указанные обстоятельства подтверждаются материалами дела и сторонами не оспариваются. В соответствии с положениями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. Согласно п. 42 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 (далее – Правила), управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором. Правилами определен состав такого имущества. В частности, в соответствии с п. 5 указанных Правил в состав общего имущества включается внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях. В силу пункта 10 Правил общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества. В соответствии с пунктом 11 Правил содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя его осмотр, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, угрозы безопасности жизни и здоровью граждан, а также текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации. Согласно пункту 13 Правил осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений, лицами, привлекаемыми собственниками помещений на основании договора для проведения строительно-технической экспертизы, или ответственными лицами, являющимися должностными лицами органов управления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива (далее - ответственные лица) или управляющей организацией, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, определяют, что техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Таким образом, совокупность перечисленных норм возлагает на управляющую компанию обязанность по надлежащему содержанию общего имущества дома, что в рассматриваемом споре не нашло своего подтверждения. Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). По общему правилу, лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное. Ответчик в нарушение статьи 56 ГПК РФ каких-либо доказательств, свидетельствующих об обстоятельствах, исключающих его вину в причинении ущерба имуществу истца, суду не представил. Таким образом, поскольку иного не доказано, суд приходит к выводу, что квартира истца была повреждена по вине ответчика. Соответственно, ущерб, причиненный истцу, подлежит возмещению ответчиком. При этом согласно разъяснениям, данным в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права. Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества. Следует также учитывать, что уменьшение стоимости имущества истца по сравнению с его стоимостью до нарушения ответчиком обязательства или причинения им вреда является реальным ущербом даже в том случае, когда оно может непосредственно проявиться лишь при отчуждении этого имущества в будущем (например, утрата товарной стоимости автомобиля, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия). Истцом в материалы дела представлен отчет об оценке ИП <Н> № 131-20 от 15 декабря 2020 года, согласно которому стоимость восстановительного ремонта квартиры истца составляет 105 194 руб., стоимость поврежденного имущества – 44 000 руб. При определении размера причиненного ущерба суд руководствуется указанным отчетом, поскольку он составлен в соответствии с методическими рекомендациями по проведению такого рода исследований, выводы оценщика основаны на результатах непосредственного осмотра поврежденной квартиры истца, мотивированы, последовательны и непротиворечивы, эксперт имеет необходимую квалификацию. Истцом в материалы дела представлен договор №4219 от 28 декабря 2019 года, заключенный между <В> (заказчик) и ИП <Ш> (исполнитель), на выполнение работ по демонтажу, сливу воды и монтажу натяжных потолков в квартире ..., а также квитанция на оплату данных работ <В> на сумму 1 500 руб. Вместе с тем, поскольку данные расходы понесены не истцом, а иным лицом, отсутствуют основания для признания их убытками истца по смыслу положений ст.15 ГК РФ и возмещения их ответчиком истцу. Таким образом, общий размер причиненного истцу в результате залива квартиры ... ущерба составил 149 194 руб. (105 194 руб. + 44 000 руб.), который в силу изложенных обстоятельств и норм права подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика в ее пользу компенсации морального вреда в сумме 20 000 руб. Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. Учитывая то обстоятельство, что со стороны ответчика имело место нарушение прав потребителя, суд полагает, что требование о взыскании компенсации морального вреда подлежит удовлетворению. В соответствии со ст.1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Суд, исходя из требований разумности и справедливости, с учетом характера нарушения ответчиком прав истца, а также последствий ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязанностей, полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 2 000 руб. В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона). В силу п.1 ст.10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (п.2 ст.10 ГК РФ). При этом согласно п.5 ст.10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. Как следует из материалов дела, после затопления жилого помещения истец в феврале 2020 года обращалась в управляющую компанию с претензией о возмещении причиненных убытков, которая получена ответчиком. В ответ на данную претензию ответчиком в адрес истца было направлено мировое соглашение о возмещении ущерба в сумме 40 000 руб., которое истцом подписано не было. Ссылка представителя ответчика на наличие оснований для снижения штрафа в связи с предложением истцу мирового соглашения, не может быть принята судом во внимание, поскольку досудебный порядок разрешения таких споров действующим законодательством не предусмотрен, ответчик осматривал после залива жилое помещение истца, истцом в адрес ответчика была направлена претензия с приложением сметы восстановительного ремонта, согласно которой стоимость восстановительного ремонта квартиры истца с учетом стоимости работ превышала предложенные ответчиком 40 000 руб., и реквизитов счета истца, в связи с чем ответчик мог оценить размер ущерба и выплатить неоспариваемую сумму убытков в пользу истца в досудебном порядке, независимо от подписания истцом мирового соглашения, что им сделано не было, в связи с чем истец была вынуждена обратиться с иском в суд. Таким образом, суд не усматривает в действиях истца злоупотребления правом, ответчиком доказательств обратного суду не представлено. Отказ истца от возмещения ответчиком ущерба в сумме, значительно ниже стоимости восстановительного ремонта по смете и отчету об оценке, также не может служить основанием для освобождения ответчика от уплаты штрафа или его снижения при указанных обстоятельствах. Таким образом, в соответствии с положениями п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в сумме 75 597 руб. исходя из расчета: (149 194 руб. + 2 000 руб.) * 50%. Помимо прочего, истец просит взыскать с ответчика в свою пользу возмещение расходов на оплату услуг представителя в сумме 17 500 руб., расходов на оплату услуг эксперта в размере 6 500 руб. В силу п.1 ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. На основании ст.94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся помимо прочего: расходы на оплату услуг представителей; другие признанные судом необходимыми расходы. В соответствии с п.1 ст.100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. Из содержания указанных норм следует, что возмещение расходов на оплату услуг представителя осуществляется той стороне, в пользу которой вынесено решение суда. Разумность предела судебных издержек на возмещение расходов по оплате услуг представителя является оценочной категорией, поэтому в каждом конкретном случае суд должен исследовать обстоятельства, связанные с участием представителя в споре. При этом гражданское процессуальное законодательство исходит из того, что основополагающим критерием присуждения расходов на оплату услуг представителя при вынесении решения является вывод суда о правомерности или неправомерности заявленного истцом требования. Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 20 октября 2005 года №355-0, взыскание расходов на оплату услуг представителя, понесенных лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах, является обязанностью суда. Вместе с тем, суд не вправе уменьшать размер сумм, взыскиваемых расходов произвольно, тем более, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. В подтверждение несения судебных издержек на оплату услуг представителя предоставлены договор возмездного оказания юридических услуг, заключенный между ИП <Б> и ФИО1 26 декабря 2019 года, справка, копия приходного кассового ордера, согласно которым на оплату юридических услуг истцом были понесены расходы в сумме 17 500 руб. Из указанных документов следует, что из указанной суммы 7 000 руб. уплачены за составление и отправку искового заявления в суд, остальные расходы понесены в рамках досудебного урегулирования спора, в частности на выезд и осмотр квартиры истца, осуществление фотосъемки, общение с соседями, определение стратегии, составление акта осмотра, участие в переговорах с ответчиком, консультации, ознакомление со сметой ремонта, составление, распечатку и отправку претензии. Вместе с тем, законом для данной категории споров не предусмотрен обязательный досудебный порядок разрешения спора, в связи с чем отсутствуют основания для взыскания с ответчика в пользу истца расходов последней по досудебному урегулирования спора, а также расходов по составлению ИП <Б> акта осмотра и фотосъемки, поскольку данное лицо не обладает специальными познаниями в данной сфере, а управляющей компанией при обращении истца был составлен акт осмотра помещения. Данные расходы понесены истцом по своему усмотрению, для ведения переговоров с ответчиком и опроса соседей не требовалось наличия специальных юридических познаний. Согласно разъяснениям, данным в п.п.11 и 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ). Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер. Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. Принимая во внимание объем проделанной представителем истца работы, характер спора, его сложность, частичное удовлетворение исковых требований, к которым не применим принцип пропорциональности ввиду заявления требований о компенсации морального вреда, возражения второй стороны относительно размера понесенных истцом расходов на оплату услуг представителя, суд, руководствуясь требованиями справедливости и разумности, полагает, что расходы истца на оплату услуг представителя по составлению искового заявления являются явно чрезмерными, а размер их возмещения подлежит уменьшению до 5 000 руб. В остальной части расходы истца на оплату услуг представителя возмещению не подлежат. В силу положений ст. 56, 57 ГПК РФ сторона должна доказать обстоятельства, на которых она основывает свои требования или возражения, доказательства предоставляются сторонами. С учётом предмета и оснований предъявленного к ответчику иска, суд полагает, что расходы истца на проведение экспертизы о стоимости восстановительного ремонта являлись необходимыми и с учётом положений ст. 94 ГПК РФ подлежат возмещению. Истцом были понесены расходы на оплату услуг эксперта в сумме 6 500 руб., что подтверждается договором №130/2020 от 03 декабря 2020 года, актом №130 от 15 декабря 2020 года, квитанцией от 15 декабря 2020 года. Принимая во внимание характер спора, а также то обстоятельство, что исковые требования были удовлетворены частично, при этом к данным требованиям не применим принцип пропорциональности, поскольку были заявлены требования о компенсации морального вреда, суд приходит к выводу, что в пользу истца подлежат взысканию данные расходы в сумме 6 500 руб., которые являются разумными и необходимыми, поскольку истец не обладает специальными познаниями и была вынуждена обратиться к эксперту для оценки размера ущерба, чтобы обратиться с иском в суд. Помимо прочего, в силу ст.103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина сумме 4 483 руб. 88 коп. Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд исковые требования ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Фактория-1» о взыскании материального ущерба, компенсации морального вреда удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фактория-1» в пользу ФИО1 в счет возмещения ущерба, причиненного заливом квартиры, 149 194 руб., компенсацию морального вреда в размере 2 000 руб., штраф в размере 75 597 руб., расходы на досудебную оценку ущерба в размере 6 500 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 5 000 руб., всего 238 291 (Двести тридцать восемь тысяч двести девяносто один) руб. В удовлетворении требований ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Фактория-1» в остальной части отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фактория-1» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4 483 (Четыре тысячи четыреста восемьдесят три) руб. 88 коп. На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Архангельский областной суд через Ломоносовский районный суд города Архангельска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. Председательствующий А.А. Жданова Суд:Ломоносовский районный суд г. Архангельска (Архангельская область) (подробнее)Судьи дела:Жданова Анастасия Андреевна (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Упущенная выгода Судебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Ответственность за причинение вреда, залив квартиры Судебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ |