Решение от 3 октября 2024 г. по делу № А12-13156/2024Арбитражный суд Волгоградской области (АС Волгоградской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки Арбитражный суд Волгоградской области Именем Российской Федерации город Волгоград «03» октября 2024 года Дело № А12-13156/2024 Резолютивная часть решения оглашена 03 октября 2024 года. Полный текст решения изготовлен 03 октября 2024 года. Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Щетинина П.И., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Артюховой В.В., при участии: от истца – директор ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «МАЛМИ» (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2002, ИНН: <***>, 400081, <...>, кабинет 1) к обществу с ограниченной ответственностью «Владснаб15» (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 19.04.2023, ИНН: <***>, 362013, Республика Северная Осетия - Алания, г.о. город Владикавказ, <...> зд. 1Г) о взыскании денежных средств, УСТАНОВИЛ общество с ограниченной ответственностью «МАЛМИ» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Владскаб15» о взыскании: 870 000 рублей задолженности; 761 250 рублей процентов по состоянию на 08.04.2024; проценты, за период с 08.04.2024 по дату фактической оплаты задолженности (требования изложены с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Определением от 31.05.2024 исковое заявление принято к производству, суд обязал стороны: ответчику - представить письменный мотивированный отзыв на заявление по существу заявленных требований с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении, со ссылкой на нормы права. Определением от 27.06.2024 суд обязал стороны: Ответчику повторно предлагается предоставить отзыв; Истцу уточнить правовую природы взыскиваемых процентов на сумму взыскиваемой задолженности. Определением от 22.08.2024 суд обязал стороны: ответчику представить отзыв с учетом уточненных требований. В судебном заседании представитель истца требования поддержал, просил иск удовлетворить, пояснил суду, что просит взыскать как неустойку по правилам статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, так и проценты по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, настаивая на преследуемой цели – взыскании процентов как меры ответственности до даты возврата суммы полученной оплаты. Остальные участники судебного разбирательства в судебное заседание явки не обеспечили, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом. При названных обстоятельствах суд считает возможным рассмотреть спор по существу в соответствии с положениями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Изучив представленные в материалы дела документы, выслушав представителей сторон, оценив доводы, изложенные в исковом заявлении, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований. Как установлено судом из материалов дела и следует из искового заявления, между ООО «МАЛМИ» (далее по тексу - истец, покупатель) и ООО «Владснаб15» (далее по тексту ответчик, поставщик) заключен Договор поставки № 200423-01 от 20.04.2023г. (далее - договор), согласно которому поставщик обязуется поставить бывшие в эксплуатации запасные части к грузовым вагонам колеи 1520 мм, а именно: колесные пары СОНК в количестве 8 штук (далее по тексту — товар), а покупатель принять и оплатить товар на условиях настоящего договора. Поставщик обязуется поставить бывшие в эксплуатации запасные части к грузовым вагонам колеи 1520 мм (далее по тексту - Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар на условиях настоящего договора. Согласно пункту 3.3. договора покупатель перечислил на расчетный счет поставщика предварительную оплату за товар в сумме 870 000 (Восемьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек), что подтверждается платежными поручениями: № 123 от 26.04.2023 на сумму 500 000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) и № 125 от 27.04.2023 на сумму 370 000,00 (Триста семьдесят тысяч рублей 00 копеек). Покупатель произвел оплату в срок, установленный договором, то есть оплатил товар до передачи его поставщиком. Пунктом 2.1. договора установлен срок поставки товара - не позднее 20 декабря 2023 года. До настоящего момента обязанность передать товар поставщиком покупателю не исполнена. Покупатель направил поставщику письмо за исх. № 111 от 08.12.2023 с требованием о возврате перечисленных авансовых средств за непоставленный товар в срок до 15 декабря 2023 года. Данное требование отправлено на адрес электронной почты: vladsnabi5@yandex.ru, передано по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО ООО «Компания «Тензор», а также отправлено заказным письмом почтой России. Это письмо осталось без ответа. 22 января 2024 года истец направил ответчику претензию за № 04 о возврате аванса, перечисленного по договору. Ответчик не ответил на претензию. В соответствии с пунктом 4.2. договора, в случае не поставки товара в срок, установленный п. 2.1. договора, поставщик производит возврат уплаченной покупателем стоимости не переданного товара на расчетный счет покупателя в течение 3 (трех) банковских дней. В соответствии с пунктом 4.3. договора, поставщик обязан возвратить на расчетный счет покупателя, по его письменному требованию, остаток аванса в течение 10 (десяти) банковских дней. Однако до настоящего момента денежные средства в сумме 870 000,00 (Восемьсот семьдесят тысяч) рублей ответчиком истцу не возвращены. Договором поставки установлены неустойки в следующем размере: п. 4.2. за просрочку или неисполнение условий договора поставщик обязуется уплатить покупателю пеню в размере 1 % (один процент) от несвоевременно возвращенной суммы, за каждый день просрочки. Покупатель исполнил свои обязательства по договору поставки надлежащим образом, что признается поставщиком и подтверждается выданными ООО «Владснаб15» авансовыми счетами-фактурами: № 1 от 26.04.2023 на сумму 500 000,00 рублей и № 3 от 27.04.2023 на сумму 370 000,00 рублей. Истцом в адрес ответчика направлялись претензии с требованием об оплате, оставленные последним без финансового удовлетворения. На основании изложенного истец был вынужден обратиться в Арбитражный суд Волгоградской области с требованиями в защиту нарушенного права. При принятии настоящего судебного акта суд полагает правомерным и обоснованным исходить из следующего. Положениями статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплена судебная защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Защита гражданских прав осуществляется перечисленными в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации способами, причем эта статья также содержит указание на возможность применения иных способов, предусмотренных в законе. В соответствии с положениями части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Согласно части 1 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункту 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации основной задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность. Следовательно, предъявление иска, с учетом характера нарушения права, должно иметь своей целью реальное восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в арбитражный суд лица. Согласно пунктам 4 и 5 части 2 статьи 125, части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса рассмотрение дела в арбитражном суде происходит исходя из предмета и основания, заявленных в иске. При этом под предметом иска понимается материально-правовое требование истца к ответчику, в основание иска входят юридические факты, с которыми нормы материального права связывают возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей субъектов спорного материального правоотношения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.10.2012 N 5150/12). В силу пункта 1 статьи 133, пункта 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса арбитражный суд не связан правовой квалификацией спорных отношений, которую предлагают стороны, и должен рассматривать заявленное требование по существу, исходя из фактических правоотношений. Суд по своей инициативе определяет круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, а также решает, какие именно нормы права подлежат применению в конкретном спорном правоотношении. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.11.2010 N 8467/10. В постановлениях от 16.11.2010 N 8467/10, от 06.09.2011 N 4275/11, от 19.06.2012 N 2665/12, от 07.02.2012 N 12573/11, от 24.07.2012 N 5761/12, от 09.10.2012 N 5377/12 и от 10.12.2013 N 9139/13 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сформулировал следующие правовые позиции. При очевидности преследуемого истцом материально-правового интереса суд не должен отказывать в иске ввиду неправильного указания норм права, а обязан сам определить, из какого правоотношения возник спор и какие нормы подлежат применению. Формальный подход к квалификации заявленного требования недопустим. Такой подход не обеспечивает разрешение спора, определенность в отношениях сторон, баланс их интересов и стабильность гражданского оборота в результате рассмотрения одного дела в суде, что способствовало бы процессуальной экономии и максимально эффективной защите прав и интересов всех причастных к спору лиц. Спорные правоотношения по своей правовой природе подпадают под правовое регулирование общих норм обязательственного права, содержащихся в части первой гражданского кодекса Российской Федерации, а также подлежат специальному регулированию нормами главы 30 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с положениями статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. В соответствии с положениями статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. При этом, пунктом 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты, либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя (пункт 2 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно пункту 3 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457 Кодекса), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. Указанная норма подлежит применению и к отношениям по договору поставки (пункт 5 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации). Пункт 3 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации подразумевает наличие у покупателя права выбора способа защиты нарушенного права: требовать передачи оплаченного товара или требовать возврата суммы предварительной оплаты. Из буквального толкования пунктов 3 и 4 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что право покупателя требовать возврата сумм предварительной оплаты и уплаты процентов на эти суммы законодателем не поставлено в зависимость от прекращения или непрекращения действия самого договора. Возможность предъявления покупателем данных требований связана только с фактом просрочки исполнения обязательств поставщиком и не обусловлена предварительным требованием о расторжении договора или прекращением между сторонами договорных отношений. При этом с момента реализации права требования на возврат суммы предварительной оплаты сторона, заявившая данное требование, считается утратившей интерес к дальнейшему исполнению условий договора, а обязательство поставщика поставить товар - прекратившимся. Иными словами, для удовлетворения требования покупателя о взыскании суммы предварительной оплаты необходимо установить исполнение покупателем обязанности по перечислению предварительной оплаты и неисполнение поставщиком обязательства по передаче товара в согласованный срок. В соответствии с положениями статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. В соответствии с положениями статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового обороты или иными обычно предъявляемыми требованиями. В соответствии с положениями статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, недопустим односторонний отказ от исполнения обязательства. В соответствии с положениями пункта 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. На основании абзаца 2 пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.06.2015 N 25) при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 Гражданского кодекса). В абзаце третьем пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено следующее. Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. В соответствии с правилами статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В соответствии с положениями статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. В соответствии с положениями пункта 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела. По смыслу пункта 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Из положений указанных норм следует, что формирование предмета доказывания в ходе рассмотрения конкретного спора, а также определение источников, методов и способов собирания объективных доказательств, посредством которых устанавливаются фактические обстоятельства дела, является исключительной прерогативой суда, рассматривающего спор по существу. В соответствии с нормами статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. В соответствии с положениями части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 N 12505/11 сформулирована правовая позиция, согласно которой, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. Истцом в материалы дела представлены: - копия договора поставки № 200423-01 от 20.04.2023; - п/п № 123 от 26.04.2023 на 500 000 рублей; - п/п № 125 от 27.04.2023 на 370 000 рублей; - выписка по счету; - претензия с доказательствами направления. В силу пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Таким образом, доказательством отпуска (получения) товарно-материальных ценностей является документ (накладная, товарно-транспортная накладная, акт приема-передачи и др.), содержащий дату его составления, наименование организации- поставщика, содержание и измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении, а также подписи уполномоченных лиц, передавших и принявших имущество. Надлежащими и достаточными доказательствами приема-передачи товара по договору поставки в силу пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" являются документы первичного бухгалтерского учета, которыми подтверждается хозяйственная операция по передаче товарно-материальных ценностей, в частности, товарные накладные Торг-12, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства. Передача товарно-материальных ценностей между участниками хозяйственного оборота оформляется товарной накладной формы ТОРГ-12, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 22.12.2008 N 132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций". Доказательствами подтверждения передачи товарно-материальных ценностей в силу Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н, являются: накладная, товарно-транспортная накладная, акт приема- передачи, содержащие подписи уполномоченных лиц, передавших и принявших имущество. Поскольку доказательств поставки товара не представлено, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать 870 000 рублей предварительной оплаты. Истец также просит взыскать с ответчика: 761 250 рублей неустойки по состоянию на 08.04.2024; неустойку, за период с 08.04.2024 по дату фактической оплаты задолженности Следует отметить, что в судебном заседании представитель истца пояснил суду, что просит взыскать как неустойку по правилам статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, так и проценты по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, настаивая на преследуемой цели – взыскании процентов как меры ответственности до даты возврата суммы полученной оплаты. В соответствии с положениями статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойка является одним из способов защиты нарушенного права. В соответствии с положениями пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Договором поставки установлены неустойки в следующем размере: п. 4.2. за просрочку или неисполнение условий договора поставщик обязуется уплатить покупателю пеню в размере 1 % (один процент) от несвоевременно возвращенной суммы, за каждый день просрочки. В данной части суд считает необходимым отметить следующую позицию, отраженную в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 26.01.2024 N Ф06-12823/2023 по делу N А55-39351/2022. Согласно пункту 66 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по общему правилу, если при расторжении договора основное обязательство прекращается, неустойка начисляется до момента прекращения этого обязательства (пункт 4 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации). Как отражено в Постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2023 N 12АП-4308/2023 по делу N А06-1448/2023, в силу пункта 3 статьи 487 ГК РФ в случае неисполнения продавцом, получившим сумму предварительной оплаты, обязанности по передаче товара в установленный срок у покупателя возникает право требовать от продавца передачи оплаченного товара либо возврата суммы предварительной оплаты за не переданный им товар. Согласно пункту 4 этой же статьи ГК РФ, в случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено законом или договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 Кодекса со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. Договором может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты со дня получения этой суммы от покупателя. Применяя данные нормативные положения, необходимо исходить из того, что пользование чужими денежными средствами имеет место при наличии на стороне должника денежного обязательства и выражается в неправомерном удержании денежных средств, уклонении от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательном получении или сбережении, в результате чего наступают последствия в виде начисления процентов на сумму этих средств (пункт 1 статьи 395 ГК РФ). Продавец, получивший обусловленную договором поставки предварительную оплату, не может рассматриваться как неправомерно получивший или удерживающий денежные средства до истечения срока предоставления им встречного исполнения обязательства по поставке товара. Его обязанность возвратить полученную сумму предварительной оплаты наступает лишь после предъявления такого требования покупателем, право которого, в свою очередь, возникает в случае просрочки обязательства со стороны поставщика. Если в условиях нарушения срока поставки товара покупатель не заявляет требование по возврату указанной суммы, продавец выступает должником по обязательству, связанному с передачей товара, а не по денежному обязательству, и оснований для начисления процентов по статье 395 ГК РФ на сумму предварительной оплаты в таком случае не возникает. В случае же, когда покупателем предъявляется требование о возврате суммы предварительной оплаты за товар, продавец становится должником по денежному обязательству и на сумму удержанного аванса могут быть начислены проценты в соответствии с названной статьей. Таким образом, до момента предъявления покупателем требования о возврате суммы предварительной оплаты продавец остается только должником по обязательству, связанному с передачей товара. Возлагаемая на него согласно пункту 4 статьи 487 ГК РФ ответственность является неустойкой, взыскиваемой за просрочку передачи товара. Проценты по статье 395 ГК РФ на сумму предварительной оплаты, ввиду отсутствия денежного обязательства, в данном случае начислены быть не могут. Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Верховного Суда РФ от 15.09.2016 N 304-ЭС16-11524 по делу N А45-22305/2015, в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10.12.2013 N 10270/13 по делу N А40-79576/12-57759, в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа, изложенной в постановлении от 01.02.2022 N Ф06-14250/2021 по делу N А55-14950/2021. В рассматриваемом случае исходя из того, что участники гражданских правоотношений должны действовать разумно и добросовестно, при установлении периода просрочки следует также принимать во внимание поведение потерпевшей стороны, которая не вправе извлекать выгоду от своего бездействия или неосмотрительного поведения. С момента направления претензии с требованием о возврате суммы предварительной оплаты ответчик остается должником лишь по денежному обязательству, за неисполнение которого не может быть применена ответственность в виде договорной неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства по передаче товара. В таком случае, на сумму удержанного аванса могут быть начислены проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ. Аналогичный вывод содержится в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 31.05.2018 N 309-ЭС17-21840 по делу N А60-59043/2016. В судебном заседании представитель истца пояснил суду, что просит взыскать как неустойку по правилам статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, так и проценты по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, настаивая на преследуемой цели – взыскании процентов как меры ответственности до даты возврата суммы полученной оплаты. В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно статье 148 ГПК РФ или статье 133 АПК РФ, на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для определения того, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора. По смыслу части 1 статьи 196 ГПК РФ или части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам. Суд также указывает мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле. В связи с этим ссылка истца в исковом заявлении на не подлежащие применению в данном деле нормы права сама по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования. Таким образом, если истец обосновывает требование о взыскании суммы санкции за просрочку в исполнении денежного обязательства ссылками на статью 330 ГК РФ, когда неустойка предусмотрена договором, либо подлежат применению положения пункта 1 статьи 395 ГК РФ, суд выносит на обсуждение сторон вопрос о необходимости применения к правоотношениям сторон статьи 331 или пункта 1 статьи 395 ГК РФ (в зависимости от норм действующего в спорный период законодательства). Указанный подход определен в разделе "Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике" (вопрос N 2) Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2(2016), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 06.07.2016. Суд неоднократно выносил на обсуждение указанный вопрос. Исходя из искового заявления волеизъявлением истца является то, что ответчик должен понести ответственность до даты возврата денежных средств, о чем представитель прямо пояснил в ходе судебного разбирательства. Отказ во взыскание в данной части поставит истца в неравное положение перед ответчиком, и не способствует достижению такой задачи правосудия, как справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом, поскольку отказ в удовлетворении исковых требований в данной части породит новое исковое заявление. Таким образом, до даты получения ответчиком претензии о возврате денежных средств истец правомерен начислять неустойку, после – проценты за пользование чужими денежными средствами. Указанный вывод прямо отражен судом апелляционной инстанции по делу № А061448/2023. Претензия от 08.12.2023 считается полученной ответчиком 15.02.2024 (с учетом представленного доказательства направления), следовательно, с указанной даты неденежное требование об обязании передать товар трансформировалось в денежное, истец фактически отказался от договора потребовав возврата денежных средств. Доказательств направления истцом в адрес ответчика требований о возврате предоплаты в более ранние периоды в материалы дела не представлено. Истец считает период неустойки с 26.12.2023 по 08.04.2024. С учетом изложенного ранее, истец правомерен требовать начисление неустойки за просрочку поставки за период с 26.12.2023 по 15.02.2024, размер которой составит: по состоянию на 15.02.2024 - 452 400 рублей. За период с 16.02.2024 по 08.04.2024 подлежат начислению проценты по смыслу положений статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 20 157 рублей 38 копеек. Истец правомерен начислять проценты по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации до даты фактического возврата денежных средств. Поскольку в судебном заседании истец прямо пояснил, что просит взыскать проценты как меру ответственности в соответствии с действующим законодательством до даты возврата полученной суммы оплаты, суд считает возможным требования удовлетворить, установив начисление процентов до даты фактического возврата денежных средств. Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Согласно части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. В п. 2.1 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.2015 № 6-О указано: «Как следует из правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, конституционный принцип состязательности предполагает такое построение судопроизводства, в том числе по гражданским делам, при котором правосудие (разрешение дела), осуществляемое только судом, отделено от функций спорящих перед судом сторон, при этом суд обязан обеспечивать справедливое и беспристрастное разрешение спора, предоставляя сторонам равные возможности для отстаивания своих позиций, и потому не может принимать на себя выполнение их процессуальных (целевых) функций. Диспозитивность в гражданском судопроизводстве обусловлена материально-правовой природой субъективных прав, подлежащих судебной защите. Присущий гражданскому судопроизводству принцип диспозитивности означает, что процессуальные отношения в гражданском судопроизводстве возникают, изменяются и прекращаются главным образом по инициативе непосредственных участников спорного материального правоотношения, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться своими процессуальными правами, а также спорным материальным правом». По делам искового производства суд не обязан собирать доказательства по собственной инициативе. Риск наступления последствий несовершения процессуальных действий по представлению в суд доказательств, подтверждающих обстоятельства, на которые ссылается сторона как на основание своих требований и возражений, лежит на этой стороне. Последствием непредставления в суд доказательств, отвечающих требованиям процессуального закона, является принятие судебного решения не в пользу этой стороны (ч. 2 ст. 9, ст. 65, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Таким образом, приведенные и другие собранные по делу доказательства, обосновывающие наличие или отсутствие имеющих значение для дела обстоятельств, оцененные арбитражным судом в своей совокупности в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание конкретные и фактические обстоятельства дела, достаточны для вывода об удовлетворении заявленных требований в указанной судом части. В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. На основании изложенного, руководствуясь положениями статей 65, 102, 110, 167170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Владснаб15» (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 19.04.2023, ИНН: <***>, 362013, Республика Северная Осетия - Алания, г.о. город Владикавказ, г Владикавказ, ул Промышленная 1-я, зд. 1Г) в пользу общества с ограниченной ответственностью «МАЛМИ» (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2002, ИНН: <***>, 400081, <...>, кабинет 1): 870 000 рублей стоимости непоставленного товара; 452 400 рублей неустойки по состоянию на 15.02.2024 20 157 рублей 38 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 16.02.2024 по 08.04.2024; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 09.04.2024 по дату фактической оплаты суммы основного долга; 24 124 рубля 60 копеек расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части требований – отказать. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «МАЛМИ» из федерального бюджета 638 рублей государственной пошлины по иску. Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, через Арбитражный суд Волгоградской области. Судья П.И. Щетинин Суд:АС Волгоградской области (подробнее)Истцы:ООО "МАЛМИ" (подробнее)Ответчики:ООО "ВЛАДСНАБ15" (подробнее)Судьи дела:Щетинин П.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:По договору поставкиСудебная практика по применению норм ст. 506, 507 ГК РФ По договору купли продажи, договор купли продажи недвижимости Судебная практика по применению нормы ст. 454 ГК РФ |