Решение от 25 мая 2020 г. по делу № А55-30976/2019АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 Именем Российской Федерации 25 мая 2020 года Дело № А55-30976/2019 Резолютивная часть решения объявлена 18 мая 2020 года Решение в полном объеме изготовлено 25 мая 2020 года Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Рагуля Ю.Н. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Матвеевой А.В. рассмотрев в судебном заседании 12.05.2020 – 18.05.2020 дело по иску Публичного акционерного общества "Т Плюс" к Обществу с ограниченной ответственностью "Дом Сервис" о взыскании с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: Общества с ограниченной ответственностью «УК «Альянс-Дом», при участии в заседании: от истца – не явился, от ответчика – ФИО1, доверенность от 16.10.2019, ФИО2, доверенность от 16.10.2019, от третьего лица – не явился, Публичное акционерное общество "Т Плюс" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Дом Сервис" задолженности за период январь 2017, февраль 2017, март 2017, апрель 2017, октябрь 2017, ноябрь 2017, декабрь 2017, январь 2018, февраль 2018, март 2018, апрель 2018, ноябрь 2018, декабрь 2018, январь 2019 по договору № 92675 в сумме 267 492 руб. 49 коп. Определением Арбитражного суда Саратовской области от 05.09.2019г. передано дело №А57-7536/2019 на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области. В соответствии со ст. 51 АПК РФ к участию в деле привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: Общество с ограниченной ответственностью «УК «Альянс-Дом». Представитель истца в судебное заседание не явился о месте и времени, которого извещен надлежащим образом в силу ст. 123 АПК РФ. От истца поступило ходатайство об уточнении размера заявленных исковых требований, в котором истец просит взыскать с ответчика задолженность по договору №92675в в размере 140 864,41 руб. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. Принимая во внимание, что уменьшение размера заявленных исковых требований заявлено в соответствии с положениями ст. 49 АПК РФ, не противоречит нормам действующего законодательства и не нарушает прав третьих лиц, суд считает его подлежащим принятию. Представители ответчика в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление. Представитель третьего лица в судебное заседание не явился о месте и времени, которого извещен надлежащим образом в силу ст. 123 АПК РФ. В судебном заседании в соответствии со статьей 163 АПК РФ с 12.05.2020г. объявлялся перерыв до 18.05.2020г. до 09 час. 45 мин. После перерыва судебное заседание продолжено. Информация о перерыве была опубликована на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по адресу: http://www.samara.arbitr.ru. Представители ответчика в судебном заседании после перерыва представили дополнительные документы, которые судом в порядке ст. 75 АПК РФ приобщены к материалам дела. В соответствии со ст. 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом. Согласно п. 6 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе. В соответствии со статьями 156 АПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствии представителей истца и третьего лица, по имеющимся в деле документальным доказательствам. Исследовав материалы дела, оценив доводы истца, изложенные в исковом заявлении, возражения ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявление, суд считает заявленные исковые требования не обоснованными и не подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям. Как следует из материалов дела, истцом в адрес ответчика была направлена оферта (проект) договора теплоснабжения № 92675в, которым предусмотрено, что предметом настоящего договора является поставка теплоснабжающей организацией через присоединенную сеть тепловой энергии в горячей сетевой воде (мощность) (тепловая энергия (мощность) и (или) теплоноситель, прием и оплата абонентом энергии (мощности) (т. 1, л.д. 9-11). Однако указанный договор со стороны ответчика не подписан. Как указывает истец, ответчик не исполнил обязательства по оплате фактически потребленной тепловой энергии и теплоносителя за период январь 2017г., февраль 2017г., март 2017г., апрель 2017г., октябрь 2017г., ноябрь 2017г., декабрь 2017г., январь 2018г., февраль 2018г., март 2018г., апрель 2018г., ноябрь 2018г., декабрь 2018г., январь 2019г., в связи с чем, у ответчика перед истцом числилась задолженность в размере 267 492,49 руб., что подтверждается ведомостями учета параметров теплопотребления, актами потребления тепловой энергии, счетами – фактуры, расчетными ведомостями к счетам – фактурам. Количество фактически потребленной тепловой энергии и теплоносителя определено истцом на основании показаний приборов учета путем распределения его показаний между собственниками жилых и нежилых помещений дома пропорционально занимаемым площадям. Согласно п. 4.2 договора порядок оплаты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель установлен в приложении № 4 к настоящему договору. В соответствии с п. 2 приложения № 4 к договору теплоснабжения № 92675в оплата за тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель производится потребителем исходя из договорного количества тепловой энергии (мощности), теплоносителя потребителя за соответствующий период, в следующем порядке: - до 18 числа текущего месяца – платеж в размере 35% плановой общей стоимости тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата; - до последнего числа текущего месяца – платеж 50% плановой общей стоимости тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата; - до 10 числа месяца, следующего за расчетным, осуществляется оплата за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию (мощность), теплоноситель с учетом средств, ранее внесенных потребителем. В случае, если объем фактического потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя за истекший месяц меньше планового (договорного) объема, определенного договором, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за следующий месяц. Под плановым объемом потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя понимается договорное количество тепловой энергии (мощности), теплоносителя, предусмотренное приложением № 1 к настоящему договору. Счета – фактуры, выставлены в адрес ответчика, которые им не оплачены. В целях урегулирования спора истец в адрес ответчика направил претензию от 18.02.2019г. с требованием оплатить задолженность за потребленную тепловую энергию, требования которой в полном объеме не удовлетворены (т. 1 л.д. 119-122). Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд Самарской области. В процессе рассмотрения настоящего дела судом, истец уточнил размер заявленных исковый требований, который принят судом в порядке ст. 49 АПК РФ, согласно которого истец указывает, что с учетом произведенных оплат в размере 103 511,79 руб. задолженность на 02.03.2020г. у ответчика перед истцом составляет в размере 140 864,41 руб. Ответчик возражает против удовлетворения заявленных исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление (т.1, л.д. 126). Как указывает ответчик, ему на праве собственности принадлежит два помещения: - площадью 256,2 кв.м. – литера А, 1 этаж (надземный), кадастровый (или условный номер): 63-01/48-68-986 (далее помещение № 1); - площадью 249,9 кв.м – литера А, подвал, кадастровый (или условный номер): 64-64-01/016/2006-074 (далее помещение № 2). Между тем в помещении № 2 отсутствует отопление, так как отсутствуют отопительные приборы. По мнению ответчика плата за отопление помещения № 2 браться не должна. Правоотношения сторон по теплоснабжению регулируются Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон N 190-ФЗ). В соответствии с частью 2 статьи 13 Закона N 190-ФЗ потребители, подключенные (технологически присоединенные) к системе теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 15 настоящего Федерального закона. В силу пункта 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (пункт 1 статьи 544 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса. В силу пункта 3 статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации нормы о неосновательном обогащении подлежат применению, в частности, к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством. При обращении в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения истец в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должен доказать совокупность следующих обстоятельств: 1) возрастание или сбережение имущества (неосновательное обогащение) на стороне приобретателя; 2) убытки на стороне потерпевшего; 3) убытки потерпевшего являются источником обогащения приобретателя (обогащение за счет потерпевшего); 4) отсутствие надлежащего правового основания для наступления вышеуказанных имущественных последствий; Недоказанность хотя бы одного из перечисленных элементов является основанием для отказа в удовлетворении иска. Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п. В соответствии со статьей 2 Закона N 190-ФЗ потребитель тепловой энергии - это лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления. Под теплопотребляющей установкой понимается устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии; под тепловой сетью - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. В рассматриваемом случае часть принадлежащих ответчику нежилых помещений площадью 249,9 кв.м – литера А, подвал, кадастровый (или условный номер): 64-64-01/016/2006-074 (далее помещение № 2), по адресу : <...> Октября, д. 130, не имеет теплопринимающих устройств, что подтверждается техническим паспортом нежилого помещения, а также усматривается из акта обследования систем потребления тепловой энергии, теплоносителя от 24.07.2019г., составленного сотрудниками Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (т.2, л.д.156-157). При отсутствии в помещениях теплоснабжения от централизованной системы начисление платы за тепловую энергию неправомерно (нет фактического потребления тепловой энергии). Указанная правовая позиция сформулирована в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 30.08.2016 N 71-КГ16-12. Факт прохождения через нежилое помещение магистрального трубопровода сам по себе не свидетельствует о наличии оснований для взыскания с собственника такого помещения платы за отопление, фактически представляющее собой технологический расход (потери) тепловой энергии в сетях. В пункте 5.4.1 Свода правил по проектированию и строительству (СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий) указано, что в отапливаемую площадь здания не включаются площади теплых чердаков и подвалов, неотапливаемых технических этажей, подвала (подполья), холодных неотапливаемых веранд, неотапливаемых лестничных клеток, а также холодного чердака или его части, не занятой под мансарду. В приложении Б данного Свода правил определено, что отапливаемый подвал - это подвал, в котором предусматриваются отопительные приборы для поддержания заданной температуры. Согласно пунктам 3.1, 3.2, 3.3 ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные. Общие технические условия" отопительный прибор - это устройство для обогрева помещения путем передачи теплоты от теплоносителя (вода, пар), поступающего от источника теплоты, в окружающую среду. К отопительным приборам относятся радиатор, конвектор. На основании изложенного услугой по отоплению является подача теплоносителя надлежащего качества через присоединенную сеть к источнику отопления для обеспечения требуемого температурного режима в помещении. Из содержания СНИП 41-01-2003 следует, что стояк системы отопления не является отопительным прибором. Как следует из пунктов 58, 61.2, 61.3 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2, расходы на оплату тепловой энергии, израсходованной на передачу тепловой энергии по тепловым сетям (расходы на компенсацию тепловых потерь через изоляцию трубопроводов тепловых сетей и с потерями теплоносителей) учитываются в тарифе на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям. В соответствии с пунктом 29 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306, нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по каждому виду коммунальных услуг включают нормативные технологические потери коммунальных ресурсов и не включают расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных систем, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Поэтому необходимо исходить из того, что факт прохождения через нежилое помещение магистрального трубопровода сам по себе не свидетельствует о наличии оснований для взыскания с собственника такого помещения платы за отопление, фактически представляющее собой технологический расход (потери) тепловой энергии в сетях. Поскольку в части принадлежащих ответчику нежилых помещениях площадью 249,9 кв.м – литера А, подвал, кадастровый (или условный номер): 64-64-01/016/2006-074 (далее помещение № 2), по адресу : <...> Октября, д. 130, отсутствуют теплопотребляющие установки, ответчик тепловую энергию не использует, то оснований для оплаты тепловой энергии на отопление указанных помещений у ответчика не имеется. Указанная правовая позиция изложена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 30.08.2016 N 71-КГ16-12, Постановлениях Арбитражного суда Поволжского округа от 14.11.2014 по делу N А55-19775/2013, от 11.06.2015 по делу N А49-6550/2014, от 31.10.2017 по делу N А12-2531/2017, от 22.11.2017 по делу N А12-3988/2017, в Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2018г. по делу № А72-8066/2017. В части принадлежащих ответчику нежилых помещениях площадью площадью 256,2 кв.м. – литера А, 1 этаж (надземный), кадастровый (или условный номер): 63-01/48-68-986 (далее помещение № 1); по адресу : <...> Октября, д. 130 оплата ответчиком произведена. Принимая во внимание изложенное, в удовлетворении заявленных требований следует отказать. Расходы по госпошлине в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд относит на истца. Как разъяснено в пункте 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 46 от 11.07.2014 г. "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", в силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.22 НК РФ при уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном статьей 333.40 данного Кодекса. При обращении в суд истцом уплачена государственная пошлина в сумме 9621 руб. В связи с уменьшением размера заявленных исковых требований цена иска составила 140 864,41 руб. Размер государственной пошлины, подлежащей уплате, составляет 8350 руб. Учитывая изложенное, суд относит на истца расходы по уплате государственной пошлины в размере 8350 руб. Государственная пошлина в размере 4395 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета, как излишне уплаченная. Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, В удовлетворении исковых требований отказать. Возвратить Публичному акционерному обществу "Т Плюс" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 4395 руб. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. Судья / Ю.Н. Рагуля Суд:АС Самарской области (подробнее)Истцы:ПАО "Т Плюс" (подробнее)Ответчики:ООО "Дом Сервис" (подробнее)Иные лица:ООО "УК "Альянс-Дом" (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Неосновательное обогащение, взыскание неосновательного обогащенияСудебная практика по применению нормы ст. 1102 ГК РФ |