Постановление от 4 сентября 2019 г. по делу № А32-25131/2014






АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

Именем Российской Федерации


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


арбитражного суда кассационной инстанции

Дело № А32-25131/2014
г. Краснодар
04 сентября 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 28 августа 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 04 сентября 2019 года.


Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Сидоровой И.В., судей Волкова Я.Е. и Соловьева Е.Г., при участии в судебном заседании от истца – общества с ограниченной ответственностью «Аус-Трейд-М» (ИНН 7705771823, ОГРН 1067761644928) – Грабо Е.А. (доверенность от 21.08.2018), Малышевой И.В. (доверенность от 27.07.2018), от ответчика – индивидуального предпринимателя Покутнева Валерия Викторовича (ИНН 233802502100, ОГРНИП 308236234600018) – Тараненко В.А. (доверенность от 28.12.2018), в отсутствие третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, – общества с ограниченной ответственностью «ВояжСервис» (ИНН 7705761977, ОГРН 10677591217337), извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Аус-Трейд-М» на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 20.01.2019 (судья Тамахин А.В.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2019 (судьи Ванин В.В., Маштакова Е.А., Чотчаев Б.Т.) по делу № А32-25131/2014, установил следующее.

ООО «Аус-Трейд-М» (далее – общество) обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Покутневу В.В. (далее – предприниматель) о взыскании 24 915 851 рубля 41 копейки убытков, причиненных утратой имущества, переданного по договору хранения (с учетом изменения предмета первоначально заявленных требований – т. 4, л. д. 174 – 175).

Определением от 05.03.2015 принят встречный иск предпринимателя к обществу о признании договора об ответственном хранении от 28.07.2009 недействительным.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «ВояжСервис».

Решением от 30.10.2015, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 29.01.2016, в удовлетворении первоначального и встречного исков отказано полностью. Судебные акты мотивированы отсутствием доказательств, свидетельствующих о передаче предпринимателю сельскохозяйственной техники в рамках договора ответственного хранения от 28.07.2009. В отсутствие документов, подтверждающих полномочия водителей на получение товара от имени предпринимателя, факт передачи спорного имущества на хранение не доказан. Материалы об отказе в возбуждении уголовных дел КУСП № 1314 и 1658 не содержат документов, подтверждающих факт передачи имущества именно по договору хранения от 28.07.2009. В материалах уголовных дел предприниматель фигурирует как представитель ООО «Вояж-Сервис», являющегося стороной договора аренды от 30.12.2009 (не как самостоятельный хозяйствующий субъект – сторона договора хранения от 28.07.2009). В материалах дел КУСП № 1314 и 1658 имеются сведения о ввозе сельскохозяйственной техники на территорию, предоставленную обществу как арендатору по договору аренды от 30.12.2009 (Краснодарский край, Крыловской район, ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 114), заключенному с ООО «Вояж-Сервис» (арендодатель). Предприниматель как самостоятельный субъект стороной данного договора не является. Доводы общества основаны на ошибочном, с точки зрения права, отождествлении действий Покутнева В.В. как предпринимателя и как представителя ООО «ВояжСервис», переносе на отношения с предпринимателем правовых последствий взаимоотношений общества и ООО «ВояжСервис». Кроме того, стороны пропустили срок исковой давности по обоим искам.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 17.05.2016 решение от 30.10.2015 и апелляционное постановление от 29.01.2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Согласно постановлению суда округа от 17.05.2016, законность судебных актов проверялась лишь в обжалуемой части в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе общества согласно частям 1 и 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). Предприниматель судебные акты в части отказа в удовлетворении встречного иска не обжаловал. Таким образом, решение от 30.10.2015 и постановление апелляционного суда от 29.01.2016 отменены и направлены на новое рассмотрение в части отказа в удовлетворении первоначального иска; в части отказа во встречных исковых требованиях судебные акты не обжалованы и вступили в законную силу.

Таким образом, предметом нового рассмотрения является требование общества о взыскании с предпринимателя 23 880 776 рублей убытков, причиненных утратой имущества, переданного по договору хранения (с учетом уменьшения размера исковых требований согласно экспертному заключению от 18.07.2018 № 01-18/ЭК).

Решением от 20.01.2019, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 22.04.2019, в удовлетворении иска обществу отказано; в доход федерального бюджета с указанного лица взыскано 142 404 рубля государственной пошлины. Суды руководствовались заключением судебной экспертизы ФБУ «Южный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции России» от 21.03.2017 № 4418, 4419/04-3, 4420/05-3, согласно которому печать и подпись предпринимателя выполнены на чистом листе бумаги с последующим нанесением текста, воля Покутнева В.В. на заключение договора хранения от 28.07.2009 не подтверждена, что свидетельствует о том, что соглашение между сторонами в письменной форме не достигнуто. Представленные в материалы дела товарные накладные не подписаны, не скреплены печатью и не содержат отметок о принятии предпринимателем на хранение соответствующего имущества. Доказательства исполнения сторонами изготовленного в одностороннем порядке договора об ответственном хранении от 28.07.2009, в деле отсутствуют. В пункте 2.1 названного договора не указано место хранения; по имеющемуся в договоре адресу места жительства Покутнева В.В. (Крыловской р-н, х. Казачий, 31) спорное имущество не доставлялось и не хранилось; оплату по договору от 28.07.2009 общество не производило, дополнительное соглашение об определении порядка оплаты (как предусмотрено пунктом 2.3 договора хранения), не заключалось; спорное имущество доставлялось обществом по адресу: ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 114. При этом общество в лице генерального директора Гусева А.В. (арендатор) и ООО «ВояжСервис» в лице генерального директора Покутнева В.В. (арендодатель) заключили договор аренды нежилого помещения от 30.12.2009 № 2, по которому арендатору в аренду передано нежилое помещение, расположенное по адресу: ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 114, площадью 340 кв. м, для использования под хозяйственные нужды арендатора: для хранения имущества и размещения оборудования. Материалы дела подтверждают, что договор аренды нежилых помещений от 30.12.2009 № 2 фактически исполнялся: помещения переданы арендатору по акту приема-передачи от 30.12.2009, общество вносило арендную плату; сторонами подписано дополнительное соглашение о продлении срока аренды; обсуждался вопрос об увеличении размера арендной платы. По итогам нового рассмотрения дела установлено, что договор об ответственном хранении от 28.07.2009 сфальсифицирован; избранный обществом способ изготовления этого документа позволяет рассматривать его как незаключенный и недействительный. Отношения по хранению между обществом и предпринимателем не сложились, имущество на хранение последним как физическим лицом не принималось, в связи с чем требования предъявлены к предпринимателю необоснованно. При этом достоверно установлено наличие арендных правоотношений между обществом и ООО «ВояжСервис».

В кассационной жалобе общество просит отменить решение от 20.01.2019 и апелляционное постановление от 22.04.2019 в части отказа в удовлетворении первоначального иска и принять новый судебный акт, указав в обоснование своих доводов, что при первоначальном рассмотрении дела предприниматель в отзыве от 25.02.2015 указывал, что договор хранения ничтожен, не направлен на достижение конкретных целей; подтвердив, что подпись и печать на договоре принадлежат ему. Суды неверно истолковали пояснения ответчика, необоснованно приняли в качестве доказательств уведомление от 21.05.2012, договор купли-продажи сельскохозяйственной техники от 21.05.2012, товарную накладную от 21.05.2012, представленные только при новом рассмотрения дела. Руководитель общества Гусев А.В. пояснил, что указанные документы не подписывал, сельхозтехнику и комплектующие к ней с места хранения не забирал, с Яненко В.Г. (покупатель по договору купли-продажи) не знаком, расчеты не производил, что подтверждено последним. Из заключения эксперта от 21.03.2017 следует, что установить, кем (самим Гусевым А.В. или другим лицом) выполнена подпись в графе «продавец» в договоре купли-продажи от 21.05.2012, не представилось возможным. Согласно пояснениям Гусева А.В., с предпринимателем у него сложились доверительные отношения, допускающие передачу пустых бланков с подписью и печатью. Также в жалобе указано на отсутствие доказательств, подтверждающих поступление в адрес общества от Яненко В.Г. (покупатель) денежных средств в размере 1 млн рублей по договору купли-продажи от 21.05.2012.

Определением от 30.07.2019 судебное разбирательство по настоящему делу откладывалось до 28.08.2019 до 16 часов 00 минут, о чем информация размещена в сети Интернет. В назначенное время рассмотрение кассационной жалобы продолжено.

В судебном заседании представители общества поддержали доводы кассационной жалобы, представитель предпринимателя просил оставить в силе обжалуемые судебные акты как законные и обоснованные.

Изучив материалы дела, заслушав процессуальных представителей, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению с учетом следующего.

Согласно имеющемуся в материалах дела договору об ответственном хранении от 28.07.2009 общество (заказчик) передает предпринимателю (исполнитель) на временное ответственное хранение материально-технические ценности, принадлежащие заказчику, в числе которых: прицепы тракторные 2ПТС-4-793А в разобранном виде – 70 комплектов, тракторы ТТЗ-80 – 50 штук, запасные части к тракторам и прицепам (т. 1, л. д. 18).

В силу пункта 2.1 данного договора заказчик обязан за свой счет произвести доставку товарно-материальных ценностей к месту хранения; каждую партию товара сопроводить товарно-транспортной накладной и счетом-фактурой. В соответствии с пунктом 2.2 договора исполнитель обязан принять переданные на хранение товарно-материальные ценности, обеспечить их учет и хранение до момента реализации заказчиком. Оплата работ по договору определяется дополнительным соглашением, исполнитель не вправе пользоваться переданными ему на хранение товарно-материальными ценностями (пункт 2.3 договора).

Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что исполнитель несет имущественную ответственность за утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение товарно-материальных ценностей и возмещает ущерб в полном объеме в соответствии с коммерческим актом.

Согласно пункту 4.1 договор заключен сроком на 6 месяцев и вступает в действие со дня его подписания. Договор автоматически продлевается при отсутствии возражений сторон на каждые следующие 6 месяцев.

Вместе с тем 30.12.2009 ООО «ВояжСервис» (арендодатель) в лице генерального директора Покутнева В.В. и общество (арендатор) в лице генерального директора Гусева А.В. заключили договор аренды нежилого помещения № 2, по условиям которого арендодатель передает арендатору, а последний – принимает в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 114, площадью 340 кв. м, для использования под хозяйственные нужды арендатора, а именно: для хранения имущества и размещения оборудования (т. 2, л. д. 41 – 47).

В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 договора аренды размер арендной платы за пользование нежилым помещением определен в размере 70 рублей за 1 кв. м в месяц; общая сумма ежемесячной арендной платы составляет 23 800 рублей, которая производится не позднее 10-го числа текущего месяца на основании выставляемых арендодателем счетов. В соответствии с пунктом 3.7 договора аренды арендная плата может изменяться, о чем арендодатель обязан письменно уведомить арендатора за 30 дней, но не может превышать 200 рублей за 1 кв. м, после чего об увеличении арендной платы составляется дополнительное соглашение.

Согласно пункту 5.1 договора аренды помещения сдаются в аренду с 30.12.2009 по 30.11.2010 с условием о возможности заключения договора на новый срок.

Договор аренды от 30.12.2009 № 2 подписан сторонами и скреплен печатями обеих организаций, факт заключения данного договора и полномочия лиц, его подписавших, сторонами не оспариваются.

Во исполнение договора аренды от 30.12.2009 № 2 нежилое помещение, расположенное по адресу ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 114, площадью 340 кв. м, передано арендатору по акту приема-передачи от 30.12.2009 (т. 2, л. д. 47).

В соответствии с дополнительным соглашением от 01.08.2010 № 1 стороны продлили срок действия договора аренды до 01.03.2011.

Позиция истца сводится к тому, что во исполнение условий договора от 28.07.2009 предпринимателю на ответственное временное хранение переданы товарно-материальные ценности (экскаватор, трактора, прицепы, комплектующие) стоимостью 23 880 776 рублей (с учетом экспертного заключения от 18.07.2018 № 01-18/ЭК – т. 9, л. д. 3 – 31).

Ссылаясь не невозврат имущества, принятого предпринимателем на хранение, общество обратилось в арбитражный суд c иском о возмещении убытков.

Законность решения и постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций проверяется, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, с учетом установленных статьей 286 Кодекса пределов рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции.

На основании части 1 статьи 4 Кодекса заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Кодексом. Защита гражданских прав осуществляется способами, установленными статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), а также иными способами, предусмотренными законом. Способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и характеру нарушения. Необходимым условием применения того или иного способа защиты гражданских прав является обеспечение восстановления нарушенного права истца (пункт 1 статьи 1 Гражданского кодекса).

В силу пункта 1 статьи 886 Гражданского кодекса по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока (пункт 1 статьи 889 данного Кодекса). Согласно пункту 1 статьи 891 Гражданского кодекса хранитель обязан принять все предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи.

В пункте 1 статьи 900 Гражданского кодекса предусмотрено, что хранитель обязан возвратить поклажедателю или лицу, указанному им в качестве получателя, ту самую вещь, которая была передана на хранение, если договором не предусмотрено хранение с обезличением (статья 890 Гражданского кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 902 Гражданского кодекса убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются хранителем в соответствии со статьей 393 данного Кодекса, если законом или договором хранения не предусмотрено иное.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 393 Гражданского кодекса должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства и определяемые по правилам, предусмотренным статьей 15 Гражданского кодекса. Согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса под убытками понимаются расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб) и неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Таким образом, для применения гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков суду необходимо установить состав правонарушения, включающий наступление вреда, вину причинителя вреда, противоправность поведения причинителя вреда, наличие причинно-следственной связи между действиями причинителя вреда и наступившими у истца неблагоприятными последствиями, а также размер ущерба.

При новом рассмотрении по делу назначена судебная экспертиза по проверке заявления о фальсификации доказательства (договора об ответственном хранении от 28.07.2009), проведение которой поручено ФБУ «Южный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции России».

Согласно экспертному заключению от 21.03.2017 № 4418, 4419/04-3, 4420/05-3 печать и подпись предпринимателя в исследуемом документе выполнены на чистом листе бумаги с последующим нанесением текста, при котором (как указал предприниматель), он не присутствовал.

В силу пункта 1 статьи 160 Гражданского кодекса сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. По смыслу указанной нормы права подпись в договоре совершается стороной договора под изготовленным текстом договора, поскольку только в этом случае подпись подтверждает волю лица на совершение договора, содержание которого изложено в тексте. Толкование приведенной нормы позволяет сделать вывод о том, что подпись является важнейшим реквизитом документа, составленного в письменной форме, именно подписью завершается составление договора, подпись подтверждает, что содержание договора соответствует действительной воле сторон. Нарушение последовательности исполнения текста договора и выполнение подписи означает, пока не доказано обратное, отсутствие воли лица, чья подпись совершена ранее изготовления текста договора, на совершение договора.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Кодекса, представленные сторонами в обоснование своих доводов и возражений доказательства, суды обеих инстанций пришли к выводу о недоказанности волеизъявления предпринимателя на заключение договора об ответственном хранении от 28.07.2009.

В силу пункта 1 статьи 162 Гражданского кодекса несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Как верно отметили обе инстанции, представленные обществом товарные накладные (т. 1, л. д. 19; 31 – 53) предпринимателем не подписаны, не скреплены печатью, не содержат отметок о принятии имущества, ввиду чего не подтверждают факт передачи товара на хранение ответчику. Доказательства исполнения сторонами изготовленного в одностороннем порядке договора об ответственном хранении от 28.07.2009 в деле отсутствуют. По адресу, указанному в договоре (Крыловский р-н, х. Казачий, 31) спорное имущество не доставлялось и не хранилось; оплата по договору от 28.07.2009 не производилась, дополнительное соглашение об определении порядка оплаты (пункт 2.3 договора хранения), не заключалось; товарно-материальные ценности доставлялись обществом по адресу: ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 114.

На основании изложенного вывод судебных инстанций о недоказанности обществом наличия с предпринимателем договорных отношений по хранению спорного имущества, надлежит признать правомерным.

В соответствии со статьей 606 Гражданского кодекса по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества (пункт 1 статьи 611 Гражданского кодекса). В свою очередь, арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (статья 614 Гражданского кодекса).

Суды установили и материалами дела подтверждено, что между обществом и ООО «ВояжСервис» сложились отношения из договора аренды нежилых помещений от 30.12.2009 № 2, который сторонами исполнялся, о чем свидетельствуют акт приема-передачи от 30.12.2009, платежные поручения об оплате аренды – т. 2, л. д. 74 – 79), дополнительное соглашение о продлении срока аренды. Спорное имущество в заявленном объеме размещено обществом и находилось по адресу: ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 114, на территории, принадлежащей ООО «ВояжСервис», вплоть до 21.05.2012. В дальнейшем общество в лице генерального директора Гусева А.В. распорядилось техникой и комплектующими (товарная накладная от 21.05.2012 № 1, договор купли-продажи от 21.05.2012, уведомление от 21.05.2012 в адрес ООО «ВояжСервис»).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (статьи 9, 65 Кодекса).

Повторно исследовав и оценив представленные в обоснование заявленных требований и возражений против них доказательства (в числе которых свидетельские показания и материалы КУСП № 1314 и 1658), суды обоснованно указали, что правоотношения по хранению между обществом и предпринимателем не сложились, имущество на хранение последним не принималось; при этом достоверно установлено наличие арендных отношений между обществом и ООО «ВояжСервис» (договор аренды от 30.12.2009 № 2), тогда как требования из арендной сделки к ООО «ВояжСервис» в рамках настоящего дела не предъявлены.

Материалы дела исследованы судами полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, приведенные в обжалуемых судебных актах выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и нормам права. Нарушения процессуальных норм, влекущие отмену решения и апелляционного постановления (часть 4 статьи 288 Кодекса), не установлены.

Руководствуясь статьями 284, 286 – 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:


решение Арбитражного суда Краснодарского края от 20.01.2019 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2019 по делу № А32-25131/2014 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.


Председательствующий

И.В. Сидорова



Судьи

Я.Е. Волков

Е.Г. Соловьев



Суд:

ФАС СКО (ФАС Северо-Кавказского округа) (подробнее)

Истцы:

ООО "Аус-Трейд-М" (подробнее)
ООО "АУС-ТРЭЙД-М" (подробнее)

Ответчики:

ИП Покутнев В. В. (подробнее)

Иные лица:

ООО "ВояжСервис" (подробнее)
ООО Институт Оценки (подробнее)


Судебная практика по:

Упущенная выгода
Судебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ

Взыскание убытков
Судебная практика по применению нормы ст. 393 ГК РФ

Возмещение убытков
Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ