Решение от 24 апреля 2019 г. по делу № А43-51081/2018АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Дело № А43 – 51081/2018 г. Нижний Новгород 24 апреля 2019 года Дата принятия решения в виде резолютивной части 15 апреля 2019 года.Дата изготовления мотивированного решения 24 апреля 2019 года. Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Паньшиной Ольги Евгеньевны (шифр судьи 7-32), при ведении протокола секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Компании «Robert Bosch GmbH» (HRB 14000), Герлинген, Роберт-Бош-Платц, к ответчику: индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Сергач, Нижегородская область о взыскании 10 000 руб. 00 коп., в отсутствии представителей сторон в Арбитражный суд Нижегородской области обратилась Компания «Robert Bosch GmbH», (далее – истец) с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании (с учетом уточнений, принятых определением суда от 18.03.2019) 10 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, а также 225 руб. 00коп. расходов по приобретению спорного товара, 200 руб. 00 коп. расходов на получение выписки из ЕГРИП, 10 000 руб. 00 коп. расходы на проведение экспертного исследования, 94 руб. 50 коп. почтовых расходов. Требования истца основаны на статьях на статьях 1229, 1308, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы неправомерным использованием ответчиком товарного знака по свидетельству № 39873. Определением от 20.12.2018 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Ответчик в письменных возражениях в отношении рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, заявленные требования не признал. Суд, исходя из части 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом доводов ответчика, усмотрел процессуальные основания для перехода и рассмотрения дела по общим правилам искового производства. В письменном отзыве на иск ответчик иск не признал, сославшись, что в свидетельстве в перечне товара такой товар как автомобильные радиоантенны не указан. Кроме того, ответчик ссылается на недопустимость использования в качестве доказательства заключения эксперта № 3251-2018 от 03.09.2018, ссылаясь на заинтересованность эксперта с истцом. Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о месте и времени проведения судебного заседания в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили. На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле. В порядке пункта 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации резолютивная часть решения объявлена 15.04.2019, изготовление полного текста решения отложено до 22.04.2019. Как следует из материалов дела, Компания «Роберт Бош ГмБХ» является правообладателем товарного знака «BOSCH» в отношении товаров 7, 9, 11, 12-го класса - машины и станки, двигатели, приборы и инструменты, научные. Морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерительные, сигнализационные, контрольные, осветительные установки, обогревательные, для производства пара, для варки, холодильные, сушильные, вентиляционные, для распределения воды, согласно свидетельству № 39873 от 28.05.1970, с датой приоритета 04.08.1969. Срок действия до 04.08.2009. Согласно свидетельства №39873 от 20.08.2009 срок действия регистрации товарного знака продлен до 04.08.2019. 16.12.2015 в торговой точке, расположенной по адресу: <...>, (магазин №Автозапчасти), был установлен и задокументирован факт предложения к продаже от имени ИП ФИО2 – автомобильных радиоантенн «BOUSH». На товаре имеется изображение «BOUSH», сходное до степени смешения с товарным знаком BOSCH» по свидетельству №39873. В подтверждение факта покупки указанного товара в материалы дела представлен чек от 16.12.2015, в котором содержится сведения о продавце и его ИНН, стоимость товара, а также товар (активная автомобильная антенна «BOUSH»), приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства; видеозапись процесса реализации товаров; экспертное заключение №3251-2018 от 03.09.2018. В соответствии со статьей 493 Гражданского кодекса Российской Федерации договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Кроме того, истцом на основании статьей 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях самозащиты гражданских прав была произведена видеосъёмка, которая также подтверждает предложение к продаже, заключение договора розничной купли-продажи, а кроме того подтверждает, что представленный товар был по представленному чеку. По смыслу статьи 493 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный, кассовый чек является документом, подтверждающим факт заключения договора розничной купли-продажи. Таким образом, между ответчиком и истцом был заключен договор розничной купли-продажи товара. Полагая, что ответчик нарушил его исключительные права на товарный знак, истец направил ответчику претензию с требованием о выплате компенсации. Ответчиком требование претензии исполнено не было, что явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском. В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом. Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. В силу статьи 1479 Гражданского кодекса РФ правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации. В соответствии со статьей 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации свидетельство выдается на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя от аналогичных товаров другого производителя. Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами. Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Подпункт 1 пункта 2 названной выше статьи Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что в сферу исключительного права на товарный знак входят такие действия, как производство, предложение к продаже, продажа, демонстрация на выставках и ярмарках, ввоз (импорт) на территорию России и иное введение в гражданский оборот на территории России товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, если на самих этих товарах, их этикетках или упаковке проставлен товарный знак. В сферу исключительного права входят также хранение и транспортировка таких товаров, если хранение и транспортировка имеют в качестве своей последующей цели введение товаров в гражданский оборот. Пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность. Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя. В пункте 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Единственное исключение, когда законодателем разрешено использовать товарный знак без согласия правообладателя содержится в статье 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Доказательства, подтверждающие передачу ответчику прав на использование товарного знака BOSCH компании Robert Bosch GmbH, ответчиком в материалы дела не представлены. Представленный ответчиком в торговой точке товар введен в оборот без разрешения правообладателя, и в соответствии с частью 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации является контрафактным, поскольку в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными. Факт реализации ответчиком контрафактной продукции: автомобильной радиоантенны с товарным знаком BOUSH, обладателем исключительных прав на который является истец, подтверждается представленными в материалы доказательствами, в том числе кассовым чеком, выданным ответчиком, в котором содержатся сведения о продавце (указан ОГРН), стоимости товара, дате заключения договора розничной купли-продажи, диском с видеозаписью, приобретенной продукцией. Видеозапись произведена без нарушений законодательства и соответствует принципам относимости и допустимости доказательств. Из правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 № 2133/11, следует, что для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений. Таким образом, права владельца товарного знака могут быть нарушены как посредством использования самого товарного знака, так и обозначения, сходного с ним до степени смешения. Вместе с тем вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122). Таким образом, вопреки мнению ответчика представленное истцом в материалы дела экспертное заключение №3251-2018 от 03.09.2018 не является единственным доказательством, на основании которого арбитражный суд может сделать вывод о нарушении ответчиком исключительных прав истца. Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 № 482 (далее – Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил. В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В пункте 43 правил указано на то, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Проанализировав вопрос о сходстве противопоставляемых товарного знака № 39873 в виде словесного обозначения «BOSCH» со спорными обозначениями «BOUSH» следует, что товарный знак истца и обозначения, содержащиеся на товаре, реализованным ответчиком, сходны до степени смешения. Исходя из совокупности представленных истцом в материалы дела доказательств, суд пришел к выводу о том, что товар, приобретенный у ответчика, является контрафактным. Довод ответчика об отсутствии в свидетельстве на товарный знак №39873 указание автомобильные радиоантенны судом проверен и подлежи отклонению. Товарный знак № 39873 согласно свидетельства (дата регистрации 28.05.1970) зарегистрирован для товаров 7,9,11,12 МКТУ - машины и станки, двигатели/ за исключением двигателей для наземных средств передвижения/: приборы и инструменты, научные, морские, геодезические, электрические /включая приборы и инструменты для радиотелеграфии и телефонной связи/, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерительные, сигнальные, контрольные, осветительные установки, обогревательные, для производства пара, для варки, холодильные, сушильные, вентиляционные, для распределения воды и санитарные установки, средства передвижения, средства передвижения по воде, земле и воздуху. Антенна - устройство, в котором под действием электромагнитных волн возникают электрические токи, подводимые к радиоприемнику (ГОСТ Р 55787-2013), т.е. данный товар выполняет прибора радиотелеграфии, следовательно, является однородным с товаром, на которые зарегистрированы товарные знаки. Согласно Международной Классификации Товаров и Услуг в 11 редакции 9 класс включает, аппараты и инструмент научные и исследовательские, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий, а также оборудование для спасения и защиты, в том числе антенны. С учетом указанных обстоятельств, спорный товар, реализованный ответчиком, следует классифицировать и отнести к 9 классу МКТУ. На основании пункта 3 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Деятельность ответчика является предпринимательской и осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих. Следовательно, он подлежит привлечению к ответственности за нарушение исключительных прав и при отсутствии его вины. Более того, действия лица по реализации контрафактных товаров образуют самостоятельное нарушение исключительных прав. При этом сам по себе факт приобретения этих товаров у третьих лиц не свидетельствует об отсутствии вины лица, их перепродающего. Материалами дела подтверждено, что товар введен в гражданский оборот с нарушением закона, является контрафактным. В силу пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. При этом из содержания названной нормы права следует, что суд вправе снизить размер искомой компенсации в случае, когда правообладатель воспользовался правом, предусмотренным в подпункте 1 пункта 4 указанной статьи. Требования истца основаны на подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Как разъяснено в пункте 43 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцомтребования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Данный вывод соответствует разъяснениям, содержащимся в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015. Истец в исковом заявлении определил компенсацию в размере 10 000руб. 00коп. (с учетом уточнений), что составляет низший предел, предусмотренный статьями 1301, 1515 ГК РФ. При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд учитывает широкую известность и распространенность товаров марки «BOSCH», а также то обстоятельство, что реализация контрафактной продукции отличной от оригинала неизбежно влечет потерю покупательского спроса, подрыв доверия потребителей к продукции товарного знака в целом, а, как следствие, убытки правообладателя. При этом размер убытков правообладателя нельзя соотносить со стоимостью реализации контрафактного товара и стоимостью оригинальной продукции, поскольку, как уже было указано выше, товарный знак «BOSCH» широко распространен и используется правообладателем не только при продаже товара, который реализовывал ответчик, но и на других товарах. В связи с указанным, даже единичная продажа контрафактного товара может подорвать доверие и покупательский спрос не только на товар, который реализовывал ответчик, но и на другие товары, предлагаемые к продаже под данным товарным знаком, при этом не только у лица, которое приобрело контрафактный товар, но и у неопределенного круга лиц, учитывая, что каждый человек живет в обществе (социуме), а, соответственно, обменивается соответствующей информацией. Кроме того, свое мнение о товаре, реализуемом под тем или иным товарным знаком, можно разместить во всемирной сети «Интернет», к которой имеется свободный доступ. Суд полагает, что, с учетом того, что нарушение носило разовый характер, заявленный размер компенсации 10000 руб. является соразмерным допущенному ответчиком нарушению. Истец также просит взыскать с ответчика 10000 руб. 00 коп. расходов, связанных с проведением экспертизы. Данное требование судом не подлежит удовлетворению за счет ответчика по следующим основаниям. В качестве доказательства расходов, связанных с проведением экспертизы в сумме 10 000руб. истец представил заключение №3251-2018 от 03.09.2018, договор поручение №366 на проведение исследования от 03.09.2018, расходный кассовый ордер №366 от 03.09.2018, подтверждающий оплату услуг эксперта в размере 10 000руб. 00коп., акт приема-передачи №366 от 03.09.2018 к договору поручения. Вместе с тем, суд не усматривает целесообразности проведения вышеуказанного исследования и отказывает во взыскании предъявляемых расходов, связанных с проведением экспертизы, так как заключение составлено по вопросам, установление которых в силу процессуального законодательства отнесено к компетенции суда. Данное заключение в качестве доказательства судом не использовалось. Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N122). Поскольку услуги эксперта, привлеченного обществом для определения наличия признаков контрафактности у приобретенного 16.12.2015 у предпринимателя, товара, оказаны на досудебной стадии, расходы по их оплате к категории судебных расходов не относятся и возмещению в рамках настоящего дела не подлежат. Урегулирование спорных правовых вопросов, возникающих в ходе осуществления предпринимательской деятельности, следует рассматривать как элемент обычной хозяйственной деятельности независимо от того, осуществляется оно силами работников самой организации или с привлечением третьих лиц, специализирующихся в определенной области. Поэтому понесенные обществом расходы, не могут быть квалифицированы и как убытки, подлежащие возмещению в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации. Наряду с этим истец заявил ходатайство о взыскании с ответчика судебных издержек в сумме 225 руб. 00 коп. расходов на приобретение спорного товара, 94 руб. 50коп. почтовых расходов, 200руб. 00коп. расходов на получение выписки из ЕГРИП. Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. Как следует из статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В основу распределения судебных расходов между сторонами положен принцип возмещения их правой стороне за счет неправой. В качестве доказательства несения расходов истец представил кассовый чек на покупку спорного товар 225 руб. 00коп, квитанции ФГУП «Почта России» на общую сумму 94руб. 50коп., чек на 200руб. 00коп. от 08.11.2018 на получение выписки из ЕГРИП. Таким образом, заявленные истцом требования о взыскании судебных расходов, не противоречат закону, подтверждены документально. С учетом частично удовлетворенных исковых требований судебные расходы в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям. Расходы по государственной пошлине в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям. На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167, 168, 170, 180, 181, 182, 229, 319, 321 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Сергач, Нижегородская область в пользу компании «RobertBosch» GmbH (HRB 14000), Герлинген, 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 39873, а также 225 руб. расходов на приобретение спорного товара, 94 руб. 50 коп. почтовых расходов, 2000 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении требования о взыскании 10000 руб. 00 коп. расходов на проведение экспертного исследования истцу отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд г.Владимир через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта. СудьяО.ФИО3 Суд:АС Нижегородской области (подробнее)Истцы:Компания "Robert Bosch" GmbH (подробнее)Компания "Роберт Бош " ГмбХ (подробнее) Представитель истца Онучин Дмитрий Фарисович (подробнее) Ответчики:ТЕМНУХИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Упущенная выгодаСудебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ |