Решение от 11 апреля 2024 г. по делу № А76-39040/2022АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дело № А76-39040/2022 12 апреля 2024 года г. Челябинск Резолютивная часть решения объявлена 12 апреля 2024 года. Полный текст решения изготовлен 12 апреля 2024 года. Судья Арбитражного суда Челябинской области И.В. Костарева, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания В.А. Дубровских, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Центр», г. Челябинск, ОГРН: <***>, к муниципальному образованию «Копейский городской округ в лице Управления по имуществу и земельным отношениям Администрации Копейского городского округа Челябинской области, г. Копейск Челябинской области, ОГРН: <***>, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО1, г. Копейск Челябинской области, о взыскании 171 760 руб. 80 коп., при участии в судебном заседании до и после перерыва: от истца: не явился, извещен, от ответчика: не явился, извещен, от третьего лица: не явилось, извещено, общество с ограниченной ответственностью «Центр», г. Челябинск, обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Челябинской области к муниципальному образованию «Копейский городской округ в лице Управления по имуществу и земельным отношениям Администрации Копейского городского округа Челябинской области, г. Копейск Челябинской области, о взыскании 171 760 руб. 80 коп. В предварительном судебном заседании 31.01.2023 суд окончил подготовку дела к судебному разбирательству и перешел в судебное заседание. Определением Арбитражного суда Челябинской области от 03.04.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена ФИО1, г. Копейск Челябинской области Протокольным определением Арбитражного суда Челябинской области от 05.04.2024 принято уточнение исковых требований в части взыскания суммы основного долга в размере 137 174 руб. 61 коп., пени в размере 90 550 руб. 18 коп., взыскания пени в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга за каждый день просрочки с 04.04.2024 по день фактической оплаты. Стороны, третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения спора, с соблюдением требований статей 121 - 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в судебное заседание своих представителей не направили. Неявка в судебное заседание сторон, третье лицо, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (часть 3, часть 5 статьи 156 АПК РФ). Дело рассматривается по правилам части 3, части 5 статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей сторон, третьего лица, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам. В судебном заседании 05.04.2024 был объявлен перерыв до 12.04.2024 до 10 час. 45 мин. Информация в форме публичного объявления о перерыве и продолжении судебного заседания была размещена на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области в сети Интернет (Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99). После перерыва судебное заседание продолжено. После перерыва стороны, третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения спора, с соблюдением требований статей 121 - 123 АПК РФ, в судебное заседание полномочных представителей не направили. Дело рассматривается по правилам статьи 156 АПК РФ в отсутствие сторон, третьих лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела. Ответчиком в материалы дела представлен отзыв на исковое заявление, в котором ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по доводам, изложенным в нем, заявил о пропуске истцом срока исковой давности. Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный суд установил следующие обстоятельства. Как следует из материалов дела и указано истцом в обоснование заявленных требований, с учетом их уточнения, согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости жилые помещения, расположенные по адресам: <...>; <...>, принадлежат муниципальному образованию Копейский городской округ. Между сторонами договор на теплоснабжение не заключен. Истец осуществил поставку тепловой энергии в указанные жилые помещения в период с 01.01.2019 по 24.07.2022, ответчик оплату не произвел, истец направил в адрес ответчика претензию с просьбой о погашении задолженности. Указанная претензия оставлена без ответа и удовлетворения. Ненадлежащее исполнение обязательства по своевременной оплате поставляемой в спорный период тепловой энергии послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. Согласно статье 548 ГК РФ к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами через присоединенную сеть применяются правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547 ГК РФ), если иное не установлено законом или иными правовыми актами. В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. В силу пункта 2 статьи 539 ГК РФ договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. Согласно, статьи 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. В соответствии со статей 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Отсутствие договорных отношений с организацией не освобождает потребителя от обязанности оплатить принятую энергию, что также подтверждается позицией, высказанной в пункте 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.05.1997 № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров». В силу пункта 3 статьи 438 ГК РФ фактическое пользование тепловой энергией дает основания расценить отношения как договорные. Между истцом и ответчиком сложились фактические отношения по поставке ресурсов тепла и воды, по которым ответчик обязан оплатить полученную от истца тепловую энергию. В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно уточненному расчету истца, за ответчиком числится задолженность за период с 01.01.2019 по 24.07.2022 в размере 137 174 руб. 61 коп., в том числе: - <...> за период с 01.01.2019 по 24.07.2022 в размере 47 775 руб. 08 коп.; - <...> за период с 01.06.2019 по 31.12.2021 в размере 89 399 руб. 53 коп. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (пункт 1 статьи 544 ГК РФ). В порядке статьи 65 АПК РФ доказательства надлежащего исполнения обязательства по оплате поставляемой тепловой энергии ответчиком в материалы дела не представлены. Факт поставки истцом ответчику тепловой энергии в указанный период ответчиком не оспорен. Доказательства внесения платы за поставленный ресурс в спорный период, ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлены. Согласно расчету истца, задолженность ответчика по оплате тепловой энергии за период с 01.01.2019 по 24.07.2022 составила 137 174 руб. 61 коп. Расчет стоимости тепловой энергии произведен истцом в соответствии с установленными тарифами, объем и качество поставленной тепловой энергии ответчиком не оспорены. Доказательств, свидетельствующих об отказе от принятия тепловой энергии, наличия технической возможности прекратить поставку тепловой энергии в указанные помещения, ответчиком не представлено. Также не представлено доказательств, подтверждающих получение тепловой энергии в заявленный в иске период от другой теплоснабжающей организации. Истцом представлен справочный расчет, с учетом возражений ответчика, в том числе о пропуске истцом срока исковой давности, согласно которому задолженность в отношении помещения, расположенного по адресу: <...>, за период с октября 2019 года по декабрь 2021 года составляет 77 690 руб. 26 коп., в отношении помещения, рассоложенного по адресу: <...> за период с 01.01.2019 по 24.07.2022 (с учетом перерасчета произведенного ноябре 2022 года на сумму 3 666 руб.) в размере 37 192 руб. 34 коп. Указанный расчет судом проверен, признан арифметически и методологически верным. Ответчиком возражений относительно представленного истцом справочного расчета не заявлено, арифметическая правильность справочного расчета, а также правомерность заявленных истцом требований не оспорена. Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, на предмет их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности по отдельности и взаимной связи в их совокупности, арбитражный суд на основании анализа фактических обстоятельств рассматриваемого спора, приходит к выводу о возникновении на стороне ответчика обязанности по оплате поставленной тепловой энергии за период с 01.01.2019 по 24.07.2022 в размере 114 882 руб. 60 коп., в связи с чем исковые требования подлежат частичному удовлетворению. Возражения ответчика судом проанализированы и не принимаются, поскольку противоречат представленным в материалы дела доказательствам и обстоятельствам рассматриваемого дела. Ответчик ссылается на то, что спорное жилое помещение, расположенное по адресу: <...>, является собственностью МО «Копейский городской округ» (что подтверждается выпиской из ЕГРН), однако передано гр. ФИО2 с правом проживания в жилом помещении членов семьи – ФИО3 (жена), ФИО4 (сын), ФИО4 и ФИО5 (дочери), на основании ордера №1000 от 09.12.1970 г. В соответствии со ст. 47 Жилищного Кодекса РСФСР (ред. от 06.07.1991 г., с изм. от 23.06.1995 г.), на основании решения о предоставлении жилого помещения в доме государственного или общественного жилищного фонда исполнительный комитет районного, городского, районного в городе, поселкового, сельского Советов народных депутатов выдает гражданину ордер, который является единственным основанием для вселения в предоставленное жилое помещение. В соответствии со ст. 51 Жилищного Кодекса РСФСР (ред. от 06.07.1991 г., с изм. от 23.06.1995 г.), договор найма жилого помещения в домах государственного и общественного жилищного фонда заключается в письменной форме на основании ордера на жилое помещение между наймодателем – жилищно-эксплуатационной организацией (а при ее отсутствии – соответствующим предприятием, учреждением, организацией) и нанимателем – гражданином, на имя которого выдан ордер. В договоре найма жилого помещения определяются права и обязанности сторон по пользованию жилыми помещениями. В соответствии со ст. 54.1 Жилищного Кодекса РСФСР (ред. от 06.07.1991 г., с изм. от 23.06.1995 г.), граждане, занимающие жилые помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда на условиях договора найма или аренды, вправе с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи приобрести эти помещения в собственность, в том числе совместную, долевую на условиях, установленных законодательством РСФСР и республик в составе РСФСР. В соответствии со ст.ст. 2,7,8 Закона РСФСР от 04.07.1991 г. №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РСФСР», граждане, занимающие жилые помещения в домах государственного и муниципального фонда по договору найма или аренды, вправе с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи приобрести эти помещения в собственность, в том числе совместную, долевую, на условиях, предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными актами РСФСР и республик в составе РСФСР. Передача и продажа жилья в собственность граждан оформляется соответствующим договором, заключаемым Советом народных депутатов, предприятием, учреждением с гражданином, приобретающим жилое помещение в собственность в порядке и на условиях, установленных нормами Гражданского Кодекса РСФСР. Право собственности на приобретенное жилье возникает с момента регистрации договора в исполнительном органе местного Совета народных депутатов. Решение вопроса о приватизации жилья должно приниматься по заявлениям граждан в двухмесячный срок со дня подачи документов. С учетом изложенного, в силу того, что договор социального найма спорного жилого помещения с ФИО2 не заключался, а приватизация и приобретение в собственность жилого помещения возможна лишь с гражданами, занимающими жилые помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда по договору найма или аренды, Истец полагает, что ФИО2 не может являться собственником жилого помещения, определяемого в соответствии как с действующим законодательством, так и с законодательством применимым к правоотношениям, связанным с выдачей ордера на жилое помещение и правовыми последствиями его выдачи. Более того, 30.01.2023 была произведена выездная проверка фактического наличия и использования муниципального имущества МО «Копейский городской округ» Челябинской области, в ходе которой было установлено, что: - жилое помещение №21 по ул. Луначарского д. 25 в г. Копейск, расположено на первом этаже двухэтажного дома, дверь квартиры закрыта на навесной замок (фото прилагается), присутствует разного рода мусор. Со слов соседки из квартиры №20 (ФИО неизвестно) – в квартире №21 никто не проживает. Жилое помещение, расположенное по адресу: <...> (32/100 доли), с 31.12.2008 по 24.07.2022 являлось собственностью МО «Копейский городской округ», однако передано по договору социального найма №304 от 16.03.2009 г. гр. ФИО1. Также, ответчиком представлен договор купли-продажи от 22.07.2022 между МО «Копейский городской округ», в лице Управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Челябинской области (продавец) и гр. ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (покупатель), по условиям которого продавец продает, покупатель покупает 32/100 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, находящееся по адресу: <...>, общей площадью 85,6 кв.м., кадастровый номер 74:30:0601012:255, принадлежащих МО «Копейский городской округ» на основании Муниципального контракта на приобретение жилого помещения для муниципальных нужд №987-08 от 19.12.2008 г., номер государственной регистрации права собственности в ЕГРН 74-74-30/001/2008-423. Вышеуказанный договор удостоверен нотариусом нотариального округа Копейского городского округа Челябинской области – ФИО7 и зарегистрирован в реестре: №74/185-н/74-2022-3-680. Согласно выписке из ЕГРН от 23.01.2023 с 25.07.2022 указанное жилое помещение зарегистрировано за ФИО6. Доказательств, подтверждающих окончание действия договора социального найма №304 от 16.03.2009 с гр. ФИО1, ответчиком не представлены. В зависимости от формы собственности жилищный фонд подразделяется среди прочего на муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям (часть 2 статьи 19 Жилищного кодекса Российской Федерации); а в зависимости от целей использования выделяется жилищный фонд социального использования - совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, а также предоставляемых гражданам по договорам найма жилищного фонда социального использования жилых помещений государственного, муниципального и частного жилищных фондов (часть 3 статьи 19 Жилищного кодекса Российской Федерации). Статьей 67 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования жилые помещения предоставляются гражданам по договору социального найма жилого помещения, по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (пункт 1). Договор социального найма жилого помещения заключается по основаниям, на условиях и в порядке, предусмотренных жилищным законодательством. К такому договору применяются правила статей 674, 675, 678, 680, пунктов 1 - 3 статьи 685 данного Кодекса. Другие положения этого Кодекса применяются к договору социального найма жилого помещения, если иное не предусмотрено жилищным законодательством (пункт 3). В силу пункта 2 статьи 674 ГК РФ ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение, возникающее на основании договора найма такого жилого помещения, заключенного на срок не менее года, подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Главой 8 Жилищного кодекса Российской Федерации «Социальный наем жилого помещения» (статьи 60 - 91) устанавливаются понятие договора социального найма жилого помещения (статья 60), порядок пользования жилым помещением по договору социального найма (статья 61), предмет договора социального найма жилого помещения (статья 62), форма договора социального найма жилого помещения (статья 63), а также другие условия использования жилого помещения по договору социального найма. Вместе с тем согласно части 2 статьи 60 Жилищного кодекса Российской Федерации договор социального найма жилого помещения заключается без установления срока его действия, а нормы главы 8 Жилищного кодекса Российской Федерации «Социальный наем жилого помещения» требование о государственной регистрации ограничения (обременения) права собственности на жилое помещение, возникающее на основании договора социального найма, не закрепляют, в отличие от норм главы 8.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, регулирующих правоотношения, вытекающие из договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (часть 4 статьи 91.1 Жилищного кодекса Российской Федерации), в котором должны быть указаны срок действия этого договора, размер платы за наем жилого помещения, порядок его изменения и условия заключения договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования на новый срок по истечении срока действия ранее заключенного договора (часть 2 статьи 91.1, статья 91.6 Жилищного кодекса Российской Федерации). Согласно пункту 1 статьи 26.1 Федерального закона от 21.07.1997 г. N122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (действовал на момент заключения договора социального найма спорного жилого помещения от 16.03.2009 г.), государственная регистрация ограничения (обременения) права собственности на жилое помещение, возникающего на основании договора найма такого жилого помещения, заключенного на срок не менее года, или на основании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, осуществляется на основании заявления сторон договора. Указанный Федеральный закон, как и впоследствии введенный в действие Закон N 218-ФЗ, не содержит положений о регистрации ограничения (обременения) права собственности на жилое помещение, возникающего на основании договора социального найма жилого помещения, являющегося бессрочным, но закрепляет необходимость государственной регистрации обременения жилого помещения, возникающего на основании договора найма жилого помещения, то есть договора, правоотношения по которому регулируются главой 8 ЖК РФ. Таким образом, обременение жилого помещения, которое возникает на основании договора найма такого помещения, подлежит государственной регистрации в случае, если договор найма заключен сроком на один год или на период более одного года. Согласно сведениям, содержащихся в выписке из ЕГРН на спорное жилое помещение, договор социального найма в ЕГРН зарегистрирован не был. Указанная позиция согласуется с правовой позицией, сформулированной в Определении Верховного суда РФ от 28.09.2022 г. N 308-ЭС22-18544 по делу №А53-32075/2021. То обстоятельство, что истец не представил ответчику платежные документы, не свидетельствует о необоснованности заявленных исковых требований и не является основанием для отказа в иске, поскольку отсутствие счетов на оплату не освобождает собственника от обязанности по содержанию принадлежащего ему имущества. Ответчик, зная о наличии у него обязанности в установленный законом срок вносить оплату за коммунальные услуги, был вправе обратиться к истцу за оформлением платежных документов и на их основании произвести оплату. Таким образом, доводы ответчика являются несостоятельными, так как правовая позиция последнего основана на ошибочном толковании норм действующего законодательства. За несвоевременное исполнение обязанности по оплате задолженности, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика пени, рассчитанной за период с 14.03.2019 по 05.04.2020, с 02.01.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 03.04.2024 в размере 90 550 руб. 18 коп., согласно представленному расчету, с учетом уточнения исковых требований. Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность установленную законом или договором (статья 401 ГК РФ). В силу статьи 329 ГК РФ в качестве способов обеспечения исполнения обязательств предусмотрены неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и другие способы, предусмотренные законом или договором. Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (статья 331 ГК РФ). В соответствии со статьей 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Согласно части 9.4 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» собственники и иные законные владельцы помещений в многоквартирных домах и жилых домов в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты тепловой энергии, потребляемой ими при получении коммунальных услуг, уплачивают пени в размере и порядке, установленных жилищным законодательством. В соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается. Поскольку факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по оплате поставленного ресурса подтвержден материалами дела, суд приходит к выводу о том, что требование истца о взыскании финансовой санкции является обоснованным. Согласно расчету истца размер пени за период с 14.03.2019 по 05.04.2020, с 02.01.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 03.04.2024 в размере 90 550 руб. 18 коп., а именно: - <...> за период с 14.03.2019 по 05.04.2020, с 02.01.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 03.04.2024 в размере 31 490 руб. 21 коп.; - <...> за период с 11.08.2019 по 05.04.2020, с 02.01.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 03.04.2024 в размере 59 059 руб. 97 коп. Истцом в материалы дела также представлен справочный расчет пени, с учетом возражений ответчика относительно пропуска срока исковой давности, согласно которому размер пени за период с 12.12.2019 по 05.04.2020, с 02.01.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 03.04.2024 в размере 71 614 руб. 32 коп., а именно: - <...> за период с 12.12.2019 по 05.04.2020, с 02.01.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 03.04.2024 в размере 22 468 руб. 72 коп.; - <...> за период с 12.12.2019 по 05.04.2020, с 02.01.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 03.04.2024 в размере 49 145 руб. 60 коп. Указанный расчет пени судом проверен и признан арифметически верным. Контррасчет ответчиком не представлен, правомерность начисления пени не оспорена. Согласно разъяснениям в пункте 71 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7), если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 ст. 333 ГК РФ). В рассматриваемом случае ответчик ходатайство о снижении размера неустойки не заявил, доказательства несоразмерности заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства в материалы дела не представил. При указанных обстоятельствах, основания для снижения размера взыскиваемой суммы пени по собственной инициативе у суда отсутствуют, требование истца о взыскании пени подлежит частичному удовлетворению в размере – 71 614 руб. 32 коп. Кроме этого, истцом заявлено требование о взыскании пени в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от не выплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная с 04.04.2024 по день фактической оплаты задолженности. В силу пункта 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства. Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки. На основании вышеизложенного, требование истца о взыскании пени в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от не выплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная с 04.04.2024 по день фактической оплаты задолженности, также подлежит удовлетворению. На основании пункта 1 статьи 126 ГК РФ муниципальное образование отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему на праве собственности имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными ими юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества, которое может находиться только в государственной или муниципальной собственности. От имени муниципальных образований своими действиями могут приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов (пункты 1, 2 статьи 125 ГК РФ). Учитывая, что в рассматриваемом случае исковые требования предъявлены к ответчику, муниципальному образованию, как к собственнику помещений, в лице его уполномоченного органа, иск подлежит удовлетворению с указанием на взыскание задолженности с муниципального образования «Копейский городской округ» в лице уполномоченного органа – Управления по имуществу и земельными отношениями Администрации Копейского городского округа. Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.05.2019 № 13, исходя из определений понятий «денежные обязательства» и «получатель бюджетных средств», приведенных в статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), к числу денежных обязательств казенных учреждений, исполнение которых осуществляется в порядке, установленном статьями 242.3 - 242.6 БК РФ, относятся в том числе их обязанности уплатить за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки или согласно положениям закона, иного правового акта, условиям договора, соглашения. В связи с этим в указанном порядке, в частности, производится исполнение судебных актов о взыскании с казенного учреждения денежных средств по государственным (муниципальным) контрактам, неосновательного обогащения, о возврате излишне уплаченных платежей по сделкам или в силу закона. Заключение государственного (муниципального) контракта или иной гражданско-правовой сделки казенным учреждением не влечет взыскания образовавшейся задолженности за счет казны публично-правового образования, поскольку казенные учреждения, являясь юридическими лицами и выступая в суде в качестве истца и ответчика, отвечают по своим обязательствам находящимися в их распоряжении денежными средствами и обеспечивают исполнение денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (пункт 1, подпункт 8 пункта 3 статьи 50, пункт 4 статьи 123.22 ГК РФ, пункты 8, 9 статьи 161 БК РФ). Правила статьи 161 БК РФ, регламентирующие правовое положение казенных учреждений, согласно пункту 11 указанной статьи распространяются на органы государственной власти (государственные органы), органы местного самоуправления (муниципальные органы) и органы управления государственными внебюджетными фондами с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, устанавливающих полномочия указанных органов, поэтому исполнение исполнительных документов по денежным обязательствам этих органов также осуществляется в порядке, предусмотренном главой 24.1 БК РФ. Поскольку в рассматриваемом случае обязанность ответчика по перечислению денежных средств возникла в связи с неисполнением гражданско-правового обязательства, применению подлежат положения статьи 242.3 БК РФ, предусматривающие обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений. Принимая во внимание указанные обстоятельства, исковые требования подлежат удовлетворению за счет средств бюджета муниципального образования «Копейский городской округ». В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. При цене иска, уточненного до 227 724 руб. 79 коп. размер подлежащей уплате государственной пошлины составляет 7 555 руб. При подаче искового заявления в арбитражный суд истец уплатил государственную пошлину в размере 6 153 руб., что подтверждается платежным поручением № 5762 от 28.09.2022. В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. С учетом частичного удовлетворения судом исковых требований, судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца пропорционально размеру удовлетворенных требований в сумме 2 168 руб. 54 коп., с истца в доход федерального бюджета в сумме 254 руб. Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд Взыскать с муниципального образования «Копейский городской округ» в лице Управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Челябинской области, ОГРН <***>, г. Копейск, за счет средств бюджета муниципального образования «Копейский городской округ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Центр», ОГРН <***>, г. Челябинск, основной долг в размере 114 882 руб. 60 коп., пени в размере 71 614 руб. 32 коп., с последующим начислением пени в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от не выплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная с 04.04.2024 по день фактической оплаты задолженности, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 5 039 руб. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центр», ОГРН <***>, г. Челябинск, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 254 руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Судья И.В. Костарева Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru. Суд:АС Челябинской области (подробнее)Истцы:ООО "Центр" (ИНН: 7449107270) (подробнее)Ответчики:МО "Копейский городской округ в лице УПРАВЛЕНИЯ ПО ИМУЩЕСТВУ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (подробнее)Судьи дела:Костарева И.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Уменьшение неустойкиСудебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ По коммунальным платежам Судебная практика по применению норм ст. 153, 154, 155, 156, 156.1, 157, 157.1, 158 ЖК РФ
|