Решение от 12 августа 2022 г. по делу № А76-13664/2022





Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ


Дело № А76-13664/2022
12 августа 2022 года
г. Челябинск




Резолютивная часть решения объявлена 05 августа 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 12 августа 2022 года.


Судья Арбитражного суда Челябинской области Булавинцева Н.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мининой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Публичного акционерного общества «АСКО», ОГРН <***>, г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «Ферлайн», ОГРН <***>, г. Челябинск, при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО1, ФИО2, ФИО3, о взыскании 65 512 руб. 29 коп.,

при отсутствии лиц, участвующих в деле, в судебном заседании,

УСТАНОВИЛ:


Публичное акционерное общество АСКО-СТРАХОВАНИЕ», ОГРН <***>, г. Челябинск (далее – истец), 28.04.2022 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Ферлайн», ОГРН <***>, г. Челябинск (далее – ответчик), о взыскании ущерба в порядке регресса в размере 44 800 руб., недоплаченной страховой премии по полису ОСАГО серии РРР №5055264185 в сумме 20 712 руб. 14 коп.

Определением суда от 18.05.2022 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Этим же определением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, суд в соответствии со статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) привлек ФИО1, ФИО2, ФИО3.

Определением от 28.06.2022 суд перешел к рассмотрению дела в порядке общего искового производства (л.д. 57-58).

Истцом заявлено о смене наименования: ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» переименовано в ПАО «АСКО», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на 03.06.2022.

Согласно пункту 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» изменение наименования юридического лица, не связанное с изменением организационно-правовой формы, не требуют разрешения судом вопроса о процессуальном правопреемстве, поскольку это не влечет выбытия стороны в спорном или установленном судом правоотношении.

Поскольку смена наименования не является правопреемством в материальном смысле, судом внесены изменения в наименование истца.

Ответчиком в материалы дела отзыв не представлен, возражения не заявлены.

Третьи лица мнение по иску не представили.

В судебное заседание стороны, третьи лица не явились, своих представителей не направили, извещены (л.д.66-69).

Направленные в адрес третьих лиц - копии определений суда от 28.06.2022 возвращены органом связи с указанием «истечения срока хранения» и при этом адреса на конвертах соответствует сведениям адресных справок УВД ГУ МВД России по Челябинской области (л.д. 53-56).Судебные извещения, адресованные гражданам, направляются по месту их жительства.

В силу пункта 2 части 4 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом о возбуждении производства, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

Бремя доказывания того, что судебное извещение не доставлено лицу, участвующему в деле, по обстоятельствам, не зависящим от него, возлагается на данное лицо. Кроме того, судебные акты размещены арбитражным судом на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Таким образом, поскольку судебные извещения направлялись судом третьим лицам по адресу регистрации, указанному в адресной справке, учитывая, что информация о принятии искового заявления к производству и движении дела размещена на официальном сайте арбитражного суда, суд пришел к выводу о том, что третьи лица надлежащим образом извещены о рассмотрении дела (статья 123 АПК РФ).

В судебном заседании 01.08.2022 объявлен перерыв до 05.08.2022, сведения о котором размещены на официальном сайте.

Изучив представленные в материалы дела доказательства, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В обоснование заявленных доводов ПАО «АСКО» указывает, что между сторонами был заключен договор ОСАГО - страховой полис серии РРР № 5055264185, срок действия с 03.09.2020 по 02.09.2021, по которому была застрахована гражданская ответственность владельца транспортного средства марки Хундай Солярис, государственный регистрационный знак <***> на случай причинения вреда третьим лицам, собственник ТС ответчик - ООО «Ферлайн».

18 января 2021 в г. Челябинске на перекрестке ул. Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП) при следующих обстоятельствах: водители транспортных средств Хундай Солярис, государственный регистрационный знак <***> водитель ФИО1 (собственник общество «Ферлайн») и водитель транспортного средства Тойота Королла, государственный регистрационный номер <***> совершили между собой столкновение.

Вину в рассматриваемом дорожно-транспортном происшествии ФИО1 признал, что отражено в справке о ДТП (л.д. 20)

Как указывается истцом, автомобиль Хундай Солярис, государственный регистрационный знак <***> в нарушение условий страхования использовался в качестве такси, что подтверждается фотоматериалами (л.д. 21).

В связи с повреждением автомобиля государственный регистрационный номер Тойота Королла, государственный регистрационный номер <***> ФИО2 обратился в ПАО «АСКО-СТРАА.Ю.ХОВАНИЕ», страховая компания произвела осмотр указанного транспортного средства и составлен акте осмотра от 28.01.2021 № 764279-570ТЦУ (л.д. 24-25).

Между ФИО2 и ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» было заключено соглашение о размере страхового возмещения от 28.01.2021 № 7642279-570 ТЦУ, согласно которому стороны договорились о выплате в размере 20 900 руб. (л.д. 19). По указанному соглашению истцом произведена выплата страхового возмещения, что подтверждается платежным поручением от 03.02.2021 № 177, актом о страховом случае от 01.02.2021 (л.дю.18).

Также с указанным транспортным средством Хундай Солярис, государственный регистрационный знак <***> было совершено ДТП от 04.02.2021, что подтверждается извещением о ДТП (л.д.33) с участием транспортного средства КИО РИО, государственный регистрационный номер <***> собственник ФИО3

Гражданская ответственность ФИО3 была застрахована в АО ГСК «Югория», полис серии РРР № 5057235025.

Между АО ГСК «Югория» и ФИО3 было заключено соглашение об урегулировании убытка от 01.04.2021 (л.д.33) и произведена выплата в общей сумме 23 900 руб. по платежным поручениям от 05.04.2021 № 32944 (л.д.30) и от 05.04.2021 № 33127 (л.д.31).

Со стороны истца, сумма, выплаченная АО ГСК «Югория» была возмещена в сумме 23 900 руб., о чем свидетельствует платежное поручение от 13.04.2021 № 58830 (л.д.27).

В связи с использованием транспортного средства средств Хундай Солярис, государственный регистрационный знак <***> в качестве такси, что договором страхования не предусмотрено, истец доначислил ответчику страховую премию в размере 20 712 руб. 29 коп.

27.01.2022 в адрес ответчика истцом была направлена претензия с требованием о возмещении недоплаченной части страховой премии в размере 20 712 руб. 29 коп., а также убытков, связанных с выплатой по ДТП в размере 44 800 руб.

Ответчик на претензию не ответил, выплату не произвел.

Уклонение ответчика от добровольного исполнения требований послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Как указывается истцом, на основании подп. «к» п.1 ст.14 ФЗ об ОСАГО он приобрел право регрессного требования к ООО «Ферлайн».

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

Ответчик обратился к истцу с заявлением о заключении договора ОСАГО (л.д.13), на основании которого ответчику был выдан полис серии РРР № 5055264185, срок действия с 03.09.2020 по 02.09.2021 на предмет страхования – автомобиль Хундай Солярис, государственный регистрационный знак <***> (л.д.12).

Как следует из материалов дела, 18 января 2021 и 04 февраля 2021 произошли ДТП с участием транспортного средства Хундай Солярис, государственный регистрационный знак <***> водитель указанного транспортного средства (ФИО4) был признан виновным в ДТП

Страховой организацией потерпевших, ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», ДТП от 18 января 2021 и 04 февраля 2021 были признаны страховым случаем, произведена выплата страхового возмещения в размере 44 800 руб.

При этом, как указывается истцом, автомобиль марки 18 января 2021 и 04 февраля 2021, использовался в качестве такси, что следует из фотографии камеры дорожной видеофиксации, а также согласно ответа общества «Яндекс Такси» от 15.06.2022 (л.д. 60-62)..

Полагая, что ответчиком были нарушены условия договора страхования, истец обратился в суд с регрессными требованиями к собственнику автомобиля - ООО «Ферлайн».

Пунктом 1 статьи 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Поскольку материалами дела подтверждается факт возмещения истцом ущерба на сумму 44 800 руб. на стороне истца возникло право на возмещение ущерба ответчиком, в порядке пункта 1 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Ответчиком возражения не представлены.

Согласно п.1 ст.1079 ГК РФ, юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным п.2 и 3 ст.1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

Статьей 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

В соответствии с подп. «к» п.1 ст.14 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об ОСАГО) право на возмещение вреда с причинителя вреда возникает у страховщика в связи с невыполнением своих обязанностей причинителем вреда, которым, по сути, является владелец транспортного средства, связанный со страховщиком договором ОСАГО.

Согласно п.1 ст.307, п.3 ст.308 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц).

С учетом того, что договор ОСАГО заключен на стороне страхователя именно ответчиком, то взаимоотношения страхователя и страховщика по договору ОСАГО возникают между истцом и ответчиком по делу.

Из представленных в дело фотоматериалов, ответа общества «Яндекс. Такси», следует, что автомобиль Хундай Солярис, государственный регистрационный знак <***> использовался в качестве такси.

Так, на заднем окне и двери транспортного средства имеется информационная табличка такси.

Кроме того, основным видом деятельности ООО «Ферлайн», согласно данным ЕГРЮЛ, является деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что ООО «Ферлайн» при проявлении должной рачительности и осмотрительности собственника имущества, очевидно, знало и должно было знать о фактическом целевом использовании транспортного средства.

Указанный подход согласуется с судебной практикой, закрепленной определением Верховного суда Российской Федерации от 14.03.2022 №309- ЭС22-766.

Аналогичная позиция отражена в постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 10.03.2020 № Ф09-162/20 по делу №А71-5211/2019, постановлении от 05.03.2020 № Ф09-607/20 по делу №А76-43526/2018 (Определением Верховного суда РФ от 10.06.2020 № 309-ЭС20-8559 отказано в передаче дела №А76-43526/2018 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления).

Как разъяснено в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» согласно п.3 ст.1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В силу п.4 ст.1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу п.5 ст.10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу п.5 ст.10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (ст.65 АПК РФ).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны.

Из представленных в дело фотоматериалов следует, что автомобиль марки Хундай Солярис, государственный регистрационный знак <***> использовался в качестве такси, поскольку на крыше ТС имеется информационная табличка такси.

Таким образом, доводы истца подтверждаются ответом ООО «Яндекс. Такси», фотоматериалами, сведениями о ДТП.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что ООО «Ферлайн» при проявлении должной осмотрительности знало или должно было знать о фактическом целевом использовании транспортного средства.

В силу подп. «а» п.3 ст.15 Закона об ОСАГО для заключения договора обязательного страхования владелец транспортного средства представляет страховщику заявление о заключении договора обязательного страхования, в котором в том числе указывается цель использования транспортного средства (отметить нужное): личная, учебная езда, такси, перевозка опасных и легковоспламеняющихся грузов, прокат/краткосрочная аренда, регулярные пассажирские перевозки/перевозки пассажиров по заказам, дорожные и специальные транспортные средства, экстренные и коммунальные службы, прочее (Положение Банка России от 19.09.2014г. № 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).

Как указывает истец в исковом заявлении, ООО «Ферлайн» была оплачена страховая премия с условием использования ТС в личных целях, в сумме 7 619 руб. 14 коп.

Однако все доказательства свидетельствуют об обратном, что в действительности ТС использовалось ответчиком в качестве такси.

При предоставлении документов с целью заключения договора ОСАГО страхователь обязан отметить соответствующее значение, сообщив страховщику достоверные сведения о цели использования страхуемого транспортного средства. При этом необходимо иметь в виду, что эксплуатация транспортного средства в качестве такси существенно влияет на увеличение страхового риска. Указание страхователем недостоверных сведений повлекло уменьшение размера страховой премии.

Из материалов дела следует, что ответчик, заключая договор ОСАГО, действовал недобросовестно, скрыл от страховщика истинные цели заключения договора, что привело к снижению уменьшению размера страховой премии.

Разумно положившись на действия страхователя, страховщик попадает в определенную зависимость, поскольку вторая сторона в любой момент может нарушить условия договора. Подобное поведение подрывает стабильность гражданского оборота, поэтому в данном случае должен быть применен принцип добросовестности, который не позволит стороне действовать исключительно в своем интересе в ущерб контрагенту.

Ответчиком не представлены доказательства того, что действуя разумно и добросовестно, соблюдая баланс интересов сторон, ответчиком была оплачена сбереженная страховая премия, как до даты ДТП, так и после него.

Таким образом, требования истца о взыскании недоплаченной страховой премии в размере 20 712 руб. 29 коп. подлежат удовлетворению.

Кроме того, согласно п.1 ст.965 ГК РФ, если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

В силу подп. «к» п.1 ст.14 Закона об ОСАГО к страховщику, осуществившему страховое возмещение, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения, если владелец транспортного средства при заключении договора обязательного страхования предоставил страховщику недостоверные сведения, что привело к необоснованному уменьшению размера страховой премии.

В п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» разъяснено, что сообщение страхователем при заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа недостоверных сведений, которое привело к необоснованному уменьшению размера страховой премии, не является основанием для признания такого договора незаключенным или для освобождения страховщика от страхового возмещения при наступлении страхового случая.

Из системного толкования положений абз.6 п.7.2 ст.15 и подп. «к» п.1 ст.14 Закона об ОСАГО следует, что при наступлении страхового случая страховщик имеет право предъявить регрессное требование в размере произведенной страховой выплаты к страхователю, предоставившему недостоверные сведения, а также взыскать с него в установленном порядке денежные средства в размере суммы, неосновательно сбереженной в результате предоставления недостоверных сведений, вне зависимости от наступления страхового случая.

Вместе с тем, если до наступления страхового случая со страхователя взысканы денежные средства в размере суммы, неосновательно сбереженной в результате предоставления им недостоверных сведений, у страховщика при наступлении страхового случая не возникает право предъявить регрессное требование в размере произведенной страховой выплаты, поскольку страховая премия уплачена страхователем в полном объеме.

Согласно п.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу ст.15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Таким образом, для возникновения права на возмещение убытков истец обязан доказать совокупность таких обстоятельств, как нарушение или ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязанностей, наступление вреда и его размер, наличие причинно-следственной связи между наступлением вреда и нарушением (ненадлежащим исполнением) ответчиком обязанностей; вина ответчика в причинении вреда истцу.

Отсутствие одного из элементов вышеуказанного состава правонарушения влечет за собой отказ в удовлетворении иска.

Поскольку вся совокупность обстоятельств судом установлена, требования истца о взыскании с ответчика выплаченного страхового возмещения в размере 44 800 руб. 00 коп. признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.

При распределении государственной пошлины суд исходит из следующего.

Государственная пошлина при обращении с исковым заявлением в арбитражный суд подлежит уплате в соответствии со статьей 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) с учетом статей 333.21, 333.22, 333.41 НК РФ.

При заявленных в исковом заявлении требованиях подлежит уплате государственная пошлина в размере 2 620 руб.00 коп.

При подаче иска истцом уплачена государственная пошлина в размере 2 620 руб. 50 коп., что подтверждается платежным поручением от 03.03.2022 № 4762 (л.д. 10), то есть излишне уплачено 00 руб. 50 коп.

В соответствии с требованием части 1 статьи 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учетом удовлетворения требований истца с ответчика подлежит взысканию расходы по госпошлине в размере 2 620 руб. 00 коп., а излишне уплаченная государственная пошлина в размере 00 руб. 50 коп. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 168, 171-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ответчика - общества с ограниченной ответственностью «Ферлайн», ОГРН <***>, г. Челябинск, в пользу истца - Публичного акционерного общества «АСКО», ОГРН <***>, г. Челябинск, ущерб в порядке регресса в размере 44 800 руб., недоплаченную страховую премию по полису ОСАГО серии РРР №5055264185 в сумме 20 712 руб. 14 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 620 руб. 00 коп.

Вернуть истцу - Публичному акционерному обществу «АСКО», ОГРН <***>, г. Челябинск, из федерального бюджета государственную пошлину в размере 00 руб. 50 коп., уплаченную по платежному поручению от 03.03.2022 № 4762 в общей сумме 2 620 руб. 50 коп.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ.


Судья Н.А.Булавинцева


Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru



Суд:

АС Челябинской области (подробнее)

Истцы:

ПАО "АСКО" (подробнее)

Ответчики:

ООО "ФЕРЛАЙН" (подробнее)


Судебная практика по:

Злоупотребление правом
Судебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ

Упущенная выгода
Судебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ

Ответственность за причинение вреда, залив квартиры
Судебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ

Источник повышенной опасности
Судебная практика по применению нормы ст. 1079 ГК РФ

Возмещение убытков
Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ