Решение от 23 ноября 2020 г. по делу № А52-2275/2020Арбитражный суд Псковской области ул. Свердлова, 36, г. Псков, 180000 http://pskov.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А52-2275/2020 город Псков 23 ноября 2020 года Резолютивная часть решения оглашена 16 ноября 2020 года Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Стренцель И.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению «Entertainment One UK Limited» («Энтертейнмент Уан ЮКей Лимитед») (адрес: 45 Уоррен Стрит, Лондон, Великобритания; представитель – общество с ограниченной ответственностью «АйПи Сервисез»: ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 191186, <...>, литер А, пом.279, оф.503) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 304602736500522, ИНН <***>; адрес: 180000, Псковская обл., г.Псков) о взыскании 20000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №1212958, а также 541 руб. 54 коп. судебных издержек при участии в заседании: от лиц, участвующих в деле: не явились, извещены; «Entertainment One UK Limited» («Энтертейнмент Уан ЮКей Лимитед») обратилось в Арбитражный суд Псковской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании 20000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №1212958, 100 руб. 00 коп. расходов на приобретение товара, 241 руб. 54 коп. почтовых расходов, 200 руб. 00 коп. за получение выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП). Определением суда от 23.06.2020 исковое заявление было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в срок не позднее 17.08.2020; установлены сроки для представления сторонами документов по спору. Определением суда от 08.07.2020 к материалам дела в качестве вещественного доказательства приобщен товар: «сумка детская». Определением от 07.08.2020 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. Истец и ответчик в судебное заседание своих представителей не направили, о времени и месте слушания дела надлежащим образом уведомлены. К заседанию от истца поступили дополнительные пояснения с ходатайством о рассмотрении дела в отсутствии своего представителя. От ответчика каких-либо заявлений, ходатайств, отзыва на иск, а также возражений по рассмотрению дела в отсутствие своего представителя, не поступило. При этом ответчик о времени и месте слушания дела извещался судом по адресу регистрации, указанному, в выписке из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в предоставленной суду по запросу, в отношении ответчика, справке МИФНС России №1 по Псковской области. Корреспонденция суда, направленная в адрес сторон, в том числе неоднократно в адрес ответчика, была возвращена органом связи с отметками «истек срок хранения». Неполучение корреспонденции по месту нахождения в связи с отсутствием по данному адресу или несовершение действий по получению почтовой корреспонденции является риском стороны, влекущим для нее неблагоприятные последствия. В силу части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) и разъяснений, изложенных в пункте 63 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», ответчик считается извещенным надлежащим образом. С учетом изложенного, при наличии в деле доказательств надлежащего извещения сторон о времени и месте рассмотрения дела, в соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей истца и ответчика. Исследовав письменные доказательства, имеющиеся в деле, суд установил следующее. Истцу принадлежит исключительное право на товарный знак, внесенный записью в Международный реестр товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков: - № 1212958 (), что подтверждается свидетельством, зарегистрированным в Международном Реестре товарных знаков 11.10.2013, срок действия исключительного права до 11.10.2023, перечень товаров и услуг – включая 18-ый класс Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «сумки, рюкзаки». Из совокупности представленных доказательств следует, что 06.11.2019 в торговой точке, расположенной по адресу: <...>, был реализован товар – «сумка детская», на котором содержатся обозначения, сходные до степени смешения со спорным товарным знаком №1212958. Факт реализации ответчиком названного товара подтверждается кассовым чеком от 06.11.2019 на сумму 100 руб. 00 коп., видеозаписью процесса покупки товара, а также приобщенным к материалам дела вещественным доказательством – товаром «сумка детская». Информация в представленной видеозаписи соответствует отраженным в иске обстоятельствам и подтверждена иными доказательствами: по внешнему виду товара, наличию на нём спорного товарного знака, размеру оплаченной за его покупку суммы, месту совершения сделки и пр. Истец согласие ответчику на использование вышеупомянутого результата интеллектуальной деятельности не давал. Ссылаясь на нарушение своих исключительных прав, истец направил в адрес ответчика претензию о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №1212958. Неисполнение ответчиком требований претензии в добровольном порядке послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. Оценив представленные в дело доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ арбитражный суд считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком. В соответствии со статьями 1225, 1226 ГК РФ интеллектуальная собственность охраняется законом. На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Указанная норма права одновременно устанавливает общий запрет для всех других лиц использовать соответствующий результат или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом. Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о продукции. В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Согласно пункту 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Из положений пункта 1 статьи 1484 ГК РФ следует, что лицу на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 этого Кодекса, в силу которого исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). Материалами дела подтверждается факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак №1212958. В силу пункта 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными. Аналогичный подход закреплен в пункте 1 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. По смыслу указанной нормы нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Суд, проведя сравнительный анализ противопоставляемого товарного знака, установил, что его внешнее визуальное сходство, выраженное в идентичности графического изображения, совпадении расположений отдельных частей, позволяет сделать вывод о сходстве товарного знака до степени смешения с принадлежащим истцу объектом. Факт нарушения действиями ответчика прав истца на использование спорного товарного знака подтверждается кассовым чеком, в котором указаны реквизиты ответчика, видеозаписью процесса реализации товара, а также самим товаром, приобщенным к делу в качестве вещественного доказательства. Ведение видеозаписи (в том числе, и скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права, что соответствует статьям 12, 14 ГК РФ и корреспондирует части 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. В силу части 2 статьи 64 АПК РФ осуществление видеосъемки при фиксации факта распространения контрафактной продукции является соразмерным и допустимым способом самозащиты, и видеозапись отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств. Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что материалами дела подтвержден факт продажи ответчиком товара – «сумка детская» – содержащего обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком в количестве 1 (одной) штуки, правообладателем которого является истец. Доказательства предоставления ответчику права на введение в гражданский оборот указанного товара с использованием спорного товарного знака, в установленном законом порядке (наличие лицензионного соглашения и т.п.), в материалы дела ответчиком, в нарушение статьи 65 АПК РФ, не представлены. Таким образом, суд приходит к выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак №1212958. Согласно пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в отношении нарушения исключительного права на товарный знак (в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда), что согласно расчету истца составило 20000 руб. 00 коп. за факт незаконного использования товарного знака №1212958. Из разъяснений пункта 62 Постановления № 10 следует, что по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. При этом, суд принимает во внимание, что в силу специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды). С учетом указанной специфики, предопределяющей необходимость установления специальных способов защиты нарушенных исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности ГК РФ, и в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, при этом правообладатель, обратившийся за защитой права, требуя от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты соответствующей компенсации, освобождается от доказывания в суде размера причиненных убытков. Тем самым приведенное правовое регулирование позволяет взыскивать в пользу лица, чье исключительное право на объект интеллектуальной собственности было нарушено, компенсацию в размере, который может и превышать размер фактически причиненных ему убытков. Допущение законом такой возможности - тем более принимая во внимание затруднительность определения размера убытков в каждом конкретном случае правонарушения - нельзя признать мерой, несовместимой с основными началами гражданского законодательства, не исключающего, в частности, при определении ответственности за нарушение обязательств взыскание с должника убытков в полной сумме сверх неустойки (пункт 1 статьи 394 ГК РФ) и предусматривающего в качестве одного из способов защиты нарушенных гражданских прав, помимо возмещения убытков, возможность установления законом или договором обязанности причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда (пункт 1 статья 1064 ГК РФ). В исключение из общего правила, согласно которому предусмотренные ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное при осуществлении предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса и, соответственно, пунктом 4 статьи 1515, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если только он не докажет, что нарушение произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пункт 3 статьи 1250 ГК РФ). При этом нет оснований полагать, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ, равно как и другими, связанными с ним нормами гражданского законодательства, не учитывается принцип соразмерности. Статья 1252 ГК РФ обязывает суд определять размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение соответствующих интеллектуальных прав в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Данный вывод соотносится с неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации правовой позицией, в силу которой суды при рассмотрении дел обязаны исследовать по существу фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы, поскольку иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту оказывалось бы ущемленным. Так, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 13.12.2016 №28-П сформулировал правовую позицию, в силу которой взыскание компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является, тем не менее, частноправовым институтом, который основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (пункт 1 статьи 1 ГК РФ), а именно правообладателя и нарушителя его исключительного права на объект интеллектуальной собственности, и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на реализацию прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, т.е. таким образом, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота. С учетом изложенного отступление от требований справедливости, равенства и соразмерности при взыскании компенсации в пределах, установленных подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ во взаимосвязи с абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса, может иметь место, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам даже с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при том, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено ответчиком впервые, использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер. Снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях с учетом нормы абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, а также разъяснений, приведенных в пункте 64 Постановлении №10, и при условии, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации. В рамках настоящего спора факт принадлежности истцу прав на товарный знак №1212958 установлен, подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, при этом ответчик факт реализации спорного товара не оспорил, доказательств несоразмерности суммы компенсации допущенному нарушению, а также ходатайство с просьбой о снижении размера предъявленной к взысканию компенсации не заявил, в том числе и со ссылкой на абзац третий пункта 3 статьи 1252 ГК РФ. По смыслу закона принцип состязательности сторон арбитражного процесса и правило распределения бремени доказывания обстоятельств, на которые сторона ссылается в обоснование своих требований или возражений, предполагает опровержение доводов другой стороны не только путем оспаривания предоставленных последней документов, но и предоставление своих доказательств, подтверждающих возражения. При этом судом с учетом распределения бремени доказывания (статья 65 АПК РФ) не установлены основания для уменьшения размера компенсации, исходя из того, что по смыслу закона истец как лицо, требующее компенсации, не обязан доказывать размер убытков, а ответчик не представил доказательств несущественности допущенного нарушения. Истец представил достаточный объем доказательств, свидетельствующих о принадлежности ему защищаемого права, тогда как ответчик со своей стороны не исполнил возложенную на него обязанность по представлению доказательств законности использования исключительных прав на спорный товарный знак, а также доказательств того, что размер предъявленной к взысканию компенсации значительно превышает размер возможных для правообладателя убытков. В свою очередь истец заявленный размер компенсации мотивировал тем, что для ответчика данное нарушение носит систематический характер и является неоднократным, так как ранее ответчик уже привлекался к ответственности за нарушение исключительных авторских прав на основании решений Арбитражного суда Псковской области от 29.05.2013 по делу №А52-806/2013, от 05.07.2018 №А52-2045/2018, что свидетельствует о его осведомленности о недопустимости нарушения чужих прав. Однако размер присужденной компенсации по указанным делам не выполнил своей превентивной функции, поскольку ответчик продолжает реализовывать товары без разрешения правообладателей. Кроме того, по мнению истца, заявленная компенсация согласуется с теми возможными убытками, которые несет правообладатель в связи с наличием на рынке товаров со спорным товарным знаком по демпинговым ценам, что вводит в заблуждение потребителей относительно спорной продукции, неправомерно введенной в гражданский оборот не правообладателем, и, как следствие, приводит к потере прибыли и новых потенциальных партнеров. В пункте 64 Постановления №10 разъяснено, что положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации. Вместе с тем сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами. Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 №28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика при нарушение одним действием исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности и при следующих условиях: размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции). Таким образом, в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика. При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. В соответствии со статьями 8 и 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. В разъяснение указанной нормы права Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 06.03.2012 №12505/11 указал, что нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. Таким образом, ответчик, надлежащим образом извещенный о судебном процессе, не воспользовался предоставленными ему законодательством в рамках таких фундаментальных принципов арбитражного процесса, как состязательность и равноправие сторон, правом на опровержение доказательств, представленных другой стороной, не представил доказательств, опровергающих обстоятельства, на которых основаны требования истца, контррасчет и доказательства несоразмерности заявленной к взысканию компенсации с приложением соответствующего ходатайства о снижении заявленного размера, и не обосновал причины невозможности представления указанных возражений. Оценив представленные в материалы дела доказательства, основываясь на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, исходя из требований разумности и справедливости, с учетом систематичного характера допущенного правонарушения, вероятных убытков, принимая во внимание, что продажа спорного товара осуществлена ответчиком в рамках его основного вида деятельности, при этом данными об общем количестве реализованного ответчиком в розницу товара со спорным товарным знаком истец и суд не располагают, в то же время от ответчика возражений в части заявленного размера компенсации и ходатайство с просьбой о снижении предъявленного размера компенсации либо иные опровержения доводов истца не поступили, суд приходит к выводу, что заявленные требования в части взыскания компенсации следует признать обоснованными, доказанными материалами дела и подлежащими удовлетворению в полном объеме. Таким образом, исковые требование о взыскании с ответчика 20000 руб. 00 коп. компенсации за указанное нарушение подлежит удовлетворению в полном объеме. Кроме того истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 100 руб. 00 коп. расходов на приобретение товара, 241 руб. 54 коп. почтовых расходов, 200 руб. 00 коп. за получение выписки из ЕГРИП. Согласно статье 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Положениями статьи 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, отнесены, в частности расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. В силу пункта 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек. Истцом, несмотря на предложение суда (определение от 23.06.2020), в материалы дела не представлены доказательства понесения предъявленных к взысканию судебных издержек в части понесенных расходов на оплату товара и отправку корреспонденции (доказательства выдачи истцом либо его представителем денежных средств из кассы общества либо перевод на банковскую карту лицу, осуществлявшему процесс закупки товара и отправку корреспонденции); представленные в материалы дела почтовая квитанция и кассовый чек, согласуются с заявленными суммами издержек в указанной части, но не подтверждают факт их понесения непосредственно истцом (либо его представителем), предъявившим требование по их возмещению. Обоснование невозможности представления данных доказательств истцом не мотивировано. В свою очередь представленное в дело доказательство понесения расходов на получение выписки из ЕГРИП согласно платежному поручению №3529 от 22.10.2019 на сумму 200 руб. 00 коп. не позволяет суду указанные расходы идентифицировать с судебными издержками по настоящему делу, поскольку в назначении платежа не указано в отношении кого конкретно испрашиваются сведения из ЕГРИП и от имени кого из своих доверителей обществом с ограниченной ответственностью «АйПи Сервисез», в данном случае, производилась оплата. Согласно информации по делам, находящимся в производства суда, а также сведениям, содержащимся в сети Интернет в электронной базе «Картотеке арбитражных дел», на протяжении длительного периода времени ООО «АйПи Сервисез» предъявляются аналогичные иски, также, от имени «ROI VISUAL Co., Ltd.» («РОИ ВИЖУАЛ Ко., Лтд.»), «Harman International Industries, Incorporated / Харман Интернешенл Индастриз, Инкорпорейтед, «Rovio Entertainment Corporation» («Ровио Энтертейнмент Корпорейшн»), Carte Blanche Greetings Limited (Карт Бланш Гритингс Лимитед) и др., где как и в настоящем споре нередко заявляются к возмещению расходы на получение выписок из ЕГРИП в отношении ответчиков; доказательств того, что по данному платежному поручению №3529 от 22.10.2019 ранее судами не производилось возмещение понесенных издержек, истцом не представлено, при этом самостоятельно суду отследить указанную информацию, ввиду массовости исков, рассмотренных, в том числе, в порядке упрощенного производства, не представляется возможным. Кроме того не представлен оригинал полученной выписки из ЕГРИП от 15.11.2019 в отношении ответчика в подтверждение того факта, что данная выписка, с учетом даты выдачи - 15.11.2019, была получена и использована истцом исключительно для настоящего спора. Также суд считает необходимость отметить, что в силу части 9 статьи 126 АПК РФ, при обращении в суд с иском заявитель обязан представить выписку из ЕГРИП в отношении ответчика с целью подтверждения актуальных данных относительно статуса и места регистрации ответчика в качестве индивидуального предпринимателя. Данные сведения должны быть получены не ранее, чем за 30 дней до даты обращения в суд с иском. Вместе с тем, представленная в материалы дела выписка из ЕГРИП по состоянию на 15.11.2019 (содержащая адрес ответчика), в то время как исковое заявление поступило в суд 16.06.2020, не отвечает критерию актуальности по данному вопросу, а выписка из ЕГРИП от 09.06.2020 сведений об адресе не содержит, что повлекло необходимость направления судом дополнительного запроса в налоговой орган с целью проверки актуального адреса регистрации ответчика. Кроме того, суд полагает недоказанным факт относимости понесенных расходов в указанной сумме к настоящему спору ввиду того, что оплата по платежному поручению произведена 22.10.2020, тогда как факт нарушения прав истца зафиксирован только 06.11.2020, в связи с чем, оснований для понесения соответствующих расходов ранее даты фиксации нарушений прав истца у последнего не имелось. В связи с изложенным судебные издержки в виде почтовых расходов за направление претензии, расходов на приобретение спорного товара и получение выписки из ЕГРИП не подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, поскольку последним не представлено доказательств несения этих расходов, а также не доказана их относимость к настоящему делу. При таких обстоятельствах, во взыскании почтовых расходов, расходов на приобретение товара и на получение выписки из ЕГРИП следует отказать. Вследствие доведения рассмотрения спора до суда, принимая во внимание результат рассмотрения спора, а также то, что представителем за истца при подаче искового заявления государственная пошлина была уплачена в полном размере, в соответствии со статьей 110 АПК РФ, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать 2000 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины. Положения части 1 статьи 111 АПК РФ, в данном случае, как ходатайствует истец, применению не подлежат, поскольку само по себе бездействие ответчика по досудебному урегулированию спора с неизбежностью не влечет вывода о злоупотреблении последним своими правами и, соответственно, о наличии оснований для отнесения на него всех судебных расходов. Кроме того, из материалов дела не следует, что судебный спор возник вследствие того, что ответчик не ответил на досудебную претензию, и что в случае направления им такого ответа судебное разбирательство не было бы инициировано истцом и судебный спор не возник бы. Доводы истца об обратном не аргументированы ссылками на конкретные имеющиеся в деле доказательства, из которых мог бы следовать иной вывод. Таким образом, в данном случае, суд приходит к выводу об отсутствии доказательств причинно-следственной связи между отсутствием ответа на досудебное предложение истца и возникновением судебного спора (аналогичная правовая позиция, касающаяся влияния такой причинно-следственной связи на возможность применения положения части 1 статьи 111 АПК РФ, содержится в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.02.2019 №304-ЭС18-8277 по делу №А03-3333/2017). В соответствии с подпунктами 14.10, 14.13, 14.15, 14.16 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной, кассационной инстанций), утвержденной постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 25.12.2013 №100, вещественные доказательства хранятся в суде до вступления в законную силу судебного акта, которым закончено производство по делу. Вещественные доказательства, которые должны быть возвращены владельцу, выдаются ему под расписку. Вещественные доказательства, не представляющие ценности, на основании определения суда уничтожаются комиссией с составлением акта об уничтожении вещественного доказательства. Учитывая изложенное, а также разъяснения, изложенные в пункте 75 Постановления №10, вещественное доказательство («сумка детская»), приобщенное к материалам дела на основании определения суда от 08.07.2020 по делу №А52-2275/2020, после вступления решения в законную силу и истечения установленного срока на его кассационное обжалование, подлежит уничтожению ввиду отсутствия необходимости его дальнейшего хранения. Руководствуясь статьями 80, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу Entertainment One UK Limited (Энтертейнмент Уан ЮКей Лимитед) 20000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на товарный знак №1212958, а также 2000 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении требования о взыскании судебных издержек отказать. Вещественное доказательство – «сумка детская», приобщенное к материалам настоящего дела, уничтожить после вступления решения в законную силу и истечения установленного срока на его кассационное обжалование. На решение в течение месяца после его принятия может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области. Судья И.Ю.Стренцель Суд:АС Псковской области (подробнее)Истцы:Entertainment One UK limited (подробнее)Ответчики:ИП Артюнина Ольга Викторовна (подробнее)Иные лица:Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (подробнее)ООО "АйПи Сервисез" (подробнее) Судебная практика по:Ответственность за причинение вреда, залив квартирыСудебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ |