Решение от 19 апреля 2024 г. по делу № А19-30579/2023АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А19-30579/2023 г. Иркутск 19 апреля 2024 года Резолютивная часть решения объявлена 09.04.2024. Решение в полном объеме изготовлено 19.04.2024. Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Уразаевой А.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Седых Д.Д., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества «Аэроплан» (109147, город Москва, марксистская улица, дом 20, строение 5, этаж 2 пом 1 (офис 203), ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) о взыскании 50 000 руб. 00 коп., при участии в заседании: от истца: не прибыл, уведомлен о времени и месте судебного заседания в порядке статьи123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, от ответчика: ФИО1 паспорт, Акционерное общество «Аэроплан» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 50 000 руб. 00 коп., из которых: компенсация в размере 25 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки: №314615, №489246, №489244, №502206, №502205, №307215; компенсация в размере 25 000 рублей за нарушение исключительных авторских прав на рисунки (изображения): «Папус», «Мася», «Симка», «Нолик»; а также судебных издержек, состоящих из расходов на фиксацию правонарушения 8 000 руб., стоимости товара в размере 100 руб., почтовых расходов 126 руб., государственной пошлины за получение выписки из ЕГРИП 200 руб. Истец извещен о судебном разбирательстве в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное заседание не явился. Ответчик иск не признал, представил отзыв, в котором заявил возражения в отношении заявленных требований, ссылаясь на то, что в момент проведения закупки ответчик находился на стационарном лечении, торговая деятельность не осуществлялась, продавцов у ответчика не было. Торговая точка ответчика находится в подвальном помещении, на видеозаписи видно, что чек на сумму 100 руб. выдан в другой торговой точке, расположенной на верхнем этаже; заявил ходатайство о снижении размера компенсации ниже минимального. Информация о времени и месте судебного заседания была размещена на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет www.irkutsk.arbitr.ru в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие. Ввиду наличия в деле доказательств надлежащего уведомления сторон о дате и времени судебного заседания, учитывая, что истец не возражал против рассмотрения дела в его отсутствие, суд в порядке статей 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции. Исследовав материалы дела, оценив доводы сторон спора, суд установил следующие обстоятельства 09.02.2021 в торговой точке ИП ФИО1, расположенной по адресу: <...>, магазин «Диво» предлагался и был реализован товар –игрушка, на котором имелись обозначения сходные до степени смешения с товарными знаками: № 307215 (словесное изображение «Fixies/Фиксики»), № 314615, № 489246 («Папус»), № 489244 («Мася»), № 50226 («Симка»), № 502205 («Нолик»), в виде изобразительных обозначений персонажей из анимационного сериала «Фиксики», зарегистрированными в отношении 28 класса МКТУ, включая такие товары, как «игрушка». В обоснование покупки у ответчика спорного товара правообладатель представил в материалы дела кассовый чек от 09.02.2021, а также видеозапись процесса приобретения товара, произведенная в целях самозащиты гражданских прав, на основании статей 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поскольку АО «Аэроплан» не передавало ИП ФИО1 право на использование вышеуказанных объектов исключительных прав, является нарушением исключительных прав, принадлежащих АО «Аэроплан». Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением. Исследовав материалы дела с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд приходит к следующим выводам. Согласно части 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Надлежащим доказательством принадлежности прав на товарный знак в силу части 1 статьи 1504 Гражданского кодекса Российской Федерации является свидетельство на товарный знак, которое выдается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков. АО «Аэроплан» является обладателем исключительного права на товарные знаки: - № 307215 (словесное изображение «Fixies/Фиксики») по свидетельству № 307215, дата приоритета 26.01.2006, дата государственной регистрации 25.06.2006, срок действия до 26.01.2026 правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении 28 класса МКТУ; - № 314615 по свидетельству № 314615, дата приоритета 13.01.2006, дата государственной регистрации 05.10.2006, срок действия до 13.01.2026 правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении 28 класса МКТУ; - «Папус» по свидетельству № 489246, дата приоритета 18.11.2011, дата государственной регистрации 07.06.2013, срок действия до 18.1.2021, правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении 28 класса МКТУ; - «Мася» по свидетельству № 489244, дата приоритета 18.11.2011, дата государственной регистрации 07.06.2013, срок действия до 18.1.2021, правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении 28 класса МКТУ; - «Симка» по свидетельству № 502206, дата приоритета 18.11.2011, дата государственной регистрации 13.12.2013, срок действия до 18.1.2021, правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении 28 класса МКТУ; - «Нолик» по свидетельству № 502205, дата приоритета 18.11.2011 года, дата государственной регистрации 13.12.2013, срок действия до 18.1.2021, правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении 28 класса МКТУ. Исключительные права АО «Аэроплан» на произведения изобразительного искусства - изображения образов персонажей: «Папус», «Мася», «Симка», «Нолик» из анимационного сериала «Фиксики», подтверждаются авторским договором с исполнителем № А0906 от 01.09.2009 с дополнительным соглашением от 21.01.2015 и актом приема-передачи от 25.11.2009. В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана предоставляется результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации (интеллектуальная собственность), в том числе произведениям науки, литературы и искусства, товарным знакам. Согласно части 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации произведение является объектом авторских прав. Авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонажи произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи (ч. 7 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ). Поскольку согласно части 3 названной статьи, охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, то под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и других. При таких обстоятельствах суд считает доказанным статус истца как правообладателя исключительных прав на товарные знаки № 307215 (словесное изображение «Fixies/Фиксики»), № 314615, № 489246 («Папус»), № 489244 («Мася»), № 50226 («Симка»), № 502205 («Нолик»), а также на произведения изобразительного искусства - изображения образов персонажей: «Папус», «Мася», «Симка», «Нолик». Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, среди прочего, произведения науки, литературы и искусства и товарные знаки (подпункты 1 и 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации). В силу пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации произведения изобразительного искусства относятся к объектам авторских прав. Пунктом 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. В силу статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешений обозначение, являются контрафактными. В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункты 1, 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Положениями статьи 1301, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение или товарный знак, правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 указанного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда. Как усматривается из материалов дела в ходе закупки, 09.02.2021 в торговой точке ИП ФИО1, расположенной по адресу: <...>, магазин «Диво» предлагался и был реализован товар – игрушка, на котором имелись обозначения сходные до степени смешения с товарными знаками: № 307215 (словесное изображение «Fixies/Фиксики»), № 314615, № 489246 («Папус»), № 489244 («Мася»), № 50226 («Симка»), № 502205 («Нолик»), а также произведениями изобразительного искусства-рисунками: «Папус», «Мася», «Симка», «Нолик», зарегистрированными в отношении 28 класса МКТУ, включая такие товары, как «игрушка». Реализация вышеуказанного товара, по мнению истца, влечет нарушение исключительных прав АО «Аэроплан» на вышеуказанный товарные знаки и объекты авторского права – произведение изобразительного искусства-рисунок: «Папус», «Мася», «Симка», «Нолик». Из положений статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1). Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3). В подтверждение факта продажи ответчиком контрафактного товара истцом представлены следующие доказательства: терминальный чек от 09.02.2021 на сумму 100 руб. Ответчик, возражая в отношении заявленных требований, указал, что в момент проведения закупки ответчик находился на стационарном лечении, торговая деятельность не осуществлялась, продавцов у ответчика не было. Торговая точка ответчика находится в подвальном помещении, на видеозаписи видно, что чек на сумму 100 руб. выдан в другой торговой точке, расположенной на верхнем этаже. При рассмотрении арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, доказательствами незаконного распространения контрафактной продукции путем розничной продажи согласно разъяснениям пункта 6 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом от 13 декабря 2007 года № 122 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, могут выступать чек, отчет частного детектива, свидетельские показания. Ведение видеозаписи (в том числе, и скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права, что соответствует статьям 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации и корреспондирует части 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. В силу статей 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, осуществление видеосъемки при фиксации факта распространения контрафактной продукции является соразмерным и допустимым способом самозащиты, и видеозапись отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств. Истцом в качестве доказательства, свидетельствующего о приобретении контрафактного товара в торговой точке ответчика, в материалы дела представлена видеозапись процесса покупки товара, которая исследована судом в судебном заседании в присутствии ответчика. Судом установлено, что на видеозаписи зафиксирован факт приобретения спорного товара в торговой точке, расположенной в подвальном помещении. Ответчик не оспорил факт того, что видеозапись проводилась в его торговой точке. Видеозапись покупки отображает внутренний вид торгового пункта ответчика, процесс выбора приобретаемого товара. Качество видеосъемки позволяет определить приобретаемый товар На представленной видеозаписи отражено, что на просьбу покупателя оплатить товар банковской картой, продавец, по причине отсутствия связи, предложил покупателю. подняться наверх, оплатить товар в другой торговой точке. На видеозаписи отражен процесс выдачи продавцом терминального чека от 09.02.2021, содержание выданного терминального чека, соответствует приобщенному к материалам дела терминальному чеку. Внешний вид приобщенного к материалам дела товара (игрушки) также соответствует приобщенному к материалам дела. Указанные обстоятельства ответчиком не оспорены, документально не опровергнуты. Для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта, с учетом заявленных ответчиком доводов, судом определением от 11.03.2024 у ПАО «Сбербанк России» истребованы сведения о том, кому принадлежит терминал для проведения безналичных расчетов № 20775967, мерчант: 971000011911, код авторизации 297365, установленный в торговой точке по адресу: <...> зд. 1/15, магазин «Диво». Во исполнение определения Арбитражного суда Иркутской области от 11.03.2024 ПАО «Сбербанк России» предоставлены сведения о том, что терминал №20775967 зарегистрирован за ИП ФИО1, ИНН <***>. Указанные обстоятельства подтверждают факт реализации спорного товара продавцом – ИП ФИО1, являющимся ответчиком по настоящему делу. Вопреки доводу ответчика, материалами делами подтверждается, что 09.02.2021 покупка спорного товара произведена именно у ИП ФИО1, которая отвечает за действие своих работников – продавцов (ст. 402 ГК РФ). В этой связи, суд находит терминальный чек от 09.02.2021 в совокупности с представленной видеозаписью достаточными доказательствами, указывающими на заключение сторонами договора розничной купли-продажи спорного товара по правилам статьи 493 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 82 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» воспроизведением персонажа признается изготовление экземпляра, в котором используется, например, текст, содержащий описание персонажа, или конкретное изображение (например, кадр мультипликационного фильма), или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым). В последнем случае воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа). В отношении персонажа произведения не используется понятие сходства до степени смешения. Наличие внешнего сходства между персонажем истца и образом, используемым ответчиком, является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения используемого произведения (его персонажа). С учетом правовой позиции, изложенной в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта, не требует специальных знаний и может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя. Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. При визуальном сравнении обозначения, охраняемого и зарегистрированного товарного знака истца, произведения изобразительного искусства и товара, реализованного ответчиком, усматривается визуальное и графическое сходство образа изображения, пропорции персонажа, совпадают размер, форма и расположение частей тела, цветовая гамма. Руководствуясь пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», а также положениями Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2016 № 647, учитывая высокую различительную способность спорного товарного знака, его узнаваемость, обеспеченную наличием мультипликационного сериала «Фиксики», суд приходит к выводу о визуальном и графическом сходстве товара и охраняемых объектов интеллектуальных прав. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации. Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме (пункт 3 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации). Доказательств получения от правообладателя разрешения на использование спорных товарных знаков и произведения изобразительного искусства ответчик суду не предоставил. С учетом указанных обстоятельств суд считает, что представленными в материалы дела доказательствами (терминальный чек, видеозапись процесса покупки спорного товара, товар, приобщенный к делу) подтверждается факт реализации ответчиком товара, содержащего изображения произведения изобразительного искусства истца: рисунки – «Папус», «Мася», «Симка», «Нолик», а также товарных знаков: № 307215 (словесное изображение «Fixies/Фиксики»), № 314615, № 489246 («Папус»), № 489244 («Мася»), № 50226 («Симка»), № 502205 («Нолик») правообладателями которых является истец. При этом товар, реализованный ответчиком, не вводился в гражданский оборот истцом и (или) третьими лицами с согласия истца. Доказательств обратного ответчиком не представлено. Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что ответчиком нарушены исключительные права на товарные знаки: № 307215 (словесное изображение «Fixies/Фиксики»), № 314615, № 489246 («Папус»), № 489244 («Мася»), № 50226 («Симка»), № 502205 («Нолик»), а также на изображение произведений изобразительного искусства – рисунки – «Папус», «Мася», «Симка», «Нолик», правообладателями которых является истец. В соответствии с пунктом 3 статьи 1252, статьей 1301 и пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, при нарушении исключительных прав на товарный знак правообладатель вправе вместо возмещения убытков вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, при этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Согласно пункту 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем по сравнению с заявленным требованием размере, но не ниже низшего предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Аналогичный, по сути, подход отражен и в пункте 47 Обзора от 23 сентября 2015 года, согласно которому при взыскании на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсации за незаконное использование товарного знака суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств. В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, указано, что Гражданский кодекс Российской Федерации, как следует из абзаца третьего пункта 3 его статьи 1252, при наличии определенных условий и с учетом характера и последствий нарушения допускает возможность снижения размера компенсации ниже предела, установленного подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 названного Кодекса, но не более чем до пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. Суд, следуя данному указанию и исходя из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика - индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей. Этот вывод соотносится с неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации правовой позицией, в силу которой суды при рассмотрении дел обязаны исследовать по существу фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы, поскольку иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту оказывалось бы ущемленным (постановления от 06.06.1995 № 7-П, от 13.06.1996 № 14-П, от 27.10.2015 № 28-П и др.). Причем, если применение подобной санкции к нарушителю - юридическому лицу обычно не приводит к непропорциональному вторжению в имущественную сферу его участников - физических лиц, то в отношении индивидуального предпринимателя оно не исключает возложение на нарушителя столь серьезных имущественных обязательств, что их исполнение, в свою очередь, может поставить под сомнение продолжение им предпринимательской деятельности. В настоящем деле, компания-правообладатель просит взыскать с правонарушителя 50 000 руб. компенсации за десять фактов нарушения исключительных прав (по 5 000 руб. за каждый факт нарушения). С учетом конкретных обстоятельств настоящего дела, а также применяя принципы разумности и справедливости, при установлении факта совершения ответчиком правонарушения, содержащего четыре случая неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации компании, а также то, что истцом предъявлена к взысканию сумма компенсации ниже минимальной, определенная способом, предусмотренным пунктом 1 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд считает соразмерной допущенному нарушению денежную компенсацию в сумме 50 000 руб. Оснований для снижения компенсации судом не усматривается. При указанных обстоятельствах судом отклоняется ходатайство ответчика о снижении предъявленной к взысканию суммы компенсации ниже минимальной. Расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и взыскиваются в пользу истца. Кроме того, АО «Студия анимационного кино «Мельница» заявлено о взыскании с ответчика судебных издержек в размере стоимости товара - 100 руб., расходов на оплату почтовых отправлений в сумме 126 руб., расходов на фиксацию правонарушения 8 000 руб., а также расходов, связанных с получением выписки из ЕГРИП в размере 200 руб. Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, в соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. Положениями части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Согласно пункту 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» расходы, понесенные истцом в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд, также могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Исходя из взаимосвязи статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с положениями статей 64, 65 Кодекса, за счет проигравшей стороны могут подлежать возмещению и расходы, связанные с получением в установленном порядке сведений о фактах, представляемых в арбитражный суд лицами, участвующими в деле, для подтверждения обстоятельств, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возражений (данная правовая позиция выражена в Определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 25.09.2014 № 2186-О, от 04.10.2012 № 1851-О). Предметом иска является взыскание компенсации за нарушение исключительных прав. В предмет доказывания по делу входит, в том числе, установление факта реализации товара, содержащего обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого истец имеет приоритет, в отсутствие согласия истца. В качестве подтверждения факта возникновения у АО «Аэроплан» связанных с рассмотрением настоящего дела расходов на приобретение товара, обусловленных необходимостью предоставления вещественных доказательств, истцом представлен в материалы дела товарный чек от 09.02.2021 на сумму 100 руб. При указанных обстоятельствах, требование истца о взыскании судебных расходов, связанных с приобретением товара подлежит удовлетворению в сумме 100 руб. В случаях, когда законом либо договором предусмотрен претензионный или иной обязательный досудебный порядок урегулирования спора, расходы, вызванные соблюдением такого порядка, признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек (пункт 4 Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1). Истцом заявлено требование о взыскании судебных расходов на оплату почтовых отправлений в сумме 126 руб. Факт возникновения у АО «Аэроплан» связанных с рассмотрением настоящего дела расходов, обусловленных необходимостью выполнения требований процессуальных норм, подтвержден на сумму 126 руб. 00 коп., представленными в дело почтовыми квитанциями: от 10.10.2023 на сумму 63 руб. 00 коп., от 14.12.2022 на сумму 67 руб. При указанных обстоятельствах требование истца о взыскании судебных расходов на оплату почтовых отправлений в сумме 126 руб. 00 коп. подлежат удовлетворению. Истцом заявлены также судебные расходы, связанных с получением выписки из ЕГРИП в размере 200 руб. Факт возникновения у АО «Аэроплан» с расходов, связанных с получением выписки из ЕГРИП подтвержден чеком по операции от 29.09.2023 на сумму 16 564 руб. При указанных обстоятельствах требование истца о взыскании судебных расходов, связанных с получением выписки из ЕГРИП в сумме 200 руб. подлежат удовлетворению Также истцом заявлено требование о взыскании расходов на фиксацию правонарушения 8 000 руб. Определением от 28.12.2023 истцу предлагалось документально подтвердить факт понесенных расходов. Указанное определение истцом не исполнено, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие несение истцом расходов на фиксацию правонарушения в размере 8 000 руб. При указанных обстоятельствах заявленное истцом требование о взыскании судебных расходов на фиксацию правонарушения 8 000 руб. удовлетворению не подлежат. Расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. В связи с признанием судом вещественного доказательства по делу – игрушки - контрафактным товаром, возмещением истцу его стоимости, последний в силу пунктов 25 постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» и пунктом 44 постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» подлежит уничтожению после вступления решения суда в законную силу. Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Исковые требования удовлетворить. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу акционерного общества «Аэроплан» 50 000 руб. - компенсации, а также судебные расходы в размере 2 426 руб., в том числе: 100 руб. – стоимость товара, 200 руб. – расходы за получение выписки из ЕГРИП, 126 руб. – почтовые расходы, 2 000 руб. – расходы по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части судебных расходов отказать. Вещественное доказательство (игрушку в количестве 1 шт.) уничтожить после вступления решения суда в законную силу. Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. Судья: А.Р. Уразаева Суд:АС Иркутской области (подробнее)Истцы:АО "Аэроплан" (подробнее)Последние документы по делу: |