Решение от 19 февраля 2025 г. по делу № А43-20329/2024АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Дело № А43-20329/2024 г. Нижний Новгород 20 февраля 2025 года Резолютивная часть решения объявлена 12 февраля 2025 года Решение изготовлено в полном объеме 19 февраля 2025 года Арбитражный суд Нижегородской области в составе: Судьи Щукина Сергея Юрьевича (шифр 28-394) при ведении протокола секретарем судебного заседания Обалиной С.В. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Концепт Груп» (ОГРН <***>, ИНН <***>), к ответчику ФИО1 (ИНН <***>) при участии представителей от истца: ФИО2 по доверенности, от ответчика: ФИО3 по доверенности, общество с ограниченной ответственностью «Концепт Груп» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к ФИО1 (далее – ответчик) о запрете использовать обозначения Infinity сходного до степени смешения с товарными знаками Infinity Lingerie по свидетельствам №№ 551162, 474380, 432599, 328319 при реализации продукции 25 класса МКТУ и оказании услуг 35 класса МКТУ, а именно удалить обозначение Infinity на вывеске, входной группе, на витрине входной группы, внутри магазина, расположенного в ТЦ «Дзержинец (<...>); о взыскании 600000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки Infinity Lingerie по свидетельствам №№ 551162, 474380, 432599, 328319. Истец исковые требования поддержал в полном объеме. Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, по основаниям, изложенным в отзыве, ходатайствовал о применении срока исковой давности. Как следует из материалов дела, компания ФИО4 Лимитед (адрес места нахождения: <...>, Лимасол, Георгиу Кацуноту, 6; регистрационный номер: <***>) является правообладателем Товарных знаков Infinity Lingerie: по свидетельству РФ № 551162, дата регистрации – 24.08.2015 года, в отношении услуг 25, 35 классов МКТУ; по свидетельству РФ № 474380, дата регистрации – 12.11.2012 года, в отношении услуг 18, 25 классов МКТУ; по свидетельству РФ № 432599, дата регистрации – 21.03.2011 года, в отношении услуг 25, 35, 42 классов МКТУ; по свидетельству РФ № 328319, дата регистрации – 21.06.2007 года, в отношении услуг 25, 35 классов МКТУ. Истцу предоставлено право использования Товарных знаков Infinity Lingerie на основании лицензионного договора (исключительная лицензия), дата и номер государственной регистрации договора: 30.04.2020 РД0332135. 31.10.2023 исключительные права на товарные знаки Infinity Lingerie по свидетельствам № 551162, 474380, 432599, 328319 компанией ФИО4 Лимитед переданы обществу с ограниченной ответственностью «Концепт Груп», что подтверждается уведомлением Роспатента о государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору (№ 2023Д25194) № РД0448015, изменением к свидетельству на товарный знак Infinity Lingerie (№ 551162), изменением к свидетельству на товарный знак Infinity Lingerie (№ 474380), изменением к свидетельству на товарный знак Infinity Lingerie (№ 432599), изменением к свидетельству на товарный знак Infinity Lingerie (№328319). Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом. В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. В обоснование исковых требований истец указал, что обозначения Infinity были использованы в принадлежащем ответчику на основании договора аренды №502/2019/УК от 18.07.2019 торговом помещении (на вывеске, входной группе, на витрине входной группы, внутри магазина), расположенном в ТЦ «Дзержинец (<...>), что подтверждается материалами дела, в том числе, фотографией торгового объекта и скриншотами с сайта 2ГИС, Яндекс.Карты. В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга. В соответствии с Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом директора ФИПС от 20 января 2020 года № 12 (далее – Руководство), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. В зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков (обозначений). Например, степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно. В случае если обозначения выполнены в оригинальной графической манере, сходство будет ослаблено. При этом необходимо учитывать, что выполнение словесного обозначения в оригинальной графической манере может привести к утрате этим обозначением словесного характера, в связи с чем его экспертиза должна проводиться с учетом требований, предъявляемых к изобразительным обозначениям. При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 года № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении № 10. В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил. В соответствии с пунктом 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Спорное обозначение сходно с товарными знаками истца по фонетическому, семантическому и графическому критерию. Судом установлено, что ФИО1 в периоды с 28.06.2019 по 30.04.2020, с 09.09.2020 по 24.09.2024 осуществляла предпринимательскую деятельность. Как следует из материалов дела (в том числе, фотографий торгового объекта и скриншотов с сайта 2ГИС, Яндекс.Карты) ответчик при осуществлении предпринимательской деятельности в магазине Infinity (на вывесках, входной группе, на витрине входной группы, а также в самом магазине) использовал обозначение сходное до степени смешения с товарными знаками истца. Истец просит суд запретить ответчику использовать обозначения Infinity сходного до степени смешения с товарными знаками Infinity Lingerie по свидетельствам №№ 551162, 474380, 432599, 328319 при реализации продукции 25 класса МКТУ и оказании услуг 35 класса МКТУ, а именно удалить обозначение Infinity на вывеске, входной группе, на витрине входной группы, внутри магазина, расположенного в ТЦ «Дзержинец (<...>). Однако на дату рассмотрения настоящего спора ответчик прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, между ФИО1 (арендатор) и ООО «УК «Дзержинец» (арендодатель) 30.09.2024 подписан акт возврата помещения (к договору аренды №502/2019/УК от 18.07.2019), согласно которого арендодатель принял, а арендатор передал: часть помещения №1, находящегося по адресу: 606000, <...>, согласно кадастровому паспорту помещения от 18.12.13, выданному Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области, расположенную на 1 этаже объекта, а именно: часть подпомещения (Торговый зал) №58 площадью 39,5 кв.м., в т.ч. торговая площадь 19,50 кв.м.; часть объекта, расположенная на 1 этаже объекта, передается арендатору и описанная выше, именуется в дальнейшем помещение. Общая площадь помещения составляет 39,5 кв.м. Стороны удостоверили, что к моменту передачи помещения передаются арендатором арендодателю в удовлетворительном состоянии. Суд приходит к выводу, что использование ответчиком обозначение сходного до степени смешения с товарными знаками истца прекратилось в связи с прекращением деятельности ответчика в качестве индивидуального предпринимателя и возврата арендованного помещения ООО «УК «Дзержинец». Кроме того, ответчиком представлена видео-запись, из которой следует отсутствие вывески. При этом, из материалов дела усматривается, что нарушение прав истца имелось, в том числе суд принимает переписку сторон и выраженную позицию ответчика до настоящего спора. Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению. Данная правовая позиция об отсутствии правовых оснований для удовлетворения абстрактного требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 07.06.2016 № 303-ЭС15-9147. Кроме того, удовлетворение такого требования влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, поскольку привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет. Таким образом, суд не усматривает оснований для удовлетворения требований истца в части запрета ответчику использования обозначения Infinity сходного до степени смешения с товарными знаками Infinity Lingerie по свидетельствам №№ 551162, 474380, 432599, 328319 при реализации продукции 25 класса МКТУ и оказании услуг 35 класса МКТУ. Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 600000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки Infinity Lingerie по свидетельствам №№ 551162, 474380, 432599, 328319. Рассмотрев требования правообладателя о взыскании компенсации, суд приходит к следующему. Согласно ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с п.3 ст. 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере до пяти миллионов рублей. Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299-1301, 1309-1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Пунктом 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения (подпункт 1); в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подпункт 2). Таким образом, пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор способа защиты по собственному усмотрению. Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. В абзаце 2 пункта 61 постановления № 10 указано, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель (абзац 5 пункт 61 постановления № 10). В данном деле истец определил размер компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, в обоснование которой представил лицензионной договор № 1 от 06.11.2019. Истцом заявлено требование (с учетом уточнения) о взыскании компенсации в размере 600000 руб. на основании п.2 ч.4 ст. 1515 ГК РФ. Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров. В случае, если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства. Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении N 40-П, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности – размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может быть менее стоимости права использования товарного знака). В рассматриваемом случае, в материалы дела ответчиком не представлены доказательства наличия правовых оснований для снижения размера компенсации. При таких обстоятельствах, суд не находит оснований для снижения размера компенсации, исчисленной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в связи с чем указанное ходатайство ответчика подлежит отклонению. Расчет ответчика не принимается, в данном случае истец самостоятельно снизил размер, при этом представил различные варианты расчета. Применительно к настоящему случаю, суд принимает расчет истца в пределах требований. Оснований для принятия расчета ответчика не имеется, доказательств в подтверждение контррасчета не представлено. Ответчик заявил о пропуске срока исковой давности. В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. В силу статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года. В силу статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Согласно пунктам 1, 2 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. Принимая во внимание изложенное, а также предмет спора, суд приходит к выводу, что срок исковой давности в части требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки Infinity Lingerie по свидетельствам №№ 551162, 474380, 432599, 328319 не пропущен. Следовательно, заявление ответчика о применении последствий пропуска истцом срока обращения в арбитражный суд подлежит отклонению как не имеющего процессуального значения и не влияющего на итог рассмотрения требования. Учитывая изложенное, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ представленные в материалы дела доказательства, учитывая период и характер допущенного нарушения, принимая во внимание то, что ответчик допустил нарушение исключительных прав, действия по заключению лицензионного договора ответчиком не предприняты, исходя из принципов разумности и справедливости, суд считает заявленный размер компенсации – 600000 руб. обоснованным, а исковые требования подлежащими удовлетворению в заявленном размере. Иные возражения и доводы судом рассмотрены и отклонены как необоснованные. Расходы по госпошлине в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца. Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд взыскать с ФИО1 (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Концепт Груп» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 600000 руб. компенсации, а также 21000 руб. расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. На основании настоящего судебного акта возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Концепт Груп» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета 20000 руб. государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению №330408 от 14.11.2024. Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья С.Ю.Щукин Суд:АС Нижегородской области (подробнее)Истцы:ООО "Концепт Груп" (подробнее)Ответчики:ИП ФРОЛОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА (подробнее)Иные лица:МИФНС №15 по Нижегородской обл. (подробнее)Судьи дела:Щукин С.Ю. (судья) (подробнее)Судебная практика по:Исковая давность, по срокам давностиСудебная практика по применению норм ст. 200, 202, 204, 205 ГК РФ |