Решение от 26 ноября 2019 г. по делу № А48-8927/2019АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации дело № А48-8927/2019 город Орёл 26 ноября 2019 года Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Карасева В.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению Акционерного общества «Сеть телевизионных станций» (125040, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 304575235600123) о взыскании, с учётом уточнения, 90000 руб. 00 коп., Акционерное общество «Сеть телевизионных станций» (далее АО «СТС») обратилось с иском к Индивидуальному предпринимателю (далее ИП) ФИО1, в котором, с учётом поступившего в электронном виде 17.09.2019 ходатайства об уточнении исковых требований, просит взыскать компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведения – изображения образов персонажей: «Компот» в размере 10000 руб. 00 коп., «Коржик» в размере 10000 руб. 00 коп., «Карамелька» в размере 10000 руб. 00 коп., «Папа» в размере 10000 руб. 00 коп., «Мама» в размере 10000 руб. 00 коп., «Лапочка» в размере 10000 руб. 00 коп., «Нудик» в размере 10000 руб. 00 коп., «Сажик» в размере 10000 руб. 00 коп., «Шуруп» в размере 10000 руб. 00 коп., а также 2000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 400 руб. 00 коп. в возмещение расходов на приобретение товара, 200 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за предоставление сведений из ЕГРИП; 416 руб. 83 коп. в возмещение почтовых расходов по направлению претензии, иска, вещественных доказательств в суд. Определением суда от 13.09.2019 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ). Ответчик, в поступившем 27.09.2019 отзыве от 26.09.2019, возражает против удовлетворения требований. Полагает, что совместное использование нескольких частей и (или) персонажей одного произведения образует один факт использования, а не каждый в отдельности. Указывает, что продажа товара носила разовый характер, при этом не знал, что проданный товар является объектом авторского права. Частью 1 статьи 49 АПК РФ установлено, что истец, при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе увеличить размер исковых требований, в связи с чем, на основании части 5 статьи 49 АПК РФ, суд принимает увеличение размера исковых требований, поскольку оно заявлено уполномоченным лицом, не противоречит закону и не нарушает права других лиц, и при дальнейшем рассмотрении дела исходит из требований, изложенных в ходатайстве об уточнении исковых требований, поступившем в материалы дела в электронном виде 17.09.2019, о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведения – изображения девяти образов персонажей в сумме 90000 руб. 00 коп. 13.11.2019, на основании представленных доказательств, суд принял решение о частичном удовлетворении иска путём подписания судьей резолютивной части решения и приобщения её к делу. 14.11.2019 резолютивная часть решения Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-8927/2019 опубликована в Картотеке арбитражных дел в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что подтверждается имеющимся в материалах дела отчётом о публикации, копии резолютивной части решения направлены сторонам. 19.11.2019 от ИП ФИО1 поступило заявление о составлении мотивированного решения. Согласно части 2 статьи 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой. Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления. Исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, арбитражный суд установил следующее. 17.04.2015 между ООО «Студия Метраном» (заказчик) и ИП ФИО2 (исполнитель) заключен договор № 17-04/2, согласно которому заказчик приобрел исключительные права на фильм: оригинальное аудиовизуальное произведение – анимационный многосерийный фильм под названием «Три кота». 17.04.2015 между ООО «Студия Метраном» (продюсер) и АО «СТС» заключен договор заказа производства с условием об отчуждении исключительного права № Д-СТС-0312/2015, согласно которому продюсер обязался осуществить производство фильма и передать (произвести отчуждение) АО «СТС» исключительное право на фильм (оригинальное аудиовизуальное произведение – анимационный многосерийный фильм под названием «Три кота») в полном объеме. На основании указанных договоров АО «СТС» является исключительным правообладателем изображений персонажей анимационного многосерийного фильма под названием «Три кота»: «Компот», «Коржик», «Карамелька», «Мама», «Папа», «Шуруп», «Нудик», «Сажик», «Лапочка». 14.02.2019 в торговой точке «магазин Для всей семьи», расположенной по адресу: <...>, подземный переход, предлагался к продаже и был реализован товар «набор из пяти фигурок в упаковке», на которой размещены изображения, являющиеся воспроизведением или переработкой объектов авторского права произведений изобразительного искусства: изображения персонажей «Компот», «Коржик», «Карамелька», «Мама», «Папа», «Шуруп», «Нудик», «Сажик», «Лапочка». Спорный товар представляет собой пять фигурок, упакованных в картонную коробку, на которой размещены изображения девяти персонажей и надпись «Три кота». В подтверждение заключения сделки розничной купли-продажи истцом в материалы дела были представлены: кассовый чек от 14.02.2019 на сумму 400 руб. с указанием кассира ФИО1, спорный товар, видеозапись процесса приобретения спорного товара. Видеозапись момента реализации ответчиком контрафактного товара позволяет определить место (адрес), в котором произведено распространение товара и обстоятельства его приобретения, подтверждает, какой именно товар продан, а дата покупки следует из чека, подтверждающего и факт заключения разовой сделки купли-продажи с ответчиком. Внешний вид спорного товара, а также изображение чека, зафиксированные на видеозаписи, визуально совпадают с соответствующими доказательствами, представленными истцом в материалы дела. В целях соблюдения претензионного порядка урегулирования спора истец 27.03.2019 направил ответчику претензию от 26.03.2019, что подтверждается кассовым чеком ФГУП «Почта России», в которой предложил выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на указанные выше объекты интеллектуальной собственности. Данная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения. Неисполнение ответчиком требований по компенсации нарушенных прав послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с указанным иском. Учитывая изложенное, арбитражный суд находит требования истца подлежащими удовлетворению в полном объёме по следующим основаниям. В силу статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, произведения науки, литературы и искусства. В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом. Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение. Согласно части 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности перевод или другая переработка произведения. Пункт 10 Обзора судебной практики от 23.09.2015 содержит разъяснение, что незаконное использование части произведения, названия произведения, персонажа произведения является нарушением исключительного права на произведение в целом, если не доказано, что часть произведения является самостоятельным объектом охраны. Как отмечено в пункте 87 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ», переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего. Право на переработку произведения является одним из способов использования результата интеллектуальной деятельности и как таковое принадлежит правообладателю, в том числе не являющемуся автором первоначального произведения, который вправе перерабатывать произведение (в частности, модифицировать программу для ЭВМ или базу данных) и осуществлять последующее использование нового (производного) произведения независимо от автора первоначального произведения. Право на переработку произведения может быть передано в числе иных правомочий в рамках передачи исключительного права по договору об отчуждении исключительного права в полном объеме (статья 1234 ГК РФ) либо предоставлено по лицензионному договору (статья 1235 ГК РФ), а также может перейти по установленным в законе основаниям без заключения договора с правообладателем (статья 1241 ГК РФ). В отношении программ для ЭВМ и баз данных под переработкой произведения (модификацией) понимаются любые их изменения, за исключением адаптации (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, подпункт 1 пункта 1 статьи 1280 ГК РФ). Таким образом, переработка представляет собой способ использования исключительного права и в случае, когда исключительное право на произведение не передавалось, является нарушением исключительного права истца на этот объект авторского права. Для привлечения лица к ответственности за нарушение исключительного права на объект авторского права необходимо установление факта использования данным лицом зарегистрированного товарного знака либо сходного с ним до степени смешения обозначения в целях индивидуализации вводимых в гражданский оборот товаров, при условии возникновения вероятности их смешения с однородными товарами, для которых данный товарный знак зарегистрирован. Представленные в материалы дела доказательства, в своей совокупности и взаимосвязи, полностью подтверждают факт реализации ответчиком контрафактной продукции, на которой незаконно использованы изображения, сходные до степени смешения с изображениями, являющимися объектами исключительных авторских прав истца. Заявлений о фальсификации доказательств, в соответствии со статьей 161 АПК РФ, ответчик не заявлял. В подтверждение нарушения ответчиком исключительных авторских прав истца на объекты, истец представил кассовый чек, приобретенный товар, видеозапись процесса закупки. В силу статьи 493 ГК РФ договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Представленный истцом в материалы дела кассовый чек отвечает требованиям статей 67 и 68 АПК РФ и является достаточным доказательством заключения договора розничной купли-продажи между сторонами. Согласно статье 64 АПК РФ, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В силу положений статьи 89 АПК РФ, иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. К иным документам и материалам относится материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном АПК РФ. По смыслу статей 12, 14 ГК РФ, части 2 статьи 64 АПК РФ, видеосъемка при фиксации факта распространения контрафактной продукции является допустимым способом самозащиты и отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств. Ведение видеозаписи (в том числе скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права, что соответствует статье ГК РФ и корреспондирует часть 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой, каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Видеосъемка, произведенная истцом в целях самозащиты на основании статьи 12 ГК РФ, в силу статьи 68 АПК РФ является допустимым доказательством. В соответствии со статьями 426, 492 и 494 ГК РФ, выставление на продажу спорной продукции свидетельствует о наличии со стороны ответчика публичной оферты, а факт её продажи подтверждается видеозаписью процесса покупки. Основания полагать, что данное доказательство получено с нарушением федерального закона, отсутствуют. При просмотре видеозаписи покупки установлено, что товар на видеосъемке идентичен товару, представленному в материалы дела, видеозапись воспроизводит моменты совершения покупки спорного товара, изготовления и выдачи чека, осмотра товара. Видеосъемка произведена путем непрерывной фиксации происходящих событий без перерывов, видеозапись при непрерывающейся съемке отчетливо отображает процесс продажи товара и выдачу продавцом чека. Доказательств иного в материалы дела не представлено. По результатам просмотра видеозаписи покупки установлено, что представленный в материалы чек выдан продавцом покупателю при приобретении спорного товара. Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ материалы дела, суд приходит к выводу о том, что совокупность представленных в материалы дела доказательств подтверждает факт приобретения у ответчика спорного товара. Ответчик не доказал, что продажа контрафактного товара от имени ИП ФИО1 осуществлялась иным лицом. Также представлено вещественное доказательство – пять фигурок, на упаковке которых размещены изображения, являющиеся воспроизведением или переработкой объектов авторского права – изображений персонажей «Компот», «Коржик», «Карамелька», «Мама», «Папа», «Шуруп», «Нудик», «Сажик», «Лапочка». Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует согласно пункту 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности». С 2015 года действуют Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, имеющие применительно к рассматриваемому делу те же положения и формулировки. В силу указанных Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг. Комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их основные потребительские свойства. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Однородные товары – товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг. При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При визуальном сравнении изображений, являющихся объектами исключительных авторских прав истца с изображениями, используемыми в реализованном ответчиком товаре, суд считает возможным установить визуальное сходство – графическое изображение (вид рисунков) идентично, расположение отдельных частей изображений совпадает. Доказательств, свидетельствующих о наличии у ответчика права на реализацию в предпринимательских целях товара с изображениями, являющимися объектами исключительного авторского права истца, в деле не имеется. Осуществляя продажу товара без согласия правообладателя, ответчик нарушил исключительные права последнего. Поскольку товар, реализованный ответчиком без согласия истца, содержит изображения, сходные до степени смешения с объектами исключительного авторского права истца, данный товар в силу пункта 4 статьи 1252 ГК РФ является контрафактным и не может считаться правомерно введенным в гражданский оборот. Оценив представленные документы в порядке статьи 71 АПК РФ, суд признает установленным факт нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав в форме распространения без соответствующего разрешения правообладателя. В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб. Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015 (далее Обзор от 23.09.2015)). В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель. Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. Согласно разъяснениям, данным в совместном постановлении Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Из положений абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда РФ № 28-П от 13.12.2016 следует, что снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов, в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака, возможно лишь в исключительных случаях и лишь при мотивированном заявлении ответчика об этом, поскольку суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Истец просит взыскать с ответчика компенсацию в сумме 90000 руб. 00 коп. за неправомерное использование девяти образов персонажей из расчета 10000 руб. за каждое из девяти нарушений исключительных авторских прав. Ответчик, возражая против удовлетворения требований, привёл доводы о впервые совершенной реализации в незначительном объёме продукции и о неосведомленности о её контрафактном характере, а также об отсутствии убытков у истца от данных действий. О необходимости уменьшения предъявленной к взысканию суммы компенсации не заявил, контррасчета компенсации с обосновывающими документами не представил. Оценив совершенное ответчиком нарушение исключительных авторских прав истца и возможное неоднократное нарушение исключительных авторских прав истца, выразившееся в продаже и предложению к продаже контрафактных товаров с изображениями персонажей анимационного многосерийного фильма «Три кота», в связи с наличием в торговом павильоне иных аналогичных игрушек в момент покупки истцом, наличие сведений о ранее совершенном ответчиком нарушении исключительных прав иного правообладателя (дело № А48-1579/2013), учитывая отсутствие доказательств, что часть произведения является самостоятельным объектом охраны, а незаконное использование персонажа произведения является нарушением исключительного права на произведение в целом, исходя из принципов разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, отклоняя доводы ответчика как бездоказательные, арбитражный суд приходит к выводу о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав в размере 90000 руб. Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 400 руб. стоимости приобретенного у ответчика контрафактного товара, 416 руб. 83 коп. почтовых расходов на направление ответчику претензии, иска и на направление в суд вещественного доказательства, 200 руб. расходов по уплате государственной пошлины за получение выписки из ЕГРИП на ответчика, 2000 руб. расходов по уплате госпошлины. Статьей 101 АПК РФ предусмотрено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. Уплаченная платежным поручением № 725 от 13.08.2019 государственная пошлина в размере 2000 руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. Согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если Федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. Расходы истца на приобретение спорного товара в сумме 400 руб., почтовые расходы на направление претензии и копии искового заявления ответчику в сумме 101 руб. 50 коп. подтверждены соответствующими доказательствами, ответчиком возражений в части указанной суммы судебных издержек не заявлено, их разумность не оспорена. Поскольку в материалах дела не имеется доказательств того, что истец понёс расходы в сумме 200 руб. в связи с рассмотрением дела в Арбитражном суде Орловской области на получение выписки из ЕГРИП в отношении ИП ФИО3 и расходы в сумме 315 руб. 33 коп. на оплату направления в Арбитражный суд Орловской области вещественного доказательства, соответственно, данные требования удовлетворению не подлежат. Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об удовлетворении требования о взыскании судебных расходов в части. Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 229 АПК РФ, арбитражный суд, Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 304575235600123) в пользу Акционерного общества «Сеть телевизионных станций» (125040, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведения – изображения образов персонажей: «Компот» в размере 10000 руб. 00 коп., «Коржик» в размере 10000 руб. 00 коп., «Карамелька» в размере 10000 руб. 00 коп., «Папа» в размере 10000 руб. 00 коп., «Мама» в размере 10000 руб. 00 коп., «Лапочка» в размере 10000 руб. 00 коп., «Нудик» в размере 10000 руб. 00 коп., «Сажик» в размере 10000 руб. 00 коп., «Шуруп» в размере 10000 руб. 00 коп., а также 2000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 400 руб. 00 коп. в возмещение расходов на приобретение товара, 101 руб. 50 коп. в возмещение почтовых расходов по направлению иска и претензии, всего 92501 руб. 50 коп. В остальной части требование о взыскании судебных расходов в возмещение расходов по оплате почтовых расходов и по оплате государственной пошлины за получение выписки из ЕГРИП в отношении ответчика оставить без удовлетворения. Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Орловской области. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. Данное решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Судья Карасев В.В. Суд:АС Орловской области (подробнее)Истцы:Акционерное общество "Сеть телевизионных станций" Действующее по доверенности от имени правообладателя АО "СТС" ООО РУС-ТЕХКОНТРОЛЬ" в лице Генерального директора Полозова М.В. (подробнее)Ответчики:ИП Стефанов Владимир Николаевич (подробнее) |