Решение от 9 ноября 2022 г. по делу № А76-18197/2022





Арбитражный суд Челябинской области

Воровского улица, дом 2, г. Челябинск, 454091, http://www.chelarbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е


Дело № А76-18197/2022
09 ноября 2022 г.
г. Челябинск




Судья Арбитражного суда Челябинской области Кузнецова И.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Арбитражного суда Челябинской области по адресу: <...>, каб. 224, дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Питер Инструмент», ОГРН <***>, г. Санкт-Петербург, к обществу с ограниченной ответственностью «УралТехРесурс», ОГРН <***>, г. Челябинск, при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора общество с ограниченной ответственностью «Анай Росс», ОГРН <***>, г.Санкт-Петербург, о взыскании задолженности в размере 1 010 261 руб. 87 коп.,

УСТАНОВИЛ:


Общество с ограниченной ответственностью «Питер Инструмент», ОГРН <***>, г. Санкт-Петербург обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «УралТехРесурс», ОГРН <***>, г. Челябинск, о взыскании задолженности по договору в размере 926 508 руб. 08 коп., проценты в размере 83 753 руб. 79 коп., в общей сумме 1 010 261 руб. 87 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 23 103 руб.

Определением арбитражного суда от 20.07.2022г. исковое заявление было принято к производству с назначением даты предварительного судебного заседания (л.д.2, 3). Определением суда от 30.08.2022г. к участию по делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено

В судебном заседании, проводимом 07.11.2022г., был объявлен перерыв до 09.11.2022г. до 16 час. 10 мин.

В соответствии с Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 19.09.2006 №113 «О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» перерыв может быть объявлен как в предварительном судебном заседании, так и в заседании любой инстанции.

Если продолжение судебного заседания назначено на иную календарную дату, арбитражный суд размещает на своем официальном сайте в сети Интернет или на доске объявлений в здании суда информацию о времени и месте продолжения судебного заседания (публичное объявление о перерыве и продолжении судебного заседания).

Информация о перерыве была размещена на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области в сети Интернет.

Лица, участвующие в деле, об арбитражном процессе по делу были извещены надлежащим образом в соответствии с положениями ст.ст. 121-123 АПК РФ (л.д136, 140), а также публично путем размещения информации в сети «Интернет». Стороны в судебное заседание не явились, явку своих представителей не обеспечили, что в силу ч.3 ст.156 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела.

Дело рассмотрено Арбитражным судом Челябинской области в соответствии со ст.35 АПК РФ по адресу государственной регистрации общества-ответчика – г.Челябинск, что подтверждается данными ЕГРЮЛ (л.д.20).

В обоснование своих требований ООО «Питер Инструмент» указывает на следующие обстоятельства: 24.04.2018г. между ООО «АНАЙ Росс» и ООО «УТР» был заключен дилерский договор № 14/04-18Д, в ходе исполнения которого у ответчика образовалась задолженность на сумму 926 508 руб. 08 коп. Несвоевременное исполнение обязательств по оплате также послужило основанием для начисления процентов за нарушение денежного обязательства за период с 13.07.2021г. по 30.05.2022г. на сумму 83 753 руб. 79 коп. Право требования задолженности было передано истцу на основании договора уступки права требования № 100/07-2021 от 13.07.2021г. (л.д.4, 5).

До обращения в суд, 20.07.2022г., истец обратился к ООО «УТР» с претензией, в которой потребовал погасить оставшуюся сумму неустойки, уведомив о готовности ее принудительного взыскания (л.д.27, 28). Ответа на претензию не представлено.

Ответчиком в нарушение положений ч.1 ст.131 АПК РФ отзыв на исковое заявление не предоставлен. В силу ч.4 ст.131, ч.1 ст.156 АПК РФ, непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Оценив, в порядке ст.71, 162 АПК РФ, представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд приходит к следующим выводам:

Между ООО «АНАЙ Росс» (общество) и ООО «УТР» (дилер) подписан дилерский договор № 14/04-18Д от 24.04.2018г. (далее – договор), по условиям которого дилер является представителем общества на территории Челябинской области и берет на себя обязанность по продаже продукции и услуг общества (л.д.14-16).

Согласно приложению № 1 к договору дилер оказывает услуги по восстановлению металлорежущего инструмента, а также инжиниринговые услуг, осуществляет поставку специального инструмента: осевой инструмент, грибковые и дисковые фрезы, фрезы для энергетики, трубо- и двигателестроения, инструменты для зубо- и товарной обработки, стандартный режущий инструмент (л.д.15).

Согласно ч.1 ст.8 ГК РФ, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со ст.432, ч.2 ст.434 ГК РФ предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

В силу п.3 ст.421 Кодекса стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Проанализировав представленные истцом доказательства, суд приходит к выводу о наличии между сторонами смешанного договора, к которому возможно применение как правил ГК РФ о договорах поставки (§2 гл.30 ГК РФ), так и договорах об оказании услуг (гл.39 ГК РФ).

В силу п.3 ст.455, ст.506 ГК РФ, для договора поставки, являющегося разновидностью договора купли-продажи, существенными являются условия о наименовании и количестве поставляемого товара. По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Как следует из материалов дела в период с января по май 2020 года ООО «АНАЙ Росс» осуществило в адрес ООО «УТР» отгрузку товара на общую сумму 1 008 702 руб. 58 коп. для последующей заточки инструмента. Так, в материалах дела имеется акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020г. по 12.05.2020г. между ООО «АНАЙ Росс» и ООО «УТР», согласно которому на 12.05.2020г. задолженность последнего составила 1 008 702 (один миллион восемь тысяч семьсот два) рубля 58 копеек. Указанный акт подписан директором ООО «УТР» ФИО2 без каких-либо замечаний, на нем также имеется печать общества-ответчика (л.д.10).

Как указывается истцом, на день обращения с иском в суд задолженность по оплате товара составила 926 508 (девятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот восемь) рублей 08 копеек (л.д.59-81, 121-131) и вытекает из следующих счетов-фактур (УПД):



п/п

Дата

документа

Номер

УПД

Номер

счета

Сумма по документу,

руб. (в т.ч. НДС 20%)

Сумма задолженности,

руб. (в т.ч. НДС 20%)


1
22.08.2019

814

827

28 556,10

17 600,96


2
23.10.2019

1032

1038

7 832,70

7 832,70


3
23.10.2019

1033

1039

11137,50

11137,50


4
23.10.2019

1034

1040

6 460,20

6 460,20


5
23.10.2019

1035

1041

5 085,00

5 085,00


6
06.11.2019

1036

1042

35 024,40

35 024,40


7
21.11.2019

1140

1145

6 605,10

6 605,10


8
04.12.2019

1181

1188

40 659,30

40 659,30


9
22.01.2020

49

54

4 552,20

4 552,20


10

28.01.2020

69

78

778 669,92

778 669,92


11

04.03.2020

189

193

6 026,40

6 026,40


12

27.03.2021

262

271

6 854,40

6 854,40


ИТОГО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:

926 508,08



Поставка товара на указанную сумму стороной ответчика не оспаривается, доказательственное значение первичной документации не умаляется. Кроме того, факт поставки товара подтверждается вышеуказанным актом сверки, а также не оспариваемой ООО «УТР» электронной перепиской (л.д.29-33, 49-56, 86-88).

В силу п.1 ст.314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

В соответствии с п.1, 2 ст.486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

По условиям п.2.5. дилерского договора № 14/04-18Д от 24.04.2018г. расчеты за выполненные работы и поставленную продукцию дилер обязан производить денежными средствами на расчетный счет общества на основании выставленного счета или счета-фактуры не позднее 15 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ или товарной накладной.

Согласно п. 1 ст. 408 ГК РФ обязательство прекращается в результате надлежащего исполнения. Пункт 1 ст. 328 ГК РФ устанавливает, что встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. В соответствии с п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. Таким образом, исполнение фирмой обязанности по оплате товара является встречным исполнением к исполнению обществом обязательств по его поставки.

Тождественный вывод содержится, в частности, в п.47 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 (2017)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017г.).

В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Суд полагает необходимым отметить, что в условиях фактической передачи товара дилеру, бремя доказывания факта его оплаты подлежит возложению именно на ответчика, поскольку по смыслу ч.1 ст.65 АПК РФ и, исходя из разъяснений п.38 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2019)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019г.), нельзя обязать сторону доказывать отсутствие обстоятельства, то есть так называемых отрицательных фактов, так как несостоявшиеся события и деяния не оставляют следов.

Вместе с тем, ООО «УТР» доказательства оплаты товара или его возврата ООО «АНАЙ Росс» в материалы дела не представлены.

Как следует из п.7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014г. №165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными», суд должен оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной ст.10 ГК РФ.

В силу ч.3.1 ст.70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии ч.2 ст.9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Как следует из Постановления Президиума ВАС РФ от 15.10.2013г. №8127/13 по делу №А46-12382/2012, суд не вправе отклонить представленные истцом доказательства, если ответчик не участвовал в судебном заседании и не возражал по существу предъявленного иска, поскольку в противном случае он фактически исполняет обязанность ответчика по опровержению этих доказательств.

В Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 06.08.2018г. №308-ЭС17-6757(2,3) по делу №А22-941/2006 разъяснено, что исходя из принципа состязательности, подразумевающего, в числе прочего, обязанность раскрывать доказательства, а также сообщать суду и другим сторонам информацию, имеющую значение для разрешения спора, нежелание стороны опровергать позицию процессуального оппонента должно быть истолковано против нее (ст.9, ч.3 ст.65, ч.3.1. ст.70 АПК РФ).

Как разъяснено в абз.4 п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021г. № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», отказ стороны от фактического участия в состязательном процессе, в том числе непредставление или несвоевременное представление отзыва на исковое заявление, доказательств, уклонение стороны от участия в экспертизе, неявка в судебное заседание, а также сообщение суду и участникам процесса заведомо ложных сведений об обстоятельствах дела в силу части 2 статьи 9 АПК РФ может влечь для стороны неблагоприятные последствия, заключающиеся, например, в отнесении на лицо судебных расходов (часть 5 статьи 65 АПК РФ), в рассмотрении дела по имеющимся в деле доказательствам (часть 4 статьи 131 АПК РФ), оставлении искового заявления без рассмотрения (пункт 9 части 1 статьи 148 АПК РФ), появлении у другой стороны спора возможности пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам (пункт 1 части 2 статьи 311 АПК РФ).

Суд обращает внимание, что ответчиком требования истца по существу не оспаривались, оценка доводам ООО «Питер Инструмент» не давалась.

В силу ч.6 ст.121, ч.1 ст.123 АПК РФ, лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Письма об извещении ответчика о начале производства по делу были направлены по адресу его государственной регистрации согласно данным ЕГРЮЛ: 454028, <...> (л.д.20), и были получены адресатом 27.07.2022г. и 07.09.2022г. соответственно, что подтверждается уведомлениями о вручении (л.д.136, 137).

Согласно п.1 ст.165.1. ГК РФ, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

При этом, как разъяснено в п.67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», бремя доказывания факта направления (осуществления) сообщения и его доставки адресату лежит на лице, направившем сообщение.

При указанных обстоятельствах суд располагает доказательствами надлежащего уведомления ответчика о возбуждении производства по делу.

В силу п. п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

ООО «УТР» доводы истца не оспорены, оценка им не дана, позиция по делу не изложена, доказательства погашения задолженности в полном объеме не представлены.

Также, 13 июля 2021 года между ООО «АНАЙ Росс» (цедент) и ООО «Питер Инструмент» (цессионарий) был заключен договор уступки права требования № 100/07-2021, по условиям которого цедент передает, а цессионарий принимает право требования цедента к ООО «УТР» в размере 926 508 руб. 08 коп., возникшее из обязательств по договору № 14/04-18Д от 24.04.2018г.

Право требования к должнику уступается в объеме, существующем на момент заключения настоящего договора, включая сумму основного долга, все, подлежащие вследствие просрочки исполнения должником своих обязательств начислению санкции, в том числе проценты за пользование чужими денежными средства, неустойки, а также иные требования, связанные с неисполнением должником своего обязательства по оплате (л.д.11, 12).

В соответствии п.1, 2 ст.382 ГК РФ, право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно п.1 ст.388, п.1 ст.389 ГК РФ, уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону. Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме.

Сторонами письменная форма сделки была соблюдена, право требование передано в объеме, установленном УПД. В адрес должника цедентом было направлено уведомление о заключении договора уступки права требования № 100/07-2021 от 13.07.2021г. (л.д.11).

Таким образом, суд приходит к выводу, что лицом, обладающим правом требования долга с ООО «УТР» в размере 926 508 руб. 08 коп. является ООО «Питер Инструмент». При указанных обстоятельствах суд признает исковые требования в части взыскания основного долга обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном объеме на основании ст.307, 309 и 310 ГК РФ.

Истцом также было заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за нарушение денежного обязательства за период с 13.07.2021г. по 30.05.2022г. на сумму 83 753 руб. 79 коп.

В соответствии с п.1 ст.395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Приведенная норма предусматривает последствия неисполнения или просрочки исполнения денежного обязательства, в силу которых на должника возлагается обязанность по уплате кредитору процентов за пользование денежными средствами. При этом по смыслу данной нормы ее положения подлежат применению к любому денежному обязательству независимо от того, в материальных или процессуальных правоотношениях оно возникло. Право на предъявление требования о взыскании процентов в силу ст.395 ГК РФ возникает с момента возникновения у ответчика соответствующего денежного обязательства.

Как указано в п.37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016г. №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», проценты, предусмотренные п.1 ст.395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ).

Вместе с тем, суд полагает необходимым обратить внимание на следующие обстоятельства:

Действительно, в соответствии с п.4 ст.395 ГК РФ, в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.

В силу п.42 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016г. «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», если законом или соглашением сторон установлена неустойка за нарушение денежного обязательства, на которую распространяется правило абзаца первого пункта 1 статьи 394 ГК РФ, то положения пункта 1 статьи 395 ГК РФ не применяются. В этом случае взысканию подлежит неустойка, установленная законом или соглашением сторон, а не проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ (пункт 4 статьи 395 ГК РФ).

По условиям п.2.6 дилерского договора № 14/04-18Д от 24.04.2018г., в случае просрочки оплаты оказанных услуг или поставок сроком более 30 календарных дней дилер обязан оплатить штраф 5 % от суммы неоплаченных услуг/поставок, свыше 60 календарных дней штраф составит 10 % от суммы неуплаты (л.д.14).

Таким образом, следует прийти к выводу, что сторонами было согласовано условие о неустойки, ввиду чего, по общему правилу, проценты за нарушение денежного обязательства в соответствии с п.1 ст.395 ГК РФ взыскиваться не должны.

В тоже время, как разъяснено в п.2 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016г.), если размер процентов, рассчитанных на основании ст. 395 ГК РФ, превышает размер неустойки, суд при установлении факта нарушения денежного обязательства удовлетворяет исковые требования частично в пределах размера суммы неустойки, подлежащей взысканию.

Само по себе то обстоятельство, что истец обосновывает свое требование о применении меры ответственности в виде взыскания денежной суммы за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства п. 1 ст. 395 ГК РФ, в то время как законом или соглашением сторон на случай этого нарушения предусмотрена соответствующая неустойка и денежные средства необходимо взыскать с ответчика в пользу истца на основании п. 1 ст. 330 или п. 1 ст. 332 ГК РФ, не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Согласно разъяснениям, данным в п.9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии со статьей 133 АПК РФ на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для определения того, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора.

По смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам. Суд также указывает мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле. В связи с этим ссылка истца в исковом заявлении на не подлежащие применению в данном деле нормы права сама по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Таким образом, суд первой инстанции должен определить характер правоотношений, из которых возник спор, а также нормы права, которые следует применить к данным правоотношениям.

Согласно правовой позиции Президиума ВАС РФ, выраженной в постановлениях № 2665/12 от 19.06.2012г., № 5761/12 от 24.07.2012г., в случае ненадлежащего формулирования истцом способа защиты при очевидности преследуемого им материально-правового интереса суд не должен отказывать в иске ввиду неправильного указания норм права, а обязан сам определить, из какого правоотношения спор возник и какие нормы подлежат применению.

В настоящем случае, взыскиваемые истцом проценты за нарушение денежного обязательства, рассчитанные исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, не превышают размер договорной неустойки (92 650,80 руб., исходя из расчета: 926 508,08 * 10%), то есть не ухудшают имущественного положения ответчика, в связи с чем требования истца допустимо и может быть удовлетворено судом. Истцом расчет процентов представлен (л.д.4, 5) и проверен судом: начало периода возникновения просрочки определено верно с положений ст.191 и 193 ГК РФ; размеры ключевых ставок ЦБ РФ соответствует сведениям, указанным Банком России в информационных сообщениях за заявленные периоды.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в соответствии с п.1 ст.9.1. Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее для целей настоящей статьи - мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

Согласно подп.2 п.3 вышеуказанной статьи на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется наступают последствия, предусмотренные абз. 5 и 7 – 10 п.1 ст.63 настоящего Федерального закона.

В силу п.1 Постановления Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Как разъяснено в п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020г. № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория.

Следовательно, начисление процентов за нарушение денежного обязательства, рассчитанных по правилам п.1 ст.395 ГК РФ, за период с 01.04.2022г. по 30.05.2022г. по общему правилу недопустимо.

При этом, как указано в п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020г. № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства Российской Федерации о введении в действие моратория, распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» на срок с 01.04.2022г. по 30.09.2022г. введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением лиц, перечисленных в п. 2 данного Постановления.

Таким образом, с 01.04.2022г. начисление каких-либо финансовых санкций невозможно в отношении всех субъектов вне зависимости от организационно-правовой формы, за исключением прямо перечисленных в п. 2 Постановления № 497.

В данном случае суд не лишен возможности определить размер подлежащей взысканию неустойки за допустимый период: с 13.07.2021г. по 31.03.2022г., составляющий 59 461 (пятьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 50 копеек, в связи с чем представленный истцом расчет подлежит частичной корректировке:


Сумма долга

Период просрочки

Размер

Сумма процентов


926 508,00 руб.

с 28.02.2022г. по 31.03.2022г. = 32

20,00 %

16 245,62 руб.



Итого:

16 245,62 руб.



Со своей стороны ответчиком контр-расчет процентов не представлялся, замечания к расчету истца не выдвигались, ходатайство о необходимости снижения процентов по правилам ст.333 ГК РФ не заявлялось.

С учетом изложенного требования истца о взыскании процентов за нарушение денежного обязательства подлежит частичному удовлетворению, а именно в размере 59 461 (пятьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 50 копеек за период с 13.07.2021г. по 31.03.2022г.

В соответствии с ч.2 ст.168 АПК РФ, при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.

Согласно ч.1 ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны. Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом (ст.101 Кодекса).

Принципы исчисления и размер государственной пошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления в арбитражные суды, установлены статьей 333.21 НК РФ.

Как следует из подп.1 п.1 ст.333.21 НК РФ, по делам, рассматриваемым арбитражными судами, размер государственной пошлины при подаче искового заявления имущественного характера, 23 000 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 1 000 000 рублей, при цене иска от 1 000 001 рубля до 2 000 000 рублей.

Следовательно, при цене иска, равной 1 010 261 руб. 87 коп., оплате подлежит государственная пошлина в размере 23 103 (двадцать три тысячи сто три) рубля 00 копеек, исходя из расчета: 23 000 + (1 010 261,87 – 1 000 000) * 2%.

При подаче искового заявления в арбитражный суд истцом государственная пошлина за рассмотрения дела была уплачена в надлежащем размере, о чем свидетельствует имеющееся в материалах дела платежное поручение № 3653 от 30.05.2022г. (л.д.6).

Необходимо также учитывать, что согласно абз.2 ч.1 ст.110 АПК РФ, в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Суд отмечает, что заявленные истцом требования были удовлетворены частично, а именно в размере 985 969 руб. 58 коп., вместо заявленных к взысканию 1 010 261 руб. 87 коп. Таким образом, следует прийти к выводу, что иск удовлетворен на 97,59 %, исходя из расчета: 985 969,58 / 1 010 261,87 * 100.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, а именно государственная пошлина в размере 22 546 (двадцать две тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 21 копейка, исходя из расчета: 23 103,00 * 97,59 %; расходы по оплате государственной пошлины в сумме 556 (пятьсот пятьдесят шесть) рублей 79 копеек (23 103,00 – 22 546,21) относятся к процессуальным издержкам истца, не подлежащим возмещению.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 101, 110, 112, 167-171, 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Заявленные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УралТехРесурс», ОГРН <***>, г. Челябинск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Питер Инструмент», ОГРН <***>, г. Санкт-Петербург, задолженность по дилерскому договору № 14/04-18Д от 24.04.2018г. в размере 926 508 (Девятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот восемь) рублей 08 копеек, проценты за нарушение денежного обязательства, рассчитанные по правилам п.1 ст.395 ГК РФ, за период с 13.07.2021г. по 31.03.2022г. в размере 59 461 (Пятьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 50 копеек, а также расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение дела в размере 22 546 (Двадцать две тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 21 копейка.

В удовлетворении исковых требований о взыскании процентов за нарушение денежного обязательства, рассчитанных по правилам п.1 ст.395 ГК РФ, за период с 01.04.2022г. по 30.05.2022г. отказать в связи с введением моратория.

Разъяснить истцу, общества с ограниченной ответственностью «Питер Инструмент», ОГРН <***>, г. Санкт-Петербург, право на последующее обращение в суд с требованием о взыскании процентов за нарушение денежного обязательства, рассчитанных по правилам п.1 ст.395 ГК РФ, за период просрочки, следующий после завершения моратория, препятствовавшего их взысканию.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.


Судья И.А. Кузнецова



Суд:

АС Челябинской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Питер инструмент" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Уралтехресурс" (подробнее)


Судебная практика по:

Злоупотребление правом
Судебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ

Признание договора незаключенным
Судебная практика по применению нормы ст. 432 ГК РФ

По договору поставки
Судебная практика по применению норм ст. 506, 507 ГК РФ

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ