Решение от 1 сентября 2025 г. по делу № А40-184747/2024Именем Российской Федерации Дело № А40-184747/24-12-1503 г. Москва 02 сентября 2025 года Резолютивная часть решения объявлена 26 августа 2025 года Решение в полном объеме изготовлено 02 сентября 2025 года Арбитражный суд в составе: Председательствующего судьи Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен секретарем Васильевой В.В. рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению: ООО «Экономикус» (ИНН <***>) к ответчику: ООО «Пудж на Миде» (ИНН <***>) о взыскании компенсации в размере 601.568,67 руб., в заседании приняли участие: согласно протоколу. С учетом уточнения заявленных требований ООО «Экономикус» (далее – истец, правообладатель) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Пудж на Миде» (далее - ответчик) о взыскании компенсации в размере 601.568,67 рублей. Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарный знак без ведома правообладателя. Представитель истца требования поддержал в полном объеме. Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал. Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарных знаков «Бункер» по свидетельствам № 840468, 1047256. Истцу стало известно, что Товарный знак используется для предложения к продаже настольных игр в сети Интернет: https://www.ozon.ru/product/nastolnaya-igra-bunker-3-1-1610466724/?asb2=zVV0UQSfIW77SRHTWN08z01VYqg-i9UUzAd0vDVp6UBlstn4FXMSIwWoAGVzxq7B&avtc;=1&avte;=2&avts;=1718974460&keyword; (карточка товара), https://www.wildberries.ru/catalog/244004500/detail.aspx. Артикулы товаров, маркированных с нарушением исключительных прав Истца: № 1610466724, 244004500. Также Истец зафиксировал факты публичного размещения предложения продажи товаров Ответчика с помощью Протокола автоматизированной системы «ВЕБДЖАСТИС». Как стало известно Истцу и усматривается из содержания Сайтов, продавцом товара, незаконно использующего интеллектуальную собственность Истца, является ООО «Пудж на Миде»: Ответчик не получал разрешения у правообладателя на использование товарного знака, в связи с чем, посчитав свои права нарушенными, истец заявил о начислении компенсации в сумме 601 568 руб. 67 коп. на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ с учетом сведений от маркетплейсов о количестве проданного товара. На основании изложенного истец обратился в суд. В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность. Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами. Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя. Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Согласно п. 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Сравниваемые словесные обозначения являются сходными до степени смешения по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. При этом отличия только в шрифте, его размере не влияют на оценку обозначения как сходного до степени смешения. Указанная правовая позиция нашла отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11. Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Как отмечено в пункте 156 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака. Ответчик доводы истца не опроверг, доказательств, исключающих ответственность не предоставил. В своих письменных возражениях ответчик был не согласен с размером первоначально заявленной компенсации, однако не представил доказательств, опровергающих расчеты истца. Таким образом, требования истца к ответчику являются обоснованными. Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав. Наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Гражданским кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), правообладатель, в соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ, вправе требовать по своему выбору вместо возмещения убытков выплаты компенсации 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения. Обосновывая сумму компенсации, Истец ссылался на сведения, полученные от ООО «Интернет Решения» (OZON.RU) и ООО «РВБ» (WILDBERRIES.RU), согласно которым была установлена стоимость проданного товара, незаконно маркированного товарным знаком Истца, в сумме 601 568 руб. 67 коп. В соответствии с пунктом 59 Постановления №10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Как подчеркнуто в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2023 № 304-ЭС23-16844, взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) возможно при следующих обстоятельствах: существование контрафактных экземпляров (товаров) в том количестве, которое истец принимает за основу для расчета; стоимость одного контрафактного экземпляра, которая принимается истцом за основу расчета. Для таких случаев, как отмечено в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2023 № 304 ЭС23 16844, суды должны установить факт реального существования экземпляров (товаров) и их количество и только после этого рассчитать размер компенсации. Удовлетворение иска в отсутствие надлежащего обоснования взыскиваемой суммы, а также документов, подтверждающих количество экземпляров (товаров), на которых незаконно размещены объект авторского права и товарный знак, и их цену, противоречит положениям ГК РФ и разъяснениям, приведенным в постановлении № 10. Учитывая установленные в ходе судебного разбирательства обстоятельства, суд полагает, что заявленный с учетом уточнения размер компенсации является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения прав. Оснований для снижения компенсации ниже низшего предела судом также не усматривается. Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Государственная пошлина распределяются в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Взыскать с Общества с ограниченной ответственности «Пудж на Миде» (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственности «Экономикус» (ИНН <***>) компенсацию за использование Товарного знака без согласия Правообладателя в размере 601.568 (шестьсот одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь) руб. 67 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 4.540 (четыре тысячи пятьсот сорок) руб. 76 коп. Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия. Судья: А.С.Чадов Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "ЭКОНОМИКУС" (подробнее)Ответчики:ООО "ПУДЖ НА МИДЕ" (подробнее)Иные лица:ООО "Вайлдберриз" (подробнее)ООО "Интернет Решения" (подробнее) ООО "РВБ" (подробнее) Судьи дела:Чадов А.С. (судья) (подробнее) |