Решение от 31 августа 2025 г. по делу № А76-22313/2025АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Дело № А76-22313/2025 01 сентября 2025 года г. Челябинск Резолютивная часть решения изготовлена 25 августа 2025 года. Решение изготовлено в полном объеме 01 сентября 2025 года. Судья Арбитражного суда Челябинской области Скобычкина Н.Р., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное обеспечение населения и сервис», ОГРН <***>, Челябинская область, Саткинский район, р.п. Межевой, к акционерному обществу «Тандер», ОГРН <***>, г. Краснодар, о взыскании 76 466 руб. 99 коп., общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное обеспечение населения и сервис», ОГРН <***>, Челябинская область, Саткинский район, р.п. Межевой (далее – истец, ООО «КОНиС»), 27.06.2025 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Тандер», ОГРН <***>, г. Краснодар (далее – ответчик, АО «Тандер»), о взыскании по договору на получение тепловой энергии № КУ-79 от 08.02.2021 задолженности за февраль, июль 2024 года в размере 43 987 руб. 54 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.03.2024 по 26.06.2025 в размере 41 388 руб. 00 коп. Определением суда от 03.07.2025 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу по правилам ч.ч. 1, 2 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) (л.д. 1-2). Информация о сроках представления доказательств в форме публичного объявления своевременно размещена на сайте арбитражного суда в сети Интернет. От АО «Тандер» поступил отзыв на исковое заявление (л.д. 29-31), согласно которому у ответчика отсутствует задолженность в размере 43 987 руб. 54 коп.; задолженность на июль 2024 года в размере 442 руб. 34 коп. оплачена платежным поручением от 02.09.2024 № 727; истцом не представлены доказательства того, что в феврале 2024 года поставлена тепловая энергия на сумму 43 545 руб. 20 коп.; просил применить положения ст. 333 ГК РФ. В соответствии с ч. 5 ст. 227 АПК РФ суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо если суд, в том числе, по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что: порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны; необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания; заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц; Суд полагает, что дело правомерно рассмотрено в порядке упрощенного производства, поскольку основания для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, установленные ч. 5 ст. 227 АПК РФ, в настоящем случае отсутствуют. Доказательств наличия конкретных обстоятельств, препятствующих рассмотрению настоящего дела в порядке упрощенного производства, ответчиком не представлено, судом не установлено. Согласно ч. 1 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. В соответствии с ч. 4 ст. 121 АПК РФ судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе, индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства. При этом место жительства индивидуального предпринимателя определяется на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. В силу абз. 2 ч. 1 ст. 122 АПК РФ, если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса. Согласно ч. 1 ст. 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе. Вручение почтовых отправлений разряда «Судебное» осуществляется в соответствии с Приказом АО «Почта России» от 21.06.2022 № 230-п «Об утверждении Порядка приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений». Истец, ответчик о принятии искового заявления к производству извещены надлежащим образом с соблюдением требований ст. ст. 121-123 АПК РФ (л.д. 28-29), а также публично путем размещения информации на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области http://www.chelarbitr.ru. В материалах дела имеются доказательства выполнения судом обязанности по размещению информации о принятии искового заявления на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго ч. 1 ст. 121 АПК РФ. Определение суда о принятии искового заявления к производству от 03.07.2025 опубликовано официальном сайте http://kad.arbitr.ru/ в сети «Интернет» 04.07.2025 г. 18:13:04 МСК. Следовательно, судом приняты все меры к извещению ответчика. Резолютивная часть решения по делу вынесена судом 25.08.2025 (л.д. 42) в пределах установленного в ч. 2 ст. 226 АПК РФ срока, не превышающего двух месяцев со дня принятия к производству искового заявления (27.06.2025). В силу ч. 1, ч. 2 ст. 229 АПК РФ решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части решения и приобщается к делу. По заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой. Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы. От АО «Тандер» поступило заявление о составлении мотивированного решения, в связи с чем на арбитражный суд возлагается обязанность изготовить решение в полном объеме. От истца поступило уточнение исковых требований (л.д. 33-35), просил взыскать задолженность в размере 43 987 руб. 54 коп., неустойку за период с 12.03.2024 по 29.07.2025 в размере 30 460 руб. 40 коп. Уточнение исковых требований принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ. Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил. 08.02.2021 между ООО «КОНиС» (энергоснабжающая организация) и АО «Тандер» (абонент) подписан договор на отпуск (получение) тепловой энергии № КУ-79 (далее – договор от 08.02.2021 № КУ-79, договор, л.д. 17-20), в соответствии с п. 1.1 которого предметом договора является отпуск энергоснабжающей организацией через присоединенную сеть абоненту тепловой энергии. Абонент обязуется оплачивать принятую тепловую энергию, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в границах его эксплуатационной ответственность объекта и исправность используемых приборов оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии. Учет отпуска тепловой энергии производится на границе эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и абонентом. Абоненту устанавливается лимит потребления тепловой энергии в соответствии с заявкой абонента и согласно расчетам, указанным в приложении № 2 к договору (п. 5.1 договора). За расчетный период принимается 1 календарный месяц (п. 6.1 договора). В соответствии с п. 6.4 договора оплата потребителем тепловой энергии осуществляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным на основании счета на оплату и акта об объемах принятого товара за месяц, которые выставляет энергоснабжающая организация. Договор действует с 01.01.2021 по 31.12.2021 и считается пролонгированным на тех же условиях на следующий срок, если за месяц до окончания очередного срока действия не поступило письменного заявления одной из сторон о намерении расторгнуть договор или заключить новый договор (п. 9.5 договора). В феврале 2024 года, июле 2024 года во исполнение обязательств по договору от 08.02.2021 № КУ-79 истец поставил тепловую энергию на объекты ответчика на сумму 43 987 руб. 54 коп., что подтверждается актами от 29.02.2024 № 113 на сумму 43 545 руб. 20 коп., от 31.07.2024 № 408 на сумму 442 руб. 32 коп. (л.д. 38). Как указывает истец, у АО «Тандер» имеется задолженность за поставленную тепловую энергию в размере 43 987 руб. 54 коп. Истцом в адрес ответчика направлена претензия об оплате задолженности на сумму 43 987 руб. 54 коп., которая ответчиком оставлена без ответа и удовлетворения (л.д. 23). Согласно п. 9.7 договора в случае неурегулирования спора в претензионном порядке, он передается на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области. Ненадлежащее исполнение обязательства по оплате поставленной тепловой энергии послужило основанием для обращения ООО «КОНиС» с настоящим иском в Арбитражный суд Челябинской области. Исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела в соответствии со ст. ст. 71, 162 АПК РФ, арбитражный суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в части по следующим основаниям. Согласно п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом или иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его обязанности (п. 1 ст. 307 ГК РФ). В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. При этом правоотношения поставщика и покупателя, связанные с поставкой тепловой энергии и теплоносителя, регулируются главой 30 ГК РФ. В соответствии со ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии (п. 2 ст. 539 ГК РФ). Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении (п. 1 ст. 541 ГК РФ). Поскольку все существенные условия сторонами в договоре согласованы, суд приходит к выводу о заключении сторонами договора теплоснабжения от 08.02.2021 № КУ-79. В соответствии с п. 1 ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. В силу ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения Согласно с ч. 1 ст. 15.1 Федерального закона № 190-ФЗ потребители, подключенные (технологически присоединенные) к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), приобретают тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения, у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения и поставки горячей воды. В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (далее - Постановление № 109), тарифы на тепловую энергию устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. Нормативы потребления коммунальных услуг потребителям города Челябинска утверждены решением Челябинской городской думы от 05.09.2006 № 14/9. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «КОНиС» потребителям Межевого городского поселения на 2024 год утверждены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 117/179 от 20.12.2023. В феврале 2024 года, июле 2024 года во исполнение обязательств по договору от 08.02.2021 № КУ-79 истец поставил тепловую энергию на объекты ответчика на сумму 43 987 руб. 54 коп., что подтверждается актами от 29.02.2024 № 113 на сумму 43 545 руб. 20 коп., от 31.07.2024 № 408 на сумму 442 руб. 32 коп. (л.д. 38). Задолженность в размере 442 руб. 32 коп. оплачена АО «Тандер», что подтверждается платежным поручением от 02.09.2024 № 188727 (л.д. 41). В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. При этом суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч. 1 ст. 66 АПК РФ). При этом доказательства, предъявляемые сторонами, должны соответствовать требованиям ст. ст. 64, 67, 68 и 75 АПК РФ и лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий. В Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 06.08.2018 № 308-ЭС17-6757(2,3) по делу № А22-941/2006 разъяснено, что исходя из принципа состязательности, подразумевающего, в числе прочего, обязанность раскрывать доказательства, а также сообщать суду и другим сторонам информацию, имеющую значение для разрешения спора, нежелание стороны опровергать позицию процессуального оппонента должно быть истолковано против нее (ст. 9, ч. 3 ст. 65, ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ). Факт поставки тепловой энергии ответчиком не оспорен, доказательств оплаты задолженности в полном объеме ответчиком, поставки ресурса в меньшем размере в материалы дела не представлено. Поскольку в нарушение ст. 65 АПК РФ доказательств оплаты в полном объеме ответчиком не представлены, истцом оплачена задолженность за июль 2024 года в размере 442 руб. 32 коп., доводы истца ответчиком документально не опровергнуты, требование истца о взыскании задолженности за февраль 2024 года в размере 43 545 руб. 20 коп.. основано на законе и подлежит удовлетворению на основании ст. ст. 309, 544 ГК РФ. В удовлетворении остальной части исковых требований следует отказать. Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за период с 12.03.2024 по 29.07.2025 в размере 32 479 руб. 45 коп. Согласно ч. 9.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» потребитель тепловой энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплативший тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по договору теплоснабжения, обязан уплатить единой теплоснабжающей организации (теплоснабжающей организации) пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. На основании п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. В силу ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Истцом представлен расчет пени (л.д. 39). Расчет проверен судом, признан арифметически неверным, поскольку истцом не учета оплата задолженности. По расчету суда размер неустойки за период с 12.03.2024 по 29.07.2025 составляет 32 479 руб. 45 коп. Ответчиком заявлено о несоразмерности взыскиваемой неустойки последствиям нарушения обязательства, о необходимости применения положений ст. 333 ГК РФ со ссылкой на то обстоятельство, что взыскание неустойки в заявленном размере не отвечает принципу разумности. В силу пункта 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды (пункт 2 статьи 333 ГК РФ). Согласно пункту 69 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7) подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правила о снижении размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются также в случаях, когда неустойка определена законом (пункт 78 Постановления № 7). Исходя из пункта 71 Постановления № 7, если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии с пунктами 73, 74, 75 Постановления № 7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ). Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000 № 263-0, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. Критериями для установления несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства. При этом суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела. В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума от 13.01.2011 № 11680/10, учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Снижение неустойки судом возможно только в одном случае – в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права. Объективных доказательств, свидетельствующих о неразумности и чрезмерности заявленного к взысканию размера неустойки, ответчиком в порядке ст. 65 АПК РФ не представлено. В материалах дела такие доказательства отсутствуют. Предъявленная к взысканию неустойка является не договорной, а законной. Устанавливая размер неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, законодатель не ставил перед собой цель ущемления прав и интересов должников, а руководствовался критериями разумности, обоснованности и справедливости. По смыслу ст. 333 ГК РФ понятие явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств является оценочным. Оценка указанного критерия отнесена к компетенции суда и производится им, исходя из своего внутреннего убеждения, основанного на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех обстоятельств дела. Снижение размера взыскиваемых процентов является правом суда и в каждом конкретном случае является одним из предусмотренных законом правовых способов, которыми законодатель наделил суд в целях недопущения явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, с учетом компенсационной природы взыскиваемых пеней. Учитывая необходимость соблюдения баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения (определение Конституционного Суда РФ от 14.10.2004 № 293-О), принимая во внимание требование ответчика о снижении размера неустойки, размер основного долга, размер требуемой истцом неустойки, суд полагает, что предъявляемая истцом к взысканию неустойка является соразмерной последствиям нарушения обязательства. В рассматриваемом случае размер неустойки за период с 12.03.2024 по 29.07.2025 в размере 30 460 руб. 40 коп., рассчитанный в соответствии сч. 9.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», не является чрезмерно высоким. Применение такой меры как взыскание неустойки носит компенсационно-превентивный характер и позволяет не только возместить стороне договора убытки, возникшие в результате просрочки исполнения обязательства, но и удержать контрагента от неисполнения (просрочки исполнения) обязательства в будущем. Согласно п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно. Положения ст. 333 ГК РФ являются средством защиты должника по обязательству и иных обязанных лиц, применяемым судами в целях стабилизации коммерческого оборота, соблюдения принципов справедливости и соразмерности объема штрафных санкций (неустойки) наступившим последствиям нарушения обязательств. В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности, например, обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ). Ответчиком не представлено доказательств несоразмерности начисленной неустойки последствиям нарушения обязательства. Таким образом, у суда не имеется оснований для применения ст. 333 ГК РФ, требования истца о взыскании пени за период с 12.03.2024 по 29.07.2025 подлежат удовлетворению в части, в размере 30 460 руб. 40 коп. В удовлетворении остальной части требований о взыскании неустойки следует отказать. Как следует из подп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ, по делам, рассматриваемым арбитражными судами, размер государственной пошлины при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска 76 466 руб. 99 коп. уплате подлежит государственная пошлина в размере 10 000 руб. 00 коп. Истцу предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины на основании ст. ст. 333.22, 333.41 НК РФ. Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. В соответствии с ч. 3 ст. 110 АПК РФ если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина, не уплаченная в федеральный бюджет частично либо в полном объеме из-за отсрочки, рассрочки по уплате или увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета. Государственная пошлина подлежит взысканию истца в доход федерального бюджета в размере 321 руб. 88 коп. Государственная пошлина подлежит взысканию ответчика в доход федерального бюджета в размере 9 678 руб. 11 коп. Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 227, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, В удовлетворении ходатайства ответчика – акционерного общества «Тандер», ОГРН <***>, г. Краснодар, о применении ст. 333 ГК РФ отказать. Исковые требования истца – общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное обеспечение населения и сервис», ОГРН <***>, Челябинская область, Саткинский район, р.п. Межевой, удовлетворить в части. Взыскать с ответчика – акционерного общества «Тандер», ОГРН <***>, г. Краснодар, в пользу истца – общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное обеспечение населения и сервис», ОГРН <***>, Челябинская область, Саткинский район, р.п. Межевой, по договору на получение тепловой энергии № КУ-79 от 08.02.2021 задолженность за февраль 2024 года в размере 43 545 руб. 20 коп., неустойку за период с 12.03.2024 по 29.07.2025 в размере 30 460 руб. 40 коп. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать с истца – общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное обеспечение населения и сервис», ОГРН <***>, Челябинская область, Саткинский район, р.п. Межевой, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 321 руб. 88 коп. Взыскать с ответчика – акционерного общества «Тандер», ОГРН <***>, г. Краснодар, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 9 678 руб. 11 коп. Решение подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме. Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. По ходатайству лиц, участвующих в деле, копия решения на бумажном носителе может быть направлена им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручена им под расписку. Судья Н.Р. Скобычкина Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru. Суд:АС Челябинской области (подробнее)Истцы:ООО "Коммунальное обеспечение населения и сервис" (подробнее)Ответчики:АО "Тандер" (подробнее)Судьи дела:Скобычкина Н.Р. (судья) (подробнее)Судебная практика по:Уменьшение неустойкиСудебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |