Решение № 2-1-47/2019 2-1-47/2019(2-1-835/2018;)~М-1-956/2018 2-1-835/2018 М-1-956/2018 от 29 января 2019 г. по делу № 2-1-47/2019

Собинский городской суд (Владимирская область) - Гражданские и административные



Дело № 2-1-47/2019

УИД: 33RS0017-01-2018-001294-52


РЕШЕНИЕ


именем Российской Федерации

30.01.2019 г.

Собинский городской суд Владимирской области в составе:

председательствующего Ульяновой А.А.

при секретаре Нестеровой О.В.,

с участием:

представителей истца ФИО1, ФИО2,

ответчика ФИО3,

представителя ответчика ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Собинке Владимирской области гражданское дело по иску ФИО5 к ФИО3, ФИО6 о признании договора дарения ничтожной сделкой, признании права собственности недействительным, погашении регистрационной записи в ЕГРН, возложении обязанности освободить жилой дом, устранить последствия строительных и земляных работ на участке, взыскании судебной неустойки,

установил:


ФИО5 обратился в суд с иском к ФИО7 (после заключения брака - ФИО3) ФИО6 о признании договора дарения ничтожной сделкой, погашении регистрационной записи в ЕГРН на долю жилого дома и земельного участка, возложении обязанности освободить жилой дом, устранить последствия строительных и земельных работ на участке, взыскании судебной неустойки, указав Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области в качестве третьего лица.

В обосновании заявленных требований указано, что истец владеет на праве собственности 1/2 долей жилого дома, общей площадью 41,2 кв.м., расположенного по адресу: <...>. В указанном доме истец проживает с 1988 года, как правило, в теплое время года - с весны по осень. Второй собственник - ответчик ФИО7, владела на праве собственности 1/2 долей, в доме не проживала. В сентябре 2018 года в доме поселился ответчик ФИО6, который сообщил, что стал владельцем доли ФИО7 на основании договора дарения. Им были поданы документы в Управление Росреестра для регистрации договора дарения и перехода права собственности. Насколько известно истцу, Росреестр первоначально отказал в регистрации сделки ответчикам по причине нарушения ими обязательной нотариальной формы договора дарения доли. После этого ответчики переписали договор дарения «задним» числом - указали дату 15.04.2016 года и снова подали документы на регистрацию в Росреестр, после этого подлога сделка была зарегистрирована. Предметом договора дарения от 15.04.2016 года являлся земельный участок, с кадастровым номером NN, общей площадью 577 кв. м и 1/2 доля жилого дома, расположенные по адресу: <...> Считает, что ответчики действовали недобросовестно и ввели в заблуждение орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество с целью обойти требование закона о нотариальной форме договора дарения доли. При этом, до государственной регистрации ответчик ФИО6 начал осуществлять землеустроительные работы по подведению водопровода и канализации на прилегающем к дому земельном участке без проектной и разрешительной документации, а также без согласия истца, чем нарушил норму закона, согласно которой владение и пользование общим имуществом осуществляется по согласию всех собственников.

Ссылаясь в качестве правового обосновании на положения ст.ст. 10, 163,253 ГК РФ, с учетом уточнения, просит суд признать договор дарения недвижимого имущества от 15 апреля 2016 года, заключенный между ответчиками ФИО7 и ФИО6, ничтожной сделкой; признать недействительным право собственности ФИО6 на ? долю жилого дома и земельного участка с кадастровым номером NN, площадью 577 кв.метров, расположенных по адресу: <...>; погасить регистрационную запись в Едином государственном реестре прав о регистрации договора дарения недвижимого имущества от 15 апреля 2016 года, а также регистрационную запись о регистрации права собственности ФИО6, возникшего на основании договора дарения недвижимого имущества от 15 апреля 2016 года, на: 1/2 долю жилого дома, расположенного по адресу: <...>; земельный участок, кадастровый номер NN, общей площадью 577 кв. м, расположенный по адресу: <...>; обязать ФИО6 в течение 10 дней со дня вступления в силу судебного акта по настоящему делу: освободить занимаемый им жилой дом, расположенный по адресу: <...>, - вывезти принадлежащие ему вещи и прекратить пользоваться указанным жилым домом; устранить последствия осуществления строительных и земельных работ на участке, прилегающем к жилому дому, расположенному по адресу: <...> - демонтировать септик и канализационную трубу от септика к дому, засыпать разрытые канаву и ямы; взыскать с ФИО6 судебную неустойку (астрент) в порядке ч. 1 ст. 308.3 ГК РФ в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения (просрочки исполнения) ответчиком судебного акта в части освобождения жилого дома, расположенного по адресу: <...>; взыскать с ФИО6 судебную неустойку (астрент) в порядке ч. 1 ст. 308.3 ГК РФ в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения (просрочки исполнения) ответчиком судебного акта в части устранения последствий строительных и земляных работ на прилегающему к жилому дому земельном участке.

Истец, извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, представленным заявлением просил о рассмотрении дела в его отсутствие (л.д.159), обеспечил явку своих представителей.

В судебном заседании представители истца ФИО1 и ФИО2, действующие по доверенностям, исковые требования поддержали в полном объеме по доводам, указанным в иске, просили удовлетворить.

Представитель истца ФИО1 дал объяснения, аналогичные содержанию иска. Дополнительно пояснил, что порядок пользования жилым домом не определен, истец пользовался всем домом, согласия на пользование не достигнуто. ФИО6 вселился в дом в сентябре 2018 года, начал проводить землеустроительные работы по проведению водопровода, выкопал канаву, положил трубу, согласования с другим собственником не было. Полагал, что речь шла не о договоре дарения, а о договоре купли-продажи, права истца этим нарушены. ФИО6 говорил, что он эту долю покупал, это стало известно от сотрудников полиции, куда было обращение со стороны истца, проводилась проверка, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На территории проживают чужие друг другу люди, без этой сделки не было бы вышеуказанных последствий. Считал, что права истца - ветерана великой отечественной войны договором дарения затронуты. Истец ФИО5 предъявил требование о признании договора дарения, заключенного между ответчиками, недействительной сделкой. В качестве правового основания истец сослался на нарушение ответчиками правовых норм, устанавливающих обязательную нотариальную форму сделки, на часть 1 статьи 42 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; пункт 3 статьи 163 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018). Указала, что в судебном заседании 10.01.2019 представитель ответчика ФИО8 - ФИО9 подтвердила, что договор дарения от 15.04.2016 между ФИО10 и ФИО6 был составлен ФИО9 в 2018 году, именно этот договор дарения был впоследствии передан ответчиками или их представителями в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Заявление ответчика о том, что ФИО10 и ФИО6 фактически заключили договор дарения в 2016 году, не подтверждено какими-либо доказательствами. С учетом данного обстоятельства, при рассмотрении дела, установлено, что ответчики оформили договор дарения в 2018 году в простой письменной форме, чем нарушили требование закона о нотариальной форме сделки, что согласно статье 163 ГК РФ влечет ничтожность данного договора дарения. В свою очередь ничтожность договора дарения влечет недействительность права собственности ФИО6, возникшего на основании договора дарения недвижимого имущества от 15 апреля 2016 года, на: ? долю жилого дома, расположенного по адресу: <...> на земельный участок, кадастровый номер NN, общей площадью 577 кв. м, расположенный по адресу: <...>, а также является основанием для удовлетворения требований об освобождении жилого дома, устранении последствий строительных и земельных работ, установления судебной неустойки в случае неисполнение решения суда. Истец просит обратить внимание суда на ряд ошибок и несоответствий оспариваемой сделки: 1) в соответствии с договором дарения от 17.07.2013 г. по требованию прежнего собственника (Г) передача в дар ФИО7 земельного участка и 1/2 доли дома было обременено правом третьих лиц - Л, В и А пользоваться указанным земельным участком и долей жилого дома до смерти. В оспариваемом договоре дарения про права данных лиц ничего не говорится. Напротив, в п. 6 договора дарения указано - даритель гарантирует, что недвижимое имущество не обременено правами третьих лиц; 2) в п. 3 договора дарения указано, что стороны оценивают долю в 20 000 рублей, однако, согласно выписке из ЕГРН, кадастровая стоимость дома составляет 557461,54 руб., стороны занизили стоимость 1/2 доли дома в 10 раз, а стоимость земельного участка в договоре не указана; 3) площадь земельного участка, на котором расположен дом, указанная в техническом паспорте дома NN, не соответствует сумме площадей земельного участка истца и земельного участка в договоре дарения. По мнению истца, площадь земельного участка в оспариваемом договоре дарения указана ошибочно, также противоречит площади земельного участка, указанного в договоре купли-продажи жилого дома от 28.01.1998 года. Исправление площади земельного участка, содержащееся в экземпляре технического паспорта ответчика, выполнено с нарушением установленного порядка, - не указано основание ошибки, отсутствует запись «исправленному верить», не указана должность и фамилия должностного лица, сделавшего запись об исправлении; 4) при проведении проверки по заявлению ФИО2 сотрудниками полиции был опрошен ответчик ФИО6, который подтвердил, что договор дарения был им заключен в 2018 году, а не в 2016 году. Показания ответчика содержатся в материале проверки КУСП NN от 29.09.2018 в ОМВД России по Собинскому району. В ходе судебного заседания был установлен факт заключения спорного договора дарения в 2018 г., в простой письменной форме, заключением договора нарушены права истца. До заключения договора ФИО6 дом не смотрел, там не появлялся, появился только в 2018г. после регистрации сделки. Считал, что ФИО6 приобрел право незаконно, полноценным собственником не стал, не имел право осуществлять переоборудование и переустройство на земельном участке. Кроме того, предмет договора дарения определен и обозначен неправильно, это ошибка возникла в ранее заключенном договоре дарения. В договоре купли-продажи указано, что есть дом и земельный участок 0,6с., получалось по 376 кв.м каждому. Это отдельные участки, в результате кадастровой ошибки 2 сотки присоединили к участку при доме.

Представитель истца - ФИО2 в судебном заседании доводы, изложенные в содержании искового заявления, подтвердила. Пояснила, что дом никогда не был разделен в натуре, договоренности об этом не было. Дому 100 лет, в доме отапливается только кухня, подселили в дом людей с двумя собаками. Истец, ее отец, зарегистрирован по месту жительства в <...>, приезжает в дом отдыхать. Собственность истца возникла на основании наследственного дела 2012 г., регистрация права собственности была осуществлена ДД.ММ.ГГГГ На основании постановления администрации <...> были образованы участки, выданы свидетельства на землю. У истца два участка площадью 376 кв.м и 400 кв.м, у ФИО7 был участок площадью 200 кв.м и 377 кв.м. В 2010г. были выданы документы М и ФИО5 о том, что регистрируется новый адрес объекта недвижимости по дому, по участку, который находится у дома. Земельный участок, который находится не у дома, регистрируется без улицы, ему присвоен адрес: <...>. Земельный участок, который при доме, регистрируется как <...>, так же как и дом. Все участки, которые указаны в свидетельствах - 377 кв. м, 376 кв. м, находятся у дома, а 200 кв.м и 400 кв.м не находятся у дома, 5,77 соток земли у ответчика у дома не могут находиться. Ранее все делали М и З-ны, вся земля была пополам, пользовались всем земельным участком. Папа сам все строил, построил террасу и комнату. Ни о каком отоплении речь с ответчиками не шла, они там не собирались ни проживать, ни пользоваться. В 2016 г. Л умерла. ФИО10 приезжала в дом 05.07.2016 г., но до августа 2016 года истец не знал о том, кому принадлежит другая 1/2 доля дома. Дарственная была с обременением, никакого имущества, принадлежавшего ФИО10, в доме не было, лишь оставалось имущество умершей тети Л Просила учесть, что на сайте 23.09.2018 г. ФИО10 продавала дом, следовательно, дом продавался в 2018 г., а не в 2016 г. Ответчик ФИО6 с истцом ничего не согласовывал, истец обращался с жалобой.

Ответчик ФИО3 в судебном заседании с иском не согласилась, просила в удовлетворении требований отказать, представила письменные возражения (л.д.168). Пояснила, что совершила сделку в здравом уме и здравой памяти, это было в 2016 г., договор подписала, подарила земельный участок и ? долю дома добровольно, ФИО6 принял в дар. Документы составлялись в 3 экземплярах, два экземпляра договора она отдала ФИО6, один оставила себе. Экземпляр договора у нее не сохранился, так как потом договор переделали, откорректированный договор был подписан в 2018 году. Ей досталась ? доля дома и земельный участок по договору дарения в 2013 году. Ей долю дома и земельный участок подарила знакомая С, фамилию не помнит, это было в 2013 г. По договору дарения от 2013г., сохранялись права третьих лиц на пользование домом. В 2016г. она подарила эту долю ФИО6 Когда она владела долей этого дома, то ездила туда только летом, семья истца пользовалась всем домом. Дочь истца И предлагала отключиться от отопления в зимнее время, но она была против этого, так как дом деревянный, мог развалиться. Ей не разрешали провести воду в дом, было не комфортно иметь такой дом. Она хотела благоустроить дом, ездить туда и ночевать в доме. У ее мамы была подруга, у которой был сын ФИО6. Мама поддерживала отношения с ФИО6, в ходе разговора предложила подарить долю дома ФИО6, на что она согласилась. Мама предложила ФИО6 дом, тот согласился. Она составила договор, ФИО6 приехал к ним домой, прочитал договор, подписал, она передала ключи, договор и все документы. Она сказала ФИО6, что нужно сходить еще в регистрационную палату. Затем ФИО6 уехал на работу вахтой, ее мама звонила ФИО6, говорила, что нужно дооформить дом и платить за него, ФИО6 просил, чтобы они заплатили, а он потом им деньги отдаст. Она заезжала в дом и платила на него. Затем ФИО6 вернулся, они дооформили договор. Имя подруги мамы - Л, она не знает фамилии, отчество подруги, подруга мамы умерла в ДД.ММ.ГГГГ. Договор дарения с ФИО6 составляла она. Экземпляры договоров у ФИО6 пришли в негодность, он обратился к юристу, было предложено внести изменения, в 2018 году был составлен новый договор, она подписала откорректированный договор в 2018 году. Экземпляр договора 2016 года у нее не сохранился, поскольку договор был переделан. В данном договоре право третьих лиц на пользование домом не указано, это ее личное волеизъявление. Вначале договор был составлен в 2016 году, до составления договора ФИО6 не видел дом, видел фотографии, дом он увидел позже. Она знала ФИО6 со слов матери, мама поддерживала с ним отношения, ФИО6 помогал ее маме по даче. Ключ от дома она попросила у истца, затем передала ФИО6.

Ранее в судебных заседаниях, представитель ответчика ФИО3 - ФИО9 по доверенности, поясняла, что договор дарения был заключен в 2016г., но в 2018 году ею был составлен договор с изменениями, именно этот договор дарения был впоследствии передан ответчиками или их представителями в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В 2018г. был подан на регистрацию, документы в 2016г. до конца не были оформлены. В 2018 г. договор дарения был ею перепечатан, договор был подписан Дарителем и Одаряемым собственноручно. В договоре дарения согласованы все существенные условия, четко выражены его предмет и воля сторон, сторонам разъяснены последствия заключения договора, стороны подтвердили, что заключение договора - не следствие стечения тяжелых обстоятельств, не кабальная сделка. Данной сделкой не нарушены права и охраняемые законом интересы других лиц. Договор дарения - это свободное выражение своей воли двух лиц - Дарителя и Одаряемого о добровольной и безвозмездной передаче имущества. По закону никакого согласия от собственника другой части дома при данной сделке не требуется. Участок с кадастровым номером NN полностью принадлежит ФИО6, межевания с истцом не проводилось, в связи с чем, утверждение истца о том, что земельные и строительные работы были проведены на его территории, безосновательно. Также поясняла, что договор дарения прошел регистрацию, она присутствовала на сделке, когда показывали документы. ФИО6 уже владел долей дома с 2016 года, имеющееся соглашение об авансе говорит о том, чтобы ФИО6 больше никуда не обращался. Она заключила договор о том, что ФИО6 намерен приобрести долю за 500 тысяч рублей, и он передает не оплату, а в счет стоимости 50 000 рублей. Долю она не продавала, это авансовое соглашение принималось до сделки, это не оплата. ФИО6 представил договор дарения, в 2018 году был составлен новый договор дарения от 2016 г. Порядок пользования домом не был определен. Она присутствовала в доме при истце ФИО5, который указал собственноручно, что на 1 этаже, это общее помещение, и помещение ФИО6, а на 2 этаже - это помещения ФИО5, разница в площади в 3 раза, истец пытается отобрать подсобное помещение. Технический паспорт оформлен как единый документ, на 1 странице технического паспорта площадь участка указана - 766 кв.м, ФИО3 принадлежало - 577 кв.м. Границы земельного участка ФИО6 не установлены, но именно у ФИО6 земельный участок находится под этим домом, участок является целым. В правоустанавливающих документах долевой собственности нет, спрашивать разрешения на участок не требовалось. ФИО6 будет пользоваться той половиной дома, которая не является комнатами.

Ответчик ФИО6, извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, представленным заявлением просил о рассмотрении дела в его отсутствие, с иском не согласен (л.д.161), обеспечил явку своего представителя.

Представитель ответчика ФИО6 по доверенности ФИО4 в судебном заседании с иском не согласился, просил в удовлетворении требований отказать, доводы представителей истца считал необоснованными. Пояснил, что между ФИО6 и ФИО7 был заключен договор дарения, матери ФИО6 и ФИО7 были подруги. В доме проживал истец, ФИО10 не могла там жить, ФИО10 передала ФИО6 в дар часть дома и земельного участка. Документы сразу не были оформлены, затем ФИО6 отдал в регистрационную палату документы на регистрацию, но регистратор допустил ошибку, в связи с чем, регистрация была приостановлена, но затем сделка была зарегистрирована. ФИО6 стал одаряемым в 2016 г., думал, что владеет, хотел пользоваться. С 2016 г. ФИО6 жил в другом месте, документы подавались в регистрационную палату новые, договор был перепечатан. ФИО6 просил провести в дом канализацию, воду. Он приезжал в дом, видел, что там есть терраса, пристройка. Септик находится не на данном земельном участке, а на земле администрации, колодец находится на земельном участке. Были сданы документы на воду, дано разрешение, канализация сделана с фасада здания. ФИО6 владеет долей дома, намерен там прописаться и проживать. ФИО3 подарила, ФИО6 принял в дар. ФИО6 завез мебель, планировал сделать туалет с душевой кабиной. Провел трубу от ограды дома к терраске, где по устной договоренности пришли к тому, что он будет занимать эту площадь. Труба зарыта под землей на 30-40 см, септик стоит за территорией дома и земельного участка, все засыпано землей. За канализационную трубу ничего не нужно платить, это септик. Труба закопана на 50 см, там никто ничего не сажает. Для оформления документов и сопровождения сделки передачи в дар, он привел ФИО6 в М, директором которого является представитель ответчика ФИО3 - ФИО9 Данный дом три раза был перепродан по дарению, истцу было безразлично до того, пока в дом не заехали. Представитель истца подтвердила, что в 2016г. увидела документы, два года у них не возникало желания оспаривать, что по документам ФИО3 являлась хозяйкой 6 соток. Для удостоверения договора сделку приостанавливали, чтобы донести дополнительные документы, что и было сделано. Эта сделка по закону является действительной. Волеизъявление ФИО3 и ФИО6 было в 2016г., когда они подкорректировали, изменили и подпечатали, это все имеет второстепенное отношение, поскольку договоренность подарить и принять в дар была в 2016 г. Со слов ФИО6, ФИО10 привозила деньги истцу в счет оплаты за отопление, свет. ФИО6 передавал деньги маме ФИО10, поскольку не жил в указанном доме. Истцу предлагалось увеличить площадь отопления, провести канализацию, но стороне истца не хочется платить, поскольку истец приезжает в дом только летом. ФИО6 вкладывал в дом деньги, и не был настроен на конфликт, хотел сделать удобное проживание всем.

Третье лицо - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, извещенное о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направило, о причинах неявки не известило, заявлений и ходатайств не представило.

В соответствии со ст. 167 ГПКРФ суд определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле.

Заслушав участвующих в деле лиц и их представителей, исследовав представленные доказательства, суд находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, исходя из следующего.

Согласно п. 3 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с ч. 1 ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная).

Согласно ч. 2 ст. 166 ГК РФ требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе.

На основании п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (п. 2 ст. 167 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Сделка, нарушающая запрет, установленный п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и нарушающая права третьих лиц, ничтожна.

Граждане, юридические лица являются собственниками имущества, созданного ими для себя или приобретенного от других лиц на основании сделок об отчуждении этого имущества, а также перешедшего по наследству или в порядке реорганизации (статья 218 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу пункта 2 статьи 8 Гражданского кодекса РФ права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» государственная регистрация прав на недвижимое имущество - юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества. Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке.

Верховный Суд Российской Федерации в п. 52 постановления Пленума «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» № 10/22 от 29.04.2010 г. разъяснил, что государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. Поскольку при таком оспаривании суд разрешает спор о гражданских правах на недвижимое имущество, соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.

Согласно ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов (п. 1 ст. 574 ГК РФ).

В силу п. 3 ст. 574 ГК РФ договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, вступает в силу (ст. 425 ГК РФ) и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

На основании ст. 223 ГК РФ, в случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.

Как следует из п. 8 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» правило о государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, содержащееся в ст.ст. 558, 560, 574, 584 не подлежит применению к договорам, заключаемым после 1 марта 2013 г.

В силу пунктов 1,2 статьи 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

На основании статьи 42 ФЗ № 218 «О государственно регистрации недвижимости», государственная регистрация возникновения, перехода, прекращения, ограничения права на жилое или нежилое помещение в многоквартирных домах и обременения такого помещения одновременно является государственной регистрацией возникновения, перехода, прекращения, ограничения неразрывно связанных с ним права обей долевой собственности на общее имущество и обременения такого имущества.

Сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению, за исключением сделок, связанных с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд или приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда, сделок по отчуждению земельных долей.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 163 ГК РФ, нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, указанных в законе.

В силу п. 2 ст. 163 ГК РФ нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, указанных в законе, а также в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась.

Согласно п. 3 ст. 163 ГК РФ несоблюдение нотариальной формы сделки, если нотариальное удостоверение сделки в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи является обязательным, влечет ее ничтожность.

Судом установлено, что ФИО11 (после заключения брака - ФИО3) на основании договора дарения земельного участка и доли жилого дома от 01.08.2013 года являлась собственником земельного участка, площадью 577 кв.м, с кадастровым номером NN и ? доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью 41,2 кв. м, с кадастровым номером NN, расположенных по адресу: <...>, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права от 01.08.2013 г. (л.д.49, 88), о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.08.2013 г. сделаны записи регистрации NN и NN.

Как следует из дела правоустанавливающих документов на жилой дом и земельный участок с кадастровым номером NN, расположенных по адресу: <...>, 15.04.2016 г. между ФИО7, и ФИО6, с другой стороны, был заключен договор дарения недвижимого имущества (л.д. 80-81), по которому ФИО7 - «Даритель» передала в собственность ФИО6 - «Одаряемого» земельный участок, общей площадью 577 кв.м, кадастровый номер NN и размещенную на нем ? долю жилого дома в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью 41,2 кв.м, кадастровый номер NN, расположенные по адресу: <...>, право собственности ФИО6 зарегистрировано в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), о чем 10.10.2018 г. сделана запись о регистрации, что подтверждается выпиской из ЕГРН (л.д. 166)

Согласно сведениям ОМВД России по Собинскому району (л.д.34), с 22.11.2018 г. ФИО6 зарегистрирован по месту жительства по адресу: <...>, по настоящее время, то есть в спорном жилом доме.

Собственником другой ? доли в праве общей долевой собственности на вышеуказанный жилой дом является ФИО5 на основании свидетельства о праве на наследство по закону от 11.10.2012 г. после смерти З (л.д. 121), являвшейся собственником ? доли данного дома на основании договора купли - продажи от 28.01.1988 г. (л.д. 167),

Истец, являясь собственником ? доли в праве общей долевой собственности на спорный жилой дом, считает договор дарения ничтожной сделкой, ссылаясь на то обстоятельство, что договор дарения подписан задним числом, с целью обойти требование закона о нотариальной форме договора дарения доли дома, поскольку договор дарения доли недвижимости должен быть нотариально удостоверен.

Согласно объяснениям ответчика ФИО3, ее представителя ФИО9, представителя ответчика ФИО6 - ФИО4, договор дарения был фактически заключен между ФИО7 и ФИО6 в 2016 г., а в 2018 году был лишь перепечатан ФИО9, подписан и передан на регистрацию перехода прав собственности.

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями пункта 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющих принципы состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с частью 1 статьи 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Однако, в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ, доказательств в подтверждение вышеуказанного данного обстоятельства, стороной ответчиков суду не представлено.

Исходя из объяснений ответчика и представителей ответчика в 2018 г. договор дарения, заключенный в 2016 году, был перепечатан представителем ответчика ФИО3 - ФИО9, в 2018 году, после чего подписан ФИО7 и ФИО6, следовательно, фактически был составлен другой договор. Кроме того, на момент его подписания в 2018 году, фамилия Дарителя - была не ФИО10, как в 2016 году, а ФИО3, как следует из паспорта, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, фамилия изменена на - «Борисову» на основании свидетельства о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.150), что также подтверждается заявлениями ФИО3 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Владимирской области от 25.09.2018 г. об осуществлении государственной регистрации прав в отношении объектов недвижимости - земельного участка и ? доли вправе общей долевой собственности на жилой дом и регистрации перехода прав (л.д. 84-85,133-134).

Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом.

Согласно ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 г., № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (который действовал на момент рассматриваемых событий), государственная регистрация прав проводится на основании заявления правообладателя, сторон договора или уполномоченного им (ими) на то лица и т.д. данный закон предусматривал ведение Единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

С 01.01.2017 г. действует Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Он предусматривает ведение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Согласно свидетельству о государственной регистрации права серии NN, выданного ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 на праве собственности принадлежит земельный участок на основании договора дарения земельного участка и доли жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01 августа 2013 г. сделана запись регистрации NN (л.д. 49).

Согласно свидетельству о государственной регистрации права серии NN, выданного ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 на праве собственности принадлежит 1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом на основании договора дарения земельного участка и доли жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01 августа 2013 г. сделана запись регистрации NN (л.д. 88).

Из п. 2 договора дарения недвижимого имущества от 15 апреля 2016 г. (л.д. 80-81),следует, что указанное недвижимое имущество принадлежит Дарителю:

? доля жилого дома - на праве общей долевой собственности на основании Договора дарения земельного участка и доли жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 01 августа 2013 года сделана запись регистрации: NN, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права бланк серия NN от ДД.ММ.ГГГГ;

земельный участок - на праве общей долевой собственности на основании Договора дарения земельного участка и доли жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 01 августа 2013 года сделана запись регистрации: NN, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права бланк серия NN от ДД.ММ.ГГГГ;

Следовательно, в договоре от 15 апреля 2016 г. указано, что запись регистрации сделана в ЕГРН, ведение которого предусмотрено лишь с 01.01.2017 г., а до указанной даты запись о регистрации была в ЕГРП, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что данный договор не мог быть заключен в 2016 году.

Суд принимает во внимание, что ФИО6 появился в вышеуказанном доме лишь в сентябре 2018 г., и с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в нем по месту жительства.

Кроме того, суд учитывает, что 24.09.2018 г., между М в лице ФИО9, и ФИО6 заключено соглашение, (л.д. 163), согласно которому ФИО6 намерен приобрести право собственности на недвижимое имущество, именуемое в дальнейшем недвижимость, представляющее собой жилой дом, доля вправе ?, общей площадью 41,2 кв.м, и земельный участок 577 кв.м, находящиеся по адресу: <...>, стоимостью 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; срок приобретения права - до ДД.ММ.ГГГГ; в счет полной стоимости недвижимости ФИО6 передает М аванс в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

С учетом установленных при рассмотрении данного дела обстоятельств и изложенных выше положений законодательства, суд приходит к выводу, что договор дарения недвижимости с указанием даты заключения 15.04.2016 года, составлен с искажением фактических обстоятельств, и фактически составлен в 2018 году в простой письменной форме, то есть является ничтожным, при этом суд, руководствуясь положениями п. 3 ст. 163 ГК РФ, ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», исходит из того, что при заключении данных договоров не была соблюдена нотариальная форма сделки, в связи с чем, требование истца о признании договора дарения недвижимого имущества от 15 апреля 2016 года, заключенного между ФИО7 и ФИО6, ничтожной сделкой является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Между тем в удовлетворении требования о погашении регистрационной записи в Едином государственном реестре недвижимости о регистрации договора дарения недвижимого имущества от 15 апреля 2016 г. суд признает необходимым отказать, поскольку Правило о государственной регистрации сделок с недвижимостью, содержащееся в ст. 574 ГК РФ, не подлежит применению к договорам, заключенным после 1 марта 2013 г, и, как следует из дела правоустанавливающих документов, регистрация данного договора не производилась, и регистрационная запись в ЕГРН отсутствует, государственной регистрации спорный договор дарения не подлежал.

Ничтожная сделка не влечет юридических последствий, которые не связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (п. 1 ст. 167 ГК РФ).

Согласно правовой позиции, изложенной в абзаце 2 пункта 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» оспаривание зарегистрированного права на недвижимое имущество осуществляется путем предъявления исков, решения по которым являются основанием для внесения записи в ЕГРП.

Поскольку сделка, на основании которой, зарегистрировано право собственности на земельный участок и ? долю в праве общей долевой собственности на жилой дом, признана ничтожной сделкой, зарегистрированное за ФИО6 в ЕГРН право собственности на данное недвижимое имущество является недействительным, а регистрационные записи о регистрации права собственности ФИО6, возникшего на основании договора дарения недвижимого имущества от 15 апреля 2016 года подлежат погашению, а ФИО6 обязан освободить занимаемый им жилой дом, расположенный по адресу: <...>, - вывезти принадлежащие ему вещи и прекратить пользоваться указанным жилым домом.

Согласно п. 1 ст. 288 ГК РФ собственник осуществляет право пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением, собственник жилого помещения может использовать его для личного проживания и проживания членов его семьи.

В соответствии со ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

В силу пункта 2 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 247 Гражданского кодекса Российской Федерации владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.

Истец просит обязать ответчика ФИО6 устранить последствия осуществления строительных и земельных работ на участке, прилегающем к вышеуказанному жилому дому - демонтировать септик и канализационную трубу от септика к дому, засыпать разрытые канаву и яму.

Факт осуществления ответчиком указанных работ, его представителем не оспаривался, также не оспаривалось, что письменного согласия от другого участника общей долевой собственности на момент совершения указанных действий не имелось. Каких-либо доказательств, свидетельствующих о достижении всеми сособственниками соглашения о проведении вышеперечисленных работ, в нарушение ст. 56 ГПК РФ стороной ответчика суду не представлено, при этом ему достоверно было известно о наличии еще одного собственника.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что обязанность по устранению последствий осуществления строительных и земельных работ на участке лежит на ответчике ФИО6, поскольку доказательств необходимости выполнения данных работ, а также их согласованности с истцом, суду не представлено. При этом срок исполнений решения в части обязания ответчика освободить жилое помещение и устранить последствия, указанный истцом, суд считает недостаточным, в связи с чем, устанавливает срок исполнения решения - в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу.

В соответствии с п.1 ст.308.3 ГК Российской Федерации, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором, либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

В пунктах 31, 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ).

Удовлетворяя требования заявителя о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

В силу пункта 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» судебная неустойка может быть присуждена только на случай неисполнения гражданско-правовых обязанностей.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 33 вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, на основании судебного акта о понуждении к исполнению обязательства в натуре и о присуждении судебной неустойки выдаются отдельные исполнительные листы в отношении каждого из этих требований. Судебный акт в части взыскания судебной неустойки подлежит принудительному исполнению только по истечении определенного судом срока исполнения обязательства в натуре.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения решения суда устанавливается судебным приставом-исполнителем.

Суд, принимая во внимание обстоятельства дела, находит требования истца о взыскании с ответчика судебной неустойки в случае неисполнения решения суда, подлежащими частичному удовлетворению, в размере 1 000 рублей за каждый день неисполнения в установленный срок, т.е. в течение 1 месяца со дня его вступления в законную силу.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, с ответчиков в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ суд

решил:


Иск ФИО5 удовлетворить частично.

Признать договор дарения недвижимого имущества от 15 апреля 2016 года, заключенный между Бекчиевой (после заключения брака - ФИО3) С,Н, и ФИО6, ничтожной сделкой.

Признать зарегистрированное в ЕГРН за ФИО6 право собственности на 1/2 долю жилого дома, общей площадью 41,2 кв.м, и земельный участок с кадастровым номером NN, площадью 577 кв.м, расположенные по адресу: <...>, недействительным, и погасить регистрационную запись о регистрации права собственности ФИО6, возникшего на основании договора дарения недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, на 1/2 долю жилого дома и земельный участок, кадастровый номер NN, расположенные по адресу: <...>.

Обязать ФИО6 в течение месяца со дня вступления в силу решения суда по данному делу, освободить занимаемый им жилой дом, расположенный по адресу: <...> - вывезти принадлежащие ему вещи, прекратить пользоваться указанным жилым помещением, и устранить последствия осуществления строительных и земельных работ на участке, прилегающем к жилому дому, расположенному по адресу: <...> - демонтировать септик и канализационную трубу от септика к дому, засыпать разрытые канаву и ямы.

Взыскать с ФИО6 в пользу ФИО5 судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый день неисполнения решения суда.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ФИО6 и ФИО3 в равных долях в пользу ФИО5 в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 900 рублей.

Решение может быт обжаловано в апелляционном порядке во Владимирский областной через Собинский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий:



Суд:

Собинский городской суд (Владимирская область) (подробнее)

Судьи дела:

Ульянова А.А. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Злоупотребление правом
Судебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ

Признание сделки недействительной
Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ

Признание договора купли продажи недействительным
Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ

Признание договора незаключенным
Судебная практика по применению нормы ст. 432 ГК РФ

По договору дарения
Судебная практика по применению нормы ст. 572 ГК РФ

Признание договора недействительным
Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ