Решение № 2-2160/2018 2-2160/2018~М-1680/2018 М-1680/2018 от 25 ноября 2018 г. по делу № 2-2160/2018Куйбышевский районный суд г. Иркутска (Иркутская область) - Гражданские и административные ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26 ноября 2018 года Куйбышевский районный суд г. Иркутска в составе председательствующего судьи Акимовой Н.Н., при секретаре Козловой Л.В., с участием представителя истца ФИО1 – ФИО2, представителя ответчика ПАО СК «Росгосстрах» ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2160/2018 по иску ФИО1 к Публичному акционерному обществу Страховая компания «Росгосстрах» о взыскании страхового возмещения, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов, В Куйбышевский районный суд г. Иркутска обратился ФИО1 с иском, в обоснование доводов иска указал, что <дата> по адресу: <адрес>, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: автомобиля <данные изъяты>, принадлежащего на праве собственности ФИО4, под управлением водителя ФИО5, автомобиля <данные изъяты>, принадлежащего на праве собственности и под управлением водителя ФИО1 Виновным в ДТП был признан водителя автомобиля <данные изъяты> ФИО5 В результате дорожно-транспортного происшествия транспортному средству истца автомобилю <данные изъяты>, были причинены механические повреждения. Гражданская ответственность причинителя вреда на момент ДТП была застрахована в ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», гражданская ответственность владельца транспортного средства – собственника автомобиля <данные изъяты> ФИО1 на момент ДТП была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах». В связи с чем, ФИО1 обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Иркутской области с заявлением о прямом возмещении убытков, предоставив полный пакет необходимых документов, выбрав, из предложенного страховщиком, СТО, при этом, поврежденное ТС <данные изъяты> было представлено заявителем страховщику на осмотр. В срок установленный Законом «Об ОСАГО», страховщик ПАО СК «Росгосстрах» свои обязательства перед ФИО1, не выполнил, направление на СТО не выдал, и не направил в адрес потерпевшего мотивированный отказ в страховом возмещении. Впоследующем ПАО СК «Росгосстрах» направило в адрес потерпевшего письмо, согласно которого страховщик указал на отсутствие правовых оснований по выплате страхового возмещения, посчитав, что заявленное ФИО1 событие не может быть признано страховым случаем. Не согласившись с указанным отказом в страховой выплате, истец с целью определения величины ущерба обратился в ООО «Эксперт-Сервис» для проведения независимой экспертизы. Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта ТС с учетом износа стоимости заменяемых запасных частей в размере 49 900 руб. Стоимость проведения независимой экспертизы составила 5000 рублей. В ходе рассмотрения дела была проведена судебная авто-техническая экспертиза, согласно которой стоимость восстановительного ремонта ТС <данные изъяты> на дату ДТП <дата>. составляет 48500 руб. Стоимость проведения судебной автотехнической экспертизы составила 27 000 рублей. В соответствии с расчетом истца, неустойка за просрочку выплаты страхового возмещения составляет за период <дата> по <дата> 176 540 рублей. Действиями ответчика истцу причинен моральный вред, который ФИО1 оценивает в 3000 рублей. В связи с необходимостью обращения в суд, истцом были понесены расходы по оплате услуг нотариуса, почтовые расходы. На основании изложенного, истец просит суд с учетом уточнений исковых требований в порядке статьи 39 ГПК РФ, взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу истца ФИО1 сумму страхового возмещения в размере 48500 рублей, расходы на оплату проведения независимой оценки ущерба в размере 5000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 24250 рублей, неустойку в размере 176540 рублей, судебные расходы судебные расходы в сумме 33360 руб., из которых: 1200 руб. – нотариальные расходы, 5000 руб. – расходы по оплате независимой экспертизы, 160 руб. – почтовые расходы, 27000 руб. – расходы по оплате судебной автотехнической экспертизы. Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в представленном суду заявлении просил о рассмотрении дела в его отсутствие. Представитель истца ФИО2, действующий на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержал, настаивал на их удовлетворении. Представитель ответчика ПАО СК «Росгосстрах» ФИО3, действующая на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования не признала, просила суд в иске отказать, указала, что неустойка и штраф не соразмерны последствиям нарушенного обязательства, и ходатайствовала о применении ст. 333 Гражданского кодекса РФ, просила снизить размер взыскиваемой неустойки и штрафа. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО5, ФИО4, ПАО САК «Энергогарант», в судебное заседание не явились, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просили, доказательств уважительности причин неявки суду не представили. Суд с учетом мнения лиц, участвующих в деле, в соответствии с частью 3 статьи 167 ГПК РФ полагает возможным рассмотреть настоящее гражданское дело в отсутствие не явившихся лиц. Суд, выслушав лиц участвующих в деле, изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные в дело доказательства, приходит к следующему выводу. Статьей 15 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). В соответствии с пунктом 1 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (п. 2 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ). В силу пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса РФ юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). Таким образом, анализ ст.ст. 15, 401, 1064, 1079 ГК РФ показывает, что при решении вопроса об ответственности за вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности в результате дорожно-транспортного происшествия, необходимо установить - по чьей вине возникло дорожно-транспортное происшествие, действия кого из водителей состоят в прямой причинно-следственной связи с причинением вреда, противоправность причинителя вреда, размер вреда. Поскольку вред причинен в результате взаимодействия источников повышенной опасности, каждый из водителей по отношению к другому является причинителем вреда, соответственно каждый из водителей должен доказать отсутствие своей вины в столкновении автомобилей. Положениями Федерального закона от <дата> № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее Закон об ОСАГО) предусмотрено обязательное страхование риска гражданской ответственности владельцев транспортных средств на случай причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства. В силу пункта 1 статьи 12 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортного средства, в пределах страховой суммы, установленной указанным Федеральным законом, путем предъявления страховщику заявления о страховой выплате или прямом возмещении убытков и документов, предусмотренных правилами обязательного страхования. В соответствии с положениями статьи 1 указанного выше Закона под страховым случаем понимается наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату. Согласно статьи 6 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации. Как следует из разъяснений, данных в пункте 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <дата><номер> «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховым случаем признается событие, в результате которого возникает гражданская ответственность страхователя и иных лиц, риск ответственности которых застрахован по договору обязательного страхования за причинение вреда имуществу потерпевших при использовании транспортного средства (абзац 11 статьи 1 Закона об ОСАГО). Под использованием транспортного средства понимается не только механическое (физическое) перемещение в пространстве, но и все действия, связанные с этим движением и иной эксплуатацией транспортного средства (буксировка, стоянка, парковка, остановка и т.д.). Аналогичная позиция была закреплена в последующем Постановлении Пленума Верховного суда РФ, а именно: в пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата><номер> «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» разъяснено, что под использованием транспортного средства следует понимать не только механическое (физическое) перемещение в пространстве, но и все действия, связанные с этим движением и иной эксплуатацией транспортного средства как источника повышенной опасности. Применительно к Закону об ОСАГО под использованием транспортного средства понимается его эксплуатация в пределах дорог, а также на прилегающих к дорогам и предназначенных для движения транспортных средств территориях (во дворах, в жилых массивах, на стоянках транспортных средств, заправочных станциях, а также любых других территориях, на которых имеется возможность перемещения (проезда) транспортного средства). Согласно абз. 11 п. 1.2 Правил дорожного движения РФ дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. Согласно 1.5. Правил дорожного движения РФ, участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда. Согласно п. 2.3.1 Правил дорожного движения РФ, водитель транспортного средства обязан перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Пунктом 12.1 Правил дорожного движения Российской Федерации установлено, что остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии - на проезжей части у ее края и в случаях, установленных пунктом 12.2 Правил, - на тротуаре. В силу пункта 12.7 Правил дорожного движения РФ, запрещается открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения. Исходя из буквального толкования норм материального права, регулирующих спорные правоотношения, остановка, стоянка и высадка пассажиров являются элементами дорожного движения транспортных средств, регулируемых Правилами дорожного движения РФ, соответственно имевшее место ДТП является страховым случаем по договору ОСАГО. В силу положений статьи 1 Закона об ОСАГО высадка пассажира с нарушением требований Правил дорожного движения Российской Федерации является основанием для установления наступления страхового случая как основания для страховой выплаты. При таких обстоятельствах, учитывая, что водителями, участвующими в ДТП, обстоятельства ДТП не оспариваются, суд приходит к выводу, что дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия двух транспортных средств, произошедшего по причине нарушения водителем <данные изъяты> «ФИО5, требований пунктов 5.1, 12.7 Правил дорожного движения Российской Федерации, не проконтролировавшего действия пассажира, открывшего левую заднюю дверь автомобиля, чем была создана помеха для движения автомобиля под управлением истца. Таким образом, судом достоверно установлено, что <дата> по адресу: <адрес>, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: автомобиля <данные изъяты>, принадлежащего на праве собственности ФИО4, под управлением водителя ФИО5, автомобиля <данные изъяты>, принадлежащего на праве собственности и под управлением водителя ФИО1 При этом у суда не возникает сомнений, в механизме указанного дорожно-транспортного происшествия, достоверно описанного экспертом-техником ООО «РАО Прайс-Консалтинг» О. в заключении эксперта <номер>, а именно: «транспортное средство <данные изъяты> под управлением ФИО1 двигалось по территории парковки, расположенной перед строением по адресу: <адрес>. В момент, когда ТС <данные изъяты>, проезжало мимо стоящего неподвижно ТС <данные изъяты>, пассажир ТС <данные изъяты> открыл заднюю левую дверь и допустил столкновение с правой боковой стороной ТС <данные изъяты>. При этом, согласно выводов эксперта, установлено, что между действиями водителя ТС <данные изъяты> ФИО5 и его пассажира и фактом ДТП существует прямая причинно-следственная связь, то есть действия водителя ТС <данные изъяты> ФИО5, не соответствующие требованиям п. 5.1 ПДД РФ (небезопасное открытие двери ТС), с неизбежностью вели к ДТП, так как водитель ТС <данные изъяты> ФИО1, физически не располагал возможностью предотвратить ДТП. Таким образом, из представленных доказательств, усматривается, что виновным в указанном ДТП является водитель <данные изъяты> ФИО5 Б.Б который свою вину в ДТП не оспорил, доказательств обратного, не представил. В судебном заседании установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия истцу ФИО1 причинен имущественный вред, выразившийся в причинении технических повреждений его автомобилю <данные изъяты> В соответствии со статьей 931 ГК РФ по договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности самого страхователя. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен. В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы. Федеральным законом от <дата> № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» определены правовые, экономические и организационные основы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами. Согласно статье 1 Федерального закона от <дата> № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховой случай - наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховое возмещение. В соответствии с частью 1 статьи 6 Федеральным законом от <дата> № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации. Собственником транспортного средства автомобиля <данные изъяты> является ФИО1, указанные обстоятельства подтверждаются свидетельством о регистрации транспортного средства серия <номер>. Как усматривается из сведений о дорожно-транспортном происшествии от <дата>, гражданская ответственность причинителя вреда водителя транспортного средства <данные изъяты> ФИО5, на момент ДТП была застрахована в ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», страховой полис: ХХХ <номер>, гражданская ответственность владельца транспортного средства – собственника автомобиля <данные изъяты> ФИО1 на момент ДТП была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах», страховой полис: ХХХ <номер>. С целью соблюдения правил, установленных пунктом 1 статьи 16.1 Федерального закона от <дата> № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», ФИО1 обратился в ПАО СК «Росгосстрах» с заявлением от <дата> о прямом возмещении убытков по ОСАГО <номер>, путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания. При этом ФИО1 был указан адрес для почтовых уведомлений (отправлений): <адрес>. <дата> страховщик ПАО СК «Росгосстрах», рассмотрев заявление ФИО1 от <дата> по убытку <номер>, отказал в осуществлении прямого возмещения убытков, указав на недостаточность документов, подтверждающих факт наступления страхового случая. Указанный отказ направлен по иному адресу, нежели то, который указан им в заявлении о прямом возмещении убытков. <дата> Страховщик ПАО СК «Росгосстрах», рассмотрев заявление ФИО1 от <дата> по убытку <номер>, направил в адрес потерпевшего письмо об отказе в осуществлении страховой выплаты, указав, что возникновение повреждений на ТС <данные изъяты> от открывания двери, допустившего водителем автомобиля <данные изъяты> ФИО5, является эксплуатацией оборудования, установленного на ТС, непосредственно не связано с участием транспортного средства в дорожном движении и не является использование транспортного средства, в связи с чем, по мнению страховщика, заявленное ФИО1 событие не может быть признано страховым случаем. <дата> ФИО1 в связи с отказом Страховщиком ПАО СК «Росгосстрах в выплате страхового возмещения, в целях определения действительного размера причиненного материального ущерба, возникшего от повреждений ТС <данные изъяты>, обратился за организацией независимой технической экспертизы в ООО «Эксперт Сервис», с которым <дата>, заключил договор <номер>, при этом за оказание услуг по экспертизе, им была оплачена денежная сумма в размере 5000 руб., в связи с чем, ФИО1 понес дополнительные расходы. <дата> экспертом-техником ООО «Эксперт-Сервис» Ш. было составлено экспертное заключение <номер> «Об определении стоимости восстановления поврежденного легкового автомобиля марки <данные изъяты>, согласно которого экспертом было определена стоимость восстановительного ремонта ТС с учетом износа стоимости заменяемых запасных частей в размере 49 900 руб. В соответствии со статьей 16.1 Федеральным законом от <дата> № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» при наличии разногласий между потерпевшим и страховщиком относительно исполнения последним своих обязательств по договору обязательного страхования до предъявления к страховщику иска, вытекающего из неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по договору обязательного страхования, несогласия потерпевшего с размером осуществленной страховщиком страховой выплаты, несоблюдения станцией технического обслуживания срока передачи потерпевшему отремонтированного транспортного средства, нарушения иных обязательств по проведению восстановительного ремонта транспортного средства потерпевший направляет страховщику претензию с документами, приложенными к ней и обосновывающими требование потерпевшего, которая подлежит рассмотрению страховщиком в течение десяти календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня поступления. В течение указанного срока страховщик обязан удовлетворить выраженное потерпевшим требование о надлежащем исполнении обязательств по договору обязательного страхования или направить мотивированный отказ в удовлетворении такого требования. <дата> ФИО1 в адрес ПАО СК «Росгосстрах» в Иркутской области была направлена досудебная претензия о доплате страхового возмещения, неустойки, а также заявлено требование осуществить возмещение расходов за независимую экспертизу. Согласно ответу ПАО СК «Росгосстрах» от <дата>, страховщик сообщил об отсутствии у него оснований для пересмотра ранее принятого решения и удовлетворения заявленных ФИО1 требований. В рамках рассмотрения настоящего гражданского дела, по ходатайству представителя истца, назначена судебная авто-техничекая экспертиза, производство которой было поручено эксперту ООО «РАО Прайс-Консалтинг» О., согласно выводов которого, изложенных в заключении эксперта <номер>, определена стоимость восстановительного ремонта автомобиля <данные изъяты> с учетом износа заменяемых запасных частей, с учетом Единой методики, на дату ДТП - <дата> в размере 48 500 руб. Представитель ответчика ПАО СК «Росгосстрах» ФИО3 выводы судебной экспертизы не оспаривала, дополнительных возражений в части размера ущерба, суду не представила. Суд считает, что заключения эксперта О. <номер>, соответствует требованиям статьи 86 ГПК РФ, а так же пункта 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата><номер> «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а именно проведено в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Положением Центрального Банка Российской Федерации от <дата><номер>-П. Содержащиеся в заключение формулировки исключают возможность двоякого толкования, его изложение является четким, ясным, последовательным, обоснованным, эксперт, давший заключение, предупрежден об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ, какой-либо его личной либо иной заинтересованности в исходе дела не установлено. А поэтому оснований не доверять указанному относимому и допустимому доказательству у суда не имеется. Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что при оценке размера подлежащих возмещению убытков, причиненных истцу и необходимых для приведения принадлежащего ему автомобиля, в то состояние, в котором он находился до момента наступления страхового случая, следует исходить из заключения судебной экспертизы, представленного экспертом О., сторонами указанное заключение не оспорено, ходатайство о назначении иной экспертизы не заявлено. Анализируя представленные доказательства, принимая во внимание принципы обязательного страхования, содержащиеся в ФЗ РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», согласно которым гарантируется возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, учитывая исковые требования в уточненной редакции, суд полагает необходимым исковые требования ФИО1 к ПАО СК «Росгосстрах» о возмещении материального ущерба, причиненного ДТП, удовлетворить, взыскать с ответчика сумму страхового возмещения в размере 48500 руб. Рассматривая требования истца о взыскании с ответчика неустойки в размере 176540 рублей, суд исходит из следующего. Согласно статье 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. В силу требований пункта 1 статьи 330 Гражданского Кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. В силу пункту 21 статьи 12 Федерального закона от <дата> № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховой выплате или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или выдать ему направление на ремонт транспортного средства с указанием срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховой выплате. При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или возмещения причиненного вреда в натуре страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом размера страховой выплаты по виду причиненного вреда каждому потерпевшему Предусмотренные настоящим пунктом неустойка (пеня) или сумма финансовой санкции при несоблюдении срока осуществления страхового возмещения или срока направления потерпевшему мотивированного отказа в страховом возмещении уплачиваются потерпевшему на основании поданного им заявления о выплате такой неустойки (пени) или суммы такой финансовой санкции, в котором указывается форма расчета (наличный или безналичный), а также банковские реквизиты, по которым такая неустойка (пеня) или сумма такой финансовой санкции должна быть уплачена в случае выбора потерпевшим безналичной формы расчета, при этом страховщик не вправе требовать дополнительные документы для их уплаты. В соответствии с частью 6 статьи 16.1 Федерального закона от <дата> № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» общий размер неустойки (пени), суммы финансовой санкции, которые подлежат выплате потерпевшему - физическому лицу, не может превышать размер страховой суммы по виду причиненного вреда, установленный настоящим Федеральным законом. Из разъяснений, содержащихся в пункте 78 Постановления Пленума Верховного суда РФ от <дата><номер> «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» разъяснено, что размер неустойки за несоблюдение срока осуществления страховой выплаты или срока выдачи потерпевшему направления на ремонт транспортного средства определяется в размере 1 процента за каждый день просрочки от суммы страхового возмещения, подлежащего выплате потерпевшему по конкретному страховому случаю, за вычетом сумм, выплаченных страховой компанией в добровольном порядке в сроки, установленные статьей 12 Закона об ОСАГО (абзац второй пункта 21 статьи 12 Закона об ОСАГО). Неустойка исчисляется со дня, следующего за днем, установленным для принятия решения о выплате страхового возмещения, т.е. с 21-го дня после получения страховщиком заявления потерпевшего о страховой выплате и документов, предусмотренных Правилами, и до дня фактического исполнения страховщиком обязательства по договору включительно. В силу требований пункта 85 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации <номер> от <дата> «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», закреплено, что «Применение статьи 333 ГК РФ об уменьшении судом неустойки возможно лишь в исключительных случаях, когда подлежащие взысканию неустойка, финансовая санкция и штраф явно несоразмерны последствиям нарушенного обязательства. Уменьшение неустойки, финансовой санкция и штрафа допускается только по заявлению ответчика, сделанному в суде первой инстанции или в суде апелляционной инстанции, перешедшем к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции. В решении должны быть указаны мотивы, по которым суд пришел к выводу, что уменьшение их размера является допустимым.» Ответчиком заявлено о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса РФ, поскольку, по его мнению, сумма неустойки явно несоразмерна последствиям нарушенного обязательства. В соответствии с пунктом 1 статьи 333 Гражданского Кодекса РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной несоразмерности последствиям нарушенного обязательств. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае её чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е. по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому закон по существу возлагает на суд обязанность установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а невозможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что соответствует правому принципу, закрепленному в ст. 35 Конституции Российской Федерации. Согласно пункта 42 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от <дата><номер>) при решении вопроса об уменьшении неустойки (статья 333) необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушенного обязательства. При оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание, в том числе обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательства (цена товаров, работ, услуг, сумма договора и т.п.). Судом установлено, что в результате нарушения срока выплаты страхового возмещения, истцу ФИО1 причинен имущественный ущерб, неисполнение обязательства в срок повлекло также нарушение неимущественного права истца на оказание услуги надлежащего качества, поскольку потребитель, обратившийся за получением услуги по договору, вправе рассчитывать на её оказание в сроки, установленные договором. Как установлено в судебном заседании, истцом были представлены все необходимые документы в страховую компанию, однако в установленный законом срок, страховая компания свои обязательства не исполнила, своевременно выплату страхового возмещения ФИО1 не произвело. Суд, проверив расчет неустойки, представленный истом, полагает, что он произведен арифметически верно, соглашается с ним. При этом, суд отклоняет доводы ответчика о том, что неустойка подлежит начислению только с момента вступления в законную силу решения о взыскании страхового возмещения, поскольку данная позиция противоречит Постановлению Пленума Верховного суда РФ от <дата><номер>. В п. 78 которого указано, что неустойка исчисляется со дня, следующего за днем, установленным для принятия решения о выплате страхового возмещения, т.е. с 21-го дня после получения страховщиком заявления потерпевшего о страховой выплате и документов, предусмотренных Правилами, и до дня фактического исполнения страховщиком обязательства по договору включительно. Таким образом, законом об ОСАГО период исчисления неустойки за несвоевременную выплату страхового возмещения не ставится в зависимость от момента вступления в законную силу решения суда о взыскании со страховщика страхового возмещения. Таким образом, учитывая обстоятельства дела, период просрочки с <дата>г. по <дата> (364 дня), а также компенсационную природу неустойки, которая не должна служить способом обогащения, но при этом она направлена на восстановление прав, нарушенных вследствие ненадлежащего исполнения обязательства, суд полагает необходимым взыскать неустойку в размере 100 000 руб. В силу пункта 3 статьи 16.1 Федерального закона об ОСАГО при удовлетворении судом требований потерпевшего - физического лица об осуществлении страховой выплаты суд взыскивает со страховщика за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего штраф в размере пятидесяти процентов от разницы между совокупным размером страховой выплаты, определенной судом, и размером страховой выплаты, осуществленной страховщиком в добровольном порядке. Согласно пункту 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата><номер> «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», применение статьи 333 ГК РФ об уменьшении судом неустойки возможно лишь в исключительных случаях, когда подлежащие уплате неустойка, финансовая санкция и штраф явно несоразмерны последствиям нарушенного обязательства. Уменьшение неустойки, финансовой санкции и штрафа допускается только по заявлению ответчика. В решении должны указываться мотивы, по которым суд полагает, что уменьшение их размера является допустимым. Поскольку ответчик не представил суду доказательств несоразмерности подлежащего взысканию штрафа последствиям нарушения обязательства ответчиком, у суда отсутствуют основания для снижения размера взыскиваемого штрафа. С учетом изложенного, суд, исходя из присужденной, в пользу истца, суммы страхового возмещения в размере 48500 рублей, суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца штраф за несвоевременную выплату страхового возмещения в размере 24250 руб. исходя из расчета (48500/2). Поскольку в ходе рассмотрения настоящего гражданского дела, нашел подтверждение факт ненадлежащего исполнения страховщиком своих обязанностей, с ПАО СК «Росгосстрах» подлежит взысканию компенсация морального вреда. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 2 Постановления от <дата><номер> «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснил, что если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами. Согласно статьи 15 Закона РФ от <дата><номер> «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. Установив в ходе судебного разбирательства факт нарушения прав истца ФИО1, как потребителя, гарантированных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», в соответствии с правилами статьи 15 вышеназванного закона и статьи 1101 ГК РФ, суд полагает необходимым удовлетворить исковые требования о взыскании денежной компенсации морального вреда, учитывая при этом фактические обстоятельства дела, характер причиненных истцу нравственных страданий, период нарушений прав истца со стороны ответчика, применив принципы разумности и справедливости, взыскать в пользу истца в счет компенсации морального вреда 1 000 рублей. Согласно требованиям статьи 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся, суммы подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам, другие признанные судом необходимые расходы. В соответствии со статьей 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. Согласно разъяснениям, данным в пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата><номер> «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», в случаях, когда законом либо договором предусмотрен претензионный или иной обязательный досудебный порядок урегулирования спора, расходы, вызванные соблюдением такого порядка (например, издержки на направление претензии контрагенту, на подготовку отчета об оценке недвижимости при оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости юридическим лицом, на обжалование в вышестоящий налоговый орган актов налоговых органов ненормативного характера, действий или бездействия их должностных лиц), в том числе расходы по оплате юридических услуг, признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек. В судебном заседании установлено, что истцом ФИО1 за проведение независимой экспертизы было уплачено 5000 рублей, что подтверждается договором <номер> от <дата> квитанцией к приходному кассовому чеку б/н от <дата>. Также истцом понесены почтовые расходы в размере 160 рублей, связанные с направлением претензии в адрес страховщика ПАО СК «Росгосстрах». Указанные расходы истца являются судебными издержками и подлежат взысканию с ответчика ПАО СК «Росгосстрах» в заявленном размере, поскольку данные расходы были понесены истцом с целью соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного Федеральным законом от <дата> № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Из представленного в материалы гражданского дела счета <номер> от 19.09.2018г., квитанции к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата> усматривается, что ФИО1 понесены расходы за проведение судебной экспертизы в размере 27000 рублей, которые также подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. Расходы на оформление доверенности представителя также могут быть признаны судебными издержками, если такая доверенность выдана для участия представителя в конкретном деле или конкретном судебном заседании по делу (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата><номер> «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»). В доверенности, выданной ФИО1 на имя ФИО2, указано, что данная доверенность выдана для представления интересов доверителя по дорожно-транспортному происшествию, произошедшему <дата> с участием транспортного средства, принадлежащего ФИО1 на праве собственности. В связи с чем, требования истца о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» расходов за нотариальное удостоверение доверенности подлежат удовлетворению в размере 1 200 рублей. В соответствии с частью 1 статьи 103 ГПК РФ с ответчика в местный бюджет подлежит взысканию государственная пошлина в размере 4470 рублей, исходя из требований имущественного и неимущественного характера. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично. Взыскать с Публичного акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах» в пользу ФИО1 страховое возмещение в размере 48500 рублей, штраф в размере 24250 рублей, неустойку в размере 100 000 рублей, расходы на оплату услуг независимой экспертизы в размере 5000 рублей, расходы на оплату судебной экспертизы в размере 27000 рублей, расходы на оплату услуг нотариуса в размере 1200 рублей, почтовые расходы в сумме 160 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, а всего 207110 рублей. В удовлетворении исковых требований ФИО1 к Публичному акционерному обществу Страховая Компания «Росгосстрах» о взыскании неустойки в сумме 76 540 рублей, компенсации морального вреда в сумме 2 000 рублей отказать. Взыскать с Публичного акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах» в бюджет г. Иркутска государственную пошлину в сумме 4470 рублей. Решение суда может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Куйбышевский районный суд города Иркутска в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. Председательствующий: Н.Н. Акимова Суд:Куйбышевский районный суд г. Иркутска (Иркутская область) (подробнее)Судьи дела:Акимова Н.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Упущенная выгодаСудебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Ответственность за причинение вреда, залив квартиры Судебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ Источник повышенной опасности Судебная практика по применению нормы ст. 1079 ГК РФ Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ Уменьшение неустойки Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |