Решение № 2А-35/2017 2А-35/2017~М-14/2017 М-14/2017 от 27 февраля 2017 г. по делу № 2А-35/2017

Тверской гарнизонный военный суд (Тверская область) - Гражданское




РЕШЕНИЕ


Именем Российской Федерации



дело № 2а-35/2017
28 февраля 2017 года
город Тверь

Тверской гарнизонный военный суд в составе:

председательствующего Красовского А.А.,

при секретаре судебного заседания Анпилогове В.Ю.,

с участием административного истца <данные изъяты> ФИО2, его представителя ФИО3, представителя командира войсковой части № и войсковой части № <данные изъяты> ФИО4, прокурора - <данные изъяты> ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда административное дело по административному исковому заявлению ФИО2, поданного его представителем ФИО3, об оспаривании действий командира войсковой части № и войсковой части №, связанных с увольнением с военной службы,

УСТАНОВИЛ:


ФИО2, через своего представителя ФИО3 обратился в военный суд с административным исковым заявлением, в котором, исходя из существа заявленных требований, просил признать действия командира войсковой части №, связанные с изданием приказа от ДД.ММ.ГГГГ № об увольнении ФИО2 с военной службы в соответствии с пп. «в» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» - в связи с <данные изъяты>, незаконными и обязать указанное должностное лицо внести в отмеченный приказ изменения в части основания увольнения, указав об увольнении ФИО2 с военной службы в соответствии с пп. «в» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», <данные изъяты>.

Определениями судьи от 01 и 17 февраля 2017 года административное исковое заявление ФИО2 принято к производству военного суда, по нему возбуждено административное дело, к участию в деле привлечен военный прокурор и установлено, что срок рассмотрения дела подлежит исчислению с 31 января 2017 года.

В обоснование заявленных требований ФИО2 указал, что он проходил военную службу <данные изъяты> в войсковой части №, дислоцированной в <данные изъяты>. Приказом командира войсковой части № от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО2 уволен с военной службы в связи с <данные изъяты>.

Отмеченные действия командования ФИО2 полагал неправомерными и нарушающими его права, указав, что предусмотренное п. «а» ст. 73 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации дисциплинарное воздействие, в виде отстранения или снижения в должности к нему не применялось.

При этом, по мнению ФИО2, поскольку у него имелись заболевания, в связи с которыми он был признан <данные изъяты> к прохождению военной службы и о которых командование знало еще в период прохождения ФИО2 военной службы, то в соответствии с п. 11 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 года № 1237, он, ФИО2, имел право уволиться по избранному им основанию, для чего командование обязано было направить его для прохождения военно-врачебной комиссии, но не сделало этого.

Также ФИО2 указал, что о том, что имеющееся у него заболевания влекут его негодность к прохождению военной службы, он узнал только тогда, когда это обстоятельство явилось препятствием к его повторному поступлению на военную службу в <данные изъяты>. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 находился на стационарном лечении, в связи с чем и пропустил срок на обжалование приказа об его увольнении с военной службы.

В ходе судебного заседания ФИО2 и его представитель ФИО3 поддержали заявленные требования, приведя в их обоснование доводы, аналогичные ранее изложенным, дополнительно пояснив, что, несмотря на то, что при увольнении военнослужащего в связи с <данные изъяты> Положение о порядке прохождения военной службы действительно не предусматривает возможности выбора основания увольнения, но они полагают, что данная норма к спорным правоотношениям применению не подлежит, поскольку заболевание у ФИО2 имелось задолго до возникновения обстоятельств, послуживших основанием для увольнения ФИО2 с военной службы в связи с <данные изъяты>, а именно, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, о чем командованию было известно. При этом в ходе неоднократного прохождения ФИО2 военно-врачебной комиссии в период военной службы имеющееся у него заболевание не было расценено как дающее категорию - негоден к прохождению военной службы, о чем ФИО2 узнал только в ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ при прохождении им военно-врачебной комиссии, когда решил повторно поступить на военную службу <данные изъяты> в <данные изъяты>.

После получения отмеченной информации ФИО2 сразу же решил реализовать свое право на обжалование в военный суд действий командования, связанных с увольнением ФИО2, для чего он обратился за оказанием ему юридической помощи в частную организацию, специалисты которой составили по просьбе Костылева административное исковое заявление и дважды (в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) предъявили его в Тверской гарнизонный военный суд. Вместе с тем в обоих случаях данные заявления не были приняты к производству военного суда в связи с отсутствием у лиц, их подписавших, действующих от имени ФИО2, юридического образования.

Данные обстоятельства, по мнению стороны административного истца свидетельствуют о том, что предусмотренный ст. 219 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ) трехмесячный срок на обжалование действий органов военного управления и их должностных лиц ФИО2 не пропущен, поскольку о нарушенном праве он узнал только в ДД.ММ.ГГГГ, в суд обратился уже в ДД.ММ.ГГГГ, а административное дело было невозбуждено не по вине ФИО2, который действовал добросовестно и искал надлежащего представителя.

Кроме того, ФИО2 подтвердил, что в ходе беседы перед увольнением он не высказал желания пройти военно-врачебную комиссию, а также то, что приказ командира войсковой части № от ДД.ММ.ГГГГ № был доведен до ФИО2 под роспись ДД.ММ.ГГГГ, но при этом сторона административного истца настаивала, что о нарушенном праве ФИО2 узнал только в ДД.ММ.ГГГГ, поскольку, несмотря на официальное опубликование нормативных правовых актов относительно порядка прохождения военно-врачебной комиссии, их содержание ФИО2 не знал и не должен был знать, так как это не входило в его должностные обязанности. В отмеченной части ФИО2 доверял командованию, а также врачам, проводившим в период прохождения им военной службы его медицинское освидетельствование.

Одновременно, ФИО2 и его представитель ФИО3 считали само увольнение административного истца с военной службы в связи с несоблюдением военнослужащим условий контракта незаконным, поскольку, по их мнению, для этого не имелось достаточных оснований, так как ФИО2 фактически уволили в связи с совершением им административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в виде отказа от прохождения водителем медицинского освидетельствования на состояние опьянения, что было установлено постановлением Тверского гарнизонного военного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которое не обжаловалось ФИО2 и вступило в законную силу. Сам по себе отмеченный факт, по мнению ФИО2 и его представителя ФИО3, не свидетельствует о нарушении ФИО2 каких-либо обязанностей военной службы и поэтому не может расцениваться как нарушение им условий контракта.

Также ФИО2 и его представитель ФИО3 подтвердили, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратился с жалобой на изменение формулировки основания его увольнения с военной службы в <данные изъяты>. При этом причину обращения с отмеченной жалобой в данный орган, несмотря на прохождение военной службы во <данные изъяты> ФИО2 и его представитель ФИО3 пояснить не смогли.

На основании изложенного ФИО2 и его представитель ФИО3 просили суд удовлетворить заявленные требования.

Представитель командира войсковой части № и войсковой части № <данные изъяты> ФИО4 в ходе судебного заседания требования ФИО2 и его представителя ФИО3 не признал и просил суд отказать в их удовлетворении, в обоснование чего пояснил, что каких-либо нарушений, которые бы могли повлечь отмену изданного приказа об увольнении ФИО2 не имеется.

При этом ФИО4 пояснил, что полностью поддерживает ранее сделанные письменные возражения командира войсковой части № <данные изъяты> ФИО1, согласно которым постановлением Тверского гарнизонного военного суда от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного <данные изъяты> КоАП РФ, в связи с чем после проведения аттестации ФИО2, руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также его смыслом, выявленным в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21 марта 2013 года № 6-П, приказом командира войсковой части № от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО2 был уволен с военной службы по пп. «в» п. 2 ст. 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в связи с <данные изъяты>, что не предусматривает права выбора основания увольнения.

Отмеченный приказ был доведен до ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно перед увольнением ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ с ним была проведена беседа, на которой он не изъявил желания пройти военно-врачебную комиссию, что исключает необходимость ее проведения.

Таким образом, поскольку содержание оспариваемого приказа командира войсковой части № от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО2 было известно ДД.ММ.ГГГГ, а в суд с административным исковым заявлением ФИО2 обратился в ДД.ММ.ГГГГ, то он пропустил предусмотренный ст. 219 КАС РФ трехмесячный срок на обжалование действий должностных лиц и органов.

Кроме того, представитель командира войсковой части № и войсковой части № ФИО4 пояснил, что в ходе прохождения военной службы с ФИО4 проводились занятия по изучению правового минимума со сдачей им соответствующих зачетов, в связи с чем последнему известны положения действующего законодательства о порядке прохождения военной службы.

На основании изложенного представитель командира войсковой части № и войсковой части № ФИО4 полагал увольнение ФИО2 с военной службы законным и обоснованным и просил суд в удовлетворении заявленных ФИО2 требований отказать.

Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, заключение военного прокурора, полагавшего необходимым в удовлетворении заявления ФИО2 в связи с пропуском им трехмесячного срока обжалования действий воинских должностных лиц и органов военного управления, предусмотренного ст. 219 КАС РФ, в полном объеме заявленных требований отказать, и исследовав представленные доказательства, военный суд приходит к следующим выводам.

На основании ст. 219 КАС РФ административное исковое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов.

Причины пропуска срока обращения в суд выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседании.

Несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение жалобы вышестоящим органом, вышестоящим должностным лицом свидетельствует о наличии уважительной причины пропуска срока обращения в суд. Пропущенный по указанной причине или иной уважительной причине срок подачи административного искового заявления может быть восстановлен судом.

Пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также невозможность восстановления пропущенного (в том числе по уважительной причине) срока обращения в суд является основанием для отказа в удовлетворении административного иска.

Согласно ч.ч. 9, 11 ст. 226 КАС РФ обязанность доказывания того обстоятельства, соблюдены ли сроки обращения в суд, возлагается на лицо, обратившееся в суд.

В силу ч. 1 ст. 126, ч.ч. 2 3 ст. 220 КАС РФ к административному исковому заявлению о признании незаконными решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства, на которых административный истец основывает свои требования, а также копия ответа из вышестоящего в порядке подчиненности органа или от вышестоящего в порядке подчиненности лица, если таким органом или лицом была рассмотрена жалоба по тому же предмету, который указан в подаваемом административном исковом заявлении.

Согласно разъяснениям о применении указанных норм процессуального права, приведенным в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 8, и правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 21 апреля 2005 года № 191-О, от 15 ноября 2007 года № 755-О-О, от 05 февраля 2009 года № 432-О-О, административное исковое заявление об оспаривании решений, действий (бездействия) органов военного управления и воинских должностных лиц, исходя из положений ч. 1 ст. 4 и ч. 1 ст. 219 КАС РФ, подается в военный суд в трехмесячный срок со дня, когда административному истцу стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов.

Пропуск данного срока не является для суда основанием для отказа в принятии заявления, но при отсутствии уважительных причин, которые подлежат выяснению судом в предварительном судебном заседании или в судебном заседании независимо от того, ссылались ли на это обстоятельство заинтересованные лица, может являться основанием для отказа в удовлетворении заявления с указанием в мотивировочной части решения только на установление судом данного обстоятельства.

При этом закрепление в законе процессуальных сроков на обжалование действий должностных лиц и государственных органов обусловлено необходимостью обеспечить стабильность и определенность публичных правоотношений и не может рассматриваться как нарушение права на судебную защиту. Заинтересованные лица вправе ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока, и, если пропуск срока был обусловлен уважительными причинами, такого рода ходатайства подлежат удовлетворению судом.

В силу ч. 4 ст. 2 КАС РФ, ст. 205 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и разъяснений о применении указанных норм права, приведенных в п.12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года № 43, п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9, в исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца - физического лица (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.

К числу уважительных причин пропуска срока на обращение с заявление в суд следует относить обстоятельства, связанные с личностью истца, которые позволяют признать уважительными причины пропуска данного срока: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п., если они препятствовали осуществлению соответствующих действий в течение всего срока, установленного для этого законом. Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и т.п.

Согласно п. 1 ст. 204 ГК РФ и разъяснениям о применении указанной нормы права, приведенных в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года № 43, срок исковой давности не течет с момента обращения за судебной защитой, если такое заявление было принято к производству.

Положение п. 1 ст. 204 ГК РФ не применяется, если судом отказано в принятии заявления или заявление возвращено, в том числе в связи с несоблюдением правил о форме и содержании заявления, об уплате государственной пошлины, а также других предусмотренных процессуальным законодательством требований.

На основании ст. 12 Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

В исключительных случаях руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

Таким образом, гражданин имеет право обратиться с административным исковым заявлением в суд об оспаривании действий органов государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о факте совершения указанных действий. Пропуск отмеченного срока является основанием для отказа в удовлетворении административного искового заявления без исследования фактических обстоятельств дела по существу. Обязанность доказывания того обстоятельства, соблюдены ли сроки обращения в суд, возлагается на лицо, обратившееся в суд.

Одновременно данный срок может быть восстановлен при наличии уважительных причин, наличие которых также должно доказать лицо, обратившееся в суд.

К уважительным причинам пропуска приведенного срока относятся обстоятельства, затруднившие получение заявителем информации об обжалованных действиях (решениях) и их последствиях, то есть затруднившие получение заявителем информации о факте совершения приведенных действий, либо обстоятельства, неразрывно связанные с личностью заявителя, препятствовавшие ему обратиться в суд, то есть тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п. При этом отмеченные обстоятельства должным иметь место и препятствовать обращению в суд в течение всего указанного трехмесячного срока.

Исходя из изложенного незнание правовых норм, а также обстоятельства, не имевшие место в течение всего трехмесячного срока, не являются уважительной причиной его пропуска, поскольку объективно полностью не исключают возможность реализации права на обращение в суд.

Равно в случае возвращения судом административного искового заявления административному истцу, течение предусмотренного ст. 219 КАС РФ трехмесячного срока на обжалование действий государственных органов и их должностных лиц не прерывается и не приостанавливается.

Одновременно, исходя из взаимосвязанных положений ст. 219 КАС РФ и ст.12 Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ, несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение жалобы вышестоящим органом, вышестоящим должностным лицом может свидетельствовать о наличии уважительной причины пропуска срока обращения в суд. При этом, по смыслу закона приведенные обстоятельства могут свидетельствовать о наличии уважительной причины пропуска срока обращения в суд только при условии, если обращение гражданина к вышестоящему должностному лицу или в вышестоящий орган имело место в пределах трехмесячного срока на обжалование действий нижестоящих должностных лиц, а не после истечения указанного срока.

В ходе судебного заседания на основании административного искового заявления ФИО2 в суд от ДД.ММ.ГГГГ, послужного списка ФИО2, выписки из приказа командира войсковой части № от ДД.ММ.ГГГГ №, выписки из приказа командира войсковой части № от ДД.ММ.ГГГГ №, листа беседы от ДД.ММ.ГГГГ, аттестационного листа на ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ, представления к увольнению ФИО2 с военной службы, выписки из протокола заседания аттестационной комиссии войсковой части № от ДД.ММ.ГГГГ №, пояснений лиц, участвующих в деле, достоверно установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 проходил военную службу в должности <данные изъяты> войсковой части №.

Приказом командира войсковой части № от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО2 уволен с военной службы на основании пп. «в» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» - в <данные изъяты>. Данный приказ был доведен до ФИО2 под роспись ДД.ММ.ГГГГ.

Приказом командира войсковой части № от ДД.ММ.ГГГГ № в связи с увольнением с военной службы ФИО2 исключен из списков личного состава войсковой части № с ДД.ММ.ГГГГ, что ему также было достоверно известно.

Исходя из содержания листа беседы от ДД.ММ.ГГГГ, аттестационного листа на ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ, представления к увольнению ФИО2 с военной службы, выписки из протокола заседания аттестационной комиссии войсковой части № от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО2 в ходе реализации в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ процедуры его увольнения с военной службы непосредственно участвовал в данной процедуре и достоверно знал о представлении его к увольнению с военной службы в связи с в связи с невыполнением им условий контракта.

В Тверской гарнизонный военный суд ФИО2 обратился с административным исковым заявлением об оспаривании действий командира войсковой части № и войсковой части №, связанных с увольнением ФИО2 с военной службы, ДД.ММ.ГГГГ (согласно отметке о регистрации данного заявления).

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что, обратившись в суд с административным исковым заявлением об оспаривании действий командира войсковой части №, связанных с увольнением ФИО2 с военной службы, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 существенно, без уважительных причин, пропустил предусмотренный ст. 219 КАС РФ трехмесячный срок на оспаривание указанных действий командования, поскольку о своем возможно нарушенном праве ФИО2 во всяком случае было известно не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Обстоятельств, влекущих согласно ч. 4 ст. 2 КАС РФ, ст.ст. 202, 203 ГК РФ перерыв или приостановление трехмесячного срока, а также уважительных причин его пропуска, предусмотренных ст. 219 КАС РФ, ч. 4 ст. 2 КАС РФ и ст. 205 ГК РФ, не усматривается. Нахождение ФИО2 на стационарном лечении с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в силу краткосрочности данного периода какого-либо влияния на факт пропуска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ предусмотренного ст. 219 КАС РФ трехмесячного срока, начавшего свое исчисление с ДД.ММ.ГГГГ, оказать очевидно не может.

По аналогичной причине судом не принимается во внимание факт обращения ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 с жалобой на основание его увольнения с военной службы в адрес <данные изъяты>, так как подобное обращение очевидно последовало уже за пределами предусмотренного ст. 219 КАС РФ трехмесячного срока и соответственно прервать, приостановить либо восстановить его не может. Кроме того, Министр обороны Российской Федерации не является вышестоящим должностным лицом по отношению к командиру войсковой части №, структурно входившей в систему <данные изъяты>, а затем <данные изъяты>, о чем ФИО2 достоверно известно.

Доводы ФИО2 и его представителя ФИО3 о том, что начало предусмотренного ст. 219 КАС РФ трехмесячного срока надлежит исчислять с ДД.ММ.ГГГГ даты, когда при прохождении им военно-врачебной комиссии ФИО2 стало известно об его негодности к военной службе не могут быть приняты во внимание, как несостоятельные, поскольку исходя из содержания самого административного искового заявления ФИО2, а также его пояснений в ходе судебного заседания и представленных медицинских документов, ФИО2 было известно о наличии у него заболеваний, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, а положения нормативных правовых актов, определяющие порядок прохождения военно-врачебной комиссии, официально опубликованы для всеобщего сведения и общедоступны, что исключает наличие каких-либо препятствий для получение ФИО2 информации об обжалованных действиях (решениях) и их последствиях.

Более того, поскольку, исходя из содержания ст. 26 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года №76-ФЗ и ст. 16 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащий в служебной деятельности обязан руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, общевоинскими уставами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, то ФИО2, указывая на свое незнание соответствующих норм порядка прохождения военно-врачебной экспертизы, по существу напрямую связывает пропуск предусмотренного ст. 219 КАС РФ трехмесячного срока не с уважительными причинами, а со своим заведомо необосованным бездействием, что не может быть принято во внимание.

При этом положения ст. 219 КАС РФ связывают начало течения предусмотренного данной статьей трехмесячного срока с датой, когда лицо узнало о возможно нарушенном праве, то есть о факте совершения оспариваемого действия бездействия, а не с датой, когда это лицо осознало, что его права возможно нарушаются данным действием (бездействием).

Ссылки ФИО2 и его представителя ФИО3 на обращения представителей ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с административными исковыми заявлениями в военный суд, также не могут быть приняты во внимание, поскольку согласно вступившим в законную силу определениям Тверского гарнизонного военного суда от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ данные административные исковые заявления были возвращены стороне административного истца и соответственно их предъявление в суд каким-либо образом на исчисление предусмотренного ст. 219 КАС РФ трехмесячного срока не влияет. Вопросы же выбора ФИО2 его представителей и соответствия их компетенции предъявляемым законом требованиям, относятся к индивидуальным гражданским правоотношениям данных лиц между собою, а не к правовоотношениям между ФИО2 и командованием, и поэтому на порядок исчисления предусмотренного ст. 219 КАС РФ трехмесячного срока не влияют.

Более того даже по состоянию на дату первого обращения представителя ФИО2 с административным исковым заявлением в военный суд - ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренный ст. 219 КАС РФ трехмесячный срок, начавший свое исчисление с ДД.ММ.ГГГГ, также был уже очевидно пропущен.

Иная трактовка ФИО2 и его представителем ФИО3 норм процессуального права и фактически имевших место обстоятельств основана на их ошибочном понимании и отклоняется судом как несостоятельная.

При таких обстоятельствах в удовлетворении административного искового заявления ФИО2 о признании действий командира войсковой части №, связанных с изданием приказа от ДД.ММ.ГГГГ № об увольнении ФИО2 с военной службы в соответствии с пп. «в» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» - в связи с <данные изъяты>, незаконными и возложении на указанное должностное лицо обязанности внести в отмеченный приказ изменения в части основания увольнения, указав об увольнении ФИО2 с военной службы в соответствии с пп. «в» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе, то есть в полном объеме рассматриваемых требований, надлежит отказать в связи с пропуском административным истцом трехмесячного срока, предусмотренного ст. 219 КАС РФ.

Поскольку суд пришел к выводам о необходимости отказа в удовлетворении требований ФИО2, то на основании ч. 1 ст. 111 КАС РФ понесенные заявителем судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 300 рублей также не подлежат возмещению в полном объеме рассматриваемых требований.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 175-180, 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,

РЕШИЛ:


В удовлетворении административного искового заявления ФИО2 об оспаривании действий командира войсковой части № и войсковой части №, связанных с увольнением с военной службы, в полном объеме заявленных требований – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский окружной военный суд через Тверской гарнизонный военный суд в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий



Ответчики:

Войсковая часть 3272 (подробнее)
Командир войсковой части 3272 ЦРК ВВ МВД России (подробнее)

Судьи дела:

Красовский А.А. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

По лишению прав за "пьянку" (управление ТС в состоянии опьянения, отказ от освидетельствования)
Судебная практика по применению норм ст. 12.8, 12.26 КОАП РФ

Исковая давность, по срокам давности
Судебная практика по применению норм ст. 200, 202, 204, 205 ГК РФ