Решение № 2-4939/2025 2-4939/2025~М-3738/2025 М-3738/2025 от 6 октября 2025 г. по делу № 2-4939/2025Абаканский городской суд (Республика Хакасия) - Гражданское УИД № Дело № ЗАОЧНОЕ Именем Российской Федерации 07 октября 2025 года <адрес> Абаканский городской суд Республики Хакасия в составе: председательствующего Лобоцкой И.Е. при секретаре ФИО7, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Акционерного общества «Абаканская ТЭЦ» к Комитету муниципальной экономики Администрации <адрес> о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию и горячую воду в порядке наследования, Акционерное общество «Абаканская ТЭЦ» (далее по тексту - АО «Абаканская ТЭЦ», Общество) обратилось в Абаканский городской суд с исковым заявлением к наследственному имуществу ФИО4 о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию и горячую воду в порядке наследования, мотивируя требования тем, что Постановлением Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-П Обществу присвоен статус единой теплоснабжающей организации. ФИО4 являлся собственником жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> А и абонентом единой теплоснабжающей организации муниципального образования <адрес>. АО «Абаканская ТЭЦ» надлежащим образом исполняло обязательства по поставке теплоносителя абоненту с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Обязательства по оплате абонентом исполнены не были, в связи с чем, образовалась задолженность по тепловой энергии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 019 руб. 64 коп., по горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 159 руб. 18 коп. ФИО4 умер ДД.ММ.ГГГГ. В связи с изложенным, Общество просит суд взыскать с наследников умершего ФИО4 задолженность за оказанные коммунальные услуги по тепловой энергии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 019 руб. 64 коп., по горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 159 руб. 18 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 руб. Определением Абаканского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Администрация <адрес>. Определением Абаканского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены - ФИО1, ФИО2 и ФИО3. Определением Абаканского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве ответчика привлечен - Комитет муниципальной экономики Администрации <адрес>. Представитель АО «Абаканская ТЭЦ» в судебное заседание не явился, извещался о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом. О причинах неявки суд в известность не поставил. Ответчик – представитель Комитета муниципальной экономики Администрации <адрес> в судебное заседание не явился, извещался о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом. О причинах неявки суд в известность не поставил. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора – ФИО1, ФИО2, ФИО3, представитель Администрации <адрес> в судебное заседание не явились, извещались о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом. О причинах неявки суд в известность не поставили. В силу ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГПК РФ) в целях правильного и своевременного рассмотрения и разрешения настоящего дела, учитывая право сторон на судопроизводство в разумные сроки, суд полагает возможным рассмотреть данное гражданское дело в отсутствие не явившихся сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела. Руководствуясь ст. 233 ГПК РФ, учитывая неявку в судебное заседание ответчиков, извещенных о времени и месте судебного заседания, не сообщивших об уважительных причинах неявки и не просивших о рассмотрении дела в их отсутствие, суд определил рассмотреть гражданское дело в отсутствие ответчиков в порядке заочного производства. Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему. Как предусмотрено п. 1 ст. 10 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ЖК РФ) жилищные права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных данным Кодексом, другими федеральными законами и иными правовыми актами, а также из действий участников жилищных отношений, которые хотя и не предусмотрены такими актами, но в силу общих начал и смысла жилищного законодательства порождают жилищные права и обязанности. В силу ч. 1 ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение. Согласно ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Аналогичные требования содержаться в ст. 158 ЖК РФ, в силу которой, собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения. В силу п. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственников помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме; взнос на капитальный ремонт; плату за коммунальные услуги. Согласно ч. ч. 1, 14 ст. 155 ЖК РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно по десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом. Исходя из ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В тех случаях, когда потребитель пользуется услугами (энергоснабжение, услуги связи и т.п.), оказываемыми обязанной стороной, однако, от заключения договора отказывается, фактическое пользование потребителем услугами обязанной стороны следует считать в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ как акцепт абонентом оферты, предложенной стороной, оказывающей услуги. Поэтому данные отношения должны рассматриваться как договорные. Отсутствие договорных отношений с организацией, чьи энергопотребляющие установки присоединены к сетям энергоснабжающей организации, не освобождает потребителя от обязанности возместить стоимость отпущенной ему энергии. Истцом и собственником помещения, договор заключен не был, вместе с тем, согласно п. 1 ст. 548 ГК РФ к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, применяются правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547), если иное не установлено законом, иными правовыми актами. Таким образом, между сторонами возникли взаимные обязательства. В соответствии с п. 1 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется передавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим её потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Как следует из ст. ст. 15 и 15.1 Федерального закона «О теплоснабжении», потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения; при этом потребители, подключенные (технологически присоединенные) к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), приобретают тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения, у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения и поставки горячей воды. Теплоносителем является пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии. Теплоноситель в виде воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) может использоваться для теплоснабжения и для горячего водоснабжения. (п. 4.1. Федерального закона «О теплоснабжении»). Пунктом 20 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации предусмотрено, что по договору теплоснабжения теплоснабжающая организация обязуется поставить тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, а потребитель тепловой энергии обязан принять и оплатить тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, соблюдая режим потребления тепловой энергии. Согласно ст. 541 ГК РФ, энергоснабжающая организация обязана подавать энергию в количестве, предусмотренном договором. Количество поданной энергоснабжающей организацией и используемой абонентом энергии определяется в соответствии с данными учета о её фактическом потреблении. Потребители, подключенные (технологически присоединенные) к системе теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 15 настоящего Федерального закона. Потребители, которым поставка горячей воды осуществляется с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), заключают с теплоснабжающими организациями договоры теплоснабжения и поставки горячей воды в порядке, установленном статьей 15.1. настоящего Федерального закона (пункты 2, 2.1. статьи 13 Федерального закона «О теплоснабжении»). Согласно п. 1 ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчётов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашениями сторон. Согласно положениям пунктов 33-34 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с "Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации"), потребители оплачивают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель теплоснабжающей организации по тарифу, установленному органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для данной категории потребителей, и (или) по ценам, определяемым по соглашению сторон в случаях, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении", за потребленный объем тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в следующем порядке, если иное не установлено договором теплоснабжения: 35 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца, и 50 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до истечения последнего числа текущего месяца; оплата за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за тепловую энергию в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если объем фактического потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя за истекший месяц меньше договорного объема, определенного договором теплоснабжения, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий месяц. Под расчетным периодом для расчета потребителей с теплоснабжающей организацией принимается 1 календарный месяц. В силу п. 42 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила), размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, за исключением платы за коммунальную услугу по отоплению, определяется в соответствии с формулой 1 приложения № к настоящим Правилам исходя из показаний такого прибора учета за расчетный период. При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется в соответствии с формулами 4 и 5 приложения № к настоящим Правилам исходя из нормативов потребления коммунальной услуги. На основании п. 59 Правил плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или нежилом помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев в следующих случаях и за указанные расчетные периоды. В случае непредставления потребителем показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета за расчетный период в сроки, установленные настоящими Правилами, или договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, или решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, - начиная с расчетного периода, за который потребителем не представлены показания прибора учета до расчетного периода (включительно), за который потребитель представил исполнителю показания прибора учета, но не более 6 расчетных периодов подряд. По истечении указанного в пп. "б" п. 59 Правил предельного количества расчетных периодов, за которые плата за коммунальную услугу определяется по данным, предусмотренным указанным пунктом, плата за коммунальную услугу, предоставленную в жилое помещение, рассчитывается в соответствии с п. 42 настоящих Правил, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, плата за коммунальную услугу, предоставленную в нежилое помещение, - в соответствии с п. 43 настоящих Правил исходя из расчетного объема коммунального ресурса (п. 60 Правил). В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона. односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст.310 ГК РФ). На основании Постановления Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № Акционерному обществу «Абаканская ТЭЦ» присвоен статус единой теплоснабжающей организации. Указанное постановление вступило в силу с ДД.ММ.ГГГГ. Обращаясь с исковым заявлением в суд, истец указывает на то, что в отношении помещения, расположенного по адресу: <адрес> А было произведено начисление платы за тепловую энергию по отоплению и горячему водоснабжению. Суд находит установленным, что истцом в спорные периоды поставлялась тепловая энергия в МКД расположенный по адресу: <адрес>, в котором находится жилое помещение №А, указанное обстоятельство не оспорено сторонами, доказательств обратного в материалы дела не представлено. В ходе рассмотрения дела судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Администрация <адрес> (собственник) и ФИО4 (приобретатель) заключили договор о безвозмездной передаче жилья в собственность, по условиям которого, собственник передал, а приобретатель получил в единоличную собственность занимаемую им квартиру, находящуюся по адресу: <адрес> А (п. 1 Договора). Исходя из п. 2 Договора, квартира имеет общую площадь 9,9 кв.м., в том числе жилую площадь – 5,8 кв.м. и состоит из одной комнаты, санузла. Квартира расположена на 5-оом этаже 5-ти этажного панельного дома. Пунктом 4 Договора предусмотрено, что квартира передается безвозмездно в собственность приобретателю. На договоре имеется отметка о том, что Управлением Федеральной регистрационной службы по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация права собственности. Исходя из выписки № из технического паспорта объекта недвижимости, подготовленного по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, квартира, расположенная по адресу: <адрес> А имеет общую площадь 9,9 кв.м., в том числе жилая 5,8 кв.м., подсобная 4,1 кв.м. Согласно выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квартира площадью 9,9 кв.м., расположенная по адресу: <адрес> А зарегистрирована на праве собственности за ФИО4. Государственная регистрация права произведена – ДД.ММ.ГГГГ. Далее, в ходе рассмотрения дела установлено и записью акта о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что ФИО4 умер ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдано свидетельство о смерти серии № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. Согласно ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (ст. 1152 ГК РФ). Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом (ст. 1111 ГК РФ). В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. В силу ст.1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Согласно п. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Статья 1153 ГК РФ закрепляет способы принятия наследства, так в соответствии с ч. 1 указанной статьи, принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. В соответствии с ч. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Таким образом, исходя из анализа указанной статьи, принять наследство можно двумя способами: подав заявление по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному должностному лицу, либо совершив действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Согласно сведениям, содержащимся на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты (notariat.ru), наследственное дело после смерти ФИО4 не открывалось. В целях установления лиц, состоящих в родстве с ФИО4, судом сделан запрос в Отдел Департамента ЗАГС Министерства по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия по <адрес>. В ответ на запрос суда и.о. начальника отдела департамента ЗАГС по <адрес> представлены сведения о рождении, заключении брака, рождении детей и установлении отцовства. Согласно записи акта о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 и ФИО8 заключили брак ДД.ММ.ГГГГ, после заключения брака жене присвоена фамилия «ФИО9», о чем выдано свидетельство о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ. Сведений о расторжении брака представлено не было. Исходя из записей акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 является отцом – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Вместе с тем, согласно сведениям отделения адресно-справочной работы отдела по работе с гражданами РФ УВМ МВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и ФИО2 зарегистрированными по месту жительства (пребывания) не значатся, паспортом гражданина Российской Федерации не документировались. ФИО3 зарегистрирован по месту жительства с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Сведений о совершении ФИО3, иными лицами, действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства после смерти ФИО4, не представлено и судом не установлено. Таким образом, в ходе рассмотрения дела судом не установлено лиц, фактически принявших наследство после смерти ФИО4 Сторонами доказательств фактического принятия наследства также не представлено. В соответствии с ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Решением Аскизского районного суда Республики Хакасия от ДД.ММ.ГГГГ постановленным по делу № удовлетворены требования Администрации Аскизского поссовета <адрес> Республики Хакасия, судом постановлено: «Признать квартиру, с кадастровым номером № расположенную по адресу: <адрес> общей площадью 33,7 кв.м., принадлежащую на праве собственности ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умершему ДД.ММ.ГГГГ, выморочным имуществом. Прекратить право собственности ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умершего ДД.ММ.ГГГГ на квартиру с кадастровым номером №, расположенную по адресу: <адрес> общей площадью 33,7 кв.м. Признать право муниципальной собственности муниципального образования Аскизский поссовет <адрес> Республики Хакасия на квартиру с кадастровым номером №, расположенную по адресу: <адрес> общей площадью 33,7 кв.м.». Указанным решением установлено, что после смерти ФИО4 наследников, принявших наследство фактически либо путем обращения с соответствующим заявлением к нотариусу, не имеется, наследство после смерти ФИО4 никем не принято. Таким образом, установленный решением Аскизского районного суда Республики Хакасия от ДД.ММ.ГГГГ постановленным по делу № факт того, что после смерти ФИО4 наследников, принявших наследство фактически либо путем обращения с соответствующим заявлением к нотариусу, не имеется, имеет преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела. Принимая во внимание то, что у ФИО4 отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, а также наследники фактически принявшие наследство умершего, то суд полагает, что принадлежавшее ФИО4 имущество является выморочным. Устанавливая имущество, входящее в наследственную массу после смерти ФИО4, судом установлено следующее. Согласно ответу начальника МРЭО Госавтоинспекции от ДД.ММ.ГГГГ №, в федеральной информационной базе Госавтоинспекции МВД России на имя ФИО4 транспортные средства зарегистрированы не были (л.д. 40). Исходя из выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 принадлежали объекты недвижимости: квартира, расположенная по адресу: <адрес> квартира, расположенная по адресу: <адрес> А. Иных объектов недвижимости зарегистрировано не было. Вместе с тем, из указанной выписки следует, что в отношении квартиры, расположенной по адресу: <адрес> произведена государственная регистрация прекращения права ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квартира, расположенная по адресу: <адрес> зарегистрирована на праве собственности за Муниципальным образованием Аскизского поссовета <адрес> Республики Хакасия. Государственная регистрация права произведена – ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровая стоимость квартиры, расположенной по адресу: <адрес> А составляет 820 863 руб. 45 коп. Иного имущества оставшегося после смерти ФИО4 судом не установлено. Согласно ч.1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к наследственному имуществу. Таким образом, наследник должника, при условии принятия им наследства, становится должником перед кредитором в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 58, 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О судебной практике по делам о наследовании" под долгами наследодателя, по которым отвечают наследники, следует понимать все имевшиеся у наследодателя к моменту открытия наследства обязательства, не прекращающиеся смертью должника (статья 418 ГК РФ), независимо от наступления срока их исполнения, а равно от времени их выявления и осведомленности о них наследников при принятии наследства. Смерть должника не является обстоятельством, влекущим досрочное исполнение его обязательств наследниками. Наследник должника по кредитному договору обязан возвратить кредитору полученную наследодателем денежную сумму и уплатить проценты на нее в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Согласно пунктам 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о наследовании» ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие наследство наследники независимо от основания наследования и способа принятия наследства; принявшие наследство наследники должника становятся солидарными должниками (статья 323 ГК РФ) в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества; наследники, совершившие действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости всего причитающегося им наследственного имущества; при отсутствии или недостаточности наследственного имущества требования кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества наследников и обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью исполнения полностью или в недостающей части наследственного имущества (пункт 1 статьи 416 ГК РФ). В соответствии со ст. 1151 ГК РФ в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным. Согласно пунктам 2, 3 ст. 1151 ГК РФ иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом. В силу пункта 1 статьи 1157 ГК РФ при наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается. Согласно пунктам 1 и 4 статьи 1152 ГК РФ для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. В пункте 50 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о наследовании» дано разъяснение о том, что выморочное имущество, при наследовании которого отказ от наследства не допускается, со дня открытия наследства переходит в порядке наследования по закону в собственность соответственно Российской Федерации (любое выморочное имущество, в том числе невостребованная земельная доля, за исключением расположенных на территории Российской Федерации жилых помещений), муниципального образования, города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга (выморочное имущество в виде расположенного на соответствующей территории жилого помещения) в силу фактов, указанных в пункте 1 статьи 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации, без акта принятия наследства, а также вне зависимости от оформления наследственных прав и их государственной регистрации. Свидетельство о праве на наследство в отношении выморочного имущества выдается Российской Федерации, городу федерального значения Москве или Санкт-Петербургу или муниципальному образованию в лице соответствующих органов (Российской Федерации в настоящее время - в лице органов Росимущества) в том же порядке, что и иным наследникам, без вынесения специального судебного решения о признании имущества выморочным. Неполучение свидетельства о праве на наследство не освобождает наследников, приобретших наследство, в том числе при наследовании выморочного имущества, от возникших в связи с этим обязанностей (выплаты долгов наследодателя, исполнения завещательного отказа, возложения и т.п.) (пункт 49 Постановления). При рассмотрении судами дел о наследовании от имени Российской Федерации выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в лице его территориальных органов, осуществляющее в порядке и пределах, определенных федеральными законами актами Президента РФ и Правительства РФ, полномочия собственника федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным имуществом (пункт 5 постановления Пленума). В соответствии с Положением «О Комитете муниципальной экономики Администрации <адрес>», утвержденным Решением Совета депутатов <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № комитет муниципальной экономики Администрации <адрес> (далее - Комитет) является в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом <адрес> органом местного самоуправления в структуре исполнительно-распорядительного органа муниципального образования <адрес>. Исходя из п. 2.1.3 Положения «О Комитете муниципальной экономики Администрации <адрес>» Комитет, в том числе, осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации юридические и фактические действия по приему в муниципальную собственность выморочного имущества, в том числе готовит и подает документы, необходимые для оформления права муниципальной собственности на выморочное имущество, получает свидетельство о праве на наследство на выморочное имущество. На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что обязанность по выплате задолженности должен нести Комитет муниципальной экономики Администрации <адрес> в пределах стоимости выморочного имущества – квартиры, в размере 820 863 руб. 45 коп. Обращаясь с настоящим исковым заявлением, Общество указало, что истцом в отношении жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> А было произведено начисление платы за тепловую энергию по отоплению и горячему водоснабжению. Оплата собственником помещения не производилась, в связи с чем, образовалась задолженность по тепловой энергии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 019 руб. 64 коп., по горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 159 руб. 18 коп. В обоснование требование о наличии задолженности сторона истца ссылается на расчет задолженности (л.д. 17-18). Представленный стороной истца расчет задолженности проверен судом, он является арифметически верным и обоснованным, произведен в соответствии с требованиями действующего законодательства. Представленный стороной истца расчет не оспорен ответчиками в ходе рассмотрения дела, контррасчет в материалы дела представлен не был. Доказательств погашения долга (полностью или частично) суду не представлено. На основании изложенного, учитывая, что в ходе рассмотрения дела нашел подтверждения факт наличия задолженности по тепловой энергии в отношении жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> А, учитывая что указанное помещение после смерти ФИО4 является выморочным, принимая во внимание, что размер наследственного имущества превышает размер задолженности, суд полагает возможным удовлетворить требования истца, взыскать с Муниципального образования <адрес> за счет выморочного имущества задолженность по тепловой энергии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 019 руб. 64 коп., по горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 159 руб. 18 коп. Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. При обращении с исковым заявлением истцом была оплачена государственная пошлина в размере 4000 руб., что подтверждается платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании изложенного, учитывая, что исковые требования удовлетворены, суд полагает необходимым взыскать с ответчиков расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 руб. Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд Исковые требования Акционерного общества «Абаканская ТЭЦ» - удовлетворить. Взыскать с Муниципального образования <адрес> в лице Комитета муниципальной экономики Администрации <адрес> (ИНН <***>) в пользу Акционерного общества «Абаканская ТЭЦ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за счет наследственной массы ФИО4, умершего ДД.ММ.ГГГГ задолженность за коммунальные услуги в отношении квартиры, расположенной по адресу: <адрес> А по тепловой энергии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 019 рублей 64 копейки, по горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 159 рублей 18 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей. Ответчики вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Заочное решение суда может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. Председательствующий И.Е. Лобоцкая Мотивированное решение изготовлено и подписано ДД.ММ.ГГГГ. Судья И.Е. Лобоцкая Суд:Абаканский городской суд (Республика Хакасия) (подробнее)Истцы:АО "Абаканская ТЭЦ" (подробнее)Ответчики:Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана (подробнее)Черебеев Сергей Трофимович (наследственное имущество) (подробнее) Судьи дела:Лобоцкая Ирина Евгеньевна (судья) (подробнее)Судебная практика по:По коммунальным платежамСудебная практика по применению норм ст. 153, 154, 155, 156, 156.1, 157, 157.1, 158 ЖК РФ
|