Решение № 2-2255/2017 2-2255/2017~М-2151/2017 М-2151/2017 от 27 ноября 2017 г. по делу № 2-2255/2017Белогорский городской суд (Амурская область) - Гражданские и административные Дело № 2-2255/2017 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 28 ноября 2017 г. г. Белогорск Белогорский городской суд Амурской области в составе: председательствующего Сандровского В.Л., при секретаре Нога О.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по иску ФИО1 к ООО «Национальная страховая группа – «РОСЭНЕРГО» о взыскании страховой выплаты, расходов, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, Истец ФИО1 обратился в суд с данным иском, в обоснование которого указал, что ДД.ММ.ГГГГ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «TOYOTA FUNCARGO» государственный регистрационный знак №, принадлежащего ему. В результате ДТП его транспортному средству были причинены механические повреждения. Ответчиком в установленном законом порядке ему было выплачено страховое возмещение в размере 17.515 рублей 82 копейки. В соответствии с экспертным заключением стоимость восстановительного ремонта составила 39.200 рублей. Таким образом, имеется недоплата в части страхового возмещения в размере 21.684 рубля 18 копеек. В связи с возникшим спором были понесены расходы, связанные с производством экспертизы, оплатой услуг по оформлению полномочий представителя. Также возникли основания для взыскания неустойки, штрафа, компенсации морального вреда. Просит суд взыскать с ООО «Национальная страховая группа – «РОСЭНЕРГО» недоплату по страховой выплате и возмещению расходов, связанных с ДТП, в размере 47.884 рубля 18 копеек, неустойку в размере 44.018 рублей 52 копейки, штраф в размере 45.951 рубль 35 копеек, компенсацию морального вреда в размере 3.000 рублей. Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, были извещены о времени и месте его проведения, об отложении рассмотрения дела не просили. Представителем ответчика - ООО «Национальная страховая группа – «РОСЭНЕРГО» были представлены в материалы дела письменный отзыв на иск и дополнение к нему, существо которых сводится к тому, что представленное истцом экспертное заключение является недопустимым доказательством; при разрешении спора следует принять во внимание заключение эксперта ИП П., данное в период разрешения заявленного спора; в соответствии со ст. 10 ГК РФ со стороны истца усматривается злоупотребление правом; в соответствии со ст. 333 ГК РФ просит о снижении размера заявленной неустойки; оснований для взыскания расходов по оформлению доверенности не имеется, так как доверенность содержит общий объём полномочий; оснований для взыскания расходов по проведению независимой экспертизы не усматривает; размер штрафа должен составлять не более 2.392 рублей 09 копеек с учётом разницы между стоимостью восстановительного ремонта, определённой заключением судебной экспертизы; просит принять решение с учётом приведённых доводов и доказательств, полученных при рассмотрении дела; просит распределить судебные расходы, связанные с проведением судебной экспертизы пропорционально удовлетворённым исковым требованиям. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований – ФИО2 в судебное заседание не явилась, была извещена о времени и месте его проведения, об отложении рассмотрения дела не просила, возражений против заявленного иска не представила. Представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромненском, Серышевском районах, привлечённого к участию в деле в порядке ст. 47 ГПК РФ для дачи заключения, в судебное заседание не явился, был извещён о времени и месте его проведения, об отложении рассмотрения дела не просил, возражений против заявленного иска не представил. С учётом совокупности приведённых обстоятельств, в силу положений ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело и принять по нему решение в отсутствие извещённых участников гражданского судопроизводства. Проверив материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, проанализировав нормы права, суд приходит к следующему. В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. В соответствии с п. 5 Пленума Верховного суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» заявленные требования рассматриваются и разрешаются по основаниям, указанным истцом, а также по обстоятельствам, вынесенным судом на обсуждение в соответствии с ч. 2 ст. 56 ГПК РФ. Решение суда является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов. Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. Согласно положениям статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. В соответствии с ч. 1 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причинённые вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определённой договором суммы (страховой суммы). На основании пп. 3, 4 ст. 931 ГК РФ договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключённым в пользу лица, которым может быть причинён вред, в случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что её страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключённым договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы. В соответствии со статьёй 1072 ГК РФ юридическое лицо или гражданин, застраховавший свою ответственность в порядке обязательного страхования в пользу потерпевшего (пункт 1 статьи 935), в случае, когда страхового возмещения недостаточно для того, чтобы возместить причинённый вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховым случаем является наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату. Судом установлено и из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «TOYOTA AURIS» государственный регистрационный знак № под управлением ФИО2, и автомобиля марки «TOYOTA FUNCARGO» государственный регистрационный знак № под управлением Е., принадлежащего истцу ФИО1 Согласно постановлению инспектора ДПС ОР ДПС ГИБДД МО МВД России «Белогорский» <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, управляя автомобилем, при повороте направо не выдержала необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, в результате чего допустила столкновение с автомобилем марки «TOYOTA FUNCARGO» государственный регистрационный знак №. Указанным постановлением в действиях ФИО2 было усмотрено нарушение п. 9.10 ПДД РФ, что влечёт наступление административной ответственности по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, в соответствии с которой ФИО2 было назначено административное наказание в виде штрафа. Сведений об обжаловании указанного постановления в установленном законом порядке материалы дела не содержат. Процессуальный документ, в котором содержатся выводы о виновном поведении ФИО2, как участника дорожного движения, вступил в законную силу. Обстоятельства, при которых было совершено дорожно-транспортное происшествие, были тщательно исследованы органом полиции, им была дана надлежащая правовая оценка. Дополнительной проверки установленные обстоятельства не требуют. Оснований сомневаться в выводах, изложенных в материале об административном правонарушении, у суда не имеется. Собственником автомобиля марки «TOYOTA FUNCARGO» государственный регистрационный знак № является истец ФИО1 Согласно материалам дела в результате дорожно-транспортного происшествия транспортному средству истца ФИО1 были причинены механические повреждения. Материалами дела подтверждается, что в порядке возмещения ущерба ООО «Национальная страховая группа – «РОСЭНЕРГО» ДД.ММ.ГГГГ выплатило истцу страховое возмещение в сумме 17.515 рублей 82 копейки. Не согласившись с размером выплаченного страхового возмещения, истец обратился в ООО «Центр правозащиты автомобилистов». Согласно экспертному заключению ООО «Центр правозащиты автомобилистов» № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца составляет 39.200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ представителем истца в адрес ООО «Национальная страховая группа – «РОСЭНЕРГО» была направлена претензия с требованием о производстве страхового возмещения в полном объёме. В период разрешения заявленного спора по инициативе стороны ответчика на основании определения Белогорского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу была назначена и проведена судебная оценочная экспертиза. Согласно выводам экспертного заключения эксперта ИП П. № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость восстановительного ремонта автомобиля марки «TOYOTA FUNCARGO» государственный регистрационный знак № с учётом округления, с учётом износа заменяемых деталей составляет 22.300 рублей. Суд расценивает проведённую по делу судебную оценочную экспертизу как обоснованное, надлежащее, относимое и допустимое доказательство. Так, экспертиза была проведена экспертом, имеющим высшее образование, большой стаж экспертной работы. В установленном законом порядке эксперт предупреждён об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Исследованное заключение эксперта полно и ясно отражает ответы на поставленные вопросы. С учётом изложенного суд не усматривает каких-либо нарушений, допущенных при производстве экспертизы, которые могут относиться к процессуальным нарушениям, и на основании которых заключение эксперта может быть признано недопустимым доказательством. Каких-либо достоверных, достаточных и объективных доказательств, опровергающих выводы экспертного заключения о размере ущерба, сторонами суду представлено не было. Таким образом, экспертное заключение ООО «Центр правозащиты автомобилистов» № от ДД.ММ.ГГГГ судом не принимается, так как оно было получено во внесудебном порядке. При таких обстоятельствах суд находит доказанным в судебном заседании требование истца о взыскании с ответчика страховой выплаты, но не в заявленном в иске размере, а в размере, установленном в период разрешения судебного спора, а именно 4.784 рубля 18 копеек (22.300 - по заключению судебной оценочной экспертизы – 17.515,82 - сумма, полученная истцом во внесудебном порядке = 4.784,18). В период разрешения заявленного спора было достоверно установлено, что непосредственной причиной вреда, причинённого истцу, послужило именно повреждение транспортного средства в результате дорожно-транспортного происшествия, то есть наступила та опасность, от которой производилось страхование. Отказывая истцу в выплате стоимости восстановительного ремонта повреждённого транспортного средства, ООО «Национальная страховая группа – «РОСЭНЕРГО», являясь профессиональным участником рынка страхования и экономически более сильной стороной договора страхования, фактически уменьшает свой обычный предпринимательский риск, связанный с выплатой страхового возмещения, ставя выплату страхового возмещения в зависимость от действий выгодоприобретателя, а не от факта наступления страхового случая как объективно произошедшего события. ООО «Национальная страховая группа – «РОСЭНЕРГО», как страховщик гражданской ответственности, обязано в силу договора обязательного страхования произвести выплату страхового возмещения истцу в пределах причинённого ущерба. Оснований для освобождения ответчика от выплаты страхового возмещения по материалам дела не усматривается. Судом не может быть принят как состоятельный довод стороны ответчика о том, что со стороны истца имеется злоупотребление правом. Так, Постановлением Верховного суда РФ № 25 от 23 июня 2015 года «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» даны разъяснения о том, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 ГПК РФ). Материалы гражданского дела не содержат допустимых и относимых доказательств, свидетельствующих об обращении в суд ФИО1 исключительно с намерением причинить вред другому лицу, что действия произведены в обход закона с противоправной целью, а также не установлено иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. Поэтому у суда отсутствуют основания для отказа в защите прав истца. Как следует из представленных в дело материалов, за составление досудебного экспертного заключения о стоимости ущерба истец ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ произвёл оплату в размере 25.000 рублей, что подтверждается договором на проведение независимой технической экспертизы транспортного средства, а также квитанцией на указанную сумму. Указанные расходы суд считает относимыми к рассматриваемому спору, обоснованными, а потому подлежащими возмещению истцу за счёт ответчика. Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в размере 44.018 рублей 52 копейки. В соответствии с ч. 21 ст. 12 названного Закона при несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или возмещения причинённого вреда в натуре страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от определённого в соответствии с настоящим Федеральным законом размера страховой выплаты по виду причинённого вреда каждому потерпевшему. Судом установлено, что ответчиком не выполнено требование Закона о выплате истцу, как страхователю, полной стоимости страхового возмещения. Ответом на претензию требования истца удовлетворены не были. До настоящего времени требования потребителя ответчиком также не удовлетворены, что является основанием для взыскания с ответчика в пользу ФИО1 неустойки. Вместе с тем, судом принимаются в указанной части доводы стороны ответчика о снижении размера неустойки. Так, в соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 69, 71, 72, 73, 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае её явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ). При взыскании неустойки с иных лиц правила статьи 333 ГК РФ могут применяться не только по заявлению должника, но и по инициативе суда, если усматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, свидетельствующие о такой несоразмерности (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ). При наличии в деле доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку по правилам статьи 333 ГК РФ. Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период. Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки (пункт 75). Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае её чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств, является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию требования ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Наличие оснований для снижения и определение критериев соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств. Учитывая все существенные обстоятельства дела, последствия неисполнения требований истца, компенсационную природу неустойки, в целом поведение ответчика, а также то, что неустойка не может быть больше суммы основного долга, взысканного судом, суд находит, что определённый истцом размер неустойки может быть уменьшен. В частности, с учётом спецификации правоотношений сторон, суд считает возможным снизить размер неустойки до 2.000 рублей. Данный размер неустойки суд считает в полной мере соответствующим допущенному ответчиком нарушению обязательств, принципам разумности и справедливости, а также балансу интересов сторон, поскольку неустойка не может являться способом обогащения одной из них. Рассматривая исковое требование стороны истца о взыскании с ответчика штрафа, суд приходит к следующему. В пункте 3 статьи 16.1 Закона об ОСАГО предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потерпевшего - физического лица - об осуществлении страховой выплаты суд взыскивает со страховщика за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего штраф в размере пятидесяти процентов от разницы между совокупным размером страховой выплаты, определённой судом, и размером страховой выплаты, осуществленной страховщиком в добровольном порядке. В пункте 60 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 января 2015 года № 2 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» разъяснено, что положения пункта 3 статьи 16.1 Закона об ОСАГО о штрафе за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего применяются, если страховой случай наступил 01 сентября 2014 года и позднее. К спорам, возникшим по страховым случаям, наступившим до 01 сентября 2014 года, подлежат применению положения пункта 6 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей». Из материалов дела следует, что страховой случай с участием истца наступил ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем при решении вопроса о взыскании с ответчика штрафных санкций, применению подлежит пункт 3 статьи 16.1 Закона об ОСАГО. Наличие судебного спора о взыскании страхового возмещения указывает на неисполнение страховщиком обязанности по уплате его в добровольном порядке, в связи с чем удовлетворение требований потерпевшего в период рассмотрения спора в суде не освобождает страховщика от выплаты штрафа. В данном случае у суда имеются достаточные основания для взыскания в пользу истца штрафа по пункту 3 статьи 16.1 Закона об ОСАГО. Исходя из общих правил размер штрафа в рассматриваемом случае составляет 2.392 рубля 09 копеек, что составляет 50 % от суммы основного ущерба (страховой выплаты), подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца с учётом требований имущественного характера (4.784,18 : 2 = 2.392,09). Истцом также заявлено требование о взыскании морального вреда в размере 3.000 рублей. В силу статьи 15 Закона Закон РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причинённый потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесённых потребителем убытков. О возможности применения законодательства о защите прав потребителей к настоящим правоотношениям указал Верховный Суд РФ в пунктах 1, 2 Постановления от 29 января 2015 года № 2 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», согласно которым отношения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств регулируются, в том числе, нормами Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» в части, не урегулированной специальными законами. На отношения, возникающие из договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, Закон о защите прав потребителей распространяется в случаях, когда страхование осуществляется исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Нарушение прав потребителя (истца) виновными действиями ответчика, выплатившего истцу страховое возмещение в существенно меньшем размере, чем полагалось, судом установлено. Исходя из требований разумности и справедливости при определении размера компенсации морального вреда, что предусмотрено ст. 1101 ГК РФ, суд принимает во внимание то обстоятельство, что, обращаясь к страховщику за выплатой страхового возмещения, истец рассчитывал на его получение в размере, позволяющем привести повреждённое имущество в доаварийное состояние. Ненадлежащее же исполнение ответчиком указанных обязательств причинило истцу нравственные страдания, размер компенсации которых суд оценивает в 500 рублей. Данный размер компенсации морального вреда надлежит взыскать с ответчика в пользу истца, отказав в удовлетворении требований о взыскании компенсации морального вреда в большем размере. Рассматривая заявленное истцом требование о взыскании расходов за услуги нотариуса за выдачу доверенности в размере 1.200 рублей, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения, так как вопреки положениям статей 12, 35, 56 ГПК РФ стороной истца в материалы дела не было представлено доказательств несения указанных расходов (квитанции, чека, ордера). В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика также подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобождён при подаче иска в суд, в доход местного бюджета в размере 1.453 рублей 53 копейки пропорционально удовлетворённой части исковых требований имущественного характера, а также с учётом удовлетворённого требования неимущественного характера. Рассматривая имеющееся в материалах дела заявление эксперта ИП П. о возмещении расходов, связанных с производством экспертизы по настоящему гражданскому делу, суд приходит к следующим выводам. В соответствии со ст. 85 ГПК РФ эксперт или судебно-экспертное учреждение не вправе отказаться от проведения порученной им экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это отказом стороны произвести оплату экспертизы до ее проведения. В случае отказа стороны от предварительной оплаты экспертизы эксперт или судебно-экспертное учреждение обязаны провести назначенную судом экспертизу и вместе с заявлением о возмещении понесённых расходов направить заключение эксперта в суд с документами, подтверждающими расходы на проведение экспертизы, для решения судом вопроса о возмещении этих расходов соответствующей стороной с учётом положений части первой статьи 96 и статьи 98 ГПК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 96 ГПК РФ денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специалистам, или другие связанные с рассмотрением дела расходы, признанные судом необходимыми, предварительно вносятся на счёт, открытый в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, соответственно Верховному Суду Российской Федерации, верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду, управлению (отделу) Судебного департамента в субъекте Российской Федерации, а также органу, осуществляющему организационное обеспечение деятельности мировых судей, стороной, заявившей соответствующую просьбу. В случае, если указанная просьба заявлена обеими сторонами, требуемые суммы вносятся сторонами в равных частях. В силу ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесённые по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 КПК РФ. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. Согласно материалам данного дела в период разрешения заявленного спора стороной ответчика был инициирован вопрос о назначении и проведении по делу судебной оценочной экспертизы. Определением суда от 18 сентября 2017 года указанный вид экспертизы был назначен судом. Расходы на проведение экспертизы были возложены на ответчика – ООО «Национальная страховая группа – «РОСЭНЕРГО». Согласно поступившему в суд заключению эксперта и приложенным к нему документам расходы по производству экспертизы составили 15.000 рублей. Указанные расходы были понесены экспертом ИП П. (<адрес> Согласно платёжным документам стороной ответчика в рамках исполнения вышеуказанного определения суда от ДД.ММ.ГГГГ оплата экспертизы не была произведена. С учётом принимаемого судом решения, а также положений ст. 85, 96, 98 ГПК РФ суд приходит к выводу, что судебные расходы по производству экспертизы по настоящему делу следует возложить на сторону ответчика в связи с принятием решения в пользу истца. Оснований для пропорционального разделения указанных расходов судом не усмотрено. Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд Иск ФИО1 к ООО «Национальная страховая группа – «РОСЭНЕРГО» о взыскании страховой выплаты, расходов, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда – удовлетворить частично. Взыскать в пользу ФИО1 с ООО «Национальная страховая группа – «РОСЭНЕРГО» страховую выплату в размере 4.784 рубля 18 копеек, расходы на проведение независимой экспертизы в размере 25.000 рублей, неустойку в размере 2.000 рублей, штраф в размере 2.392 рубля 09 копеек, компенсацию морального вреда в размере 500 рублей. В удовлетворении остальной части иска – отказать. Взыскать с ООО «Национальная страховая группа – «РОСЭНЕРГО» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 1.453 рублей 53 копейки. Взыскать с ООО «Национальная страховая группа – «РОСЭНЕРГО» в пользу ИП П. (<адрес>) расходы за производство судебной оценочной экспертизы в размере 15.000 рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Белогорский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. Председательствующий В.Л. Сандровский В соответствии со ст. 199 ГПК РФ решение суда принято в окончательной форме 01 декабря 2017 года. Суд:Белогорский городской суд (Амурская область) (подробнее)Ответчики:ООО "Национальная страховая группа - "РОСЭНЕРГО (подробнее)Судьи дела:Сандровский В.Л. (судья) (подробнее)Судебная практика по:По лишению прав за обгон, "встречку"Судебная практика по применению нормы ст. 12.15 КОАП РФ Злоупотребление правом Судебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Упущенная выгода Судебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Ответственность за причинение вреда, залив квартиры Судебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ Уменьшение неустойки Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |