Решение № 2-1006/2018 2-99/2019 2-99/2019(2-1006/2018;)~М-972/2018 М-972/2018 от 5 февраля 2019 г. по делу № 2-1006/2018

Белоярский районный суд (Свердловская область) - Гражданские и административные



66RS0020-01-2018-001315-72


РЕШЕНИЕ


Именем Российской Федерации

06 февраля 2019 года р.п. Белоярский

Белоярский районный суд Свердловской области в составе

председательствующего Мамаева В.С.,

при секретаре судебного заседания Лялиной М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия,

установил:


ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2, с которой просит взыскать в свою пользу в возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП, денежную сумму в размере 131 548 руб., расходы на оплату экспертного заключения в размере 6 000 руб., почтовые расходы в размере 71 руб. 96 коп. В обоснование заявленных требований в иске указано, что 07.10.2018 года ответчик, управляя принадлежащим истцу на праве собственности в соответствии с договором купли-продажи от 23.06.2018 года транспортным средством ВАЗ <номер>, г/н <номер>, не спаривалась с управлением, в результате чего совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП истцу причинен материальный вред в размере затрат на проведение восстановительного ремонта транспортного средства с учетом износа, который подлежит возмещению ответчиком.

В письменном отзыве третьего лица ФИО3 указано, что ранее она являлась собственником транспортного средства ВАЗ <номер>, <дата> года выпуска, в 2016 году продала данный автомобиль незнакомому мужчине, при этом был составлен договор, копия которого у нее не сохранилась, с истцом ФИО1 не знакома, договор купли-продажи от 23.06.2018 года не составляла, не подписывала, автомобиль истцу не продавала.

В судебном заседании истец и ее представитель полностью поддержали заявленный иск, ссылаясь на изложенные в нем обстоятельства.

В судебном заседании ответчик и его представитель возражали против удовлетворения заявленного иска, ссылаясь на то, что транспортное средство ВАЗ <номер> истцу не принадлежит. Кроме того, ответчик пояснила, что допустила опрокидывание транспортного средства, т.к. во время движения кто-то из пассажиров дернул ее за руку.

Третье лицо ФИО3, надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного заседания, в суд не явилась, просила о рассмотрении дела в ее отсутствии.

В силу ч. 5 ст. 167 ГПК Российской Федерации стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие.

С учетом наличия сведений об извещении всех лиц, участвующих в деле, а также просьбы третьего лица о рассмотрении дела в его отсутствие, суд считает возможным рассмотреть настоящее гражданское дело по существу при данной явке.

Заслушав пояснения сторон, допросив свидетелей Ж. и П., исследовав материалы дела, суд пришел к следующему.

В силу ст. 15 ГК Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Обязательства, возникающие из причинения вреда (деликтные обязательства), включая вред, причиненный имуществу гражданина при эксплуатации транспортных средств другими лицами, регламентируются главой 59 ГК Российской Федерации, закрепляющей в статье 1064 общее правило, согласно которому в этих случаях вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (пункт 1).

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК Российской Федерации). По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК Российской Федерации). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное.

Материалами проверки по факту ДТП, а также показаниями свидетелей Ж. и П., подтверждается, что 07.10.2018 года ответчик ФИО2, управляя транспортным средством ВАЗ <номер>, г/н <номер>, не спаривалась с управлением, в результате чего совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

Повреждения, полученные автомобилем ВАЗ <номер>, г/н <номер>, в результате данного ДТП описаны в справке о ДТП от 07.10.2018 года, соответствуют обстоятельствам дела.

Таким образом, судом установлено, что именно ответчик ФИО2 является лицом, причинившим вред.

При этом, довод ответчика о том, что ДТП произошло по причине того, что во время движения транспортного средства кто-то из пассажиров дернул ее за руку, не имеет существенного значения для дела, поскольку непосредственное управление автомобилем осуществляла именно она, а следовательно, именно на ней лежала ответственность за безопасное управление. Каких-либо доказательств отсутствия вины ответчика в причиненном ущербе, в суд не предоставлено.

Несмотря на отсутствие регистрации транспортного средства ВАЗ <номер>, г/н <номер>, за ФИО1 в ГИБДД, право ее собственности на данный автомобиль подтверждается договором купли-продажи от 23.06.2018 года.

Согласно п. 2 ст. 218 ГК Российской Федерации право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

Согласно п. 1 ст. 454 ГК Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В силу ст. 458 ГК Российской Федерации моментом исполнения обязанности передать транспортное средство является момент предоставления товара в распоряжение покупателя в месте, согласованном сторонами.

В соответствии с п. 1 ст. 223 ГК Российской Федерации право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 224 ГК Российской Федерации передачей признается вручение вещи приобретателю. Вещь считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица.

Исходя из приведенных выше положений гражданского законодательства, как сам договор купли-продажи автомобиля, так и переход права собственности по такому договору не требует государственной регистрации. Следовательно, момент перехода права собственности на автомобиль с ней не связан. Кроме того, регистрация автомобиля в органах ГИБДД носит административно-правовой, а не гражданско-правовой характер, представляя собой государственный учет, осуществляемый в комплексе мероприятий по обеспечению допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и за ее пределами, а потому не является государственной регистрацией по смыслу ст. 223 ГК Российской Федерации.

В договоре от 26.03.2018 года согласованы условия о предмете сделки – автомобиле ВАЗ <номер>, г/н <номер> и его стоимости, имеются подписи покупателя и продавца.

Передача автомобиля истцу подтверждается как ее собственными показаниями, так и условиями договора.

Несмотря на отрицание третьим лицом ФИО3 факта заключения договора с истцом, какие-либо доказательства, подтверждающие данный довод ни ей самой, ни ответчиком в нарушение положений ст. 56 ГПК Российской Федерации суду не представлены.

Требования о признании договора незаключенным никем не заявлялись.

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют какие-либо правовые основания сомневаться в наличии у истца прав собственности на транспортное средство ВАЗ <номер>, г/н <номер>, следовательно, суд считает, что материальный вред в результате повреждения данного транспортного средства причинен именно истцу.

Учитывая установленный судом факт наличия вины ответчика в причинении данного вреда, с нее в пользу истца подлежит взысканию соответствующее возмещение.

Определяя размер данного возмещения, суд исходит из следующего.

Согласно заключению специалиста ФИО4 от 03.12.2018 года № 52-4246 размер затрат на проведение восстановительного ремонта транспортного средства ВАЗ <номер>, г/н <номер>, с учетом износа составляет 131 548 руб. 40 коп.

При этом также специалистом ФИО4 определена стоимость исправного транспортного средства ВАЗ <номер>, г/н <номер>, в размере 55 800 руб., а также стоимость его аварийного состояния в размере 9 000 руб.

Таким образом, в результате ДТП стоимость принадлежащего истцу имущества уменьшилась на 46 800 руб. (55 800 руб. – 9 000 руб.). Данное уменьшение стоимости в размере 46 800 руб. является реальным ущербом, причиненном истцу, который подлежит возмещению ответчиком.

При этом стоимость восстановительного ремонта в размере 131 548 руб. 40 коп. значительно, более чем в два раза, превышает рыночную стоимость автомобиля, что указывает на экономическую нецелесообразность проведения восстановительного ремонта автомобиля, который в данном случае не является разумным способом восстановления нарушенного права истца.

Учитывая данную экономическую нецелесообразность, взыскание в пользу истца стоимости восстановительного ремонта повлечет его неосновательное обогащение, что не допустимо.

Учитывая закрепленный в ст. 15 ГК Российской Федерации принцип полного возмещения причиненных убытков, взысканию с ответчика в пользу истца также подлежат расходы истца на оплату услуг специалиста в сумме 6000 руб. по подготовке заключения, на основании которого судом установлен размер возмещения, а также почтовые расходы в сумме 71 руб. 16 коп. по отправке ответчику почтовых уведомлений о времени и месте проведения осмотра транспортного средства.

В соответствии со ст. 98 ГПК Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано

Истцу с ответчика подлежат возмещению расходы по оплате государственной пошлины, исходя из удовлетворенной судом части исковых требований имущественного характера, подлежащих оценке, в размере 1 604 руб. 00 коп.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:


иск ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 в возмещение ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, 46 800 рублей 00 копеек, в возмещение расходов на оплату услуг специалиста - 6 000 рублей 00 копеек, в возмещение почтовых расходов 71 рубль 00 копеек, в возмещение расходов на оплату государственной пошлины - 1 604 рубля 00 копеек.

В удовлетворении остальной части иска ФИО1 отказать за необоснованностью.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Белоярский районный суд в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме

Решение изготовлено в окончательной форме 11 февраля 2019 года.

председательствующий Мамаев В.С.



Суд:

Белоярский районный суд (Свердловская область) (подробнее)

Судьи дела:

Мамаев Вячеслав Сергеевич (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Упущенная выгода
Судебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ

Ответственность за причинение вреда, залив квартиры
Судебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ

По договору купли продажи, договор купли продажи недвижимости
Судебная практика по применению нормы ст. 454 ГК РФ

Возмещение убытков
Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ