Решение от 7 июля 2023 г. по делу № А40-38450/2023Именем Российской Федерации Дело № А40-38450/23-93-310 г. Москва 7 июля 2023 года Резолютивная часть решения объявлена 28 июня 2023 года Полный текст решения изготовлен 7 июля 2023 года Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Позднякова В.Д. при ведении протокола судебного заседания секретарем Кашировым Е.В. с использованием средств аудиозаписи в ходе судебного заседания рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ООО "ХАЙ-ЛАЙН ЛУБРИКАНТС" (115172, ГОРОД МОСКВА, КРАСНОХОЛМСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 1/15, ПОМЕЩ 5 ОФИС 3А, ОГРН: 1157746387171, Дата присвоения ОГРН: 27.04.2015, ИНН: 9705037662) к Центральной акцизной таможне (109028, ГОРОД МОСКВА, ЯУЗСКАЯ УЛИЦА, 8, ОГРН: 1027700552065, Дата присвоения ОГРН: 19.12.2002, ИНН: 7703166563) о признании незаконным решения от 22.12.2022 о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ 10009100/241022/3132720, при участии: от заявителя – Власов А.А. дов. от 22.12.2023 №25, диплом от ответчика – Курчаев Е.В. дов. от 12.05.2023 №05-01-21/10195, диплом ООО "ХАЙ-ЛАЙН ЛУБРИКАНТС" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным решения Центральной акцизной таможни от 22.12.2022 о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ 10009100/241022/3132720. Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования. Представитель заинтересованного лица возражал против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве, ссылаясь на неподтвержденность таможенной стоимости товаров. Исследовав материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив все доводы заявления и отзыва на него, арбитражный суд приходит к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. В соответствии с ч.1 ст.198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Установленный ч. 4 ст. 198 АПК РФ срок на обжалование оспариваемого решения заявителем не пропущен. Как следует из материалов дела, ООО «Хай-Лайн Лубрикантс» (далее по тексту - Общество, Заявитель, Декларант) ввезло на территорию России, товары - «моторное масло на минеральной основе (содержание нефтепродуктов 80%) для бензиновых двигателей легковых автомобилей в пластиковых канистрах по 5 л., торговой марки GM Dexos 2 5W-30, изготовитель WOLF OIL CORPORATION N.V. (Бельгия), количество 4 680 шт.». На вышеуказанный товар Общество подало Акцизному специализированному таможенному посту (ЦЭД), который является структурным подразделением Центральной акцизной таможни (далее по тексту - ЦАТ), таможенную декларацию на товары (далее -ДТ) № 10009100/241022/3132720, в которой указало таможенную стоимость этого товара в размере 4 977 242, 77 рублей, определив эту таможенную стоимость по первому основному методу определения таможенной стоимости - по цене сделки с ввозимыми товарами. Поставка осуществлена в рамках внешнеторгового контракта № 2022-08-16 от 16.08.2022г., заключенного с ООО «ФРЭШ ФРОЗЕН» (Республика Армения), на условиях поставки FCA Антверпен. В ходе проверки до выпуска таможенный орган усомнился в достоверности заявленной таможенной стоимости товаров в ДТ № 10009100/241022/3132720 и запросил дополнительные подтверждающие документы. На запросы таможенного органа Общество направило письменные ответы на каждый пункт запроса, предоставив все документы, которыми оно обладало в силу обычаев делового оборота и которые получило от продавца товара. Тем не менее, таможенный орган не согласился с заявленной в ДТ таможенной стоимостью товара, определенной по цене сделки и провел корректировку таможенной стоимости товара в обжалуемом решении от Б/Н от 22.12.2022г. о внесении изменений в сведения, заявленные в ДТ № 10009100/241022/3132720, в результате которой Обществу были дополнительно доначислены таможенные платежи в размере 599 635, 05 рублей, что несомненно нарушает права Заявителя в сфере экономической деятельности, так как обязывает уплатить таможенные платежи сверх предусмотренного Законом. Обжалуемое решение Центральной акцизной таможни от Б/Н от 22.12.2022г. о внесении изменений в ДТ № 10009100/241022/3132720 таможенный орган обосновал следующим: Согласно информационным базам данных ФТС России, заявленный уровень таможенной стоимости является более низким и значительно отличается от ценовой информации идентичных/однородных товаров, ввезенных при сопоставимых условиях. В Контракте не закреплена возможность выставления счетов в рублевом эквиваленте. В Счете на предоплату от 06.10.2022г. №06/10/1 отсутствует наименование продукции, ссылка на Контракт, спецификацию, курс пересчета. Спецификация к Контракту №36 от 28.11.2022г. на сумму 78 869,70 евро не имеет юридической силы, а цена носит произвольный количественно не определенный характер. Не согласившись с принятым решением, Заявитель обратился в суд с настоящим заявлением. Удовлетворяя заявленные требования, суд исходил из следующего. Согласно пункта 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 49 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза» (далее - Постановление Пленума ВС № 49) система оценки ввозимых товаров для таможенных целей, установленная ТК ЕЭАС и основанная на статье VII ГАТТ 1994, исходит из их действительной стоимости - цены, по которой такие или аналогичные товары продаются или предлагаются для продажи при обычном ходе торговли в условиях полной конкуренции, определяемой с использованием соответствующих методов таможенной оценки. При этом согласно п. 15 ст. 38 ТК ЕАЭС за основу определения таможенной стоимости в максимально возможной степени должна приниматься стоимость сделки с ввозимыми товарами (первый метод определения таможенной стоимости). С учетом данных положений примененная сторонами внешнеторговой сделки цена ввозимых товаров не может быть отклонена по мотиву одного лишь несогласия таможенного органа с ее более низким уровнем в сравнении с ценами на однородные (идентичные) ввозимые товары или ее отличия от уровня цен, установившегося во внутренней торговле. Суд приходит к выводу о том, что заявление таможенного органа о низкой цене строится на субъективной оценке. При этом, суд учитывает, что информация из базы данных ФТС РФ таможенным органом не предоставлена. Кроме того, таможенный орган применив шестой (резервный) метод определения новой стоимости, использовал таможенную стоимость однородных товаров для корректировки стоимости, несмотря на то, что в базе данных ФТС РФ уже имелись выпущенные по цене сделки идентичные товары. Согласно п. 15 ст. 38 ТК ЕАЭС методы определения таможенной стоимости (ст. 39-45 ТК ЕАЭС) применяются исключительно последовательно. Основой таможенной стоимости ввозимых товаров должна быть в максимально возможной степени стоимость сделки с этими товарами в значении, определенном статьей 39 настоящего Кодекса. В случае невозможности определения таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с ними таможенная стоимость товаров определяется в соответствии со статьями 41 и 42 настоящего Кодекса, применяемыми последовательно. При невозможности определения таможенной стоимости ввозимых товаров в соответствии со статьями 41 и 42. настоящего Кодекса в качестве основы для определения таможенной стоимости товаров может использоваться либо цена, по которой оцениваемые, идентичные или однородные товары были проданы на таможенной территории Союза, в соответствии со статьей 43 настоящего Кодекса, либо расчетная стоимость товаров в соответствии со статьей 44 настоящего Кодекса. Декларант имеет право выбрать очередность применения указанных статей при определении таможенной стоимости ввозимых товаров. В случае если для определения таможенной стоимости ввозимых товаров невозможно применить статьи 39, 41 - 44 настоящего Кодекса, определение таможенной стоимости товаров осуществляется в соответствии со статьей 45 настоящего Кодекса. Резервный метод определения таможенной стоимости (ст. 45 ТК ЕАЭС) не может быть применен в силу Закона при возможности определения таможенной стоимости предыдущими методами: ст. 39 ТК ЕАЭС - по стоимости сделки; ст. 41 ТК ЕАЭС - по стоимости идентичных товаров. В соответствии со ст. 41 ТК ЕАЭС в случае если таможенная стоимость ввозимых товаров не может быть определена в соответствии со статьей 39 настоящего Кодекса, таможенной стоимостью таких товаров является стоимость сделки с идентичными товарами, проданными для вывоза на таможенную территорию Союза и ввезенными на таможенную территорию Союза в тот же или в соответствующий ему период времени, что и оцениваемые товары, но не ранее чем за 90 календарных дней до ввоза на таможенную территорию Союза оцениваемых товаров. Стоимостью сделки с идентичными товарами является таможенная стоимость этих товаров, определенная в соответствии со статьей 39 настоящего Кодекса и принятая таможенным органом. При определении таможенной стоимости ввозимых товаров в соответствии с настоящей статьей используется стоимость сделки с идентичными товарами, проданными на том же коммерческом уровне и по существу в том же количестве, что и оцениваемые товары. В случае если выявлено более одной стоимости сделки с идентичными товарами с учетом поправок в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, для определения таможенной стоимости ввозимых товаров применяется самая низкая из них. Необходимость использования метода по стоимости сделки была доказана декларантом путем представления исчерпывающего комплекта документов. Кроме того, резервный (шестой) метод определения таможенной стоимости (статья 45 ТК ЕАЭС) не мог быть использован таможенным органом еще и потому, что в случае невозможности применения метода по стоимости сделки подлежал применению метод по стоимости идентичных товаров, так как в распоряжении таможни была информация об оформлении идентичных товаров того же производителя в пределах 90 -дневного срока на тот же самый товар с теми же ценами, что и в спорной ДТ с одинаковыми условиями поставок. Суд приходит к выводу о том, что в нарушение требований Закона таможенный орган не использовал изложенную выше информацию при корректировке таможенной стоимости. Как разъяснено в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.11.2019 N 49 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза" (далее - Постановление N 49), в соответствии с пунктом 10 статьи 38 ТК ЕАЭС таможенная стоимость ввозимых товаров и сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации. Принимая во внимание публичный характер таможенных правоотношений, при оценке соблюдения декларантом данных требований ТК ЕАЭС судам следует исходить из презумпции достоверности информации (документов, сведений), представленной декларантом в ходе таможенного контроля, бремя опровержения которой лежит на таможенном органе (часть 5 статьи 200 АПК РФ). В пункте 9 Постановления N 49 указано, что при оценке выполнения декларантом требований пункта 10 статьи 38 ТК ЕАЭС судам следует принимать во внимание, что таможенная стоимость, определяемая исходя из установленной договором цены товаров, не может считаться количественно определяемой и документально подтвержденной, если декларант не представил доказательства совершения сделки, на основании которой приобретен товар, в любой не противоречащей закону форме, или содержащаяся в представленных им документах ценовая информация не соотносится с количественными характеристиками товара, или отсутствует информация об условиях поставки и оплаты товара. В то же время выявление отдельных недостатков в оформлении представленных декларантом документов (договоров, спецификаций, счетов на оплату ввозимых товаров и др.) в соответствии с установленными требованиями, не опровергающих факт заключения сделки на определенных условиях, само по себе не может являться основанием для вывода о несоблюдении требований пункта 10 статьи 38 Таможенного кодекса. Как разъяснено в пункте 10 постановления N 49, система оценки ввозимых товаров для таможенных целей, установленная Таможенным кодексом и основанная на статье VII ГАТТ 1994, исходит из их действительной стоимости - цены, по которой такие или аналогичные товары продаются или предлагаются для продажи при обычном ходе торговли в условиях полной конкуренции, определяемой с использованием соответствующих методов таможенной оценки. При этом согласно пункту 15 статьи 38 ТК ЕАЭС за основу определения таможенной стоимости в максимально возможной степени должна приниматься стоимость сделки с ввозимыми товарами (первый метод определения таможенной стоимости). С учетом данных положений примененная сторонами внешнеторговой сделки цена ввозимых товаров не может быть отклонена по мотиву одного лишь несогласия таможенного органа с ее более низким уровнем в сравнении с ценами на однородные (идентичные) ввозимые товары или ее отличия от уровня цен, установившегося во внутренней торговле. Как указано в пункте 11 Постановления N 49, отсутствие подтверждения сведений о таможенной стоимости, заявленных в таможенной декларации и (или) содержащихся в иных представленных таможенному органу документах, а также выявление таможенным органом признаков недостоверного определения таможенной стоимости само по себе не может выступать основанием для вывода о неправильном определении таможенной стоимости декларантом, а является основанием для проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров в соответствии со статьей 313, пунктом 4 статьи 325 ТК ЕАЭС. В порядке реализации положений пункта 2 статьи 313, пункта 15 статьи 325 ТК ЕАЭС декларант вправе предоставить пояснения об экономических и иных разумных причинах значительного отличия стоимости сделки с ввозимыми товарами от ценовой информации, имеющейся у таможенного органа, которые должны быть приняты во внимание при вынесении окончательного решения. Непредставление декларантом документов (сведений), обосновывающих заявленную им таможенную стоимость товара, само по себе не может повлечь принятие таможенным органом решения о внесении изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости, заявленные в таможенной декларации, если у декларанта имелись объективные препятствия к предоставлению запрошенных документов (сведений) и соответствующие объяснения даны таможенному органу. Таможенная стоимость товара по спорным ДТ определена предпринимателем в соответствии со статьей 39 ТК ЕАЭС по "стоимости сделки с ввозимыми товарами". Согласно позиции Верховного суда Российской Федерации, отраженной в определении № 306-КЕ16-18640 от 13 января 2017 г., определение заявителем таможенной стоимости товаров по цене, ниже ценовой информации таможенного органа, само по себе не влечет корректировку таможенной стоимости. Различие цены сделки с ценовой информацией, содержащейся в других источниках, не относящихся непосредственно к указанной сделке, не может рассматриваться в качестве доказательства недостоверности условий сделки и является лишь основанием для проведения проверочных мероприятий. Низкий ценовой уровень сам по себе не свидетельствует о недостоверности заявленной таможенной стоимости товара. Непредставление декларантом тех или иных документов, запрошенных таможенным органом, не может однозначно свидетельствовать о неопределенности и недостоверности заявленных в таможенных целях сведений, если они подтверждены и не опровергнуты иными документами. Как указывалось, выше, таможенная стоимость товаров, ввезенных Обществом подтверждается представленными Обществом таможне при таможенном оформлении и дополнительно, по запросам в рамках таможенной проверки, коммерческими и платежными документами. Кроме того, суд отмечает, что в пункте 3.2 внешнеторгового контракта № 2022-08-16 от 16.08.2022г., заключенного с ООО «ФРЭШ ФРОЗЕН» (Республика Армения), прямо указано, что оплата производится в российских рублях на основании счетов Продавца по курсу, согласованному в спецификации. Так в спецификации №17 от 22.10.2022 к Контракту стороны определили стоимость поставки в размере 78 869, 70 евро и согласовали оплату в рублях по курсу 60, 30 рублей за 1 евро, что в пересчете согласуется с данными в счете и информацией, заявленной в поданной ДТ. Таким образом, возможность выставления счетов в рублях полностью подтверждается представленными документами. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что возможность выставления счетов в рублях полностью подтверждается представленными документами. По мнению суда, таможенный орган не доказал и нормативно не обосновал необходимость обязательного указания в счете ссылок на наименование товара, контракт и курс пересчета. Довод таможенного органа о том, что Спецификация к Контракту №17 от 22.10.2022 на сумму 78 869, 70 евро не имеет юридической силы, а цена носит произвольный количественно не определенный характер также нормативно не обоснован. Данная спецификация подписана Сторонами договора и содержит необходимую определенность и достаточные условия, а именно: ссылку на контракт, условия поставки, стоимость поставки и курс пересчета, количество, стоимость за единицу товара, наименование товара, характеристики товара (GM Dexos 2 5W-30, емкость канистр по 5 литров). При изложенных обстоятельствах, оспариваемое решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные Обществом в ДТ, вынесено без достаточных на то оснований, т.к. декларантом были представлены все имеющиеся у него в силу закона, договора и обычаев делового оборота документы и сведения, а таможенным органом не доказана невозможность использования метода определения таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами и не установлена недостоверность представленных Обществом документов и сведений. Учитывая изложенное, оспариваемое решение от 22.12.2022 о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ 10009100/241022/3132720 нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем признается судом незаконным. В силу части 2 статьи 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными. Учитывая, что решение по данному делу принято в пользу заявителя, в соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине взыскиваются с ответчика в пользу заявителя, поскольку законодательством не предусмотрено освобождение государственных или муниципальных органов от возмещения судебных расходов в случае, если решение принято не в их пользу (п.21 Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 №46). На основании изложенного, руководствуясь ст. 71,75, 167, 170, 176, 198, 201 АПК РФ, арбитражный суд первой инстанции Признать незаконным решение Центральной акцизной таможни от 22.12.2022 о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары №10009100/241022/3132720. Обязать Центральную акцизную таможню (ОГРН 1027700552065) устранить в месячный срок со дня вступления в законную силу судебного акта допущенные нарушения прав и законных интересов ООО "ХАЙ-ЛАЙН ЛУБРИКАНТС" (ОГРН 1157746387171) путем принятия определенной декларантом по цене сделки таможенной стоимости товаров, ввезенных по ДТ №10009100/241022/3132720. Проверено на соответствие таможенному законодательству. Взыскать с Центральной акцизной таможни (ОГРН 1027700552065) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ХАЙ-ЛАЙН ЛУБРИКАНТС" (ОГРН 1157746387171) расходы по оплате госпошлины в размере 3000 (три тысячи) руб. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: В.Д. Поздняков Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "ХАЙ-ЛАЙН ЛУБРИКАНТС" (подробнее)Ответчики:Центральная Акцизная таможня (подробнее)Последние документы по делу: |