Решение от 5 августа 2019 г. по делу № А70-11478/2019АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дело № А70-11478/2019 г. Тюмень 05 августа 2019 года Резолютивная часть решения оглашена 29 июля 2019 года Решение в полном объеме изготовлено 05 августа 2019 года Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Соловьева К.Л., рассмотрев исковое заявление Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к закрытому акционерному обществу «Тюменский производственный научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 96900 рублей, при ведении протокола судебного заседания ФИО1 при участии в судебном заседании: от истца: не явились, извещены, от ответчика: не явились, извещены, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» (далее – истец, ФИЦ Коми НЦ УРО РАН) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском к закрытому акционерному обществу «Тюменский производственный научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» (далее – ответчик, ЗАО «ТюменьПНИИИС») о взыскании задолженности по договору на выполнение научно-исследовательской работы от 19.09.2016 №115-2016 в размере 50000 рублей, неустойки в размере 46900 рублей. Исковые требования со ссылками на статьи 309, 310, 314, 330, 774 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) мотивированы неисполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ. Ответчиком представлен отзыв на иск, согласно которому общество с заявленными требованиями не согласно, ссылается на подписание спорного договора не уполномоченным лицом; неполучение документов направленных по накладной №1124262872, а также на несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора. Вместе с тем, при разрешении требования о взыскании неустойки, просит суд применить положения ст. 333 ГК РФ, в связи с несоразмерностью нарушенного обязательства и наступившим последствиям. Стороны, надлежащим образом в соответствии со ст.ст. 121, 123 АПК РФ извещенные о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей не обеспечили, в связи, с чем суд на основании ст. 156 АПК РФ счел возможным рассмотреть дело в их отсутствие. Согласно статье 137 АПК РФ, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с АПК РФ требуется коллегиальное рассмотрение данного дела. На основании изложенного, учитывая отсутствие возражений сторон, суд завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям. Как следует из материалов дела, 19 сентября 2016 года между ЗАО «ТюменьПНИИИС» (заказчик) и ФИЦ Коми НЦ УРО РАН (исполнитель) заключен договор на выполнение научно-исследовательской работы №115-2016. В соответствии с п. 1.1, исполнитель принимает на себя выполнение и сдачу научно-исследовательской работы по теме: «Сведения о наличии флоры и фауны, занесенных в Красные книги Республики Коми и РФ, а также сведения о путях миграции птиц и диких копытных, прогонов стад в районе расположения объекта, сведения о плотности объектов животного мира, занесенных в Красные книги РК и РФ и прочих объектов животного мира не относящихся к охотничьим ресурсам, о плотности объектов животного мира относящихся к объектам охоты в районе расположения проектируемого объекта: «Строительство эксплуатационных скважин кустов №№3,4 месторождения им. А.А. Алабушиена» (который расположен на территории Успенского района Республики Коми) согласно технического задания с представлением соответствующего отчета. Согласно п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, при завершении работы, исполнитель представляет заказчику отчет по научно-исследовательской работе, а также акт сдачи-приемки научно-исследовательской работы. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-исследовательской работы или мотивированный отказ о приемки работ. В случае мотивированного отказа заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем доработок и сроков их исполнения. В силу п. 3.1, 3.2, за выполненную научно-техническую продукцию заказчик перечисляет исполнителю аванс в размере 100% путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя не позднее 10 дней после получения счета в сумме 50000 рублей. НДС не облагается. Окончательный расчет производится после выставления счета-фактуры исполнителем и надлежаще оформленного акта сдачи-приемки оказанных услуг. Пунктом 2.7 предусмотрено, что в случае нарушения сроков оплаты исполнитель имеет право взыскать с заказчика пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки. Как следует из материалов дела, во исполнение условий договора, ФИЦ Коми НЦ УРО РАН в адрес ЗАО «ТюменьПНИИИС» экспресс-почтой «Major» было направлено письмо от 23.09.2016 с приложением отчета по научно-исследовательской работе, акта сдачи-приемки научно-технической продукции и счетом-фактурой на сумму 50000 рублей. Полученное письмо оставлено ответчиком без внимания, акт выполненных работ не подписан, мотивированного отказа о приемки работ ответчик не направил, оплату выполненных работ не произвел. В связи с чем, претензией от 12.12.2016 истец просил ответчика произвести оплату выполненных работ в размере 50000 рублей в добровольном порядке, в течение15 дней со дня получения претензии. Полученная ответчиком претензия оставлена без ответа и удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. В соответствии с пунктом 1 статьи 769 ГК РФ по договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. В силу пункта 1 статьи 774 ГК РФ заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию; принять результаты выполненных работ и оплатить их. По правилам ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, с учетом требований ст. 68 АПК РФ, устанавливающей, что обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Как следует из материалов, во исполнение условий договора (п.п. 2.1, 2.2) ФИЦ Коми НЦ УРО РАН в адрес ЗАО «ТюменьПНИИИС» экспресс-почтой «Major» (1124262872) 31 октября 2016 года было направлено письмо от 23.09.2016 с приложением отчета по научно-исследовательской работе, акта сдачи-приемки научно-технической продукции и счетом-фактурой на сумму 50000 рублей. Указанный пакет документом, как следует из накладной 1124262872, получен сотрудником ЗАО «ТюменьПНИИИС» 02.11.2016 в 11:09, что подтверждается уведомлением о доставке ООО «Экспресс». При этом, следует отметить, что отчет по научно-исследовательской работе, акт сдачи-приемки научно-технической продукции и счет-фактура направлялась истцом по отраженному в ЕГРЮЛ адресу ответчика, что следует из накладной 1124262872. Получение поступающей корреспонденции является обязанностью юридического лица, которое несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего уполномоченного представителя и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (пункт 2 статьи 51, статья 165.1 Гражданского кодекса РФ, абзац 2 пункта 1 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица»). Таким образом, ответчик обязан был принять все зависимые от него меры для обеспечения возможности получения корреспонденции по своему юридическому адресу. Ненадлежащая организация деятельности юридического лица в части получения/неполучения корреспонденции неуполномоченным лицом является риском самого юридического лица и все неблагоприятные последствия такой организации своей деятельности в результате неполучения/получения корреспонденции должно нести само юридическое лицо. С учетом изложенного, при наличии доказательств получения почтового отправления по юридическому адресу ответчика, довод ответчика относительно неполучения вышеуказанных документов, как и об отсутствии в своем штате сотрудника ФИО2 является необоснованным. Довод относительно невозможности получения почтовой корреспонденции 18.06.2019 сотрудником ЗАО «ТюменьПНИИИС» ФИО3, ввиду его отсутствия в очередном оплачиваемом отпуске, судом отклоняется, поскольку отпуск не прерывает трудовых отношений между работником и работодателем и не исключает возможности получения почтовой корреспонденции. Довод ответчика относительного незаключенности договора, ввиду того, что договор подписан неуполномоченным и неустановленным лицом, поскольку подпись на договоре и его приложениях от имени ЗАО «ТюменьПНИИИС» поставлена не ФИО3, судом отклоняется по следующим основаниям. Как следует из преамбулы договора на выполнение научно-исследовательской работы от 19.09.2016 №115-2016, договор со стороны ЗАО «ТюменьПНИИИС» подписан в лице исполнительного директора ФИО3, действующего на основании доверенности №9-1064 от 02.10.2013. Подпись ФИО3 в договоре заверена оттиском печати ЗАО «ТюменьПНИИИС». В соответствии со ст. 166 ГК РФ, сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. Таким образом, из анализа норм параграфа 2 главы 9 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что сделка, совершенная неуполномоченным лицом, является оспоримой. Вместе с тем, договор от 19.09.2016 №115-2016 сторонами в судебном порядке не оспаривался и недействительным не признан. В силу п. 1 ст. 182 ГК РФ сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. Согласно п. 1 ст. 183 ГК РФ при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит данную сделку. В силу п. 2 ст. 183 ГК РФ последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения. Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 123 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», установление факта заключения сделки представителем без полномочий или с превышением таковых служит основанием для отказа в иске, вытекающем из этой сделки, к представляемому, если только не будет доказано, что последний одобрил данную сделку (пункты 1 и 2 статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации). Под последующим одобрением сделки представляемым, в частности, могут пониматься: письменное или устное одобрение независимо от того, кому оно адресовано; признание представляемым претензии контрагента; иные действия представляемого, свидетельствующие об одобрении сделки (например, полное или частичное принятие исполнения по оспариваемой сделке, полная или частичная уплата процентов по основному долгу, равно как и уплата неустойки и других сумм в связи с нарушением обязательства; реализация других прав и обязанностей по сделке, подписание уполномоченным на это лицом акта сверки задолженности); заключение, а равно одобрение другой сделки, которая обеспечивает первую или заключена во исполнение либо во изменение первой; просьба об отсрочке или рассрочке исполнения; акцепт инкассового поручения. Независимо от формы одобрения оно должно исходить от органа или иного лица, уполномоченного заключать такие сделки или совершать действия, которые могут рассматриваться как одобрение. Одним из способов выражения воли участника гражданского оборота на приобретение гражданских прав и обязанностей является подписание документа, а также скрепление его официальным реквизитом (печатью организации). В силу части 5 статьи 2 Федерального закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Требование о заверении оттиском печати подписи должностного лица содержится в Постановлении Госстандарта России от 03.03.2003 № 65-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта Российской Федерации», в соответствии с пунктом 3.25 которого оттиск печати заверяет подлинность подписи должностного лица на документах, удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а также на иных документах, предусматривающих заверение подлинной подписи. Документы заверяют печатью организации. Печать является одним из способов идентификации юридического лица в гражданском обороте. Юридическое значение круглой печати ЗАО «ТюменьПНИИИС» заключается в удостоверении ее оттиском подлинности подписи (подписей) лица (лиц), управомоченных представлять общество во внешних отношениях, а также того факта, что соответствующий документ исходит от индивидуально определенной коммерческой организации как юридического лица, являющегося самостоятельным участником гражданского оборота. Таким образом, факт скрепления договора печатью ЗАО «ТюменьПНИИИС» свидетельствует об одобрении ответчиком действий лица по его подписанию. Доказательств того, что печать выбыла из законного владения ЗАО «ТюменьПНИИИС» в порядке ст. 65 АПК РФ не представлено, о фальсификации договора в порядке статьи 161 АПК РФ ответчиком не заявлено. Далее, как следует из представленного отзыва, ответчиком заявлено ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, поскольку истцом, как считает заказчик, не представлены доказательства, как направления, так и получения претензии уполномоченным лицом. Помимо этого, ответчик указывает на отсутствие требования в претензионном письме об оплате пени. Рассмотрев заявленное ходатайство, суд считает его не подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям. Согласно ст. 4 АПК РФ, спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов. Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным законом. При этом, договором допускается изменить срок и сам претензионный порядок, но нельзя отменить необходимость его соблюдения. В силу части 2 статьи 148 АПК РФ в случае несоблюдения истцом претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором, арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения. Претензионный порядок урегулирования спора подразумевает особую (письменную) примирительную процедуру, процедуру урегулирования спора самими спорящими сторонами, осуществляемую посредством предъявления претензии и направления ответа на нее. Под претензией следует понимать требование заинтересованного лица, направленное непосредственно контрагенту, об урегулировании спора между ними путем добровольного применения способа защиты нарушенного права, предусмотренного законодательством. Указанное требование (претензия) облекается в форму письменного документа, содержащего четко сформулированные требования (например, изменить или расторгнуть договор, исполнить обязанность, оплатить задолженность или выплатить проценты и т.д.), обстоятельства, на которых основываются требования, доказательства, подтверждающие их (со ссылкой на соответствующее законодательство), сумму претензии и ее расчет (если она подлежит денежной оценке) и иные сведения, необходимые для урегулирования спора. Доказательствами соблюдения истцом досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора с ответчиком являются копия претензии и документы, подтверждающие ее направление ответчику. К числу последних относятся почтовая квитанция (при отправке документов заказным или ценным письмом), заверенная выписка из журнала записей факсимильных сообщений (при отправке документов по телетайпу или факсу) либо копия самой претензии, содержащая отметку ответчика о принятии документов (в том случае, если документы вручены лично). Как следует из материалов дела, истец, в качестве доказательств соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, ссылается на претензию от 12.12.2016, направленную по адресу, указанному в выписке ЕГРЮЛ, в которой он просит ответчика произвести оплату выполненных работ в размере 50000 рублей в добровольном порядке, в течение 15 дней со дня получения претензии, а также указывает, что в случае неоплаты долга будет вынужден обратиться в арбитражный суд за взысканием суммы долга и пени, предусмотренных п. 2.7 договора, с возложением на заказчика судебных расходов. Претензия получена сотрудником ЗАО «ТюменьПНИИИС» по доверенности ФИО4 18.01.2017, что подтверждается уведомлением о вручении. При этом, судом отклоняется довод ответчика, что ФИО4 не уполномочена на получение корреспонденции, поскольку не является сотрудником ЗАО «ТюменьПНИИИС», так как ненадлежащая организация деятельности юридического лица в части получения/неполучения корреспонденции неуполномоченным лицом является риском самого юридического лица и все неблагоприятные последствия такой организации своей деятельности в результате неполучения/получения корреспонденции должно нести само юридическое лицо. Кроме того, суд отмечает, что в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 182 ГК РФ наличие у представителя полномочий действовать от имени юридического лица может явствовать из обстановки, в которой действует такой представитель. Помимо этого, при рассмотрении довода стороны об оставлении искового заявления без рассмотрения, суд учитывает правовую позицию, изложенную в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 306-ЭС15-1364 по делу N А55-12366/2012 согласно которой, правовые основания для оставления иска без рассмотрения по ходатайству одной из сторон отсутствуют, если удовлетворение такого ходатайства приведет к необоснованному затягиванию разрешения спора и ущемлению прав другой стороны. Как указал Верховный Суд Российской Федерации, по смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике является способом, который позволяет добровольно без дополнительных расходов на уплату государственной пошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав. Таким образом, при решении вопроса о возможности оставления иска без рассмотрения суду, исходя из указанных выше целей претензионного порядка, необходимо учитывать перспективы возможного досудебного урегулирования спора. Из материалов дела следует, что стороны на момент вынесения решения не смогли урегулировать спор в добровольном порядке, из поведения ответчика не усматривается намерение добровольно урегулировать возникший спор. Таким образом, оставление иска без рассмотрения, в данном случае приведет к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора. Принимая во внимание изложенное, оценив представленные в материалы дела сторонами доказательства в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о том, что исковые требования ФИЦ Коми НЦ УРО РАН подлежат удовлетворению в размере 50000 рублей. Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика договорной неустойки за период с 12.11.2016 по 07.06.2019 размере 46900 рублей. Рассмотрев указанное требование, суд считает его подлежащим частичному удовлетворению, по следующим основаниям. Статьей 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Согласно ст.ст. 309, 310, 312, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, надлежащему лицу, в установленный срок, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим. Вместе с тем, в силу п. 2 ст. 330 ГК РФ кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ обязательным условием ответственности лица, не исполнившего обязательства либо исполнившего его ненадлежащим образом, является наличие у него вины; лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п. 2 ст. 401 ГК РФ). Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 АПК РФ). Оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об отсутствии вины ответчика в допущенном нарушении сроков. С учетом изложенного, принимая во внимание подтверждение материалами дела факта просрочки исполнения обязательств ответчиком по договору, суд считает, что требование истца о взыскании неустойки, применительно к условиям заключенного договора и положениям ст. 329, 330 ГК РФ, является обоснованным. Расчет неустойки проверен судом и признан арифметически неверным в части исчисления периода неустойки. Как следует из условий договора, окончательный расчет производится после выставление счета-фактуры исполнителем, в течение 10 дней. Судом установлено, что счет-фактура, акты выполненных работ получены заказчиком 02.11.2017. Таким образом, с учетом условий договора и положений ст. 190-193 ГК РФ, период неустойки подлежит исчислению с 15.11.2016 по 07.06.2019 и будет составлять 46750 рублей. Как следует из материалов дела, ответчиком заявлено ходатайство о применении судом положений ст. 333 ГК РФ в силу несоразмерности размера начисленной неустойки соответствующим последствиям, связанным с нарушением гражданско-правовых обязательств. Рассмотрев указанное ходатайство, суд находит его не подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно пункту 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по кредитным договорам). В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 26.05.2011 № 683-О-О указано, что пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет право суда уменьшить размер подлежащей уплате неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, и, по существу, предписывает суду устанавливать баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что согласуется с положением статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.01.2011 № 11680/10, необоснованное уменьшение неустойки судами с экономической точки зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных должников к неплатежам и вызывать крайне негативные макроэкономические последствия. Неисполнение должником обязательства позволяет ему пользоваться чужими денежными средствами. Между тем никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения. Применение такой меры как взыскание договорной неустойки носит компенсационно-превентивный характер и позволяет не только возместить лицу убытки, возникшие в результате просрочки исполнения обязательства, но и удержать контрагента от неисполнения (просрочки исполнения) обязательства в будущем. Согласно пункту 73 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Из пункта 77 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 следует, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды. При отсутствии в материалах дела доказательств явной несоразмерности начисленной кредитором неустойки последствиям нарушения обязательства, суд первой инстанции не нашел оснований для уменьшения размера пени. Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. Таким образом, Гражданский кодекс Российской Федерации применительно к субъектам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, предусматривает возможность освобождения их от ответственности только в случае наличия доказательств действия непреодолимой силы. В рассматриваемом случае отсутствие убытков и каких-либо неблагоприятных последствий у истца, исходя из смысла статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, не может рассматриваться как основание для освобождения от гражданско-правовой ответственности. Принимая во внимание изложенное, учитывая, что установленный договором размер неустойки за просрочку оплаты (0,1%) соответствует обычно применяемой за нарушение обязательства ставке и обычаям делового оборота в аналогичных правоотношениях, а также то, что ответчик длительное время не оплачивает задолженность по договору, что влечет необходимость восстановления баланса частных интересов, и отсутствие в материалах дела доказательств наличия исключительных обстоятельств, влекущих снижение размера спорной неустойки, и не предоставление таких доказательств ответчиком, суд не находит оснований для снижения размера неустойки. Соответствующая ставка неустойки определена сторонами и, в том числе, ответчиком в договоре именно в качестве гарантии надлежащего исполнения последним принятых на себя договорных обязательств, и снижение судом размера неустойки, подлежащей взысканию с ответчика, нивелировало бы условие договора о неустойке, включенное в него по обоюдному волеизъявлению сторон, каждая из которых должна осознавать риск наступления соответствующих неблагоприятных последствий ненадлежащего исполнения обязательств по договору. В соответствии со статьей 2 ГК РФ предпринимательская деятельность осуществляется самостоятельно и на свой риск, поэтому ответчик, подписывая договор, содержащий условие о неустойке на случай несвоевременной или неполной оплаты выполненных работ, а также условие о соответствующем размере такой неустойки, должен действовать осмотрительно и разумно, осознавая, что неблагоприятные последствия недостаточной осмотрительности ответчика при ведении предпринимательской деятельности относятся на самого ответчика. Таким образом, ходатайство удовлетворению не подлежит. Судебные расходы по уплате госпошлины суд в соответствии с требованиями ст. 110 АПК РФ относит на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований. Руководствуясь статьями 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Иск удовлетворить частично. Взыскать с закрытого акционерного общества «Тюменский производственный научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» сумму основного долга в размере 50 000 рублей, пени в размере 46750 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 3870 рублей. В остальной части иска отказать. Выдать исполнительный лист после вступления решения суда в законную силу. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия путем подачи жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Тюменской области. Судья Соловьев К.Л. Суд:АС Тюменской области (подробнее)Истцы:ФГБУ Науки Федеральный Исследовательский Центр "Коми Научный Центр Уральского Отделения Российской Академии Наук" (подробнее)Ответчики:ЗАО "Тюменский производственный научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве" (подробнее)Иные лица:ЗАО "Тюменский производственный научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям" (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Уменьшение неустойкиСудебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |