Решение от 10 января 2022 г. по делу № А44-6081/2021АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020 http://novgorod.arbitr.ru Именем Российской Федерации Великий Новгород Дело № А44-6081/2021 Решение в виде резолютивной части вынесено 27 декабря 2021 года Мотивированное решение изготовлено 10 января 2022 года Арбитражный суд Новгородской области в составе: судьи Высокоостровской А.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению: «Rovio Entertainment Corporation» («Ровио Энтертейнмент Корпорейшн») в лице общества с ограниченной ответственностью «АйПи Сервисез» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 660032, <...>, п/я 324а) к индивидуальному предпринимателю ИБРАГИМОВУ ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 100 000,0 руб. без вызова сторон, Rovio Entertainment Corporation» («Ровио Энтертейнмент Корпорейшн») в лице общества с ограниченной ответственностью «АйПи Сервисез» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Новгородской области с иском к индивидуальному предпринимателю ИБРАГИМОВУ ФИО1 (далее - ответчик) о взыскании 100 000,0 руб., в том числе: - 20 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 551 476; - 20 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 1 086 866; - 20 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 1 152 679; - 20 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 1 152 678; - 20 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 1 153 107, а также 4 000,0 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины, 140,0 руб. издержек, связанных с приобретением товара, 265,54 руб. почтовых расходов. При принятии иска к производству арбитражного суда установлено, что дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства. В соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) лица, участвующие в деле, рассматриваемом в порядке упрощенного производства, извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу. Истец, ответчик надлежащим образом извещены о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства. В соответствии с частями 5 и 6 статьи 228 АПК РФ решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается без вызова сторон на основании исследования доказательств, представленных в течение установленных арбитражным судом сроков, при этом протоколирование с использованием средств аудиозаписи не ведется, протокол в письменной форме не составляется. Определением о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства от 29.10.2021 ответчику предложено представить письменный мотивированный отзыв на иск с нормативным и документальным обоснованием своей позиции по спору в срок до 23.11.2021. Сторонам так же разъяснено, что в срок до 14.12.2021 они вправе представить в арбитражный суд и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции. Истцом 23.11.2021 в суд представлены дополнительные документы, в том числе: оригинал искового заявления, оригинал платежного поручения об уплате государственной пошлины от 18.10.2021 №5043, оригинал кассового чека, выданного ответчиком 06.05.2021, компакт-диск с видеозаписью процесса покупки спорного товара, приобретенный товар (шорты детские 1 штука). Суд определением от 24.11.2021 приобщил к материалам дела в качестве вещественных доказательств: компакт-диск с видеозаписью процесса покупки спорного товара и приобретенный товар (шорты детские 1 штука). 12.11.2021 в ответ на запрос суда Управление ФНС России по Новгородской области представило выписку из ЕГРИП в отношении ответчика, которая приобщена судом к материалам дела. 03.12.2021 ответчик направил возражения на исковое заявление, в которых указал, что с исковыми требованиями согласен частично, не оспаривает обстоятельства нарушения. Кроме того, возражал против заявленного истцом размера компенсации и просил его снизить до 5 000,0 руб. за каждое нарушенное исключительного права. 08.12.2021 истец направил возражения на отзыв ответчика, указав, что возражает против удовлетворения ходатайства ответчика о снижении размера компенсации, поскольку им не представлено надлежащих доказательств для снижения. Все поступившие от сторон документы приобщены судом к материалам дела. Других заявлений и ходатайств от сторон не поступило. На основании имеющихся в материалах дела письменных доказательств суд в соответствии с положениями части 1 статьи 229 АПК РФ 27.12.2021 вынес решение по результатам рассмотрения данного дела, путем подписания его резолютивной части. Резолютивная часть решения размещена на официальном сайте Арбитражного суда Новгородской области в сети Интернет 28.12.2021 в 12 час. 51 мин. 10.01.2021 от истца поступило ходатайство о составлении мотивированного решения. Согласно абзацу 3 части 2 статьи 229 АПК РФ мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы. Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее. Как следует из материалов дела, истец является обладателем следующих товарных знаков: - товарный знак № 551476 (логотип «ANGRY BIRDS»); - товарный знак, изображающий «Красную Птицу» по свидетельству № 1 086 866, дата регистрации 15.04.2011 года, зарегистрированный в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 43 класса МКТУ, в том числе в отношении товара, который был реализован ответчиком; - товарный знак, изображающий «Черную Птицу» по свидетельству № 1 152 678, дата регистрации 08.08.2012, зарегистрированного в отношении товаров 3, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 43-го классов МКТУ; - товарный знак, изображающий «Желтую Птицу» по свидетельству № 1 152 679, дата регистрации 08.08.2012, зарегистрированного в отношении товаров 3, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 43-го классов МКТУ; - товарный знак, изображающий «Голубую Птицу» по свидетельству № 1 153 107, дата регистрации 08.08.2012, зарегистрированного в отношении товаров 3, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 43-го классов МКТУ. Указанное обстоятельство подтверждается соответствующими выписками из реестра товарных знаков. Как следует из материалов дела, компания является действующим юридическим лицом, учрежденным 24.11.2003 в качестве публичного акционерного общества, код предприятия 1863026-2. Согласно выписке из торгового реестра компании допустимым является наименование компании как на финском языке "Rovio Entertainment Oyj" ("Ровио Энтертейнмент Оюй"), так и на иностранных языках "Rovio Entertainment Corporation) ("Ровио Энтертейнмент Корпорейшн"). 06.05.2021 в торговой точке, расположенной по адресу: Новгородская обл., г. Валдай, пр. Васильева, д. 9, предлагался к продаже и был реализован товар (шорты детские 1 штука с изображением персонажей анимационного сериала «ANGRY BIRDS» ), на котором размещены изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками: № 551476, № 1 086 866, № 1 152 678, № 1 152 679, № 1 153 107, исключительные права на которые принадлежат истцу. В подтверждение заключения сделки розничной купли-продажи истцом в материалы дела были представлены: кассовый чек от 06.05.2021 на сумму 140,0 руб., на котором указаны стоимость приобретенного товара и наименование продавца - предприниматель ИБРАГИМОВ ФИО1 с указанием ИНН предпринимателя, фото товара и видеозапись процесса закупки спорного товара, а также сам товар - шорты. Ссылаясь на нарушение своих исключительных прав, истец обратился к предпринимателю с претензией № 18022, а затем - в арбитражный суд с настоящим иском (Том 1 л.д. 74 -77). При разрешении настоящего спора суд руководствовался следующим. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891, участником которого является Российская Федерация, с момента регистрации произведенной в международном бюро в соответствии с положениями статей 3 и 3-ter, в каждой заинтересованной договаривающейся стране данного соглашения знаку предоставляется такая же охрана, как если бы данный товарный знак был заявлен там непосредственно. В связи с чем товарные знаки, зарегистрированные в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков обладают охраноспособностью на территории Российской Федерации, как если бы они были зарегистрированы на этой территории непосредственно. На территории Российской Федерации правоотношения в области интеллектуальной собственности регулируются четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком. Судом установлено, что спорные отношения регулируются положениями части четвертой ГК РФ, включая главы 69, 70 ГК РФ. В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, произведения науки, литературы и искусства. Пункт 2 данной статьи предусматривает, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). В силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1255 ГК РФ интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. Автору произведения принадлежит, в том числе, исключительное право на произведение. В соответствии со статьей 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 упомянутого Кодекса, считается его автором, если не доказано иное. Объектами авторских прав, согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ, являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства, аудиовизуальные произведения. В соответствии с пунктом 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме. При этом в силу пункта 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи. Таким образом, персонаж произведения может быть объектом авторских прав, если он по своему характеру признан самостоятельным результатом творческого труда автора (пункт 7 статьи 1259 ГК РФ) и имеет объективную форму (пункт 3 статьи 1259 ГК РФ). Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение. При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения считается, в частности, воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, а также распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров. Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если нормами ГК РФ не предусмотрено иное. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных упомянутым Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом. Доказательством факта принадлежности истцу исключительных прав могут быть отвечающие критериям относимости и допустимости доказательства, в том числе аффидевит как письменное заявление, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом. В соответствии со статьей 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ). Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ). Статья 1482 ГК РФ предусматривает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. В силу пункта 3 статьи 1484 ГКРФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Доказательств передачи ответчику прав на данные товарные знаки суду не представлено. Из разъяснений, данных в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Как указано в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума № 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. При визуальном сравнении товарного знака, права истца на которые охраняются законом, а также приобретенного товара, суд приходит к выводу о возможности реального их смешения в глазах потребителей. Реализация ответчиком спорного товара подтверждается кассовым чеком от 06.05.2021 на сумму 140,0 руб., на котором указаны стоимость приобретенного товара и наименование продавца - предприниматель ИБРАГИМОВ ФИО1 с указанием ИНН предпринимателя, а также видеозаписью процесса покупки (на которой зафиксирован процесс выбора приобретаемого товара, процесс его оплаты, выдачи кассового чека). Представленный в материалы дела кассовый чек аналогичен чеку, зафиксированному на видеозаписи. Исходя из анализа положений статей 12, 14 ГК РФ, пункта 2 статьи 64 АПК РФ, абзацев 3,4 пункта 55 Постановления Пленума № 10 видеосъемка при фиксации факта неправомерного использования ответчиком объектов интеллектуальной собственности истца является соразмерным и допустимым способом самозащиты и отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств. С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что представленные в материалы дела доказательства в совокупности в достаточной мере подтверждают факт незаконного использования ответчиком принадлежащих истцу результатов интеллектуальной деятельности. Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 Постановления Пленума № 10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Доказательств представления ответчику права на введение в гражданский оборот и распространение указанного товара, изготовленного с использованием принадлежащих истцу объектов интеллектуальной собственности в установленном порядке (наличие лицензионного соглашения и т.п.), в материалы дела не представлено. Согласно части 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. В соответствии с указанной нормой в силу статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя исключительного права на товарный знак выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере (пункт 61 Постановления Пленума № 10). В данном случае истец просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в общей сумме 100 000,0 руб., по 20 000,0 руб. за каждый факт нарушения исключительных прав правообладателя. Предприниматель с размером компенсации не согласился, и просил учесть его доводы, изложенные в отзыве. Из разъяснений пункта 62 Постановления Пленума № 10 следует, что по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. При этом, суд принимает во внимание, что в силу специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды). С учетом указанной специфики, предопределяющей необходимость установления специальных способов защиты нарушенных исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности ГК РФ предоставляет правообладателю право в случаях, предусмотренных данным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты соответствующей компенсации и освобождает его от доказывания в суде размера причиненных убытков. Размер компенсации, которая подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, как следует из пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом (в том числе статьей 1301, 1311 и 1515), в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. В соответствии с пунктом 2 резолютивной части постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 №28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» положения подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при том, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер. Таким образом, определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Как следует из анализа положений статьи 1515 ГК РФ, а также пункта 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в минимальном размере (по 10 000,0 руб.) истец освобожден от необходимости доказывания понесенных убытков. Вместе с тем, при заявлении требований о взыскании компенсации в превышающем указанную сумму размере, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы. В обоснование размера компенсации истец указал, что наличие в розничных магазинах контрафактных товаров по демпинговым ценам ведет к расторжению действующих лицензионных контрактов и невозможности поиска правообладателем новых партнеров; потребители вводятся в заблуждение относительно спорной продукции, поскольку данная продукция произведена не правообладателем, не лицензиатами правообладателя и введена в гражданский оборот неправомерно; правообладатель теряет прибыль, поскольку рынок насыщается неправомерно введенной в гражданский оборот продукцией, приобретая которую потребители, таким образом, отказываются от приобретения продукции, правомерно изготовленной лицензиатами правообладателя либо непосредственно правообладателем. Кроме того, истец указал на то, что ответчик ранее привлекался к ответственности за нарушение исключительных прав. Дополнительно истец отметил, что товары, маркированные объектами интеллектуальной собственности истца, являются очень популярными. Вместе с тем, каких-либо доказательств указанных выше утверждений, в том числе о высокой популярности, наличии (в т.ч. расторгнутых) лицензионных контрактов, наличии убытков, со стороны истца в материалы дела не представлено. Его доводы носят голословный характер. Компенсация за нарушение исключительных прав является мерой гражданско-правовой имущественной ответственности и имеет своей целью восстановление нарушенных интересов, то есть выплату правообладателю такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Нарушенный интерес правообладателя, в свою очередь, состоит в компенсации имущественного ущерба и возмещении правонарушителем любых доходов, полученных от нарушения права. Таким образом, важной чертой этого вида ответственности следует признать ее альтернативность убыткам. Как и возмещение убытков, компенсация за нарушение исключительных прав имеет имущественный характер и является ответственностью правонарушителя перед потерпевшим. При рассмотрении настоящего дела судом учитывается, что истец производил закупку товара тайно, после произведенной закупки ответчик не предупреждался истцом о нарушении исключительных прав, требований о прекращении нарушения ответчику от истца также не поступало. Доказательств обратного в материалы дела не представлено. Как следует из материалов дела, стоимость реализованного товара составила 140,0 руб., в то время как истцом заявлена компенсация в размере 100 000,0 руб., что явно не соответствует принципам разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. При этом неоднократность нарушения является основанием для отказа в снижении суммы компенсации от обоснованно заявленной суммы, а не основанием для произвольного увеличения правообладателем размера компенсации. По мнению суда, несоразмерность размера компенсации убыткам потерпевшего не мотивирует потерпевшего к осуществлению действий, направленных на предотвращение правонарушения. А в ситуации, когда доход от получения компенсации значительно превышает возможную прибыль, полученную при предотвращении правонарушения, потерпевшему выгоднее получить максимальную компенсацию, а не заявлять свои претензии немедленно после того, как стало известно о факте нарушения. Между тем, заявляя о снижении размера компенсации ниже установленных статьей 1515 ГК РФ размеров, Предприниматель также не представил соответствующих доказательств. Кроме того, при рассмотрении ходатайства Предпринимателя о снижении размера компенсации суд учитывает, что факт нарушения Предпринимателем исключительных прав не является единичным, ответчик неоднократно привлекался к ответственности за нарушение прав иных правообладателей. Учитывая изложенное, оценив представленные в материалы дела доказательства, основываясь на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, исходя из требований разумности и справедливости, с учетом характера допущенного правонарушения, вероятных убытков, стоимости проданного товара (140,0 руб.), а также принимая во внимание, что истцом не представлено убедительных доказательств в обоснование взыскиваемого размера компенсации свыше 10 000,0 руб., предъявляемого к взысканию, суд приходит к выводу, что заявленный размер компенсации в сумме, свыше 10 000,0 руб. за каждое нарушение является чрезмерным, противоречащим принципам разумности и справедливости, носящим «карательный» характер, не отвечающим требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих существенное значение обстоятельств. Доказательств обратного в обоснование размера компенсации в этой части истцом не представлено. Принимая во внимание данные обстоятельства, с учетом степени вины ответчика, характера и последствий нарушения, исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд приходит к выводу, что взыскание с ответчика в пользу истца компенсации за нарушение исключительных имущественных прав в размере 50 000,0 руб. (по 10 000,0 руб. за нарушение исключительных прав на каждое произведение) будет справедливым, поскольку данный объем компенсации будет соразмерным по отношению к обстоятельствам правонарушения и будет направлен на восстановление нарушенного права, а кроме того, соответствует минимальному установленному законом размеру, от доказывания обоснованности которого истец освобожден. Принимая во внимание изложенное, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, суд приходит к выводу о том, что в рассматриваемом случае размер компенсации возможно снизить до 50 000,0 руб., т.е. по 10 000,0 руб. за каждый товарный знак. Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 50 000,0 руб.; - 10 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 551 476; - 10 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 1 086 866; - 10 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 1 152 679; - 10 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 1 152 678; - 10 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 1 153 107. По мнению суда, указанный размер компенсации не противоречит принципу соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, как общепризнанному принципу права, предполагающему дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учета степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания, а также требованиям разумности и справедливости. В удовлетворении остальной части исковых требований суд отказывает. Оснований для снижения компенсации ниже указанного размера, как указано выше, суд не усматривает ввиду отсутствия соответствующих доказательств. Истец просит взыскать с ответчика расходы по уплате государственной пошлины, а также судебные издержки, в том числе: 140,0 руб. расходов на приобретение спорного товара; 265,54 руб. почтовых расходов на направление ответчику копии досудебной претензии и искового заявления. В соответствии с частью 2 статьи 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. В силу статьи 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом Статьей 106 названного Кодекса к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, отнесены денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. Перечень судебных издержек, предусмотренный указанной нормой, не является исчерпывающим. В соответствии с пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее - Постановление № 1) расходы, понесенные истцом в связи со сбором доказательств до предъявления искового заявления в суд, также могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. В силу пункта 4 Постановления № 1 в случаях, когда законом либо договором предусмотрен претензионный или иной обязательный досудебный порядок урегулирования спора, расходы, вызванные соблюдением такого порядка (например, издержки на направление претензии контрагенту) признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек (статьи 106, 148 АПК РФ). Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 10 Постановления № 1, лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Факт несения истцом расходов в сумме 4 405,54 руб. (4 000,0 руб. расходы по государственной пошлине, 140,0 руб. расходы на приобретение спорного товара, 265,54 руб. почтовые расходы на направление ответчику копии досудебной претензии и искового заявления) подтверждается материалами дела. На основании изложенного, данные расходы с учетом норм статьи 106 АПК РФ и пунктов 2, 4 Постановления №1 признаются судебными издержками. В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Согласно правовой позиции, изложенной в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации. Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении Президиума ВАС РФ от 04.02.2014 №9189/2013, согласно которой обязательство нарушителя исключительного права на товарный знак по выплате компенсации не является неустойкой, а истец, заявляя исковые требования и определяя размер компенсации, в силу статьи 9 АПКРФ несет риск наступления последствий совершения им процессуальных действий, который в рассматриваемом случае заключается в отнесении на истца государственной пошлины пропорционально размеру необоснованно заявленной компенсации. При этом ходатайство истца об отнесении судебных расходов на ответчика в полном объеме судом отклоняется, поскольку размер компенсации был определен истцом самостоятельно. Заявляя требования в определенном размере, истец несет риск распределения судебных расходов в случае частичного отказа в исковых требованиях, с учетом размера удовлетворенных требований. Таким образом, с учетом принципа отнесения на стороны судебных расходов пропорционально удовлетворенным требованиям, с ответчика подлежит взысканию в пользу истца 70,0 руб. расходов на приобретение вещественных доказательств, 132,77 руб. почтовых расходов и 2 000,0 руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины. Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу «Rovio Entertainment Corporation» («Ровио Энтертейнмент Корпорейшн») в лице общества с ограниченной ответственностью «АйПи Сервисез» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 50 000,0 руб., в том числе: - 10 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 551 476; - 10 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 1 086 866; - 10 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 1 152 679; - 10 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 1 152 678; - 10 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 1 153 107, а также 70,0 руб. судебных издержек, связанных с приобретением товара, 132,77 руб. расходов, понесенных в связи с направлением иска и претензии, а также 2 000,0 руб. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказать. Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя. Решение подлежит немедленному исполнению. Решение арбитражного суда может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия. Судья А.В. Высокоостровская Суд:АС Новгородской области (подробнее)Истцы:Rovio Entertainment Corporation (Ровио Энтертейнмент Корпорейшн) (подробнее)ООО "АйПи Сервисез" (подробнее) Ответчики:ИП Ибрагимов Вугар Чобан оглы (подробнее)Иные лица:УФНС России по Новгородской области (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:По авторскому правуСудебная практика по применению норм ст. 1255, 1256 ГК РФ |