Решение от 14 октября 2020 г. по делу № А28-11682/2019




АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102

http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ




Дело № А28-11682/2019
г. Киров
14 октября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 октября 2020

В полном объеме решение изготовлено 14 октября 2020 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Заболотских Е.М.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

ассоциации специалистов по обороту и защите интеллектуальной собственности «БРЕНД» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 123060, Россия, <...>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610020, Кировская область, город Киров),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора:

общество с ограниченной ответственностью «ЗД Спэрроу» (ИНН <***>, ОГРН <***>; адрес: 109548, <...> этаж 3)

о взыскании 50 000 рублей 00 копеек,

при участии в судебном заседании:

от ответчика – ФИО3, по доверенности от 10.01.2020,

установил:


Общество с ограниченной ответственностью «3Д Спэрроу» (далее – ООО «3Д Спэрроу») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, ИП ФИО2) о взыскании 50 000 рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №572790 и на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа «Буба», а также судебных расходов по делу.

Исковые требования основаны на положениях статей 1229, 1240, 1252, 1301, 1255, 1259, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы тем, что ответчик нарушил исключительные права истца на товарный знак №572790 и на изображение персонажа «Буба» путем предложения к продаже и реализации товара с нанесенным на него обозначением, сходным до степени смешения с указанными выше товарным знаком и произведением изобразительного искусства - изображение персонажа «Буба» истца.

Определением Арбитражного суда Кировской области от 16.08.2019 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление от 03.09.2019, в котором высказал возражения относительно заявленных требований.

Определением Арбитражного суда Кировской области от 11.10.2019 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

ООО «3Д Спэрроу» в судебные заседания не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие, исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик в судебных заседаниях исковые требования не признал. В дополнении к отзыву на исковое заявление указал:

-размер компенсации в сумме 50 000 рублей является завышенным, ссылался на обстоятельства, свидетельствующие о несоразмерности заявленного размера компенсации последствиям нарушения, на отсутствие умысла на совершение правонарушения,

-продажа товара была прекращена самостоятельно в добровольном порядке после обнаружения нарушения прав истца,

-нарушение исключительных прав истца не носило грубый характер, поскольку ответчику не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой продукции,

-одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной собственности, принадлежащих одному лицу,

-ответчик является инвалидом 1 группы.

В процессе рассмотрения спора Ассоциацией «БРЕНД» и ООО «3Д Спэрроу» было заявлено о процессуальном правопреемстве ООО «3Д Спэрроу» ввиду произведенной уступки права требования Ассоциации «БРЕНД».

Определением Арбитражного суда Кировской области от 23.07.2020 произведена процессуальная замена истца по делу, ООО «3Д Спэрроу» заменено на правопреемника - Ассоциацию «БРЕНД» (далее – истец).

Определением Арбитражного суда Кировской области от 13.08.2020 ООО «3Д Спэрроу» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

В судебном заседании 30.09.2020 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) был объявлен перерыв до 15 часов 30 минут 07.10.2020.

Истец и третье лицо в судебное заседание, продолженное после перерыва, не явились, ходатайствовали о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Ответчик исковые требования не признал.

В силу статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие истца и третьего лица.

Исследовав материалы дела, заслушав ответчика, суд установил следующие обстоятельства.

Из материалов дела следует, что ООО «3Д Спэрроу» является обладателем исключительных прав на товарный знак №572790, дата регистрации товарного знака 28.04.2016, срок действия до 21.04.2025.

04.01.2018 было заключено Лицензионное соглашение №ЗД_2018_Вoobа_03 между Компанией ЗД Спэрроу Групп Лимитед и ООО «ЗД Спэрроу», согласно которому ООО «ЗД Спэрроу» получило исключительную лицензию на использование исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа «Буба», в любой форме и любыми способами.

15.04.2020 между ООО «3Д Спэрроу» (цедент) и Ассоциацией «БРЕНД» (цессионарий) был подписан договор уступки права (требования) №113/2020 (далее – договор уступки права требования), в соответствии с которым цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме права требования (а также иные связанные требования, в том числе, но не ограничиваясь: стоимость вещественных доказательств, госпошлины за рассмотрение дела в суде, расходов по получению выписки из ЕГРИП, почтовых расходов и иные) к нарушителям исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Под РИД стороны понимают следующие объекты интеллектуальной собственности: произведение изобразительного искусства – изображение персонажа «Буба», товарный знак по свидетельству РФ №572790.

Сторонами подписано приложение №1 от 15.04.2020 к договору уступки права требования, в котором поименованы факты нарушений (внутренний номер, номер арбитражного дела, наименование нарушителя, его ИНН, размер требования с учетом расходов, понесенных в связи с обращением в суд) права требования в отношении которых переходят к цессионарию. В пункте 2 вышеуказанного приложения №1 указано требование к ИП ФИО2 Размер требований с учетом расходов, понесенных в связи с обращением в суд – 52 455 рублей 00 копеек.

22.11.2018 в торговом павильоне, расположенном по адресу: <...> зафиксирован и задокументирован факт предложения к продаже и продажа игрушки-пластиковой фигурки (далее – товар) с признаками контрафактности по цене 116 рублей 00 копеек.

Факт реализации указанного товара подтверждается кассовым чеком от 22.11.2018 на сумму 116 рублей 00 копеек, в котором имеются указания на фамилию и инициалы ответчика, а также ИНН ответчика, видеозаписью закупки товара, фотографиями и самим товаром.

14.06.2019 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о выплате компенсации и прекращении дальнейшей реализации спорного товара.

Досудебная претензия о добровольном возмещении компенсации за нарушение исключительного права, оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Оценив представленные в дело доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд пришел к следующим выводам.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком.

В соответствии со статьей 493 ГК РФ договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

На основании пункта 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1482 ГК РФ предусмотрено, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В пункте 162 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 утверждены Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков… (далее – Правила № 482).

В силу пункта 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных, изобразительных, объемных, комбинированных обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Согласно пункту 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. При этом, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства, аудиовизуальные произведения.

В силу пункта 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом настоящей статьи.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Охрана авторским правом произведения изобразительного искусства предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение изобразительного искусства любым способом.

Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, исключительные права истца на товарный знак №572790 и на произведение изобразительного искусства – изображение персонажа «Буба» подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

Суд, проведя сравнительный анализ товарного знака и реализованного ответчиком товара, пришел к выводу о сходстве товарного знака с изображением товара, до степени смешения, поскольку товар ответчика воспроизводит форму, цветовое решение, смысловое значение этого товарного знака, а, следовательно, способен вызвать у потребителя ассоциации о принадлежности данного товара истцу.

Равным образом изображение товара выполнено с подражанием рисунку - изображение персонажа «Буба», о чем свидетельствует общие черты морды и тела игрушки, похожей на выдуманное существо, ассоциирующееся с домовым, покрытым волосяным покровом белого цвета по всему телу.

Продажа товара в розницу по смыслу статьи 1270 ГК РФ является способом использования объекта авторского права, как распространение, поскольку представляет собой предоставление доступа к товару неограниченному кругу лиц путем предложения его к продаже.

Доказательств соблюдения исключительных прав истца при продаже ответчиком спорного товара суду не представлено.

Факт продажи ответчиком товара, подтверждается представленными в дело доказательствами и ответчиком не оспаривался.

Разрешения на использование товарного знака и изображение персонажа «Буба» истец ответчику не давал.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что действия ответчика по реализации товара являются нарушением исключительных прав истца на произведение изобразительного искусства – изображение персонажа «Буба», а также на товарный знак №572790.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 того же Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 59,61,62 Постановления № 10, суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика. Совокупность мер гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак составляет самостоятельный и достаточный комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя, не может преследовать цели защиты исключительно интересов правообладателя и должно быть направлено, прежде всего, на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок, в частности, недопущение оборота контрафактных товаров.

Ответчик ходатайствовал о снижении размера компенсации.

Оценивая доводы ответчика, суд исходит из следующего.

Пунктом 64 Постановления № 10 разъяснено, что положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в частности, когда одним действием нарушены права на:

-несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец;

-несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесенным на него разными товарными знаками или распространении материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений).

Указанное положение ГК РФ о снижении размера компенсации может быть применено в случаях, когда имеют место быть несколько правонарушений, совершенных одним лицом в отношении одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и составляющих единый процесс использования объекта (например, воспроизведение произведения и последующее его распространение).

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации «О проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации» от 13.12.2016 №28-П (далее – Постановление №28-П) высказана правовая позиция, согласно которой суды при наличии определенных условий и с учетом характера и последствий нарушения вправе снижать размер компенсации ниже предела, установленного абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 ГК РФ.

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении №28-П указал, что пункт 3 статьи 1252 ГК Российской Федерации во взаимосвязи с другими положениями данного Кодекса, включая его статьи 1301, 1311 и 1515, закрепляет в числе прочего правила, которыми должен руководствоваться суд при определении размера компенсации в случае, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации: в таких случаях размер компенсации определяется судом - в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости - за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; если же права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации может быть снижен судом ниже пределов, установленных данным Кодексом.

На основании изложенного, суд, приняв во внимание обстоятельства, а именно:

-совершение ответчиком нарушения исключительных прав однократно,

-одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности,

-продажа товара не являлась существенной частью предпринимательской деятельности ответчика,

-отсутствие злого умысла на причинение ущерба обществу и доказательств причинения каких-либо крупных (реальных) убытков правообладателю,

-характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя,

-стоимость реализованного ответчиком товара, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения,

-материальное положение ответчика, а также то, что в условиях пандемии коронавируса ответчик в течение длительного времени в силу административного запрета на осуществление торговой деятельности, не получал доход и что ответчик является инвалидом первой группы

считает возможным снизить заявленный истцом размер компенсации до 10000 рублей (исходя из размера компенсации по 5 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак №572790 и произведение изобразительного искусства – изображение персонажа «Буба»).

По мнению суда, такой размер компенсации соотносится с характером правонарушения, соразмерен допущенному ответчиком нарушению, является достаточным и разумным.

Истцом заявлено о возмещении судебных расходов в целях защиты своего права и подачи настоящего иска.

В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Заявленные истцом расходы, связанные с приобретением товара у ответчика, подтверждаются кассовым чеком.

Обоснованность такого требования подтверждается пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 года «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», в котором указано, что расходы, понесенные истцом в ходе сбора доказательств, до предъявления иска признаются судебными издержками. Расходы по приобретению контрафактного товара необходимы для реализации права на обращение в суд.

Почтовые расходы в сумме 139 рублей 00 копеек, связанные с отправкой претензии и искового заявления, также подтверждаются почтовыми квитанциями.

По смыслу положений статьи 111 АПК РФ суд возлагает на лицо, нарушившее обязательный досудебный порядок, негативные последствия в виде отнесения судебных расходов, в случае, если судебный спор возник именно вследствие данного нарушения.

Отсутствие ответа со стороны ИП ФИО2 на претензию на сумму 100 000 рублей, заявленную с целью досудебного урегулирования спора, по мнению суда, не влечет вывода о злоупотреблении ответчиком своими правами и о наличии оснований для отнесения на индивидуального предпринимателя всех судебных расходов. Из материалов дела не следует, что в случае направления ответчиком ответа на претензию судебное разбирательство не было бы инициировано ООО «3Д Спэрроу», и судебный спор не возник бы. Следовательно, отсутствует причинно-следственная связь между бездействием ответчика, выразившимся в отсутствие ответа на претензию истца, и возникновением судебного спора, в связи с чем, часть 1 статьи 111 АПК РФ к отношениям сторон неприменима.

В соответствии с абзацем вторым частью 1 статьи 110 АПК РФ, в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Данная норма АПК РФ применяется ко всем видам судебных издержек, включая и расходы по уплате государственной пошлины.

Поскольку исковые требования удовлетворены судом частично, то это влечет отнесение судебных расходов на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Следовательно, с ответчика в пользу истца взыскиваются судебные расходы на покупку товара и почтовые расходы в размере 51 рубль 00 копеек.

Требование истца о взыскании 200 рублей 00 копеек расходов, понесенных в связи с получением выписки из ЕГРИП, судом отклоняется, поскольку исходя из положений статьи 65 АПК РФ, заявитель должен доказать размер понесенных расходов, разумность и относимость их к конкретному судебному делу. Доказательств, подтверждающих расходы истца на получение выписки из ЕГРИП, в материалах дела не имеется.

При обращении в суд истцом уплачена государственная пошлина в размере 2 000 рублей 00 копеек.

Расходы истца по оплате государственной пошлины в сумме 400 рублей 00 копеек (с учетом нормы абзаца 2 части 1 статьи 110 АПК РФ) подлежат отнесению на ответчика и взысканию с него в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 163, 156, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Исковые требования ассоциации специалистов по обороту и защите интеллектуальной собственности «БРЕНД» удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610020, Кировская область, город Киров) в пользу ассоциации специалистов по обороту и защите интеллектуальной собственности «БРЕНД» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 123060, Россия, <...>) компенсацию за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства (изображение персонажа «Буба») в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек и компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак №572790 в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, судебные расходы в размере 451 (четыреста пятьдесят один) рубль 00 копеек.

В остальной части в удовлетворении требований отказать.

Исполнительный лист подлежит выдаче в порядке, предусмотренном главой VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.


Судья Е.М. Заболотских



Суд:

АС Кировской области (подробнее)

Истцы:

ООО "ЗД Спэрроу" (подробнее)

Ответчики:

ИП Столбова Наталия Евгеньевна (подробнее)

Иные лица:

Ассоциация специалистов по обороту и защите интеллектуальной собственности "БРЕНД" (подробнее)


Судебная практика по:

По авторскому праву
Судебная практика по применению норм ст. 1255, 1256 ГК РФ