Решение от 4 июля 2024 г. по делу № А41-8568/2024Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации Дело №А41-8568/24 05 июля 2024 года г.Москва Резолютивная часть объявлена 17 июня 2024 года Полный текст решения изготовлен 05 июля 2024 года Арбитражный суд Московской области в составе: председательствующий судья Н.А. Чекалова ,при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Е.С.Забариной, рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО КОГЕЛЬ ТРЕЙЛЕР РУ (ИНН <***>) к ООО СТАНДАРД ТРАК СЕРВИСИЗ (ИНН <***>) о взыскании При участии в судебном заседании- согласно протоколу Общество с ограниченной ответственностью «КОГЕЛЬ Трейлер Ру» (далее - ООО «КОГЕЛЬ Трейлер РУ», истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском (уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к Обществу с ограниченной ответственностью «Стандард Трак Сервисиз» (далее – ООО «Стандард Трак Сервисиз», ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарные знаки в размере 5000000,00 руб. В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования. Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения иска возражал. Просил суд снизить размер компенсации. Исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. Как следует из материалов дела, иностранная компания Kogel Trailer GmbH (Кёгель Трайлер ГмбХ) (Город Буртенбах, Германия) является правообладателем товарных знаков «KOGEL», зарегистрированных по Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, а именно: - товарный знак «KOGEL» (словесное обозначение), номер международной регистрации 783420, зарегистрированный в соответствии с Ниццким соглашением о Международной классификации товаров и услуг в отношении классов 06, 12, 20, 36, 39, дата регистрации 07.03.2002 г. - товарный знак «KOGEL» (графическое изображение), номер международной регистрации 869078, зарегистрированный в соответствии с Ниццким соглашением о Международной классификации товаров и услуг в отношении классов 06, 12, 20, дата регистрации 24.02.2005 г. Между Кёгель Трайлер ГмбХ (Правообладатель, Лицензиар) и ООО «КОГЕЛЬ Трейлер РУ» (Истец, Лицензиат) был заключен Лицензионный договор от 07.11.2022 г. о предоставлении Истцу Правообладателем исключительной лицензии на использование товарных знаков «KOGEL» на территории Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь. Настоящий договор зарегистрирован Роспатентом 12.01.2023 г., номер регистрации РД0419269. В соответствии с п.п. 3.1.-3.2. Лицензионного договора Лицензиату (Истцу) предоставляется право использования товарных знаков «KOGEL» правообладателя на соответствующей территории способами, аналогичными правомочиям, входящим в исключительное право правообладателя товарного знака, перечисленным в п.2 ст. 1484 ГК РФ, а также в фирменном наименовании и коммерческом обозначении. Согласно п. 6.2 лицензионного договора приоритетное право принимать меры против незаконного использования Товарных знаков принадлежит Лицензиату (ООО «КОГЕЛЬ Трейлер РУ»), т.е. Истец имеет право предъявлять иск о прекращении незаконного использования товарных знаков «KOGEL». Истец осуществляет свою предпринимательскую деятельность на территории РФ, которая сопровождается широким использованием товарных знаков «KOGEL», в том числе проводит мониторинг и контроль ввоза техники на территорию РФ, производимой правообладателем, осуществляет привлечение и аккредитацию официальных дилеров по реализации и распространению техники, сервисное обслуживание и ремонт, предпринимает меры по устранению обнаруженных нарушений исключительных прав правообладателя в отношении товарных знаков на территории РФ В ходе проведения ежедневного мониторинга страниц сети Интернет на предмет выявления нарушений исключительного права на вышеуказанные товарные знаки, Истцом было выявлено, что ООО «Стандард Трак Сервисиз» осуществляет предпринимательскую деятельность по торговле товарами и размещает контент с неправомерным использованием товарных знаков «KOGEL» на сайте российского сервиса публичных объявлений «Авито» (https://www.avito.ru/), объявление о продаже опубликовано компанией ООО «АГРОКАРГО» по ссылкам: https://www.avito.ru/lyubertsy/gruzoviki_i_polupritsep_shtornyy_kogel/s24_2023_3503753059, и https://www.avito.ru/lyubertsy/gruzoviki_i_spetstehnika/sitrak_c7h_s_polupritsepom_2023_3664487509?utm_campain=native@utm_medium=item_page_android@utm_source=soc_sharing. В опубликованном объявлении и коммерческом предложении Ответчиком использованы словесные обозначения и графические изображения товарных знаков «KOGEL». Стоимость реализации Ответчиком указанных полуприцепов 6717469,00 руб. за один объект – полуприцеп, и 15100000 руб. за два объекта – тягач и полуприцеп. После получения ответчиком претензии ссылки были удалены. При этом, ни правообладатель, ни истец не давали ответчику согласия на использование товарных знаков. Истец полагает, что ответчиком нарушены исключительные права истца на товарные знаки, что является основанием для требования об оплате компенсации. Поскольку претензии с требованием выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав истца оставлены без ответа и удовлетворения, истец обратился в суд с заявленными требованиями. Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами. В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Как следует из пунктов 1 и 4 статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб. В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом. В соответствии с разъяснениями, изложенными в абзаце 3 пункта 156 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак. Как отмечено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утверждённого Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешён с позиции рядового потребителя и специальных познаний не требует. Пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 установлено, что согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. Применив приведённые выше критерии оценки сходства до степени смешения, на основании проведенного анализа представленных сторонами доказательств, суд приходит к выводу о том, что графические изображения и словесные обозначения товарного знака, в предложение о продаже товара ответчика, имеет как сходство до степени смешения, так и наличие реального смешения с товарным знаком «KOGEL», поскольку оно легко узнаваемо, ассоциируется с исходным товарным знаком. При этом доказательств законности использования ответчиком товарного знака истца в материалы дела не представлено. Возражая против заявленных требований, ответчик ссылается на наличие у него прав использовать спорные товарные знаки, подтверждаемое сертификатом, предоставленным ему истцом в 2017 году. Как следует из представленной ответчиком в материалы дела копии сертификата дилера, он подтверждает, что компания ООО «Стандард Трак Сервисиз» является Официальным Дилером ООО «КОГЕЛЬ Трейлер РУ» и уполномочена осуществлять продажи полуприцепной техники марки КОGЕL, а также выполнять прочие действия, вытекающие из ее статуса Официального Дилера ООО «КОГЕЛЬ Трейлер Ру». В силу ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. В соответствии со ст. 64, ч. 1 ст. 65, ч. 1 ст. 66 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст.ст. 67, 68 АПК РФ). Истцом представлено в дело Информационное письмо Компании Kogel Trailer GmbH (Германия) от 07.06.2024, из которого следует, что Компания является фактическим и единственным производителем полуприцепной техники марки KOGEL различного модельного ряда, с 2011 года официальным и единственным торговым представительством завода и продукции на территории Российской Федерации выступает ООО «Когель Трейлер Ру». В соответствии с утвержденной и действующей в Компании Политикой формирования официальной дистрибьюторской и дилерской сети на территориях стран присутствия Kogel Trailer GmbH № 18 от 01.12.2018 представительство производителя уполномочено проводить проверку (оценку) претендентов на получение статуса официального дилера марки KOGEL на соответствующей территории и по ее результатам присваивать таким претендентам статус официального дилера марки KOGEL, что удостоверяется письменным сертификатом Представительства установленной формы по реализации продукции марки KOGEL, поставляемой Представительством. Данный статус может присваиваться претендентам сроком не более одного календарного года с даты выдачи подтверждающего сертификата. По результатам деятельности в течение указанного периода статус (сертификат) может быть выдан на новый срок или в его продлении может быть отказано. На представленной ответчиком копии сертификата проставлен год его выдачи – 2017. Ответчик утверждает, что поскольку на самом сертификате отсутствуют сведения о дате окончания срока его действия, он полагал его бессрочность. Между тем, оснований полагать бессрочность указанного сертификата у суда не имеется. Суд отмечает, что с 2017 года и по настоящее время ответчиком ни разу не производилось приобретение товара у истца, доказательств об обратном в материалы дела не представлено. В ходе судебного разбирательства представитель ответчика неоднократно заявлял о том, что товар, предложения к продаже которого под товарным знаком истца размещены ответчиком на АВИТО, приобретаются на заводе – изготовителе, а также о том, что товар у истца стоит значительно дороже, чем у иных поставщиков. Ответчиком не представлено ни одного подтверждения заявленных им доводов о том, что предлагаемый им к продаже товар был бы обязательно приобретен у истца, а не у других лиц. Суд также отмечает, что в силу действующего законодательства на территории Российской Федерации приобретение товара с товарным знаком истца, у других лиц, помимо истца, в том числе с официального завода – изготовителя, является нарушением исключительных прав истца на товарный знак и не является исчерпанием исключительных прав. Поскольку в рамках настоящего дела ответчиком не представлено допустимых и относимых доказательств того, что он намеревался после получения заказов от покупателей приобрести товар у истца, суд полагает исчерпание исключительных прав недоказанным ответчиком. Доводы ответчика являются голословными. Также суд отмечает, что, ни разу не имея отношений с истцом в течение более пяти лет, ответчик не должен был исходить из бессрочности сертификата, а должен был запросить у истца соответствующую информацию, чего сделано не было. В ст. 1235 ГК РФ перечислены требования, при соблюдении которых право использования товарного знака считается предоставленным. Во-первых, лицензионный договор должен быть составлен в письменной форме и зарегистрирован в Роспатенте. Во-вторых, в данном договоре должны быть отражены все существенные условия. Учитывая, что такой договор не заключался, Ответчик не имеет законных оснований для использования Товарных знаков на сайте. В силу п. 1 ст. 1229 ГК РФ само по себе отсутствие запрета не является согласием (разрешением). Ответчик не опровергает сходство Товарных знаков и обозначений на продукции, не предоставляет доказательств отсутствия фактического смешения обозначения, используемого на сайте и Товарных знаков Истца. Исходя из смысла ст. 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя. Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, размещение обозначения, тождественного или сходного с чужим товарным знаком, на сайте является самостоятельным нарушением исключительных прав правообладателя независимо от использования товарных знаков при реализации товаров. Сам факт использования товарных знаков на сайте без разрешения Истца является нарушением его исключительного права. В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации. Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных; проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в т.ч. в случае аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного 4 пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте; выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ. Администратор домена - физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя. Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса. При рассмотрении дела судом учтено, что доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров. В соответствии с п. 156 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», исключительное право правообладателя на товарный знак охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак. То есть, предложение спорных товаров к продаже входит в правомочие «распространение», составляющее, помимо прочих, реализацию исключительного права на товарный знак в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ. С учетом правового определения рекламы как таковой, приведенного в пп. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 г. №38-Ф3 «О рекламе», где указано, что реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, Ответчик использует товарные знаки правообладателя именно с целью рекламирования реализуемых им через свой сайт и через сервис Авито товаров, произведенных правообладателем. Ответчиком не представлено доказательств того, что товарные знаки использовались в информационных целях, в то время как из материалов дела можно сделать вывод, что маркированный товарными знаками товар именно предлагался к продаже, что является нарушением прав правообладателя, поскольку доказательств получения соответствующего разрешения также не представлено. Согласно постановлению С01-1908/2020 Суда по интеллектуальным правам по делу № А56-136561/2019 использование товарного знака в сети Интернет является самостоятельным способом использования товарного знака (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ). То обстоятельство, что сайт мог бы использоваться для продажи товаров правообладателя товарного знака, не исключает необходимости получения от него согласия на такое использование. Между Истцом и Ответчиком отсутствуют какие-либо договорные отношения, которые подразумевают выражение Истцом согласия на использование Ответчиком Товарного знака на Интернет-сайте. Соответственно, действия Ответчика по использованию на Интернет-сайте Объектов интеллектуальной собственности являются незаконными. Данные действия Ответчика являются нарушением исключительных прав Истца на Товарный знак, выраженные в незаконном использовании Товарных знаков без согласия Истца на Торговой площадке. Размещения полуприцепов с незаконным использованием товарных знаков «KOGEL» на сайте Авито осуществлялась с целью извлечения прибыли. Согласно п. 156 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака. Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак. Предложение ответчиком к продаже товара с товарными знаками «KOGEL» является нарушением исключительного права истца. Соответственно, безотносительно того, продали ли товар или нет и за сколько продали, само по себе публичное предложение товара к продаже (безотносительного того, кто на нем разместил товарный знак) уже является прямым нарушением исключительного права правообладателя (исключительного лицензиата) на товарный знак. Как указано в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П согласно Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности; не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (статья 34); право частной собственности охраняется законом (статья 35, часть 1); каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени (статья 23, часть 1); каждому гарантируется свобода научного, технического и других видов творчества; интеллектуальная собственность охраняется законом (статья 44, часть 1); установление правовых основ единого рынка, таможенное регулирование, правовое регулирование интеллектуальной собственности относятся к ведению Российской Федерации (статья 71, пункты "ж", "о"). Закрепление в числе основ конституционного строя России единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержки конкуренции, свободы экономической деятельности (статья 8, часть 1, Конституции Российской Федерации) предполагает, как указал Конституционный Суд Российской Федерации, наличие надлежащих гарантий стабильности, предсказуемости и надежности гражданского оборота, эффективной судебной защиты прав и законных интересов его участников (Постановление от 21 апреля 2003 года N 6-П). Вместе с тем, Конституция Российской Федерации допускает возможность ограничения федеральным законом прав и свобод человека и гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 55, часть 3), а также возможность ограничения перемещения товаров и услуг, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (статья 74, часть 2). Однако, как следует из приведенных положений Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с предписаниями ее статей 17 (часть 3) и 19 (части 1 и 2), такие ограничения, в том числе связанные с реализацией прав на средства индивидуализации при перемещении товаров и услуг, должны носить соразмерный характер. Применительно к интеллектуальным правам, включая исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, это означает обязанность их обладателя соблюдать общеправовые принципы реализации прав и свобод, в частности добросовестность при их осуществлении и недопустимость злоупотребления ими. Вместе с тем, как и право собственности, интеллектуальные права подлежат защите исходя из общего блага и необходимости поддержания конкурентной экономической среды, в том числе в целях утверждения в Российской Федерации таких конституционно значимых ценностей, как гражданский мир и согласие Товары иностранного производства, на которых их производителем размещены товарные знаки, могут быть правомерно приобретены вне пределов Российской Федерации и впоследствии перемещаться через ее границу. Фактически на территорию Российской Федерации такие товары могут поставляться как самим производителем либо иным хозяйствующим субъектом по согласованию с ним, так и хозяйствующим субъектом без согласования с производителем или с выбранными им официальными дистрибьюторами, т.е. в порядке параллельного импорта. В таких случаях баланс и защита прав и законных интересов производителей как обладателей исключительного права на товарный знак и их официальных дистрибьюторов, с одной стороны, и импортеров и потребителей - с другой, достигается посредством нормативно-правового регулирования и на его основе - в случае спора - обеспечивается правосудием. Именно Ответчик должен доказать законность использования им товарных знаков Истца, в защиту исключительных прав, на которые к нему предъявлен иск. Поскольку Ответчик ссылался на принцип исчерпания права, то именно на него возложено бремя доказывания соответствующих обстоятельств путем представления в материалы дела надлежащих доказательств, подтверждающих введение товаров (конкретных товаров, реализуемых предпринимателем) в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем товарного знака или иным лицом с его согласия (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2019 по делу № А60-69031/2018). Таким образом, требования истца являются обоснованными. В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Истец определил компенсацию в размере 5 000 000 руб. на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Ответчик, являясь субъектом предпринимательской деятельности, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять контроль и проверку за размещаемой информацией в отношении реализуемого товара на соответствующих сайтах. Если одним действием нарушены права на несколько средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждое неправомерно используемое средство индивидуализации. Способ представления информации и использования товарных знаков «KOGEL» № 783420 (словесное обозначение) и № 869078 (графическое изображение) путем публикации двух объявлений ответчиком о продаже товара на сервисе Авито вводит потребителей в заблуждение относительно наличия деловых отношений между производителем полуприцепов и прицепов Kogel и ответчиком, что побуждает потребителей приобретать товары у ответчика в полной уверенности, что они приобретают их у официального российского представителя Компании Kogel Trailer GmbH. Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения. При определении размера компенсации истец указал, что следует также учитывать тот факт, что продукция компании относится к достаточно дорогому сегменту рынка коммерческого транспорта, что подтверждается ценами на продукцию. Как видно из коммерческого предложения ответчика, цены на полуприцепы Kogel составляют более 5000000 руб. Кроме того, при определении размера компенсации истцом было принято во внимание использование ответчиком не одного, а сразу двух товарных знаков «KOGEL», один из которых является словесным обозначением, а другой – представляет собой оригинальный логотип (графическое изображение), а также размещение ответчиком предложения к продаже товаров на двух ссылках. Согласно ч. 1 ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав. Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, правомерно требует компенсацию. Между тем, судом установлены основания для снижения суммы компенсации. Согласно положениям пункта 3 статьи 1252 Кодекса, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер 7 компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Предоставленная суду возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения исключительного права является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, восстановления имущественного положения пострадавшей стороны, а не наказания ответчика. Таким образом, исходя из вышеуказанных обстоятельств, доводов ответчика в отношении оснований для снижения компенсации, суд полагает, что разумным и соразмерным будет установить компенсацию в размере 600000,00 руб. Кроме того, истцом заявлены требования о взыскании расходов на оказание услуг эксперта по подготовке заключения по исследованию цифровой информации в размере 10400,00 руб., госпошлина в размере 48000,00 руб. В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. На основании изложенного, суд пришел к выводу, что судебные расходы являются фактически понесенными, документально подтвержденными и необходимыми для подачи настоящего искового заявления, в связи с чем, подлежат взысканию с ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям. Судом отклоняются доводы ответчика о наличии в действиях истца по обращению в суд с настоящим исковым заявлением признаков злоупотребления правом. Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом). Согласно пункту 2 той же статьи в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. При этом добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ). По смыслу вышеприведенных норм добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. Доводов, очевидно свидетельствующих о злоупотреблении правом со стороны истца, ответчиком не приведено. В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Иск удовлетворить частично. Взыскать с ООО СТАНДАРД ТРАК СЕРВИСИЗ (ИНН <***>) в пользу ООО КОГЕЛЬ ТРЕЙЛЕР РУ (ИНН <***>) компенсацию в размере 600000,00 руб., а также судебные расходы на обеспечение доказательств в сети Интернет в размере 1248,00 руб. и судебные расходы по государственной пошлине в размере 5760,00 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца. Судья Н.А. Чекалова Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО КОГЕЛЬ ТРЕЙЛЕР РУ (ИНН: 7708735365) (подробнее)Ответчики:ООО СТАНДАРД ТРАК СЕРВИСИЗ (ИНН: 7729420493) (подробнее)Судьи дела:Чекалова Н.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ |