Решение от 19 марта 2025 г. по делу № А11-5993/2024г. Владимир "20" марта 2025 г. Дело № А11-5993/2024 Резолютивная часть решения объявлена 06.03.2025. Арбитражный суд Владимирской области в составе: судьи Кочешковой М. Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Большаковой В. А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "НТС "Градиент" (129301, <...>; ИНН <***>, ОГРН <***>), к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (г. Владимир, мкр. Коммунар, 600023; ОГРНИП <***>), о взыскании 50 000 руб., при участии: от истца: представитель не явился (надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения спора), от ответчика: ФИО2 (доверенность от 18.03.2024 сроком действия 3 года, диплом), установил. Истец, общество с ограниченной ответственностью "НТС "ГРАДИЕНТ", г. Москва (далее – ООО "НТС "ГРАДИЕНТ"), обратился в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к ответчику, индивидуальному предпринимателю ФИО1, г. Владимир, мкр. Коммунар (далее – ИП ФИО1), о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации - товарный знак № 377532, а также судебных издержек, связанных с расходами, понесенными на приобретение спорного товара, в сумме 130 руб.; расходами по оплате почтовых услуг в сумме 162 руб. Истец заявлением вх. от 08.07.2024, уточняя исковые требования, просил взыскать с ответчика 57 370 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации - товарный знак № 377532, а также судебные издержки, связанные с расходами, понесенными на приобретение спорного товара, в сумме 130 руб.; расходами по оплате почтовых услуг в сумме 551 руб. На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принял уточнение заявленных истцом требований. Таким образом, заявление подлежит рассмотрению по уточненным требованиям. Ответчик в отзывах на иск вх. от 05.08.2024, от вх. от 10.12.2024 с требованиями истца не согласился, заявил о снижении размера компенсации до 1368 руб. Ответчик ставит под сомнение стоимость предоставленного права использования товарных знаков в виде ежегодного вознаграждения до 15 февраля в размере 42 000 евро в том числе НДС 20 %, а также факт государственной регистрации договора б/н от 09.01.2023, поскольку в представленном в суд договоре отсутствует удостоверяющая печать регистрирующего органа и подпись должностного лица. Ответчиком представлен контррасчет, размер компенсации по которому составляет 1368 руб. Ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в его отсутствие по имеющимся доказательствам. Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела, выслушав представителя ответчика, арбитражный суд установил следующее. Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак № 377532 (словесное обозначение VIVIENNE SABO), что подтверждается свидетельством на товарный знак, зарегистрированным в Государственном Реестре товарных знаков, знаков обслуживания РФ 23.04.2009, срок действия исключительного права продлен до 15.02.2028. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, указанных в 3 классе МКТУ – "средства для ресниц косметические". В качестве основания иска заявитель указал, что 30.10.2023 в торговой точке, расположенной по адресу: <...>, установлена реализация от имени ИП ФИО1 товара – средство для ресниц косметическое (тушь), сходного до степени смешения с товарным знаком № 377532. Факт продажи указанного товара подтверждается копией кассового чека от 30.10.2023, содержащими сведения о наименовании, количестве, цене, стоимости проданного товара, дате продажи, наименовании и ИНН продавца, адресе продажи товара; видеозаписью процесса реализации товара, самим контрафактным товаром, представленными истцом в материалы дела. В претензии истец просил ответчика в добровольном порядке оплатить компенсацию за нарушение исключительных авторских прав. Как указал истец, претензия осталась без ответа, требования истца – без удовлетворения. Нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском. Проанализировав материалы дела, арбитражный суд находит требования истца обоснованными. Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается кодексом. В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. В силу положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, в том числе, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В статье 1250 ГК РФ предусмотрено, что интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Незаконное размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковках товаров, в силу части 1 статьи 1515 ГК РФ свидетельствует об их контрафактности. В пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. Доказательства того, что истец как обладатель исключительных прав на товарный знак № 377532 дал ответчику свое согласие на его использование, в материалах дела отсутствуют. В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Истец заявлением об изменении размера исковых требований, в соответствии с которым он просит взыскать 57 370 руб. компенсации, рассчитанных исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взымается за правомерное использование товарного знака. К данному заявлению были приложены дополнительные доказательства, а именно лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака от 09.01.2023, которым истец обосновал новый расчет суммы иска. Пункт 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривает два варианта определения компенсации за незаконное использование товарного знака: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Как разъяснено в пункте 61 постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в силу чего суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе. Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратного размера стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права. Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 АПК РФ. При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования (например, если ответчик неправомерно использовал произведение путем его воспроизведения, то за основу размера компенсации может быть взята стоимость права за правомерное воспроизведение). Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака. Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации. В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства. При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика, с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П и 24.07.2020 № 40-П (пункт 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021). Соответственно при избранном истцом способе расчета компенсации и, учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом способ расчета компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены. Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения. Как следует из представленных в материалы дела документов, между ВИВЬЕН САБО КОСМЕТИК САС и истцом заключен лицензионный договор (исключительная лицензия) от 09.01.2023, предоставляющий право использования на исключительной основе товарного знака по свидетельству № 377532 в отношении всех товаров по всем классам Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ), указанных в свидетельстве. Согласно п. 4.1 указанного договора, за предоставление права использования товарного знака лицензиат уплачивает лицензиару ежегодное вознаграждение в размере 42 000 (сорок две тысячи) евро. Исходя из стоимости правомерного использования товарного знака по договору исключительной лицензии от 09.01.2023, размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 377532 в двукратном размере составляет 57 370 руб. из расчета: 42000 евро X 98,35 руб. (в зависимости от курса ЦБ на дату фиксации нарушения)/ 4 ТЗ / 1 класс МКТУ / 3 способа использования /12 месяцев Х 2 (двукратная стоимость права использования) =57 370 руб. На сайте Федерального института промышленной собственности https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet имеется запись: Дата и номер государственной регистрации расторгаемого договора: 31.10.2018 РД0273131; Дата и номер государственной регистрации расторжения договора: 17.03.2023 РД0425863 и Дата и номер государственной регистрации договора: 29.03.2023 РД0427179. При этом на сайте Федерального института промышленной собственности https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet запись о государственной регистрации договора исключительной лицензии б/н от 09.01.2023 отсутствует. Ответчиком оспорен расчет истца в связи с недоказанностью заключения лицензионного договора от 09.01.2023. Ответчик представил контррасчет размера компенсации с учетом лицензионного договора от 15.02.2018. Вопреки доводам истца, сведения о спорном лицензионном договоре внесены в государственный реестр. Поскольку лицензионный договор от 15.02.2018 в отношении исключительного права использования ООО "НТС "Градиент" товарного знака № 377532 заключен в отношении двух средств индивидуализации по свидетельствам № 377532 и № 428602, то его условия более близки к тому способу использования, которым использовал товарный знак № 377532 ответчик, нежели, представленный истцом лицензионный договор от 09.01.2023, предоставляющий право использования на исключительной основе товарных знаков по свидетельствам № 377532, № 428602, № 625842, № 629763 в отношении товаров, зарегистрированных в девяти классах МКТУ. Поскольку в лицензионном договоре от 15.02.2018, сроком действия до 15.02.2028, стоимость использования товарных знаков № 377532 и № 428602 указана раздельно — 1000 Евро за использование товарного знака № 377532 в одном классе МКТУ и 1000 Евро за использование товарного знака № 428602 также в одном классе МКТУ, а в представленном истцом лицензионном договоре от 09.01.2023 стоимость права указана за использование товарных знаков по свидетельствам № 377532, № 428602, № 625842, № 629763 комплектом в девяти классах МКТУ, то при сравнении обстоятельств правомерного и неправомерного использования товарного знака № 377532 тем способом, который использовал нарушитель, для расчета компенсации по указанной формуле разумно применять лицензионный договор от 15.02.2018. Истцом была представлена следующая формула расчета: Стоимость правомерного использования товарного знака № 377532 1 000 Евро * на курс ЦБ/количество классов МКТУ – 1 класс/3 способа использования/12 месяцев*2 (двукратная стоимость права использования). При определении размера компенсации суд учитывает количество способов, которыми ответчик использовал товарный знак истца, по сравнению с количеством способов использования по лицензионному договору, количество классов Международной классификации товаров и услуг, в отношении которых товарный знак незаконно использовался ответчиком по сравнению с количеством классов Международной классификации товаров и услуг, в отношении которых этот знак зарегистрирован и предоставлено право его использования по лицензионному договору, в связи с чем установил, что размер вознаграждения в рассматриваемом случае составляет 5463 руб. 90 коп., исходя из расчета: 1 000 Евро * 98,35 рублей/1 класс МКТУ/3 способа использования/12 месяцев*2 (двукратная стоимость права использования) = 5463 руб. 90 коп. Истец контррасчет ответчика не оспорил (ст. 9, 65 АПК РФ), доводов ответчика не опроверг, в связи с чем суд полагает правильным расчет компенсации с учетом положений лицензионного договора от 15.02.2018. С учетом изложенного заявленные истцом требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака № 377532 подлежат удовлетворению в размере 5463 руб. 90 коп. В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат. Истцом также заявлено требование о взыскании судебных издержек, связанных с расходами, понесенными на приобретение спорного товара, в сумме 130 руб.; расходами по оплате почтовых услуг в сумме 551 руб. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны (части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. В силу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. Кроме того, согласно пункту 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" расходы, понесенные истцом в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд, также могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Исходя из взаимосвязи статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с положениями статей 64, 65 Кодекса, за счет проигравшей стороны могут подлежать возмещению и расходы, связанные с получением в установленном порядке сведений о фактах, представляемых в арбитражный суд лицами, участвующими в деле, для подтверждения обстоятельств, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возражений (данная правовая позиция выражена в определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 25.09.2014 № 2186-О, от 04.10.2012 № 1851-О). Вышеуказанные судебные издержки подтверждены материалами дела. В силу статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. В соответствии с пунктом 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации. Поскольку заявленные исковые требования удовлетворены судом частично, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные расходы подлежат взысканию с ответчика в пользу истца пропорционально удовлетворенным исковым требованиям. Исходя из данных норм права, а также учитывая представленные в материалы дела доказательства, с ответчика в пользу истца подлежат возмещению судебные издержки, понесенные на приобретение спорного товара; расходы по оплате почтовых услуг в общей сумме 27 руб. 74 коп. (пропорционально удовлетворенным требованиям). Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации взыскиваются с ответчика в пользу истца в сумме 219 руб. (пропорционально удовлетворенным требованиям), а также - с истца в доход федерального бюджета в сумме 295 руб. (в связи с увеличением исковых требований и частичном отказе в удовлетворении иска). В соответствии с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение матери-альных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом. С учетом положений указанной правовой нормы вещественное доказательство - тушь в количестве 1 упаковки, приобщенное определением арбитражного суда от 23.07.2024 к материалам дела, подлежит уничтожению после вступления решения в законную силу и истечения срока, установленного для его кассационного обжалования. Руководствуясь статьями 17, 49, 106, 110, 112, 156, 167-170, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 1. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Владимир, мкр. Коммунар, в пользу общества с ограниченной ответственностью "НТС "Градиент", г. Москва, компенсацию за нарушение исключительных прав в сумме 5463 руб. 90 коп. и расходы по государственной пошлине в сумме 219 руб., а также судебные издержки в сумме 27 руб. 74 коп. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. На основании статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя. 2. В остальной части иска отказать. 3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НТС "Градиент", г. Москва, в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 295 руб. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 4. Вещественное доказательство – тушь в количестве 1 упаковки, приобщенное определением арбитражного суда от 23.07.2024 к материалам дела, уничтожить после вступления настоящего решения в законную силу и истечения срока, установленного для его кассационного обжалования. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья М. Ю. Кочешкова Суд:АС Владимирской области (подробнее)Истцы:ООО "НТС "ГРАДИЕНТ" (подробнее)Иные лица:Федеральны институт промышленной собственности (подробнее)Последние документы по делу: |