Решение от 26 октября 2025 г. по делу № А36-2026/2024Арбитражный суд Липецкой области (АС Липецкой области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам страхования Арбитражный суд Липецкой области пл.Петра Великого, д.7, <...> http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А36-2026/2024 г.Липецк 27 октября 2025 года Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Канаевой А.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Данковцевой А.Г., рассмотрев в судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Партнер-Л» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: <...>) к страховому акционерному обществу «ВСК» в лице филиала в г.Липецке (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: <...>; адрес филиала: <...>) о взыскании 79 136 руб. 65 коп., при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, доверенность № 1 от 21.03.2024, от ответчика – ФИО2, доверенность № 0009-26-Д от 16.01.2025, Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Л» обратилось в арбитражный суд к страховому акционерному обществу «ВСК» в лице филиала в г.Липецке с исковым заявлением о взыскании 79 136 руб. 65 коп., в том числе 34 557 руб. 49 коп. страхового возмещения, 44 579 руб. 16 коп. неустойки за период с 24.10.2023 по 29.02.2024, с последующим начислением неустойки, начиная с 01.03.2024 до дня фактического исполнения обязательства по выплате страхового возмещения. Определением от 18.03.2024 иск принят к рассмотрению в порядке упрощенного производства на основании пункта 1 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Определением от 13.05.2024 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. Определением от 10.10.2024 судом по ходатайству истца по делу назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено обществу с ограниченной ответственностью Экспертное учреждение «Воронежский центр экспертизы», эксперту ФИО3. 09.12.2024 в суд поступило заключение эксперта. В настоящем судебном заседании эксперт ФИО3 дал пояснения по представленному экспертному заключению. После допроса эксперта ответчик поддержал ранее заявленное ходатайство о назначении по делу повторной экспертизы. Истец на указанное ходатайство возразил. Протокольным определением от 24.02.2025 суд отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о назначении по делу повторной экспертизы, так как не усматривает оснований, предусмотренных статьей 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Истец поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в иске, кроме того, просил взыскать с ответчика судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 100 000 руб., расходы на проведение независимой экспертизы в размере 20 000 руб., почтовые расходы в размере 246 руб. 41 коп., а также расходы на оплату судебной экспертизы в размере 10 000 руб. Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на доводы, указанные в отзыве, в случае их удовлетворения просил снизить размер неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. В судебном заседании на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв сроком на десять дней для уточнения истцом своей позиции. Информация об объявлении перерывов размещена на официальном сайте суда в сети «Интернет», что является публичным извещением. Арбитражный суд, выслушав истца и ответчика, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи, установил следующее. Как видно из материалов дела, 27.09.2023 в 01 ч. 57 мин. по адресу: <...>, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Мерседес Бенц S500 государственный регистрационный знак <***> под управлением ФИО4 и автомобиля ИЖ-2126 государственный регистрационный знак <***> под управлением ФИО5. Согласно административному материалу виновным в совершении вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия признан водитель ФИО5, гражданская ответственность которого застрахована САО «ВСК» по страховому полису XXX № 0343501175 от 21.09.2023 (т.1, л.д.65). Автомобиль Мерседес Бенц S500 государственный регистрационный знак <***> принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Автоаренда48». Гражданская ответственность владельца данного транспортного средства застрахована также САО «ВСК» (страховой полис XXX № 0274451884 от 24.10.2022) (т.1, л.д.66). На основании договора уступки права требования (цессии) № <***> от 29.09.2023 общество с ограниченной ответственностью «Автоаренда48» (цедент) передало обществу с ограниченной ответственностью «Партнер-Л» (цессионарий) право (требование) на получение и взыскание денежных средств в счет возмещения всех убытков, страхового возмещения (в денежной, натуральной форме), за вред, причиненный в результате повреждений транспортного средства Мерседес Бенц S500, государственный регистрационный знак <***>, принадлежащего цеденту на праве собственности, от ДТП, произошедшего 27.09.2023 по адресу: <...>, к лицу, ответственному за данные убытки (страховой компании, виновнику ДТП, Российскому союзу страховщиков, лицам, которые в соответствии с законом или договором несут обязанность по возмещению/компенсации вреда потерпевшему) (т.1, л.д.68-69). Истец перечислил обществу с ограниченной ответственностью «Автоаренда48» по договору цессии 340 000 руб. (платежное поручение № 226 от 29.09.2023). 03.10.2023 общество с ограниченной ответственностью «Автоаренда48» уведомило страховщика об уступке права требования. 03.10.2023 истец вручил ответчику заявление о страховой выплате/страховом возмещении, в котором предложил осмотреть поврежденное транспортное средство, указав дату, время и место осмотра, и выплатить страховое возмещение (т.1, л.д.8-9). 06.10.2023 ответчик осмотрел поврежденное транспортное средство (акт осмотра № 10950281 от 06.10.2023). 15.10.2023 обществом с ограниченной ответственностью «АВС-Экспертиза» по поручению САО «ВСК» подготовлено экспертное заключение № 9506122, согласно которому расчетная стоимость восстановительного ремонта составляет 1 464 100 руб., размер затрат на проведение восстановительного ремонта с учетом износа составляет 815 400 руб. Согласно экспертному заключению общества с ограниченной ответственностью «АВС-Экспертиза» № 9506122-ГО2 от 15.10.2023, подготовленному по заказу САО «ВСК», стоимость восстановительного ремонта, рассчитанная без учета износа комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), подлежащих замене, превышает стоимость транспортного средства на дату дорожно-транспортного происшествия, проведение восстановительного ремонта нецелесообразно (рыночная стоимость автомобиля на дату ДТП составляет 452 455 руб., рыночная стоимость автомобиля за вычетом рыночной стоимости годных остатков и материалов составляет 397 391 руб.) Платежным поручением № 92936 от 18.10.2023 ответчик перечислил истцу страховое возмещение в размере 364 955 руб. Не согласившись с размером выплаченного страхового возмещения, истец организовал независимую оценку поврежденного транспортного средства, обратился к индивидуальному предпринимателю ФИО6 для определения стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства. По результатам осмотра транспортного средства экспертом-техником ФИО7 было составлено экспертное заключение № 775-а/2023 от 25.10.2023 об определении стоимости восстановительного ремонта в связи с повреждением в результате ДТП автомобиля марки Mercedes-Benz S500, государственный регистрационный знак <***>, из которого следует, что полная стоимость восстановительного ремонта без учета износа составляет 2 103 300 руб., стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составляет 1 153 300 руб., рыночная стоимость ТС равна 598 500 руб., стоимость годных остатков – 104 915 руб. 55 коп., величина ущерба, рассчитанная как разница между рыночной стоимостью и величиной годных остатков, составляет 493 584 руб. 45 коп. (т.1, л.д.10-59). За составление экспертного заключения истцом оплачено 20 000 руб. (платежное поручение № 273 от 22.12.2023). 29.12.2023 истец направил ответчику претензию, в которой предложил произвести доплату страхового возмещения в сумме 35 045 руб., а также выплатить неустойку, приложив к ней оригинал экспертного заключения, платежное поручение об оплате услуг эксперта и диск с фотоснимками и видеозаписью с места ДТП. Претензия получена ответчиком 15.01.2024. По заказу САО «ВСК» обществом с ограниченной ответственностью «АВС – Экспертиза» подготовлено заключение № 378079 по вопросу соответствия экспертного заключения № 775-а/2023 от 25.10.2023, составленного ИП ФИО6, требованиям законодательства РФ. В ответ на претензию ответчик направил истцу письмо № 00-94-04/2326 от 17.01.2024, в котором указал на отсутствие оснований для пересмотра размера подлежащего выплате страхового возмещения, сообщив, что страховщиком принято решение о компенсации нотариальных расходов в размере 200 руб. и почтовых расходов в размере 287,15 руб. Платежным поручением № 18981 от 24.01.2024 ответчик перечислил истцу 487 руб. 51 коп. Неисполнение ответчиком обязательства по выплате страхового возмещения в полном объеме послужило основанием для обращения истца в суд. В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации), то есть при наличии вины причинителя вреда. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Вред может быть возмещен в натуре или путем возмещения убытков (статья 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации). Под убытками понимаются, в том числе расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб) (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно статье 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность возмещения вреда, причиненного в результате использования транспортных средств, возлагается на гражданина или юридическое лицо, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности либо на ином законном основании (по доверенности на право управления транспортным средством). Вместе с тем, пунктом 4 статьи 931 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы. Учитывая, что правоотношения между истцом и ответчиком основаны на применении норм Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об ОСАГО), суд при определении размера ущерба руководствуется специальными нормами названного Закона. В соответствии со статьей 1 Закона об ОСАГО страховым случаем признается наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату. В силу статьи 3 Закона об ОСАГО одним из основных принципов обязательного страхования является гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в пределах, установленных названным законом. Такие пределы установлены статьями 7 и 12 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В соответствии с пунктом 10 статьи 12 Закона об ОСАГО при причинении вреда имуществу в целях выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению страховщиком убытков потерпевший, намеренный воспользоваться своим правом на страховое возмещение или прямое возмещение убытков, в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления о страховом возмещении и прилагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного страхования документов обязан представить поврежденное транспортное средство или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, проводимой в порядке, установленном статьей 12.1 настоящего Федерального закона, иное имущество для осмотра и (или) независимой экспертизы (оценки), проводимой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. Пунктом 11 статьи 12 Закона об ОСАГО предусмотрено, что страховщик обязан осмотреть поврежденное транспортное средство, иное имущество или его остатки и (или) организовать их независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков с приложенными документами, предусмотренными правилами обязательного страхования для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), и ознакомить потерпевшего с результатами осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), если иные сроки не определены правилами обязательного страхования или не согласованы страховщиком с потерпевшим. Независимая техническая экспертиза или независимая экспертиза (оценка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества и (или) обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия. Из материалов дела следует, что ответчик осмотрел поврежденное транспортное средство. В силу статьи 12 (пункт 18 «б») Закона об ОСАГО размер страховой выплаты в случае повреждения имущества потерпевшего определяется в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая. В соответствии с подпунктом «а» пункта 18 и пункта 19 статьи 12 Закона об ОСАГО размер подлежащих возмещению страховщиком убытков в случае полной гибели имущества потерпевшего определяется в размере его действительной стоимости на день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков. Под полной гибелью понимаются случаи, при которых ремонт поврежденного имущества невозможен либо стоимость ремонта поврежденного имущества равна стоимости имущества на дату наступления страхового случая или превышает указанную стоимость (подпункт «а» пункта 18 статьи 12 Закона об ОСАГО, пункт 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 08.11.2022 № 31 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»). Согласно экспертному заключению № 775-а/2023 от 25.10.2023, представленному истцом, полная стоимость восстановительного ремонта автомобиля марки Mercedes-Benz S500, государственный регистрационный знак <***>, составляет 2 103 300 руб., стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составляет 1 153 300 руб., рыночная стоимость ТС равна 598 500 руб., стоимость годных остатков – 104 915 руб. 55 коп., величина ущерба, рассчитанная как разница между рыночной стоимостью и величиной годных остатков, составляет 493 584 руб. 45 коп. В опровержение требований истца ответчик представил заключения общества с ограниченной ответственностью «АВС-Экспертиза» № 9506122 и № 9506122-ГО2 от 15.10.2023, согласно которым восстановление транспортного средства экономически нецелесообразно, стоимость транспортного средства на дату ДТП 27.09.2023 составляет 452 455 руб., стоимость годных остатков – 55 064 руб., а также заключение общества с ограниченной ответственностью «АВС-Экспертиза» № 378079 от 16.01.2024 по вопросу соответствия экспертного заключения № 775-а/2023 от 25.10.2023, приложенного к досудебной претензии на соответствие требованиям действующих нормативных актов и методик, из которого следует, что расчеты рыночной стоимости и годных остатков, представленные в экспертном заключении № 775-а/2023 от 25.10.2023, составлены с нарушением требований Положения Банка России от 04.03.2021 № 755-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства» и Методических рекомендаций по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследований колесных транспортных средств в целях определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки», утв. Минюстом России, 2018, расчеты не отражают действительную рыночную стоимость и размер ГО ТС в отношении поврежденного средства, реальный размер рыночной стоимости поврежденного транспортного средства Mercedes-Benz S500, государственный регистрационный знак <***>, составляет 452 455 руб., реальный размер годных остатков – 87 500 руб. Учитывая, что между сторонами возник спор относительно рыночной стоимости поврежденного транспортного средства, определением от 10.10.2024 по делу назначена судебная экспертиза, на разрешение которой поставлен вопрос: - Определить доаварийную среднерыночную стоимость автомобиля Мерседес-Бенц S500 регистрационный номер <***> на дату дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 27.09.2023. Согласно заключению эксперта № 1096/2024 от 05.12.2024 (т.2, л.д.9-18), среднерыночная (доаварийная) стоимость автомобиля Мерседес-Бенц S500 регистрационный номер <***> на дату заявленного происшествия 27.09.2023 составляет 533 900 руб. В судебном заседании 24.02.2025 эксперт ФИО3 дал пояснения по представленному экспертному заключению, поддержав указанные в нем выводы, пояснил, что при проведении экспертизы выборка объектов-аналогов транспортного средства проводилась по всей территории Российской Федерации в связи с тем, что во-первых, для установления рыночной стоимости на прошедшее время имеется только один источник, в котором имеются архивные данные, - это auto.drom.ru, который находится в свободном доступе, во-вторых, возраст автомобиля – 22 года, автомобилей такого возраста в России всего несколько штук. Эксперт указал, что при проведении экспертизы в соответствии с Методическими рекомендациями были выбраны автомобили среднего сегмента цены, больше выбирать было не из чего, при этом, выбирались автомобили максимально приближенные к дате ДТП, в пределах трех месяцев. Проанализировав заключение эксперта с точки зрения соответствия процессуальным критериям, суд считает, что экспертиза проведена лицом, имеющим право на осуществление такой деятельности, оснований для отвода эксперта не имелось, экспертом соблюден порядок проведения экспертизы. По форме и содержанию заключение соответствует требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. В силу пункта 12 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» согласно положениям частей 4 и 5 статьи 71 АПК РФ заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами. Суд оценивает доказательства, в том числе заключение эксперта, исходя из требований частей 1 и 2 статьи 71 Кодекса. При этом по результатам оценки доказательств суду необходимо привести мотивы, по которым он принимает или отвергает имеющиеся в деле доказательства (часть 7 статьи 71, пункт 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Заключение специалиста ООО «АВС-Экспертиза» № 563198 от 15.01.2025 о несоответствии экспертного заключения № 1096/2024 от 05.12.2024, подготовленного экспертом ФИО3, не может быть принято во внимание, поскольку не порочит ее выводы, представляет собой субъективное мнение авторов. Данное заключение специалиста подготовлено вне рамок судебного процесса, по сути, представляет собой рецензию на заключение, подготовленное по результатам проведения судебной экспертизы, проведение экспертизы указанным лицам судом в рамках настоящего дела не поручалось, а данные лица не предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Кроме того, из приложенных к заключению специалиста № 563198 от 15.01.2025 материалов не следует, что лица, выдавшие данное заключение, обладают официальными полномочиями оценивать правильность и законность действий другого эксперта. Рецензия, составленная после получения результатов судебной экспертизы, не обладает необходимой доказательственной силой в подтверждение заявленных доводов. Доводы ответчика о том, что экспертом неверно рассчитана рыночная стоимость транспортного средства ввиду того, что выборка объявлений по продаже объектов-аналогов не соответствует региону и дате ДТП, не может быть принята судом во внимание, поскольку экспертом были даны исчерпывающие пояснения по выбору объектов-аналогов. При этом, ответчиком доказательств, подтверждающих, что на дату ДТП имелись иные объекты-аналоги, с наименьшей рыночной стоимостью, в материалы дела не представлено. Представленные в судебном заседании 10.03.2025 архивные объявления о продаже аналогичных транспортных средств по наименьшей стоимости не могут быть приняты судом во внимание, поскольку датированы февралем 2025 года, что не соответствует дате ДТП (27.09.2023). Кроме того, суд обращает внимание на то, что объекты-аналоги, приведенные в заключении № 9506122-ГО2 от 15.10.2023, на основании которого ответчиком производилась страховая выплата, таковыми не являются, поскольку не соответствуют году выпуска поврежденного транспортного средства, более того, указанные в этом заключении ссылки на объявления не являются активными (в отличие от ссылок, указанных в заключении эксперта ФИО3), что не позволяет суду проверить достоверность данных, отраженных в заключении. Допустимых и достоверных доказательств, позволяющих суду прийти к выводу о недостоверности заключения эксперта № 1096/2024 от 05.12.2024, ответчиком в материалы дела не представлено. С учетом изложенного, суд не усмотрел оснований для назначения по делу повторной судебной экспертизы, в связи с чем, отказал в удовлетворении указанного ходатайства ответчика. Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В силу частей 1 и 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Принимая во внимание, что ответчиком доаварийная среднерыночная стоимость автомобиля Мерседес-Бенц S500 регистрационный номер <***> на дату дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 27.09.2023, определенная в заключении эксперта № 1096/2024 от 05.12.2024, не опровергнута, суд считает возможным принять в качестве доказанной стоимость в размере 533 900 руб. В ходе рассмотрения дела истец не оспаривал стоимость годных остатков, определенную страховщиком, которая составляет 55 064 руб. Таким образом, подлежащая возмещению величина ущерба, рассчитанная как разница между рыночной стоимостью и величиной годных остатков, в данном случае составляет 478 836 руб. (533 900 руб. - 55 064 руб.). Согласно пункту «б» статьи 7 Закон об ОСАГО страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет: в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, 400 000 рублей (лимит ответственности страховщика по ОСАГО). Из материалов дела видно, что ответчик выплатил истцу страховое возмещение в размере 365 442 руб. 51 коп. Таким образом, размер недоплаты составляет 34 557 руб. 49 коп. (400 000 руб. – 365 442 руб. 51 коп.). Ответчиком доказательств, подтверждающих выплату страхового возмещения в полном объеме, не представлено. Таким образом, оценив по своему внутреннему убеждению каждое доказательство в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд признает требование о взыскании страхового возмещения в размере 34 557 руб. 49 коп. законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению. Истец также просит взыскать с ответчика неустойку за период с 24.10.2023 по 29.02.2024 в размере 44 579 руб. 16 коп. Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Согласно пункту 21 статьи 12 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховой выплате или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или выдать ему направление на ремонт транспортного средства с указанием срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховой выплате. При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или возмещения причиненного вреда в натуре страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом размера страховой выплаты по виду причиненного вреда каждому потерпевшему. Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 76 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 08.11.2022 № 31 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», неустойка исчисляется со дня, следующего за днем, установленным для принятия решения о выплате страхового возмещения, то есть с 21-го дня после получения страховщиком заявления потерпевшего о страховой выплате и документов, предусмотренных Правилами, и до дня фактического исполнения страховщиком обязательства по договору включительно. Материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами, что ответчик получил заявление о выплате страхового возмещения – 03.10.2023. Таким образом, ответчик должен был произвести выплату страхового возмещения не позднее 23.10.2023. В установленный законом срок ответчик выплатил истцу страховое возмещение в размере 364 955 руб. Кроме того, после получения претензии ответчик выплатил истцу страховое возмещение в размере 487 руб. 51 коп. В данном случае размер подлежащего выплате страхового возмещения составил 400 000 руб. При таких обстоятельствах, истец вправе требовать выплаты неустойки, предусмотренной Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Проанализировав представленный истцом расчет неустойки за период с 24.10.2023 по 29.02.2024, суд соглашается с ним. Сумма неустойки составляет 44 579 руб. 16 коп. Истец просит начислять неустойку в размере 1% на сумму страхового возмещения с 01.03.2024 по день фактического исполнения обязательства. В пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна (например, пункт 6 статьи 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее - Закон об ОСАГО). В соответствии с пунктом 6 статьи 16.1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» общий размер неустойки (пени), суммы финансовой санкции, которые подлежат выплате потерпевшему - физическому лицу, не может превышать размер страховой суммы по виду причиненного вреда, установленный настоящим Федеральным законом (400 000 руб.). В пункте 77 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 08.11.2022 № 31 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» разъяснено, что ограничение общего размера неустойки и финансовой санкции установлено только в отношении потерпевшего - физического лица. В данном случае потерпевшим является юридическое лицо, в связи с чем, оснований для ограничения неустойки в соответствии с пунктом 6 статьи 16.1 Закона об ОСАГО не имеется. Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства. Учитывая, что на момент принятия решения по делу обязательство по выплате страхового возмещения ответчиком не исполнено, суд полагает необходимым произвести расчет неустойки на дату вынесения решения суда: 34 557 руб. 49 коп. х 1% х 375 дней (с 01.03.2024 по 10.03.2025) = 129 590 руб. 59 коп. Таким образом, размер неустойки за период с 24.10.2023 по 10.03.2025 составляет 174 169 руб. 75 коп. Кроме того, истец вправе требовать начисления неустойки по день фактического исполнения обязательства. Ответчиком заявлено о несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в связи с чем, он просил снизить неустойку на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Оценив ходатайство ответчика о снижении неустойки, суд считает возможным удовлетворить его ввиду следующего. В соответствии с пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. Признание неустойки несоразмерной последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. В каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения неустойки исходя из обстоятельств дела и взаимоотношений сторон. Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права. Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 24.01.2006 № 9-О указал, что, поскольку гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того является неустойка законной или договорной. В пункте 69 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» обращено внимание судов на то, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). То есть, для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд должен располагать данными, позволяющими установить явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства. В пункте 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» указано, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящий доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ). Согласно пункту 73 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки. В соответствии с пунктом 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ). В пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.11.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по кредитным договорам). Разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период. Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России. Учитывая изложенное, а также принимая во внимание конкретные обстоятельства рассматриваемого спора (определение размера страхового возмещения по результатам проведения судебной экспертизы), а также то, что неустойка в размере 1% в день составляет 365% годовых, что значительно превышает размер средневзвешенных процентных ставок по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях согласно информации, опубликованной в Статистическом бюллетени Банка России, а общий размер взыскиваемой неустойки – 174 169 руб. 75 коп. в 5 раз превышает размер взысканного страхового возмещения, суд соглашается с доводом ответчика о несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства и полагает, что рассчитанный истцом размер неустойки не соответствует целям данного института и нарушает баланс интересов участников гражданского оборота, в связи с чем, полагает возможным снизить размер неустойки до 34 833 руб. 95 коп., исходя из следующего расчета: 34 557 руб. 49 коп. х 0,2% х 504 дня. При этом, принимая во внимание, что неустойка должна иметь компенсационную природу, наличие в настоящем случае признаков явной несоразмерности неустойки последствиям нарушенного обязательства, чрезмерно высокий процент неустойки (365% годовых), отсутствие доказательств причинения истцу убытков, вызванных нарушением срока выплаты страхового возмещения, сумму взысканного страхового возмещения, а также учитывая указанные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации, суд полагает возможным снизить размер неустойки, подлежащей выплате страховщиком по день фактического исполнения обязательства, в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации до 0,2% за каждый день просрочки, обеспечивая тем самым соответствующий баланс на будущее время. Таким образом, оценив по своему внутреннему убеждению каждое доказательство в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд признает требование о взыскании неустойки подлежащим удовлетворению в сумме 34 833 руб. 95 коп. за период с 24.10.2023 по 10.03.2025, с последующим начислением неустойки в размере 0,2% от невыплаченной суммы страхового возмещения за каждый день просрочки, начиная с 11.03.2025 по день фактического исполнения обязательства. В остальной части следует отказать. Согласно части 1 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. При обращении в суд истец уплатил государственную пошлину в размере 3 165 руб. (платежное поручение № 51 от 26.03.2024). При цене иска 208 727 руб. 24 коп. размер государственной пошлины составляет 7 175 руб. Пунктом 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» предусмотрено, что положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статьи 98, 102, 103 ГПК РФ, статья 111 КАС РФ, статья 110 АПК РФ) не подлежат применению при разрешении требования о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением кредитором необоснованной выгоды (статья 333 ГК РФ). Учитывая, что исковые требования удовлетворены в части в результате снижения судом неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 7 175 руб. относятся на ответчика, из которых 3 165 руб. подлежат взысканию в пользу истца и 4 010 руб. – в доход федерального бюджета. Истец просит взыскать с ответчика расходы за составление экспертного заключения № 775-а/2023 от 25.10.2023 в размере 20 000 руб. В пункте 134 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 08.11.2022 № 31 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» указано, что если потерпевший, не являющийся потребителем финансовых услуг, не согласившись с результатами проведенной страховщиком независимой технической экспертизы и (или) независимой экспертизы (оценки), самостоятельно организовал проведение независимой экспертизы до обращения в суд, то ее стоимость относится к судебным расходам и подлежит возмещению по правилам части 1 статьи 98 ГПК РФ и части 1 статьи 110 АПК РФ независимо от факта проведения по аналогичным вопросам судебной экспертизы. В связи с этим, требование истца о взыскании с ответчика судебных расходов на оплату независимой экспертизы является правомерным. Факт несения данных расходов подтвержден материалами дела (платежное поручение № 273 от 22.12.2023). Доказательств чрезмерности расходов на проведение независимой экспертизы ответчиком не представлено. В силу статей 9 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации риск последствий совершения или не совершения процессуальных действий, в том числе по представлению доказательств, лежит на стороне совершившей или не совершившей соответствующее процессуальное действие. При таких обстоятельствах, с ответчика подлежат взысканию в пользу истца расходы на составление экспертного заключения в размере 20 000 руб. Кроме того, истец просил взыскать судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 100 000 руб. На основании статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. В случаях, когда законом либо договором предусмотрен претензионный или иной обязательный досудебный порядок урегулирования спора, расходы, вызванные соблюдением такого порядка (например, издержки на направление претензии контрагенту, на подготовку отчета об оценке недвижимости при оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости юридическим лицом, на обжалование в вышестоящий налоговый орган актов налоговых органов ненормативного характера, действий или бездействия их должностных лиц), в том числе расходы по оплате юридических услуг, признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек (статьи 94, 135 ГПК РФ, статьи 106, 129 КАС РФ, статьи 106, 148 АПК РФ) (пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»). В соответствии с частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. По смыслу указанной нормы, разумные расходы являются оценочной категорией, четкие критерии их определения применительно к тем или иным категориям дел не предусматриваются. Пунктом 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства возмещения издержек, связанных с рассмотрением дела» предусмотрено, что разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ). Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер. Кроме того, при применении нормы статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду необходимо учитывать правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в Определении от 21.12.2004 № 454-О. Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 21.12.2004 № 454-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Траст» на нарушение конституционных прав и свобод частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» указал, что обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию требований статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле. Таким образом, законодателем на суд возложена обязанность оценки разумных пределов судебных расходов, которая является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым - на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации. Отдельные критерии определения разумных пределов судебных расходов указаны в пункте 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1«О некоторых вопросах применения законодательства возмещения издержек, связанных с рассмотрением дела», согласно которому разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле. Соблюдение критериев разумности при взыскании судебных расходов проверяется судом на основе: фактического характера расходов; пропорционального и соразмерного характера расходов; исключения по инициативе суда нарушения публичного порядка в виде взыскания явно несоразмерных судебных расходов; экономного характера расходов; их соответствия существующему уровню цен; возмещения расходов за фактически оказанные услуги; возмещения расходов за качественно оказанные услуги; возмещения расходов исходя из продолжительности разбирательства, с учетом сложности дела, при состязательной процедуре; запрета условных вознаграждений, обусловленных исключительно положительным судебным актом в пользу доверителя без фактического оказания юридических услуг поверенным; распределения (перераспределения) судебных расходов на сторону, злоупотребляющую своими процессуальными правами. В пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства возмещения издержек, связанных с рассмотрением дела» указано, что лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек. В обоснование расходов на оплату услуг представителя истец представил договор оказания юридических услуг № У4305ЕО48/юр от 25.01.2024, акт об оказании услуг от 29.01.2024, акт № 49 от 17.02.2025, платежные поручения № 27 от 01.03.2024 на сумму 30 000 руб. и № 13 от 20.02.2025 на сумму 70 000 руб. В связи с оплатой юридических услуг ООО «Партнер-Л» понесло судебные расходы, что относится к судебным издержкам, связанным с рассматриваемым делом. Из актов следует, что представителем оказаны истцу следующие услуги: - подготовки претензии – 5 000 руб.; - изучения представленных документов, необходимых для подготовки иска – 3 000 руб.; - подготовки искового заявления – 7 000 руб.; - осуществления представления интересов в суде первой инстанции – 14 000 руб.; - изготовления и заверения копий документов (иска, приложений к нему и т.п.) для суда и сторон, их последующего направления, вручения либо сдачи в суд – 1 000 руб.; - участие в судебных заседаниях суда первой инстанции, в том числе назначенном на 26.02.2025, ознакомление с делом, подготовка процессуальных документов, ходатайств – 70 000 руб. Всего на общую сумму 100 000 руб. В данном случае суд полагает необоснованным требование истца о взыскании расходов за изучение документов в сумме 3 000 руб. и изготовление и заверение копий документов в размере 1 000 руб., данные расходы не могут быть признаны судебными по смыслу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, суд обращает внимание на то, что подготовка искового заявления в суд невозможна без изучения документов, собирания доказательств и изложения правовой позиции, поэтому стоимость данных услуг уже включена в размер расходов за подготовку искового заявления. Также в пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства возмещения издержек, связанных с рассмотрением дела» разъяснено, что расходы представителя, необходимые для исполнения его обязательства по оказанию юридических услуг, например расходы на ознакомление с материалами дела, на использование сети «Интернет», на мобильную связь, на отправку документов, не подлежат дополнительному возмещению другой стороной спора, поскольку в силу статьи 309.2 ГК РФ такие расходы, по общему правилу, входят в цену оказываемых услуг, если иное не следует из условий договора (часть 1 статья 100 ГПК РФ, статья 112 КАС РФ, часть 2 статья 110 АПК РФ). Проанализировав документы, представленные в обоснование судебных издержек, исследовав материалы дела, суд, исходя из принципов разумности и справедливости, принимая во внимание минимальные ставки вознаграждения за оказываемую юридическую помощь, утвержденные Решением Совета Адвокатской палаты Липецкой области от 26.11.2021 (протокол № 14), в целях соблюдения баланса интересов сторон, считает возможным снизить размер судебных расходов до 81 000 руб., исходя из следующего расчета: - 5 000 руб. – за подготовку претензии; - 7 000 руб. – за подготовку искового заявления; - 5 000 руб. – за подготовку ходатайства о назначении судебной экспертизы; - 14 000 руб. – за участие в судебном заседании 23.09.2024; - 15 000 руб. – за участие в судебном заседании 20.11-04.12-12.12.2024 (с учетом условий договора о стоимости участия в одном судебном заседании, а также исходя из того, что по смыслу статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации перерыв не является отдельным судебным заседанием); - 15 000 руб. – за участие в судебном заседании 16.01.2025; - 15 000 руб. – за участие в судебном заседании 24.02-10.03.2025; - 5 000 руб. – за подготовку заявления о взыскании судебных расходов. Суд также считает возможным взыскать с ответчика почтовые расходы по направлению искового заявления и претензии в сумме 246 руб. 41 коп., так как несение данных расходов подтверждено документально почтовыми квитанциями. При заявлении ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы истцом на депозитный счет суда внесены денежные средства в сумме 10 000 руб. (платежное поручение № 137 от 03.08.2024). Из материалов дела видно, что стоимость проведения экспертизы составила 10 000 руб. Принимая во внимание, что исковые требования удовлетворены в части в результате снижения судом неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, судебные расходы истца по оплате стоимости судебной экспертизы в сумме 10 000 руб. относятся на ответчика. Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Исковые требования удовлетворить в части. Взыскать со страхового акционерного общества «ВСК» в лице филиала в г.Липецке (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: <...>; адрес филиала: <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Партнер-Л» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: <...>, офис. 12) 69 391 руб. 44 коп., в том числе 34 557 руб. 49 коп. страхового возмещения, 34 833 руб. 95 коп. неустойки за период с 24.10.2023 по 10.03.2025, с последующим начислением неустойки в размере 0,2% от суммы страхового возмещения за каждый день просрочки, начиная с 11.03.2025 по день фактического исполнения обязательства, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 165 руб., 20 000 руб. расходы за проведение досудебной экспертизы, 10 000 руб. расходы на проведение судебной экспертизы, 81 000 руб. расходы на оплату услуг представителя и 246 руб. 41 коп. почтовые расходы. В остальной части отказать. Взыскать со страхового акционерного общества «ВСК» в лице филиала в г.Липецке (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: <...>; адрес филиала: <...>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 010 руб. На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области в месячный срок со дня принятия. Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет». По ходатайству лиц, участвующих в деле, копия судебного акта на бумажном носителе может быть направлена им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручена им под расписку. Судья А.В.Канаева Суд:АС Липецкой области (подробнее)Истцы:ООО "Партнер-Л" (подробнее)Ответчики:АО Страховое "Военно-страховая компания" (подробнее)Судьи дела:Канаева А.В. (судья) (подробнее)Судебная практика по:Упущенная выгодаСудебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Ответственность за причинение вреда, залив квартиры Судебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ По кредитам, по кредитным договорам, банки, банковский договор Судебная практика по применению норм ст. 819, 820, 821, 822, 823 ГК РФ
Источник повышенной опасности Судебная практика по применению нормы ст. 1079 ГК РФ Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ Уменьшение неустойки Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |