Решение от 12 ноября 2024 г. по делу № А40-102893/2024Именем Российской Федерации Дело № А40-102893/24-126-731 г. Москва 12 ноября 2024 года Резолютивная часть решения объявлена 29 октября 2024 года Полный текст решения изготовлен 12 ноября 2024 года Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Новикова М.С. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А. Антоновским, рассматривает в судебном заседании дело по иску ООО "ТАКСКОМ ТАКСИ" (ИНН <***>) к ООО "АВТО-ПЭК" (ИНН <***>) при участии третьего лица ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» о взыскании 12 778 360,39 руб. В судебном заседании приняли участие: от истца: ФИО1, доверенность от 08.04.2024 от ответчика: ФИО2, доверенность от 15.09.2024 от третьих лиц: не явился, извещен ООО "ТАКСКОМ ТАКСИ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ответчику ООО "АВТО-ПЭК" с требованием взыскать разницу между стоимостью восстановительного ремонта транспортного средства и страховым возмещением в размере 55 700 руб. 00 коп., расходы по оплате независимой экспертизы поврежденного транспортного средства в размере 4 300 руб., упущенную выгоду в период нахождения транспортного средства на осмотре эксперта и на восстановительном ремонте в размере 127 600 руб., проценты в порядке ст. 395 ГК РФ на взысканную сумму за период с даты вынесения судом решения по день фактического исполнения обязательства. Истец поддержал исковые требования в полном объеме. Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по доводам, изложенным в отзыве. Дело рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие третьего лица, надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте судебного разбирательства. Выслушав представителя истца и ответчика, изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям. Как усматривается из материалов дела, 17.08.2022 ФИО3, управляя транспортным средством Scania G, г.р.зн. Н187ВС799, нарушил требования п.9.10 ПДД РФ, что привело к ДТП, а водитель именно не учел дистанцию до впереди идущего транспортного средства Toyota Camry, г.р.зн. ВС88399, совершил столкновение и причинил повреждения. Владельцем транспортного средства Scania G, г.р.зн. Н187ВС799 является ООО "АВТО-ПЭК". Водитель ФИО3 является сотрудником ООО "АВТО-ПЭК", имеет трудовые отношения с собственником транспортного средства - источником повышенной опасности. Согласно Постановлению №18810050220006576041 по делу об административном правонарушении от 17.08.2022 ФИО3 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.15 КоАП РФ. В результате указанного ДТП виновными действиями ФИО3 причинен ущерб имуществу ООО "ТАКСКОМ ТАКСИ" транспортному средству Toyota Camry, г.р.зн. ВС88399. Риск гражданской ответственности владельца транспортного средства на дату ДТП был застрахован в ПАО «САК «Энергогарант» по договору ОСАГО (страховой полис ХХХ0214534567) и по договору ДСАГО (страховой полис 221100-819-000125 от 15.02.2022). Истец в обоснование требований указал, что в порядке прямого возмещения убытков истцом от страховщика ПАО «Группа Ренессанс Страхование» была получена сумма страхового возмещения в размере 400 000 руб., что подтверждается платежным поручением №637 от 12.10.2022. Кроме того ПАО САК «Энергогарант» произвело выплату страхового возмещения по полису ДСАГО в размере расходов на проведение восстановительного ремонта с учетом износа ТС, за вычетом суммы выплаты по ОСАГО, в размере 277 900 руб., что подтверждается платежным поручением №2726 от 11.03.2024. Вместе с тем, согласно экспертному заключению ООО «НЭОЕ «РЭО групп» № Т-1/03/10/23 от 03.10.2023 стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства Toyota Camry, г.р.зн. ВС88399, принадлежащего истцу, составляет 733 600 руб. По расчетам истца сумма ущерба, не покрытого страховым возмещением, составляет 55 700 руб. Кроме того, за проведение оценки ущерба истец оплатил 4 300 руб. 00 коп. Ответчиком обязательства по оплате не выполнены, что послужило основанием для обращения истца в суд. Согласно п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. В соответствии с ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом. В соответствии с п. 1 ст. 11 ГК РФ арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав. Статьей 12 ГК РФ предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним. Одним из способов защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 12 ГК РФ, является возмещение убытков. В соответствии со статьей 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков (реального ущерба, упущенной выгоды). Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). В силу статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Для наступления деликтной ответственности необходима доказанность наличия состава правонарушения, включающего: наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда; причинную связь между двумя первыми элементами; вину причинителя вреда; размер ущерба. Согласно названным нормам закона истец должен доказать факт определенных незаконных действий ответчика, наступление вреда и размер понесенных убытков, причинную связь между неправомерными действиями и наступившими последствиями, вину причинителя вреда. Указанные обстоятельства в совокупности образуют состав правонарушения, являющийся основанием для применения ответственности в виде взыскания убытков. Доказыванию подлежит каждый элемент убытков. В соответствии с абзацем первым статьи 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса. При этом обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). В силу п. 1 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). Согласно п. 4 ст. 931 ГК РФ в случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы. В целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств законодателем принят Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее — Закон об ОСАГО). Пунктом 1 ст. 12 Закона об ОСАГО установлено, что потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортного средства, в пределах страховой суммы, установленной настоящим Федеральным законом, путем предъявления страховщику заявления о страховой выплате или прямом возмещении убытков и документов, предусмотренных правилами обязательного страхования. Статьей 1072 ГК РФ определено, что юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба. В соответствии с пунктом 35 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 №58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» причинитель вреда, застраховавший свою ответственность в порядке обязательного страхования в пользу потерпевшего, возмещает разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба только в случае, когда страхового возмещения недостаточно для полного возмещения причиненного вреда (статья 15, пункт 1 статьи 1064, статья 1072 и пункт 1 статьи 1079 Кодекса). Исходя из положений статьи 15 ГК РФ и абзаца второго пункта 23 статьи 12 Закона об ОСАГО в их взаимосвязи, с причинителя вреда на основании главы 59 ГК РФ могут быть взысканы лишь убытки, превышающие предельный размер страховой суммы. Согласно положениям ст. 9 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. Факт наступления страхового случая подтверждается материалами дела. Установленный на основании доказательств, представленных в материалы дела, факт причинения ущерба автомобилю Toyota Camry, г.р.зн. ВС88399, принадлежащего истцу, в результате ДТП, возникшего по вине водителя, являвшегося на дату ДТП работником ООО "АВТО-ПЭК", ответчиком не опровергнут. Учитывая, что ущерб причиненный истцу возмещен в сумме 677 900 руб. 00 коп., оставшаяся непокрытой часть ущерба в размере 55 700 руб. 00 коп. взыскивается непосредственно с собственника того транспортного средства, которым данный вред истцу был причинен. Указанная обязанность законодательно регламентирована пунктом 1 статьи 1064 ГК РФ. Из п. 3 ст. 1079 ГК РФ следует, что надлежащим ответчиком в деле о возмещении ущерба, причиненного автомобилю, является его владелец. Заключение эксперта в силу части 2 статьи 64 АПК РФ является одним из доказательств по делу и исследуется судом наряду с другими доказательствами. С учетом вышеизложенного, суд признает представленное истцом заключение надлежащим доказательством по делу. На основании части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о назначении экспертизы отнесен на усмотрение арбитражного суда и разрешается в зависимости от необходимости разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Согласно абзацу второму пункта 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 №23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», если при рассмотрении дела возникли вопросы, для разъяснения которых требуются специальные знания, и согласно положениям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации экспертиза не может быть назначена по инициативе суда, то при отсутствии ходатайства или согласия на назначение экспертизы со стороны лиц, участвующих в деле, суд разъясняет им возможные последствия незаявления такого ходатайства (отсутствия согласия). В частности, если в сферу бремени доказывания участвующего в деле лица входит доказывание факта, для установления которого требуются специальные знания, и такое лицо не заявляет соответствующее ходатайство о назначении судебной экспертизы либо не дает согласие на ее назначение по предложению суда, то риск недоказанности данного факта подлежит отнесению на такое лицо. При наличии в материалах дела экспертного заключения о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, составленного с применением различных нормативных актов и методик оценки, с учетом износа/без учета износа, ввиду отсутствия между сторонами спора о стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства истца, судом вопрос о назначении по делу судебной экспертизы не ставился. Ходатайств о проведении судебной экспертизы не заявлено. В соответствии с разъяснениями, изложенными в п.13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (п.2 ст.15 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества. Следует также учитывать, что уменьшение стоимости имущества истца по сравнению с его стоимостью до нарушения ответчиком обязательства или причинения им вреда является реальным ущербом даже в том случае, когда оно может непосредственно проявиться лишь при отчуждении этого имущества в будущем (например, утрата товарной стоимости автомобиля, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия). Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2017 №6-П, в силу закрепленного в статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации принципа полного возмещения причиненных убытков лицо, право которого нарушено, может требовать возмещения расходов, которые оно произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, компенсации утраты или повреждения его имущества (реальный ущерб), а также возмещения неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Применительно к случаю причинения вреда транспортному средству это означает, что в результате возмещения убытков в полном размере потерпевший должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы его право собственности не было нарушено, т.е. ему должны быть возмещены расходы на полное восстановление эксплуатационных и товарных характеристик поврежденного транспортного средства. Из указанного постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2017 №6-П также следует, что принцип полного возмещения вреда предполагает восстановление поврежденного имущества до состояния, в котором оно находилось до нарушения права, в таких случаях – при том, что на потерпевшего не может быть возложено бремя самостоятельного поиска деталей, узлов и агрегатов с той же степенью износа, что и у подлежащих замене, — неосновательного обогащения собственника поврежденного имущества не происходит, даже если в результате замены поврежденных деталей, узлов и агрегатов его стоимость выросла. Соответственно, при исчислении размера расходов, необходимых для приведения транспортного средства в состояние, в котором оно находилось до повреждения, и подлежащих возмещению лицом, причинившим вред, должны приниматься во внимание реальные, т.е. необходимые, экономически обоснованные, отвечающие требованиям завода-изготовителя, учитывающие условия эксплуатации транспортного средства и достоверно подтвержденные расходы, в том числе расходы на новые комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты). Руководствуясь вышеизложенными правовыми позициями, принимая во внимание, что расходы на восстановление транспортного средства истца являются экономически оправданными, поскольку на потерпевшего не может быть возложено бремя самостоятельного поиска деталей, узлов и агрегатов с той же степенью износа, что и у подлежащих замене, а также учитывая, что ответчиком не представлено доказательств существования иного, более разумного и распространенного в обороте способа исправления таких повреждений подобного имущества (ст.65 АПК РФ), суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания разницы между стоимостью восстановительного ремонта транспортного средства и страховым возмещением в размере 55 700 руб. 00 коп. В остальной части исковые требования о взыскании упущенной выгоды в период нахождения транспортного средства на осмотре эксперта и на восстановительном ремонте в размере 127 600 руб., процентов в порядке ст. 395 ГК РФ на взысканную сумму за период с даты вынесения судом решения по день фактического исполнения обязательства заявлены необоснованно, в связи с чем суд отказывает в их удовлетворении. В соответствии с абзацем третьим пункта 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление N 7) упущенной выгодой являются не полученные кредитором доходы, которые он получил бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. На основании пункта 3 Постановления № 7 при определении размера упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (пункт 4 статьи 393 ГК РФ). В то же время в обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе представлять не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, но и любые другие доказательства возможности ее извлечения. При взыскании упущенной выгоды истец должен доказать, что им были предприняты необходимые меры для получения выгоды и сделаны необходимые для этой цели приготовления, то есть доказать, что допущенное ответчиком нарушение обязательства явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду. Правовое значение имеет реальность таких приготовлений и отсутствие объективных препятствий для получения выгоды при реализации приготовлений при обычных условиях гражданского оборота. Учитывая изложенное, истец должен доказать, что допущенное ответчиком нарушение явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду, и остальные необходимые приготовления для ее получения он сделал. Истец в качестве доказательства несения убытков ссылается на то, что в период с 18.08.2022 по 30.09.2022 включительно поврежденный автомобиль не эксплуатировался и находился на осмотре эксперта и на восстановительном ремонте 44 дня, что подтверждается актом осмотра транспортного средства №1278802 от 20.09.2022, заказ-нарядом №НФНФ-105469 от 21.09.2022 и актом о сдаче-приемке выполненных работ от 30.09.2022. Автомобиль находится во владении истца на основании договора финансовой аренды (лизинга) от 09.12.2021, по которому истец как лизингополучатель ежемесячно оплачивает лизинговые платежи, при этом основным видом предпринимательской деятельности ООО «ТАКСОМ ТАКСИ» является сдача в аренду транспортных средств. В обоснование размера упущенной выгоды истец указал, что в период с 01.06.2022 по 17.08.2022 ООО «ТАКСОМ ТАКСИ» сдавало автомобиль в аренду по договору аренды транспортного средства без экипажа №3940 от 02.06.2022, арендная плата составляет 2 900 руб. за сутки. По мнению истца, виновник ДТП своими противоправными действиями причинил ущерб автомобилю, в результате чего транспортное средство в период с 18.08.2022 по 30.09.1011 не могло эксплуатироваться, в связи с чем истец понес убытки в виде упущенной выгоды, которая выразилась в неполучении доходов, которые истец мог бы получить при обычных условиях, если бы его право не было бы нарушено. Согласно расчету истца упущенная выгода составила 127 600 руб. Суд, проанализировав представленные доказательства, считает требования истца в указанной части необоснованными, поскольку размер упущенной выгоды от сдачи в аренду автомобиля истцом не доказан. Сами по себе данные об аренде и о лизинговых платежах не свидетельствуют о причинении истцу убытков в заявленном размере. В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга в соответствии с ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. В соответствии с положениями главы 25 ГК РФ возмещение убытков представляет собой форму ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательства. Проценты за пользование чужими денежными средствами также являются формой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательства (ст. 15, 393, 395 ГК РФ). Таким образом, начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму убытков не допускается, поскольку и проценты, и убытки являются видами ответственности за нарушение обязательства. По отношению к убыткам проценты, как и неустойка, носят зачетный характер. Данная правовая позиция многократно применялась и подтверждена в пункте 41 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»: сумма процентов, установленных статьей 395 ГК РФ, засчитывается в сумму убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением денежного обязательства (пункт 1 статьи 394 и пункт 2 статьи 395 ГК РФ). В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», обязанность причинителя вреда по уплате процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, возникает со дня вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворено требование потерпевшего о возмещении причиненных убытков, если иной момент не указан в законе, при просрочке их уплаты должником. При заключении потерпевшим и причинителем вреда соглашения о возмещении причиненных убытков проценты, установленные статьей 395 ГК РФ, начисляются с первого дня просрочки исполнения условий этого соглашения, если иное не предусмотрено таким соглашением. В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 48 Постановления № 7 сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов. Соглашения о возмещении причиненных убытков между сторонами заключено не было, а начисление процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ возможно только после вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворено требование потерпевшего о возмещении причиненных убытков. На основании изложенного, основания для удовлетворения требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами отсутствуют. Судебные расходы по оплате государственной пошлины и по оплате судебной экспертизы распределяются по правилам ст. 110 АПК РФ пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. На основании ст.ст. 2, 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 4, 65, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с ООО "АВТО-ПЭК" (ИНН <***>) в пользу ООО "ТАКСКОМ ТАКСИ" (ИНН <***>) 55 700 (пятьдесят пять тысяч семьсот) руб. возмещения ущерба, 4 300 (четыре тысячи триста) руб. расходов на оценку ущерба, а также 2 120 (две тысячи сто двадцать) руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: М.С. Новиков Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "ТАКСКОМ ТАКСИ" (подробнее)Ответчики:ООО "Авто-Пэк" (подробнее)Иные лица:ПАО "СТРАХОВАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОГАРАНТ" (подробнее)Судьи дела:Новиков М.С. (судья) (подробнее)Судебная практика по:По лишению прав за обгон, "встречку"Судебная практика по применению нормы ст. 12.15 КОАП РФ Упущенная выгода Судебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Ответственность за причинение вреда, залив квартиры Судебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ Взыскание убытков Судебная практика по применению нормы ст. 393 ГК РФ
Источник повышенной опасности Судебная практика по применению нормы ст. 1079 ГК РФ Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ |