Решение от 15 октября 2024 г. по делу № А40-5486/2024ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г.Москва А40-5486/24-113-43 15 октября 2024 г. Резолютивная часть решения объявлена 10 октября 2024 г. Полный текст решения изготовлен 15 октября 2024 г. Арбитражный суд города Москвы в составе: председательствующего судьи А.Г.Алексеева при ведении протокола судебного заседания секретарём Торосян М.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску ФГУП «ГУСС» к ООО «Сибтехрегион», о взыскании 17 638 777,04 рублей, при участии: от истца – ФИО1 по доверенности от 10 ноября 2023г. № 42-617Д; от ответчика – ФИО2 по доверенности от 25 июля 2024 г.; Иск заявлен о взыскании с ответчика в пользу истца неосновательного обогащения в размере 8 848 217,74 рублей по договору от 9 июня 2022 г. № 2023187377802554164000000/1197 (далее – Договор), заключённому между истцом (генподрядчик) и ответчиком (подрядчик), а также задолженности в размере 445 290,97 рублей за оказанные услуги по Договору, кроме того, неустойки в размере 8 345 268,33 рублей за просрочку выполнения работ по Договору. Истец в судебном заседании настаивал на удовлетворении иска. Ответчик по иску возражал по доводам отзыва на исковое заявление. Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришёл следующим выводам. Как усматривается из материалов дела, Договор заключён на выполнение строительно-монтажных работ сооружений на площадке 24 на объекте: «Строительство (реконструкция) объекта 379/РК-2р (1 этап), 1 очередь г. Ужур, п. Солнечный» (шифр объекта 379/РК-2р). В соответствии с пунктом 3.1 Договора его цена составляет 47 961 31222 рублей. В соответствии с п. 5.2 Договора выполнение работ производится в следующие сроки: - выполнение СМР – 31 декабря 2022 г. - подписание итогового акта – 31 января 2023 г. Во исполнение Договора истцом перечислено ответчику денежные средства в размере 33 064 287,25 рублей, что подтверждается платёжными поручениями, приобщёнными к материалам дела. Согласно доводам истца, ответчиком по Договору выполнено , а истцом принято работ на сумму 24 216 069,51 рублей, что подтверждается КС, представленными в материала дела. Как указывает истец, срок выполнения работ ответчиком существенно нарушен. Кроме того, в соответствии с пунктами 4.18, 4.19 Договора подрядчик оплачивает генподрядчику оказанные им услуги, связанные с координацией выполняемых подрядчиком работ по договору в размере 5% от стоимости всех работ и затрат, учтённых в справке о стоимости выполненных работ и затрат. В период исполнения Договора генподрядчиком оказаны услуги, что подтверждается актами приёмки услуг со счёт-фактурой. С условием частичной оплаты в сумме 1 007 673,19 рублей сумма задолженности составляет 445 290,97 рублей. В порядке статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) истец направил ответчику уведомление от 5 октября 2023 г. № ПСУ/3-2685 об отказе от Договора в котором также потребовал возврата предварительно уплаченных денежных средств. Уведомление получено ответчиком 19 октября 2023 г., что ответчиком не оспаривается. Соответственно, в порядке статей 165.1, 450.1 Гражданского кодекса Договор расторгнут 19 октября 2023 г. При рассмотрении требований истца о взыскании с ответчика предварительно перечисленных денежных средств суд пришёл к следующим выводам. Согласно доводам истца, указанные денежные средства возвращены не были. Перечисленная в качестве аванса сумма в спорном размере, по мнению истца, является неосновательным обогащением по смыслу статьи 1102 Гражданского кодекса, так как ответчик без законных (договорных оснований) удерживает сумму аванса. Статьёй 1102 Гражданского кодекса установлено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счёт другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретённое или сбережённое имущество (неосновательное обогащение). Исходя из содержания указанной нормы получение ответчиком денежных средств от истца при отсутствии у истца обязанности их выплачивать в силу соответствующего договора или требования нормативного акта, без предоставления ответчиком со своей стороны каких-либо товаров (работ, услуг) в счёт принятых сумм следует квалифицировать как неосновательное обогащение. Таким образом, иск о взыскании суммы неосновательного обогащения подлежит удовлетворению, если будут доказаны: факт получения (сбережения) имущества ответчиком, отсутствие для этого должного основания, а также то, что неосновательное обогащение произошло за счёт истца. При этом правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. Согласно пункту 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 января 2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» возможно истребование в качестве неосновательного обогащения, полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. Основания для удержания перечисленных истцом денежных средств в спорном размере отсутствуют. Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения (пункт 1 статьи 1107 Гражданского кодекса). Таким образом, из смысла указанной правовой нормы следует, что для взыскания неосновательного обогащения необходимо доказать факт получения ответчиком имущества либо денежных средств без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований и его размер. Ответчик в представленном контррасчёте указал, что не оспаривает сумму подлежащих возврату денежных средств в размере 8 848 217,74 рублей и задолженности в размере 445 290,97 рублей. При этом заявил о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса к размеру начисленной неустойки. При рассмотрении требований истца о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ суд пришёл к следующим выводам. В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом. В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определённая законом или договором денежная сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. В силу статьи 708 Гражданского кодекса подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ. Пунктом 16.5 Договора установлено, что за нарушение субподрядчиком сроков выполнения работ, установленных п. 5.2 Договора, субподрядчик уплачивает неустойку в размере 0,3% от цены Договора за каждый день просрочки за каждый день просрочки. Истцом рассчитана неустойка за период с 23 августа 2023г. по 19 октября 2023 г. (58 дней). Ответчик, указывая на встречное неисполнение истцом условий Договора, ссылался на направленные им письма истцу в которых просил оказать содействие в выполнении работ, а также разъяснить возникающие несоответствия в проектной и рабочей документации фактическим условиям выполнения работ. При этом ответчик в порядке статей 716, 719 Гражданского кодекса работы не приостановил, а продолжал выполнят предусмотренные Договором работы, что указывает, что объективных препятствий у него не существовало, а работы могли быть выполнены. При рассмотрении ходатайства ответчика о снижении размера неустойки в связи с её несоразмерностью суд пришёл к следующим выводам. Степень соразмерности заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требуют статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса. Таким образом, в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения неустойки с учётом конкретных обстоятельств спора и взаимоотношений сторон. Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства, Гражданский кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. В силу пункта 69 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7, подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае её явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке. Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса). Заявление о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства само по себе не является признанием долга либо факта нарушения обязательства. Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса). Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 Гражданского кодекса). Ответчиком не представлено доказательств несоразмерности заявленной неустойки, в связи с чем суд не усматривает возможности в порядке статьи 333 Гражданского кодекса снизить размере заявленной неустойки. Также ответчик, спустя полгода после начала рассмотрения дела представил в суд соглашения о зачёте взаимных требований: - соглашение о зачёте взаимных требований от 1 октября 2023 г. по договору от 18 декабря 2021 г. № 2023187377802554164000000/3553; - соглашение о зачёте взаимных требований от 1 октября 2023 г. по договору от 15 февраля 2022 г. № 2023187377802554164000000/293. Руководствуясь положениями статьёй 410 Гражданского кодекса ответчик письмом от 2 августа 2024 г. № 71 уведомил истца о зачёте задолженности по договору от 18 декабря 2021 г. № 2023187377802554164000000/3553 и от 15 февраля 2022 г. № 2023187377802554164000000/293. После проведённого зачёта остаток задолженности ответчика составляет: 478 474,57 рублей (неотработанный аванс) по Договору, и 445 290,97 рублей за генуслуги по Договору. Ответчик отмечает, что зачёт требований в установленном порядке истцом не оспорен. В соответствии с пунктом 1 статьи 407 Гражданского кодекса обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданского кодекса, другими законами, иными правовыми актами или договором. Согласно статье 410 Гражданского кодекса обязательство прекращается полностью или частично зачётом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определён моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачёт встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачёта необходимо и достаточно заявления одной стороны. Как указано в п. 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. № 65, зачёт встречного однородного требования (статья 410 Гражданского кодекса) и надлежащее исполнение (статья 408 Гражданского кодекса) представляют собой случаи прекращения обязательства. В соответствии с пунктами 10-11 разъяснений, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 6 (далее – Постановление № 6), для прекращения обязательств зачётом (статья 410 Гражданского кодекса), по общему правилу, необходимо, чтобы требования сторон были встречными, их предметы были однородными и по требованию лица, которое осуществляет зачёт своим односторонним волеизъявлением (активное требование), наступил срок исполнения. Указанные условия зачёта должны существовать на момент совершения стороной заявления о зачёте. Например, встречные требования сторон могут в момент своего возникновения быть неоднородными (требование о передаче вещи и требование о возврате суммы займа), но к моменту заявления о зачёте встречные требования сторон уже будут однородны (требование о возмещении убытков за нарушение обязанности по передаче вещи и требование о возврате суммы займа). Соблюдение критерия встречности требований для зачёта согласно статье 410 Гражданского кодекса предполагает, что кредитор по активному требованию является должником по требованию, против которого засчитывается активное требование (пассивное требование). В случаях, предусмотренных законом или договором, зачётом могут быть прекращены требования, не являющиеся встречными, например, согласно положениям пункта 4 статьи 313 Гражданского кодекса. Согласно пункту 12 Постановления № 6, в целях применения статьи 410 Гражданского кодекса предметы активного и пассивного требований должны быть однородны, то есть стороны после осуществления зачёта должны оказаться в том же положении, как если бы оба обязательства были прекращены исполнением. Статья 410 Гражданского кодекса допускает, в том числе зачёт активного и пассивного требований, которые возникли из разных оснований. Критерий однородности соблюдается при зачёте требования по уплате основного долга (например, покупной цены по договору купли-продажи) па требование об уплате неустойки, процентов или о возмещении убытков (например, в связи с просрочкой выполнения работ по договору подряда). В соответствии с пункту 15 Постановлении № 6, обязательства считаются прекращёнными зачётом в размере наименьшего из них не с момента получения заявления о зачёте соответствующей стороной, а с момента, в который обязательства стали способными к зачёту (статья 410 Гражданского кодекса). Например, если срок исполнения активного и пассивного требований наступил до заявления о зачёте, то обязательства считаются прекращёнными зачётом с момента наступления срока исполнения обязательства (или возможности досрочного исполнения пассивного обязательства), который наступил позднее, независимо от дня получения заявления о зачёте. Ответчик также ссылался на несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора. Указанный довод сформирован ответчиком только ко второму судебному заседанию. При проведении предварительного заседания ответчик по данным основаниям не возражал. Статьёй 159 Арбитражного процессуального кодекса предусмотрено, что арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта. за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам. В поведении ответчика не усматривается намерение добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, поэтому оставление иска без рассмотрения приведёт к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав истца. Более того, в адрес ответчика 21 марта 2023 г. была направлена претензия № ПСУ/3-640 о систематическом нарушении обязательств со стороны ответчика. Повторная претензия была направлена ответчику 13 июля 2023 г. № ПСУ/3-1901. Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1). Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса). В соответствии со статьями 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса судебные расходы относятся на сторон пропорционально удовлетворённых требований. В соответствии со статьёй 10 Гражданского кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Законодательством запрещены действия (бездействия) и соответствующие правовым нормам, но осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотреблением правом в иных формах. Статья 10 Гражданского кодекса на всех граждан и юридических лиц, включая государственные органы. При этом при разрешении спора учитывается добросовестность и разумность действий участников гражданского оборота. Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. В силу пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учётом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса). Конституционный Суд Российской Федерации в своём определении от 21 июня 2011 г. № 807-О-О также указал, что установленный в статье 10 Гражданского кодекса запрет злоупотребления правом в любых формах прямо направлен на реализацию принципа, закреплённого в статье 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, и не может рассматриваться как нарушающий какие-либо конституционные права и свободы. Субъекты предпринимательской деятельности вправе применять в рамках свободы экономической деятельности различные правовые средства. Однако, осуществляя субъективные права, они должны учитывать, что при этом они могут выйти за рамки собственно частных отношений и затронуть сферу публичных интересов. И когда имеет место очевидное игнорирование этих интересов, может иметь место злоупотребление предоставленными субъективными правами. Судом было указано ответчику на злоупотребление им своими процессуальными правами, которые влекут затягивание сроков рассмотрения дела. Так к судебному заседанию 18 июля 2024 г. ответчик представил дополнения правовой позиции непосредственно в судебном заседании, доказательств заблаговременного направления истцу и в суд не представил. Ответчиком зачёт проведён спустя полгода после начала рассмотрения дела. В действиях ответчика суд усматривает пренебрежение установленным судом порядком, а также злоупотребление своими процессуальными правами, повлёкшими затягивание сроков рассмотрения дела.. Согласно положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса, каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом. Частью 2 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса установлено, что суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного судебного акта. Таким образом, расходы по уплате государственной пошлины возложены на ответчика в связи со злоупотреблением им своими процессуальными правами. На основании изложенного, руководствуясь статьями 11, 12, 307, 309, 310, 330, 331, 333 Гражданского кодекса, статьями 4, 9, 65, 110, 123, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса, суд 1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибтехрегион» (ОГРН <***>) в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ОГРН <***>): сумму неосновательного обогащения в размере 478 474 (четыреста семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 57 копеек; задолженность в размере 445 290 (четыреста сорок пять тысяч двести девяносто) рублей 97 копеек; неустойку в размере 8 345 268 (восемь миллионов триста сорок пять тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 22 копейки; расходы по уплате государственной пошлины размере 111 194 (сто одиннадцать тысяч сто девяносто четыре) рубля. 2. В удовлетворении остальной части иска отказать. 3. Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья А.Г.Алексеев Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ФГУП "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН: 2315078029) (подробнее)Ответчики:ООО "СИБТЕХРЕГИОН" (ИНН: 2456004012) (подробнее)Судьи дела:Алексеев А.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Неосновательное обогащение, взыскание неосновательного обогащения Судебная практика по применению нормы ст. 1102 ГК РФ Уменьшение неустойки Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |