Решение от 23 августа 2024 г. по делу № А76-33218/2023




АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ


Дело № А76-33218/2023
г. Челябинск
23 августа 2024 года



Резолютивная часть решения объявлена 20 августа 2024 года.

Решение изготовлено в полном объеме 23 августа 2024 года.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Скобычкина Н.Р. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Юдиной Ю.Д., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Радиозавод», ОГРН <***>, Челябинская область, г. Кыштым,

к обществу с ограниченной ответственностью «РусМаш Инжиниринг», ОГРН <***>, г. Санкт-Петербург,

о взыскании 34 901 748 руб. 11 коп.,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «РусМаш Инжиниринг», ОГРН <***>, г. Санкт-Петербург,

к акционерному обществу «Радиозавод», ОГРН <***>, Челябинская область, г. Кыштым,

об изменении условий спецификации,

при участии в судебном заседании:

представителя истца – ФИО1 по доверенности № 69/4872 от 02.07.2024,

представителя ответчика – ФИО2 по доверенности от 12.01.2024,

УСТАНОВИЛ:


акционерное общество «Радиозавод», ОГРН <***>, Челябинская область, г. Кыштым (далее – истец, АО «Радиозавод») 19.10.2023 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «РусМаш Инжиниринг», ОГРН <***>, г. Санкт-Петербург (далее – ответчик, ООО «РусМаш Инжиниринг»), о взыскании предварительной оплаты в размере 25 795 822 руб. 70 коп., неустойки за период с 06.11.2022 по 24.08.2023 в размере 7 532 380 руб. 23 коп.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на ст. ст. 309, 310, 329, 408, 458, 487, 506, 520 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и на наличие на стороне ответчика обязанности возвратить сумму предварительной оплаты по спецификации от 23.11.2021 № 51 к договору поставки от 13.07.2018 № 17/2081.

Определением суда от 23.10.2023 исковое заявление оставлено без движения по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ, т. 1 л.д. 3-4).

Определением суда от 24.11.2023 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу в порядке ст. 127 АПК РФ (т. 1 л.д. 1-2).

От ООО «Русмаш Инжиниринг» поступил отзыв на исковое заявление (т. 1 л.д. 71-72), согласно которому оборудование не поставлено в срок в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

От общества с ограниченной ответственностью «РусМаш Инжиниринг», ОГРН <***>, г. Санкт-Петербург, поступило встречное исковое заявление к акционерному обществу «Радиозавод», ОГРН <***>, Челябинская область, г. Кыштым, об изменении условий пункта 1.4 спецификации от 23.11.2021 № 51 к договору поставки от 13.07.2018 № 17/2018, об утверждении пункта 1.4 спецификации от 23.11.2021 № 51 к договору поставки от 13.07.2018 № 17/2018 в следующей редакции: «1.4 Срок поставки товара со склада поставщика на склад покупателя по адресу: 456870, <...> – 31.12.2025 года. Поставщик оставляет за собой право выполнить просроченную поставку» (т. 1 л.д. 85-88).

Определением суда от 22.01.2023 (т. 1 л.д. 83-84) на основании ст. 132 АПК РФ принято встречное исковое заявление.

От АО «Радиозавод» поступил отзыв на встречное исковое заявление (т. 1 л.д. 124-126), согласно которому, поскольку истец отказался от спецификации от 23.11.2021 № 51 к договору, спецификация от 23.11.2021 № 51 к договору прекратила свое действие, изменение п. 1.4 спецификации и утверждение ее в какой-либо новой редакции невозможно.

От ответчика поступили возражения на отзыв истца (т. 1 л.д. 136-137), согласно которым сертификат ТПП РФ от 02.06.2023 № 10/0398 (т. 1 л.д. 101-102), заключение Союза «Санкт-Петербургская ТПП» от 07.07.2023 № 101/169 (т. 1 л.д. 105-106) подтверждают наступление обстоятельств непреодолимой силы.

Согласно ч. 1 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В силу абз. 2 ч. 1 ст. 122 АПК РФ, если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса.

Согласно ч. 1 ст. 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Вручение почтовых отправлений разряда «Судебное» осуществляется в соответствии с Приказом АО «Почта России» от 21.06.2022 № 230-п «Об утверждении Порядка приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений».

Истец, ответчик о времени и месте проведения судебного заседания извещен надлежащим образом в порядке ст. ст. 121-123 АПК РФ, а также публично путем размещения информации на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области http://www.chelarbitr.ru.

В судебном заседании, проводимом 06.08.2024, в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв до 20.08.2023 до 15 час. 30 мин.

В соответствии с Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 19.09.2006 № 113 «О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» перерыв может быть объявлен как в судебном заседании, так и в заседании любой инстанции.

Если продолжение судебного заседания назначено на иную календарную дату, арбитражный суд размещает на своем официальном сайте в сети Интернет или на доске объявлений в здании суда информацию о времени и месте продолжения судебного заседания (публичное объявление о перерыве и продолжении судебного заседания).

О перерыве в судебном заседании лица, участвующие в деле, извещены путем размещения информации о перерыве в судебном заседании на официальном интернет-сайте Арбитражного суда Челябинской области.

Неявка или уклонение стороны от участия при рассмотрении дела не свидетельствует о нарушении предоставленных ей Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации гарантий защиты и не может служить препятствием для рассмотрения дела по существу.

В силу ст. 156 АПК РФ неявка лиц, извещённых надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной.

В судебном заседании представитель истца увеличил исковые требования (т. 2 л.д. 22-23), согласно которым просил взыскать с ответчика предварительную оплату в размере 25 795 822 руб. 70 коп., пени за период с 08.11.2022 по 26.10.2023 в размере 9 105 925 руб. 41 коп.

Уточнение исковых требований принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, просил иск удовлетворить, в удовлетворении встречного иска просил отказать.

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на иск, просил применить положения ст. 333 ГК РФ, встречный иск удовлетворить.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил.

Как следует из материалов дела, между АО «Радиозавод» (покупатель) и ООО «РусМаш Инжиниринг» (поставщик) подписан договор поставки № 17/2018 от 13.07.2018 (далее – договор № 17/2018 от 13.07.2018, договор, т. 1 л.д. 10-11), в соответствии с п. 1.1 которого поставщик обязуется передать в собственность покупателю оборудование, технику, оригинальные запасные части и расходные материалы (далее – товар), а покупатель – принять и оплатить товар на условиях, определенных договором, в согласованных сторонами спецификациях.

Как указано в п. 2.1.5 договора, поставщик обязан осуществить поставку товара в установленные договором сроки.

Согласно п. 2.1.2 договора поставщик обязуется отгрузить товар в порядке и на условиях, предусмотренных договором и в согласованных спецификациях.

Между АО «Радиозавод» и ООО «РусМаш Инжиниринг» подписано дополнительное соглашение от 23.12.2019 к договору (л.д. 12), согласно которому п. 9.3. договора изложен в следующей редакции: «Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 30 дней до даты прекращения действия договора.

АО «Радиозавод» и ООО «РусМаш Инжиниринг» подписана спецификация № 51 от 23.11.2021 к договору поставки № 17/2018 от 13.07.2018 (т. 1 л.д. 13-14) на поставку товара: CTX alpha 500 – Package V4: 2-осевой универсальный токарный центр, производитель DMG MORI, 2022 года выпуска, в количестве 1 шт, стоимостью 441 378,00 Евро.

В силу п. 1.3 спецификации от 23.11.2021 № 51 к договору оплата производится покупателем в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения платежа на следующих условиях:

- 309 436,00 евро – предоплата в течение 5 банковских дней с момента подписания спецификации;

- 118 177,00 евро – оплата в течение 5 банковских дней с момента уведомления покупателя о готовности оборудования на заводе-изготовителе;

- 13 765,00 евро – оплата в течение 5 банковских дней с момента подписания покупателем товарной накладной по факту доставки товара на склад покупателя.

В п. 1.4 спецификации от 23.11.2021 № 51 к договору поставки определен максимальный срок поставки товара на склад покупателя – 330 календарных дней с момента первой оплаты согласно п. 1.3 спецификации.

АО «Радиозавод» перечислило ООО «РусМаш Инжиниринг» предоплату в сумме 309 436,00 Евро (на момент оплаты по курсу ЦБ РФ 25 795 822 руб. 70 коп.), что подтверждается платежным поручением от 09.12.2021 № 12913 (т. 1 л.д. 15).

Следовательно, не позднее 07.11.2022 на склад АО «Радиозавод» ООО «РусМаш Инжиниринг» должно было осуществить поставку товара.

14.03.2023 ООО «РусМаш Инжиниринг» обратилось письмом № 14-1/3-23 к АО «Радиозавод» с просьбой увеличить срок поставки до 01.09.2023 в связи с нарушением обязанностей со стороны его немецкого поставщика - компании A.E.Stanki-Maschinenhandel International (т. 1 л.д. 21).

Письмом от 11.04.2023 № 11-1/4-23 (т. 1 л.д. 22) ООО «РусМаш Инжиниринг» предложило АО «Радиозавод» для погашения задолженности на сумму 25 795 822 руб. 70 коп. приобрести другие станки.

Как указывает истец, АО «Радиозавод» товар не получен, поставка не осуществлена.

АО «Радиозавод» направило претензию с требованием оплатить неустойку в размере 7 532 380 руб. 23 коп., немедленно осуществить поставку товара либо вернуть денежные средства в размере 25 795 822 руб. 70 коп. (т. 1 л.д. 17-18).

Претензию истца ответчик добровольно не удовлетворил.

В соответствии с пунктом 10.2 договора при недостижении согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в арбитражном суде по месту нахождения истца.

Поскольку товар не поставлен, обязательство ответчика по возврату предварительной оплаты не исполнено, АО «Радиозавод» обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Не согласившись с заявленными исковыми требованиями, ООО «РусМаш Инжиниринг» обратилось со встречным исковым заявлением к АО «Радиозавод» об изменении условий пункта 1.4 спецификации от 23.11.2021 № 51 к договору поставки от 13.07.2018 № 17/2018, об утверждении пункта 1.4 спецификации от 23.11.2021 № 51 к договору поставки от 13.07.2018 № 17/2018 в следующей редакции: «1.4 Срок поставки товара со склада поставщика на склад покупателя по адресу: 456870, <...> – 31.12.2025 года. Поставщик оставляет за собой право выполнить просроченную поставку».

Исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований АО «Радиозавод» в части, об отказе в удовлетворении встречных исковых требований по следующим основаниям.

Согласно п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом или иными правовыми актами, в том числе из сделок, под которыми ст. 153 ГК РФ признает действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

На основании п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Соглашение сторон может быть достигнуто путем принятия (акцепта) одной стороной предложения заключить договор (оферты) другой стороны (пункт 2 статьи 432 ГК РФ), путем совместной разработки и согласования условий договора в переговорах, иным способом, например, договор считается заключенным и в том случае, когда из поведения сторон явствует их воля на заключение договора (пункт 2 статьи 158, пункт 3 статьи 432 ГК РФ) (пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора»).

Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма (часть 1 статьи 434 ГК РФ). Договор в письменном форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Судом установлено, что между АО «Радиозавод» и ООО «РусМаш Инжиниринг» заключен договор поставки от 13.07.2018 № 17/2018 на поставку товара: CTX alpha 500 – Package V4: 2-осевой универсальный токарный центр, производитель DMG MORI, 2022 года выпуска, в количестве 1 шт, стоимостью 441 378,00 Евро, определенного в спецификации № 51 от 23.11.2021 (т. 1 л.д. 13-14).

Таким образом, между сторонами сложились отношения, регулируемые нормами главы 30 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно части 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

В силу п. 1 ст. 487 ГК РФ в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса.

В п. 1.4 спецификации от 23.11.2021 № 51 к договору поставки определен максимальный срок поставки товара на склад покупателя – 330 календарных дней с момента первой оплаты согласно п. 1.3 Спецификации.

АО «Радиозавод» перечислило ООО «РусМаш Инжиниринг» предоплату в сумме 309 436,00 Евро (на момент оплаты по курсу ЦБ РФ 25 795 822 руб. 70 коп.), что подтверждается платежным поручением от 09.12.2021 № 12913 (т. 1 л.д. 15).

Доказательств встречного предоставления на сумму 25 795 822 руб. 70 коп. ООО «РусМаш Инжиниринг» не представлено.

В соответствии с п. 3 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Доказательства возврата ответчиком суммы предоплаты в размере 25 795 822 руб. 70 коп. в материалы дела не представлены.

Статьей 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ. Сторонами в обязательстве вследствие неосновательного обогащения являются потерпевший и приобретатель.

Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (п. 2 ст. 1102 ГК РФ).

По искам, возникающим из неосновательного обогащения, подлежат установлению следующие обстоятельства: наличие у ответчика обогащения в виде приобретения или сбережения имущества за счет потерпевшего в отсутствие для этого правовых оснований, доказанность размера неосновательного обогащения. При этом указанные обстоятельства должны быть установлены в совокупности.

В п. 1 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении», разъяснено, что правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате ошибочно исполненного.

В соответствии со ст. 1103 ГК РФ положения о неосновательном обогащении подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Из названной нормы права следует, как указано в определении Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2016 № 1-КГ16-23, что неосновательным обогащением следует считать не то, что исполнено в силу обязательства, а лишь то, что получено стороной в связи с этим обязательством и явно выходит за рамки его содержания.

Как указано в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.01.2013 № 11524/12, основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» в предмет доказывания по данным спорам входят следующие обстоятельства: факт получения ответчиком имущества, принадлежащего истцу; отсутствие правовых оснований для приобретения имущества ответчиком.

Факт перечисления денежных средств в размере 25 795 822 руб. 70 коп. подтверждается платежным поручением от 09.12.2021 № 12913 (т. 1 л.д. 15).

Доказательства встречного предоставления со стороны ответчика на сумму 25 795 822 руб. 70 коп. материалы дела не содержат.

Поскольку ответчик, получивший сумму предварительной оплаты за товар, не исполнил обязанность по передаче товара, не возвратил сумму предварительной оплаты, суд приходит к выводу о том, что требование истца о взыскании с ответчика предварительной оплаты в размере 25 795 822 руб. 70 коп. подлежит удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании пени за нарушение сроков поставки товара за период с 08.11.2022 по 26.10.2023 в размере 9 105 925 руб. 41 коп.

В п. 1.4 спецификации от 23.11.2021 № 51 к договору поставки определен максимальный срок поставки товара на склад покупателя – 330 календарных дней с момента первой оплаты согласно п. 1.3 Спецификации.

АО «Радиозавод» перечислило ООО «РусМаш Инжиниринг» предоплату в сумме 309 436,00 Евро (на момент оплаты по курсу ЦБ РФ 25 795 822 руб. 70 коп.), что подтверждается платежным поручением от 09.12.2021 № 12913 (т. 1 л.д. 15).

Следовательно, не позднее 07.11.2022 на склад АО «Радиозавод» ООО «РусМаш Инжиниринг» должно было осуществить поставку товара.

В соответствии с п. 7.3 договора за нарушение сроков поставки товара покупатель вправе предъявить поставщику к уплате неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы в рублях, оплаченной за товар, за каждый день просрочки.

Согласно п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора», разрешая споры, связанные с расторжением договоров, суды должны иметь в виду, что по смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Поэтому неустойка, установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности, начисляется до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения договора.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Статьей 521 ГК РФ предусмотрено, что установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.

Истцом представлен расчет пени (т. 2 л.д. 23).

Расчет пени судом проверен, признан верным.

Ответчик ссылается на невозможность исполнения обязательств по поставке товара в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, а именно принятием Европейским союзом ограничительных мер в отношении Российской Федерации и российских хозяйствующих субъектов.

Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (пункты 1, 3 ст. 401 ГК РФ).

Таким образом, статья 401 ГК РФ устанавливает критерии, при которых то или иное обстоятельство может быть признано обстоятельством непреодолимой силы.

Верховным Судом Российской Федерации в постановлении Пленума от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» дано толкование содержащемуся в Гражданском кодексе Российской Федерации понятию обстоятельств непреодолимой силы.

Как следует из разъяснений, изложенных в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», в силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер.

Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях.

Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий.

Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.

Должник обязан принять все разумные меры для уменьшения ущерба, причиненного кредитору обстоятельством непреодолимой силы, в том числе, уведомить кредитора о возникновении такого обстоятельства, а в случае неисполнения этой обязанности – возместить кредитору причиненные этим убытки (пункт 3 статьи 307, пункт 1 статьи 393 ГК РФ) (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

Из приведенных разъяснений следует, что существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе, срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т.д.).

Применительно к нормам статьи 401 ГК РФ обстоятельства, вызванные запретительными мерами иностранных государств, могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, если будет установлено их соответствие названным выше критериям таких обстоятельств и причинная связь между этими обстоятельствами и неисполнением обязательства.

Таким образом, если иное не установлено законами, для освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств сторона должна доказать:

а) наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы;

б) наличие причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств;

в) непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы;

г) добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков.

При рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности вследствие обстоятельств непреодолимой силы могут приниматься во внимание соответствующие документы (заключения, свидетельства), подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченными на то органами или организациями (Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21.04.2020).

В соответствии с п. 3 Закона Российской Федерации от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» Торгово-промышленная палата Российской Федерации свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров Российской Федерации, а также обычаи, сложившиеся в сфере предпринимательской деятельности, в том числе, обычаи морского порта; определяет торгово-промышленные палаты, которые свидетельствуют обстоятельства непреодолимой силы, возникшие при исполнении договоров, заключенных между российскими субъектами предпринимательской деятельности, устанавливает порядок выдачи указанными торгово-промышленными палатами соответствующих заключений.

Согласно п. 1.3 Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) (приложение к постановлению Правления ТПП РФ от 23.12.2015 № 173-14, далее – Положение) обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) – чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение реализации договорных (контрактных) обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении договора (контракта), либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон такого договора (контракта).

В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе, с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства.

К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть отнесены предпринимательские риски, такие, как нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц, если условиями договора (контракта) прямо не предусмотрено иное, а также другие обстоятельства, которые стороны договорных отношений исключили из таковых.

Согласно п. 2.2 Положения Торгово-промышленная палата Российской Федерации вправе свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) также в случае введения иностранным государством запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности, осуществления валютных операций, а также иных ограничительных и запретительных мер, действующих в отношении Российской Федерации или российских хозяйствующих субъектов, если такие меры повлияли на выполнение указанными лицами обязательств по внешнеторговым сделкам.

Свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) осуществляется путем оформления и выдачи сертификата о форс-мажоре (п. 2.3 Положения).

Условия об обстоятельствах непреодолимой силы согласованы сторонами в разделе 8 договора.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть возникших после заключения договора чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельствах, которые стороны не могли разумно предвидеть или предотвратить (п. 8.1 договора).

Согласно п. 8.2 договора, если обстоятельства непреодолимой силы продлятся больше 2 месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по данному договору с возмещением другой стороне реального ущерба, причиненного отказом от исполнения договора. Сторона для которой становится невозможным выполнить свои обязательства по договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о начале и об окончании обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств по договору, и представить в течение 2 недель соответствующий документ торгово-промышленной палаты и иного уполномоченного органа (учреждения).

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности, например, обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ).

Статьей 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

В Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 06.08.2018 № 308-ЭС17-6757(2,3) по делу № А22-941/2006 разъяснено, что исходя из принципа состязательности, подразумевающего, в числе прочего, обязанность раскрывать доказательства, а также сообщать суду и другим сторонам информацию, имеющую значение для разрешения спора, нежелание стороны опровергать позицию процессуального оппонента должно быть истолковано против нее (ст. 9, ч. 3 ст. 65, ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ)

В подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы, ООО «РусМаш Инжиниринг» в материалы дела представлены:

- сертификат № 10/0398 от 02.06.2023 Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТИП РФ) (т. 1 л.д. 101-102), в котором свидетельствуются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующие исполнению обязательств ООО «РусМаш Инжиниринг» в рамках внешнеторговой сделки по контракту № 34/07.08.18 от 07.08.2018, заключенному с «A.E.Stanki Maschinenhandel Internatotional» (Германия), по спецификации № 46.

- заключение № 101/169 от 07.07.2023 Союза «Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата» (СПб ТПП) (т. 1 л.д. 105-106), в котором свидетельствуются обстоятельства непреодолимой силы, влияющие на исполнение обязательств ООО «РусМаш Инжиниринг» по поставке товара перед АО «Радиозавод» в рамках договора поставки.

К непредотвратимым обстоятельствам может относиться введение иностранным государством запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности, а также иных ограничительных и запретительных мер, действующих в отношении Российской Федерации или российских хозяйствующих субъектов, если такие меры повлияли на выполнение указанными лицами обязательств (Определение Верховного Суда РФ от 20.08.2018 № 307-ЭС18-11373).

Вместе с тем, в письме BAFA (т. 1 л.д. 55-57), в сертификате ТПП РФ (т. 1 л.д. 101-102), в заключении СПб ТПП (т. 1 л.д. 105-106) нет указания на те обстоятельства, на которые указывает ООО «РусМаш Инжиниринг» в возражениях на исковое заявление.

Доказательства причинно-следственной связи между обстоятельствами, на которые указывает ООО «РусМаш Инжиниринг», и нарушением обязательств по поставке товара ООО «РусМаш Инжиниринг» не предоставлено.

В письме об отказе в разрешении на экспорт товара (т. 1 л.д. 55-57) BAFA ссылается на положения Регламента (ЕС) №833/2014 от 31.07.2014 «Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине», а также Регламента (ЕС) 2021/821 от 20.05.2021 «Установление режима Союза для контроля за экспортом, посредничеством, технической помощью, транзитом и передачей товаров двойного назначения» (принятого вместо Регламента (ЕС) № 428/2009 от 05.05.2009 «Об установлении режима для контроля за экспортом, перемещением, продажей и транзитом товаров двойного назначения на территории Сообщества»).

Указанные нормативно-правовые акты были введены в действие до заключения между АО «Радиозавод и ООО «РусМаш Инжиниринг» договора № 17/2018 от 13.07.2018 и спецификации № 51 от 23.11.2021.

Токарные станки с ЧПУ с 2009 году (Регламент (ЕС) № 428/2009 от 05.05.2009, Приложение I, категория 2 «Обработка материалов», номер 2В001) включены в перечень товаров двойного назначения (т.е. товаров которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях), за перемещением которых на территории Европейского Союза установлен контроль, требуют специального разрешения на экспорт (п. 1 ст. 3 Регламента (ЕС) № 428/2009 от 05.05.2009).

В 2014 году Регламентом (ЕС) № 833/2014 от 31.07.2014 (п. 1 ст. 2) запрещена продажа, поставка, перемещение или экспорт, напрямую или опосредованно, товаров и технологий двойного назначения, независимо от того, произведены ли они в ЕС или нет, любому физическому или юридическому лицу, предприятию или организации в России или для использования в России в том случае, если указанные товары предназначены или могут быть предназначены в целом или частично для использования в военных целях или для военного конечного потребителя.

Таким образом, все обстоятельства, изложенные в письме BAFA, в качестве основания для отказа в выдаче разрешения на экспорт, были известны или должны были быть известны ООО «РусМаш Инжиниринг» до даты заключения договора № 17/2018 от 13.07.2018, Спецификации № 51 от 23.11.2021.

Таким образом, поскольку ограничения на экспорт товара введены до заключения Спецификации № 51 от 23.11.2021 к договору, отказ BAFA от разрешения на экспорт товара не содержит указания на обстоятельства, на которые указывает ООО «РусМаш Инжиниринг» как обстоятельства, препятствующие экспорту товара, ответчик должен был предвидеть возможность наступления указанных неблагоприятных обстоятельств.

Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

Поскольку ответчик не доказал, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, оснований для освобождения ответчика от ответственности за неисполнение обязательств не имеется.

Ответчиком заявлено требование о снижении неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст. 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании ст. 333 ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

В п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что при обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается. Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании ст. 333 названного Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

Согласно разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации, изложенным в определениях от 22.01.2004 № 13-О и от 21.12.2000 № 277-О, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 21.12.2000 № 263-О указал на то, что предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию требования ст. 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Таким образом, суд должен установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Согласно п. п. 69, 71, 73, 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (п. 1 ст. 333 ГК РФ). Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 333 ГК РФ). Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

В Информационном письме от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения договорных обязательств и другое.

Согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В п. 1 ст. 333 ГК РФ речь идет о необходимости установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и отрицательными последствиями, наступившими для кредитора в результате нарушения обязательства. Гражданско-правовая ответственность должна компенсировать потери кредитора, а не служить его обогащению.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлении Президиума от 01.07.2014 № 4231/14, при заявлении ответчиком о несоразмерности неустойки суд автоматически не уменьшает ее размер, но вопрос о пределах снижения неустойки является тем обстоятельством, в отношении которого действует принцип состязательности сторон.

Таким образом, суд с учетом предоставленных ему полномочий с учетом доводов и возражений сторон вправе дать оценку фактическим обстоятельствам конкретного дела и определить, насколько заявленная кредитором договорная неустойка обеспечивает защиту его имущественных интересов от допущенного должником правонарушения и компенсирует его потери в результате нарушения обязательства.

Положения ст. 333 ГК РФ являются средством защиты должника по обязательству и иных обязанных лиц, применяемым судами в целях стабилизации коммерческого оборота, соблюдения принципов справедливости и соразмерности объема штрафных санкций (неустойки) наступившим последствиям нарушения обязательств.

Как разъяснено Конституционным Судом Российской Федерации при осуществлении конституционно-правового толкования ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (определение от 21.12.2000 № 263-О), возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе и направленных против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки. Данной правовой нормой предусмотрена обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств. При этом следует учитывать, что степень несоразмерности заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, четких критериев ее определения применительно к тем или иным категориям дел, рассматриваемым спорным правоотношениям сторон законодательством не предусмотрено. В каждом отдельном случае суд по своему внутреннему убеждению вправе определить такие пределы, учитывая обстоятельства каждого конкретного дела.

Таким образом, степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, оценка указанному критерию отнесена к компетенции суда и производится им по правилам ст. 71 АПК РФ, исходя из своего внутреннего убеждения, основанного на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех обстоятельств дела.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о необходимости снижения размера неустойки, исходя из следующего.

В силу п. 1.3 спецификации от 23.11.2021 № 51 к договору оплата производится покупателем в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения платежа на следующих условиях:

- 309 436,00 евро – предоплата в течение 5 банковских дней с момента подписания спецификации;

- 118 177,00 евро – оплата в течение 5 банковских дней с момента уведомления покупателя о готовности оборудования на заводе-изготовителе;

- 13 765,00 евро – оплата в течение 5 банковских дней с момента подписания покупателем товарной накладной по факту доставки товара на склад покупателя.

В п. 1.4 спецификации от 23.11.2021 № 51 к договору поставки определен максимальный срок поставки товара на склад покупателя – 330 календарных дней с момента первой оплаты согласно п. 1.3 Спецификации.

АО «Радиозавод» перечислило ООО «РусМаш Инжиниринг» предоплату в сумме 309 436,00 Евро (на момент оплаты по курсу ЦБ РФ 25 795 822 руб. 70 коп.), что подтверждается платежным поручением от 09.12.2021 № 12913 (т. 1 л.д. 15).

ООО «РусМаш Инжиниринг» перечислило компании A.E.Stanki-Maschinenhandel International денежные средства в размере 291 074,00 Евро за изготовление товара, что подтверждается заявлением на перевод № 6 от 13.12.2021 (т. 1 л.д. 50-51).

Поскольку в рассматриваемом случае сумма предварительной оплаты за товар полностью перечислена заводу-изготовителю, ответчик денежными средствами истца не пользовался.

Допущенное ответчиком нарушение договорного обязательства носит неимущественный, а не денежный характер.

Истец доказательств наступления для него отрицательных последствий, вызванных неисполнением ответчиком обязательств по поставке товара, в материалы дела не представил.

Ответчик в отзыве на исковое заявление указывает на то обстоятельство, что договор поставки не исполнен в связи действиями недружественных стран, ответчик не уклонялся от исполнения обязательств по договору.

Разрешая вопрос о снижении неустойки, суд принимает во внимание, что просрочка в поставке товара вызвана, в том числе, ограничительными мерами, введенными Европейским Союзом в отношении Российской Федерации и российских хозяйствующих субъектов.

Учитывая приведенные выше разъяснения, обстоятельства настоящего дела, отсутствие в деле сведений о наступивших для истца отрицательных последствиях, явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, с учетом общего размера неустойки, суд полагает справедливым в целях установления баланса прав и обязанностей сторон снизить размер неустойки до 0,05%, т.е. до суммы 4 552 962 руб. 71 коп.

По мнению суда, неустойка в указанном размере обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон и не повлечет ущемление имущественных прав истца либо ответчика.

Размер ответственности достаточен для обеспечения восстановления нарушенных прав истца, соответствует принципам добросовестности, разумности и справедливости.

Таким образом, требования истца о взыскании пени за период с 08.11.2022 по 26.10.2023 подлежат удовлетворению в части, в размере 4 552 962 руб. 71 коп.

В удовлетворении остальной части требований о взыскании неустойки следует отказать.

В удовлетворении встречных исковых требований суд считает возможным отказать по следующим основаниям.

ООО «РусМаш Инжиниринг» обратилось со встречным исковым заявлением к АО «Радиозавод» об изменении условий пункта 1.4 спецификации от 23.11.2021 № 51 к договору поставки от 13.07.2018 № 17/2018, об утверждении пункта 1.4 спецификации от 23.11.2021 № 51 к договору поставки от 13.07.2018 № 17/2018 в следующей редакции: «1.4 Срок поставки товара со склада поставщика на склад покупателя по адресу: 456870, <...> – 31.12.2025 года. Поставщик оставляет за собой право выполнить просроченную поставку».

Согласно п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В силу п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Согласно п. 2 ст. 451 ГК РФ, если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

В силу ч. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

В силу п. 3 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (ст. 457 ГК РФ), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Указанная норма подразумевает наличие у покупателя права выбора способа защиты нарушенного права: требовать передачи оплаченного товара или требовать возврата суммы предварительной оплаты.

С момента реализации права требования на возврат суммы предварительной оплаты сторона, заявившая данное требование, считается утратившей интерес к дальнейшему исполнению условий договора, а договор – прекратившим свое действие (при наличии заключенного рамочного договора в отношении конкретной спецификации, заявки и пр., на основании которых внесена соответствующая предоплата).

Согласно позиции, изложенной в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора», по смыслу п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.).

Истец претензией № 69/6558 от 25.08.2023 (т. 1 л.д. 17-18) потребовал уплаты неустойки за просрочку поставки товара (п. 7.3 договора), начисленной за период с 06.11.2022 по дату составления претензии – 24.08.2023, а также немедленной поставки товара либо возврата суммы предварительной оплаты.

Поставка товара вплоть до обращения в суд исковым заявлением об истребовании суммы предварительной оплаты не осуществлена.

Иск заявлен в арбитражный суд 19.10.2023. Копия искового заявления направлена ответчику 18.10.2023 заказным письмом с уведомлением (т. 1 л.д. 16). Согласно почтового уведомления о вручении, копия искового заявления получена ООО «РусМаш Инжиниринг» 27.10.2023.

Таким образом, до момента предъявления требования о возврате суммы предварительной оплаты (исковое заявление) ответчик оставался должником по неденежному обязательству, связанному с передачей товара.

Предъявляя требование о возврате ранее перечисленной предварительной оплаты, АО «Радиозавод» выразило свою волю, которую следует расценивать как отказ стороны, фактически утратившей интерес в получении причитающегося ему товара, от исполнения договора, что в соответствии с п. 2 ст. 450.1 ГК РФ влечет за собой установленные правовые последствия – его расторжение.

Следовательно, с момента реализации истцом права требования возврата суммы предварительной оплаты за товар, договор поставки в части поставки товара по спецификации № 51 прекратил свое действие, в связи с чем, на стороне ответчика возникло денежное обязательство, а обязанность поставить товар по спецификации № 51 отсутствует.

Указанные выводы согласуются с позицией Верховного суда Российской Федерации, изложенной в определении от 31.05.2018 № 309-ЭС17-21840.

Датой прекращения действия спецификации № 51 к договору, в соответствии с ч. 1 ст. 450.1 ГК РФ, следует считать дату получения ответчиком искового заявления об истребовании суммы предоплаты – 27.10.2023.

Поскольку спецификация № 51 прекратила свое действие, в удовлетворении исковых требований об изменении условий пункта 1.4 спецификации от 23.11.2021 № 51 к договору поставки от 13.07.2018 № 17/2018, об утверждении пункта 1.4 спецификации от 23.11.2021 № 51 к договору поставки от 13.07.2018 № 17/2018 в следующей редакции: «1.4 Срок поставки товара со склада поставщика на склад покупателя по адресу: 456870, <...> – 31.12.2025 года. Поставщик оставляет за собой право выполнить просроченную поставку» следует отказать.

Государственная пошлина при обращении с исковым заявлением в арбитражный суд подлежит уплате в соответствии со ст. 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) с учетом ст. ст. 333.21, 333.22, 333.41 НК РФ.

При цене иска в размере 34 901 748 руб. 11 коп. уплате подлежит государственная пошлина в сумме 197 509 руб. 00 коп. (ст. 333.21 НК РФ).

Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в размере 197 767 руб. 00 коп., что подтверждается платежными поручениями № 11310 от 14.11.2023 на сумму 189 641 руб. 00 коп. (т. 1 л.д. 36), от 12.03.2024 № 2462 на сумму 8 126 руб. 00 коп. (т. 2 л.д. 24).

В силу пп. 1 п. 1 ст. 333.40 НК РФ излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату из федерального бюджета.

Следовательно государственная пошлина в размере 258 руб. 00 коп. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В силу п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая вопросы о распределении между сторонами расходов по уплате государственной пошлины в случаях уменьшения размера подлежащей взысканию неустойки, арбитражным судам необходимо учитывать, что согласно п.п. 2 п. 1 ст. 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации в цену иска включаются указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штрафов, пеней) и проценты. Если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам ст. 333 ГК РФ на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком, исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения.

Учитывая, что исковые требования удовлетворены судом в части, расходы по уплате государственной пошлины в размере 197 509 руб. 00 коп. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии со ст. 333.21 НК РФ при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, подлежит уплате государственная пошлина в размере 6 000 руб. 00 коп. за каждое неимущественное требование.

ООО «РусМаш Инжиниринг» при подаче встречного искового заявления уплатил государственную пошлину в размере 6 000 руб. 00 коп., что подтверждается чеком-ордером от 15.01.2024 в размере 6 000 руб. 00 коп. (т. 1 л.д. 90).

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая, что в удовлетворении встречных исковых требований отказано, расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 00 коп. относятся на ООО «РусМаш Инжиниринг».

Руководствуясь ст. ст. 110, 156, 167-170, ч. 1 ст. 171, ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Исковые требования истца – акционерного общества «Радиозавод», ОГРН <***>, Челябинская область, г. Кыштым, удовлетворить в части.

Взыскать с ответчика – общества с ограниченной ответственностью «РусМаш Инжиниринг», ОГРН <***>, г. Санкт-Петербург, в пользу истца – акционерного общества «Радиозавод», ОГРН <***>, Челябинская область, г. Кыштым, предварительную оплату в размере 25 795 822 руб. 70 коп., пени за период с 08.11.2022 по 26.10.2023 в размере 4 552 962 руб. 71 коп., а также 197 509 руб. 00 коп. – в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Возвратить истцу – акционерному обществу «Радиозавод», ОГРН <***>, Челябинская область, г. Кыштым, из федерального бюджета государственную пошлину в размере 258 руб. 00 коп., уплаченную по платежному поручению от 12.03.2024 № 2462.

В удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью «РусМаш Инжиниринг», ОГРН <***>, г. Санкт-Петербург, отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ).

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья Н.Р. Скобычкина

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.



Суд:

АС Челябинской области (подробнее)

Истцы:

АО "РАДИОЗАВОД" (подробнее)

Ответчики:

ООО "РусМашИнжиниринг" (подробнее)


Судебная практика по:

Упущенная выгода
Судебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ

Неосновательное обогащение, взыскание неосновательного обогащения
Судебная практика по применению нормы ст. 1102 ГК РФ

Признание договора незаключенным
Судебная практика по применению нормы ст. 432 ГК РФ

Взыскание убытков
Судебная практика по применению нормы ст. 393 ГК РФ

По договору поставки
Судебная практика по применению норм ст. 506, 507 ГК РФ

По договору купли продажи, договор купли продажи недвижимости
Судебная практика по применению нормы ст. 454 ГК РФ

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ