Постановление от 12 августа 2021 г. по делу № А19-25966/2019




Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

ул. Чкалова, дом 14, Иркутск, 664025, www.fasvso.arbitr.ru

тел./факс (3952) 210-170, 210-172; e-mail: info@fasvso.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ


Дело № А19-25966/2019
12 августа 2021 года
город Иркутск




Резолютивная часть постановления объявлена 10 августа 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 августа 2021 года.


Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:

Председательствующего судьи Яцкевич Ю.С.,

судей Зуевой М.В., Качукова С.Б.,


рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Объединенное коммунальное хозяйство» Ивасюка Сергея Дмитриевича на решение Арбитражного суда Иркутской области от 14 декабря 2020 года по делу № А19-25966/2019 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 08 апреля 2021 года по тому же делу,

установил:


общество с ограниченной ответственностью «Объединенное коммунальное хозяйство» (ОГРН 1163850083374, ИНН 3811437750, г. Иркутск, далее также –ООО «ОКХ», истец) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к муниципальному унитарному предприятию «Михайловское коммунальное управление» (далее также – МУП «МКУ», предприятие, ответчик) о взыскании 2 342 932 рублей86 копеек упущенной выгоды (неполученный доход за период с 26.06.2017 по 15.09.2017) а также 2 000 рублей почтовых расходов.

Дело рассмотрено с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «СТЭК-М» (ОГРН 1173850017880, ИНН 3808199819, г. Иркутск, далее также –ООО «СТЭК-М»), администрации Михайловского городского поселения.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 14 декабря 2020 года, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 08 апреля 2021 года, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, конкурсный управляющий обществом «ОКХ» обратился в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просил их отменить, дело направить на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

В поданной жалобе конкурсный управляющий сослался на ошибочность вывода суда о том, что общество не является теплоснабжающей организацией. Указанный неверный, по мнению истца, вывод привел к принятию неправильных судебных актов по делу.

Лица, участвующие в деле, своих представителей в заседание не направили, о времени и месте его проведения в соответствии со статьями 123 и 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считаются извещенными надлежащим образом.

Определение о принятии кассационной жалобы к производству и назначении судебного заседания по ее рассмотрению от 20 июля 2021 года выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, и направлено участвующим в деле лицам посредством его размещения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационной системе «Картотека арбитражных дел» (kad.arbitr.ru).

На основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

Проверив в порядке, предусмотренном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, правильность применения судом первой инстанции и апелляционным судом норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов судов о применении норм права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит оснований для изменения или отмены обжалуемых судебных актов.

Предметом спора по настоящему делу является требование о взыскании неполученного истцом дохода в связи с заключением ответчиком договора безвозмездного пользования объектом коммунальной инфраструктуры с третьим лицом (ООО «СТЭК-М»).

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, 20.02.2017 администрация и общество «ОКХ» заключили договор, по условиям которого истец, в целях обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии и горячей воды потребителям Михайловского муниципального образования обязался оказать муниципалитету услуги по эксплуатационному обслуживанию объекта коммунальной инфраструктуры – нежилого одноэтажного панельного здания котельной со встроенными двух- и четырехэтажными этажерками, пристроенными двухэтажными бытовыми помещениями и помещением химводоочистки с 78-ю внутренними помещениями и технологическим оборудованием, общей площадью 7196,70 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 2 км севернее р.п. Михайловка, с кадастровым номером 38:20:090301:170.

05.04.2017 МУП «МКУ» и общество «ОКХ» заключили аналогичный договор временной эксплуатации объектов теплоснабжения № 2, по условиям которого общество «ОКХ» обязалось оказывать услуги по эксплуатационному обслуживанию находящегося на праве хозяйственного ведения у ответчика указанного выше имущества. Ответчик, в свою очередь, обязался принимать оказанные истцом услуги и контролировать их количество и качество.

МУП «МКУ», не уведомляя истца о расторжении договора от 05.04.2017, 26.06.2017 заключило договор № 2/17 безвозмездного пользования на спорный объект с обществом «СТЭК-М», не допуская истца к эксплуатации объекта.

Из материалов дела видно, что общество «ОКХ» полагает, что предприятие нарушило его права, не расторгнув надлежащим образом договор временной эксплуатации объектов теплоснабжения от 05.04.2017 № 2 и одновременно заключив договор безвозмездного пользования с третьим лицом, чем лишило истца возможности эксплуатировать объект теплоснабжения и получать прибыль в период с 26.06.2017 по 15.09.2017. В этой связи, после реализации досудебного порядка урегулирования спора (претензия с требованием об оплате упущенной выгоды направлена в адрес предприятия 18.09.2016) общество «ОКХ» было вынуждено обратиться с иском в суд.

Судом первой инстанции также установлено, что решением Арбитражного суда Иркутской области от 22 февраля 2018 года по делу № А19-21501/2017 договор аренды муниципального имущества от 26.02.2015 № 2-15-10, заключенный между комитетом по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования (арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Михайловские коммунальные системы» (арендатор) и предусматривающий передачу муниципального имущества в субаренду, признан ничтожным. Вследствие этого судом сделан вывод о том, что договор субаренды от 18.08.2016 № 18, заключенный истцом (субарендатор) с обществом с ограниченной ответственностью «Михайловские коммунальные системы», в том числе на условиях которого истец основывает свое право владения в 2016 году спорным объектом коммунальной инфраструктуры, также является ничтожным в силу закона (пункт 2 статьи 618 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из отсутствия оснований для удовлетворения требований о взыскании упущенной выгоды, возмещения которой истец требовал в исковом заявлении. Суд, учитывая сложившиеся в деле обстоятельства, посчитал, что передача муниципального имущества (объекта коммунальной инфраструктуры) осуществлена сторонами в рамках договора от 05.04.2017 № 2 в обход установленных законом публичных процедур.

По результатам повторного рассмотрения дела апелляционный суд выводы суда первой инстанции поддержал, указав на недоказанность истцом состава (наличие всех элементов состава гражданско-правовой ответственности, влекущей взыскание убытков с предприятия в пользу общества), необходимого для удовлетворения требований о взыскании упущенной выгоды.

Указанные выводы судов являются правильными и соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам.

Суд округа не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов в связи со следующим.

Пунктом 1 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно разъяснениям, приведенным в пунктах 2, 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», упущенной выгодой являются не полученные кредитором доходы, которые он получил бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. При определении размера упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

Исходя из указанных норм, для возложения на должника (ответчика) обязанности по возмещению убытков необходимо установить совокупность следующих обстоятельств: неисполнение или ненадлежащее исполнение должником принятых на себя обязательств, возникновение у кредитора (истца) убытков и их размер, причинно-следственную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением должником своих обязательств и возникшими у кредитора убытками, а также в предусмотренных законом или договором случаях вину должника.

Оценив, представленные в материалы дела доказательства с учетом условий названных выше договоров, суды пришли к правильному выводу об отсутствии оснований для взыскания упущенной выгоды, поскольку истцом не доказана совокупность элементов состава данной гражданско-правовой ответственности.

Так, обращаясь в суд, истец сослался на противоправное поведение ответчика, выразившееся в нарушении прав истца на владение объектом коммунальной инфраструктуры, что не позволило истцу получить доход в период с 26.06.2017 по 15.09.2017.

Вместе с тем, как установил суд первой инстанции, договор субаренды от № 18 от 18.08.2016, заключенный истцом с обществом «Михайловские коммунальные системы», на основании которого истец владел спорным объектом теплоснабжения в 2016 году является ничтожным в силу положения пункта 2 статьи 618 Гражданского кодекса Российской Федерации (с учетом результатов рассмотрения дела № А19-21501/2017, решением по которому признан ничтожен договор аренды муниципального имущества №2-15-10 от 26.02.2015, заключенный между администрацией комитетом по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования (арендодатель) и обществом «Михайловские коммунальные системы»).

Договор временной эксплуатации объектов теплоснабжения от 05.04.2017 № 2, который истцом также расценивается в качестве основания владения спорным муниципальным имуществом, правомерно квалифицирован судом апелляционной инстанции в качестве договора оказания услуг, не порождающего вещных прав на муниципальное имущество у истца.

Таким образом, суды пришли к правомерному выводу о том, что никакими правами на спорное имущество в заявленный период с 26.06.2017 по 15.09.2017 истец не обладал, а действия ответчика, владеющего данным имуществом на праве хозяйственного ведения, по распоряжению данным имуществом, прав истца не нарушают.

В этой связи, принимая во внимание недоказанность наличия со стороны ответчика неправомерных действий (ненадлежащего исполнения обязательства), суды обоснованно исходили из отсутствия оснований для взыскания с него упущенной выгоды, в связи с чем правомерно отказали в удовлетворении иска.

Довод конкурсного управляющего о том, что общество «ОКХ» является теплоснабжающей организацией, в связи с чем вправе претендовать на возмещение упущенной выгоды отклоняется судом как несостоятельный и не основанный на приведенных в настоящем постановлении нормах права.

Основанием для отказа в иске послужило неустановление судами в ходе оценки совокупности всех имеющихся в деле доказательств признака противоправности в действиях ответчика. Следовательно, выводы судов, связанные с наличием либо отсутствием у истца статуса теплоснабжающей организации не способны повлиять на правильность оспариваемых судебных актов, поскольку самостоятельным основанием для отказа в иске является неустановление в ходе судебного разбирательства одного из обязательных признаков гражданского правонарушения, определенных статьёй 15 Гражданского кодекса Российской Федерации

Материалы дела исследованы судами полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в принятых судебных актах выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Изложенные в кассационной жалобе доводы, не свидетельствуют о наличии оснований для изменения или отмены состоявшихся по делу судебных актов. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для безусловной отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено. В этой связи в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 287 Кодекса обжалуемые решение и постановление следует оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

В связи с тем, что при принятии кассационной жалобы к производству истцу предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с него подлежит взысканию в доход федерального бюджета пошлина в сумме 3 000 рублей.

Руководствуясь статьями 274, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

ПОСТАНОВИЛ:


решение Арбитражного суда Иркутской области от 14 декабря 2020 года по делу№ А19-25966/2019 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от08 апреля 2021 года по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Объединенное коммунальное хозяйство» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3 000 рублей.

Арбитражному суду Иркутской области выдать исполнительный лист.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий


Судьи


Ю.С. Яцкевич


М.В. Зуева


С.Б. Качуков



Суд:

ФАС ВСО (ФАС Восточно-Сибирского округа) (подробнее)

Истцы:

ООО "Объединенное коммунальное хозяйство" (ИНН: 3811437750) (подробнее)

Ответчики:

МУП "Михайловское коммунальное управление" (ИНН: 3851019149) (подробнее)

Иные лица:

Администрация Михайловского городского поселения (подробнее)
ООО "СТЭК-М" (подробнее)

Судьи дела:

Зуева М.В. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Упущенная выгода
Судебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ

Взыскание убытков
Судебная практика по применению нормы ст. 393 ГК РФ

Возмещение убытков
Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ