Решение от 16 декабря 2021 г. по делу № А70-18674/2021 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дело № А70-18674/2021 г. Тюмень 16 декабря 2021 года Решение в порядке упрощенного производства в виде резолютивной части принято 24 ноября 2021 года Мотивированное решение, с учетом поступившей апелляционной жалобы, изготовлено в полном объеме 16 декабря 2021 года Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Соловьева К.Л., рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ЭкспрессСервис» (ОГРН 1207200011040, ИНН 7203505313) к обществу с ограниченной ответственностью «СМК-УРАЛ» (ОГРН 1186658014333, ИНН 6670464496) о взыскании денежных средств, общество с ограниченной ответственностью «ЭкспрессСервис» (далее – истец, ООО «ЭкспрессСервис») обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СМК-УРАЛ» (далее – ответчик, ООО «СМК-УРАЛ») о взыскании суммы основного долга по договору на оказание услуг по транспортировке отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам от 13.04.2021 №52/21 в размере 175500 рублей, неустойки в размере 89700 рублей, а также неустойки по день фактического исполнения обязательства по оплате. Исковые требования со ссылками на статью 309, 310, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг. Определением суда от 01.10.2021 исковое заявление принято к производству и назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Сторонам было предоставлено время для направления доказательств и отзыва на исковое заявление в соответствии с ч. 2 ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Ответчиком представлен отзыв на иск, в котором общество с требования иска не согласилось, указав, что акты не являются допустимым доказательством, подтверждающим принятие заказчиком услуг в отсутствие иных технических документов, подтверждающих операцию подписания документа; несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора; применении положений ст. 333 ГК РФ. В соответствии со ст.ст. 226, 227, 228 АПК РФ дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства без вызова сторон. Решением от 24.11.2021 вынесенным в порядке ст. 229 АПК РФ в виде резолютивной части исковые требования удовлетворены частично. В связи с поступлением в суд апелляционной жалобы ООО «СМК-УРАЛ» на решение суда, суд полагает необходимым составить мотивированное решение. Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, суд считает заявленные требования подлежащими частичному удовлетворению, по следующим основаниям. Как следует из материалов дела, 13 апреля 2021 года между ООО «ЭкспрессСервис» (исполнитель) и ООО «СМК-УРАЛ» (заказчик) заключен договор на оказание услуг по транспортировке отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам №52/21. В соответствии с пунктом 1.1 договора, исполнитель по заданию заказчика оказывает услуги по транспортированию отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, а заказчик обязуется оплачивать эти услуги на условиях, в порядке и в сроки, определяемые сторонами в договоре. Место оказания услуг: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Полевая, д. 115, ЖК «Озерный парк» (пункт 1.3 договора). Согласно пункту 2.2 договора, оформление оказанных услуг производится путем подписания (представителями сторон) акта оказанных услуг к договору. В пункте 4.1 договора сторонами определена стоимость услуг по транспортированию отходов, которая составляет: 6500 рублей за бункер-накопитель 8м3, весом, не превышающим 2 тонны и частотой вывоза, не менее 4 раз в месяц. Свыше 2 тонн, каждая последующая тонна- 1700 рублей. При частоте вывоза, менее 4 раз в месяц, стоимость одного вывоза, составит 8000 рублей. Размещение на полигоне включено в общую стоимость договора. Акты оказанных услуг выставляются исполнителем заказчику по окончании отчетного месяца до 5 числа. Оплата стоимости услуг по договору производится заказчиком исполнителю за фактически оказанные в отчетном месяце услуги в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами акта об оказании услуг (пункт 4.3 договора). Предусмотренные договором услуги по транспортированию отходов считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком в момент подписания акта об оказании услуг (пункт 4.4 договора). Пунктом 7.1 договора в редакции протокола разногласий предусмотрено, что в случае неоплаты или несвоевременной оплаты услуг по настоящему договору, исполнитель вправе начислить заказчику неустойку в размере 1 % от суммы подлежащей оплате фактически предоставленных услуг, за каждый день просрочки, но не более суммы, подлежащей оплате. Во исполнение условий договора истцом оказаны услуги ответчику на общую сумму 403000 рублей, что подтверждается актами от 15.04.2021 №42, от 20.04.2021 №48, от 21.04.2021 №49, от 27.04.2021 №55, от 30.04.2021 №63, от 12.05.2021 №72, от 21.05.2021 №83, от 01.06.2021 №94, от 11.06.2021 №108, от 22.06.2021 №122, от 01.07.2021 №138, от 13.07.20231 №147, от 23.07.2021 №160 подписанными электронными подписями уполномоченных лиц с обеих сторон. Ответчиком произведена частичная оплата оказанных услуг, в связи с чем, задолженность ООО «СМК-УРАЛ» перед ООО «ЭкспрессСервис» составила 175500 рублей. В связи с неполной оплатой оказанных услуг, истцом, в порядке досудебного урегулирования спора, в адрес ответчика была направлена претензия с требованием оплаты, неудовлетворение которой, послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском. В соответствии со ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. Согласно положениям ст.ст. 779, 781 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. По правилам ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, с учетом требований ст. 68 АПК РФ, устанавливающей, что обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Как следует из материалов дела, ответчик, не соглашаясь с требованиями иска, указывает на то, что акты не являются допустимым доказательством, подтверждающим принятие услуг, поскольку истцом не представлены технические документы, подтверждающих операцию по подписанию документа. Рассмотрев указанный довод, суд, отмечает следующее. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Как следует из материалов дела акты подписаны руководителями организаций Ивановым А.В. (ООО «ЭкспрессСервис») и Наконечной Т.В. (ООО «СМК-УРАЛ») электронными цифровыми подписями. Подписание актов Наконечной Т.В. ответчиком не оспорено, доказательств недействительности электронных цифровых подписей ответчиком не представлено. Заявление о фальсификации доказательств, в порядке, предусмотренном ст. 161 АПК РФ, материалы дела не содержат. При этом, ответчик, полагая, что представленные акты являются недопустимым доказательством, подтверждающим факт принятия услуг, в течение трех месяцев производил плату за оказанные услуги, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями, следовательно, оплачивая услуги по представленным актам, у ответчика не возникало сомнений относительно наличия/отсутствия у истца технических документов. В данном случае суд полагает, что в рассматриваемой ситуации действует принцип эстоппеля и правила venire contra factum proprium (никто не может противоречить собственному предыдущему поведению). Принцип эстоппель (estoppel) означает лишение стороны в споре права ссылаться на какие-либо факты, оспаривать или отрицать их ввиду ранее ею же сделанного заявления об обратном в ущерб противоположной стороне в процессе судебного/арбитражного разбирательства, применение которой означает утрату права на защиту посредством лишения стороны права на возражение. Данное понятие указывает на то, что поведение стороны для оценки ее добросовестности нужно рассматривать во времени, в некоей хронологической протяженности, учитывая последовательность либо непоследовательность действий, возражений и заявлений этой стороны. Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п.п. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ). В соответствии с разъяснением, содержащимся в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ). Как следует из статьи 10 ГК РФ, отказ в защите права лицу, злоупотребившему правом, означает защиту нарушенных прав лица, в отношении которого допущено злоупотребление. Таким образом, непосредственной целью названной санкции является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления. Применительно к указанной норме права, следует учитывать, что не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). С учетом изложенного, суд отклоняет довод ответчика о том, что представленные истцом акты не являются допустимым доказательством, подтверждающим принятие ООО «СМК-УРАЛ» услуг. При этом, отклоняя указанный довод, суд, также учитывает, что ответчиком не представлено доказательств относительно того, кто иной в спорный период вывозил отходы с объекта ООО «СМК-УРАЛ». Ссылка ответчика на невозможность принадлежности актов к договору, является несостоятельной, поскольку в указанных актах указан объект оказания услуг - ул. Полевая, д. 115, ЖК «Озерный парк», согласованный сторонами в пункте 1.3 договора. Кроме того, как указано выше, ответчиком производилась оплата по указанным актам, что в свою очередь также не вызывало сомнений их принадлежности к спорному договору. Довод ответчика о том, что истцом не представлены доказательства направления ответчиком заявок в адрес истца, что предусмотрено п. 2.1.1 договора, судом отклоняется, поскольку сам факт оказания услуг подтвержден представленными в материалы дела актами. Довод ответчика о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, в связи с не направлением истцом претензии по юридическому адресу или почтовому адресу ООО «СМК-УРАЛ», судом отклоняется, по следующим основаниям. Согласно ст. 4 АПК РФ, спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов. Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным законом. При этом, договором допускается изменить срок и сам претензионный порядок, но нельзя отменить необходимость его соблюдения. В силу части 2 статьи 148 АПК РФ в случае несоблюдения истцом претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором, арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения. Претензионный порядок урегулирования спора подразумевает особую (письменную) примирительную процедуру, процедуру урегулирования спора самими спорящими сторонами, осуществляемую посредством предъявления претензии и направления ответа на нее. Под претензией следует понимать требование заинтересованного лица, направленное непосредственно контрагенту, об урегулировании спора между ними путем добровольного применения способа защиты нарушенного права, предусмотренного законодательством. Указанное требование (претензия) облекается в форму письменного документа, содержащего четко сформулированные требования (например, изменить или расторгнуть договор, исполнить обязанность, оплатить задолженность или выплатить проценты и т.д.), обстоятельства, на которых основываются требования, доказательства, подтверждающие их (со ссылкой на соответствующее законодательство), сумму претензии и ее расчет (если она подлежит денежной оценке) и иные сведения, необходимые для урегулирования спора. Доказательствами соблюдения истцом досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора с ответчиком являются копия претензии и документы, подтверждающие ее направление ответчику. К числу последних относятся почтовая квитанция (при отправке документов заказным или ценным письмом), заверенная выписка из журнала записей факсимильных сообщений (при отправке документов по телетайпу или факсу) либо копия самой претензии, содержащая отметку ответчика о принятии документов (в том случае, если документы вручены лично). Как следует из материалов дела, истец, в качестве доказательств соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, представил в материалы дела претензию от 30.08.2021, которая была направлена ответчику по почтовому адресу, указанному ответчиком в реквизитах договора от 13.04.2021 №52/21. Претензия не была вручена ответчику и вернулась отправителю. В соответствии с п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", с учетом положения п. 2 ст. 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по вышеуказанным адресам, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. При этом, суд также учитывает правовую позицию, изложенную в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 306-ЭС15-1364 по делу N А55-12366/2012 согласно которой, правовые основания для оставления иска без рассмотрения по ходатайству одной из сторон отсутствуют, если удовлетворение такого ходатайства приведет к необоснованному затягиванию разрешения спора и ущемлению прав другой стороны. Как указал Верховный Суд Российской Федерации, по смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике является способом, который позволяет добровольно без дополнительных расходов на уплату государственной пошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав. Таким образом, при решении вопроса о возможности оставления иска без рассмотрения суду, исходя из указанных выше целей претензионного порядка, необходимо учитывать перспективы возможного досудебного урегулирования спора. В данном случае, из материалов дела следует, что из поведения сторон не усматривается возможность оперативного внесудебного урегулирования спора, в связи с чем, оставление иска без рассмотрения по заявленному основанию не будет соответствовать принципу эффективного правосудия, а, с учетом периода времени с даты принятия иска к производству и рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, у сторон было достаточно времени для урегулирования спора во внесудебном порядке, в связи с чем, суд считает в любом случае соблюденным обязательный досудебный порядок урегулирования спора. С учетом изложенного, оценив представленные в материалы дела сторонами доказательства в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о том, что исковые требования ООО «ЭкспрессСервис» подлежат удовлетворению в полном объеме в размере 175500 рублей. В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг, истцом заявлено требование о взыскании неустойки за период с 26.06.2021 по 30.08.2021 в размере 89700 рублей, а также неустойки по день фактического исполнения обязательства по оплате. Рассмотрев указанное требование, суд считает его подлежащим частичному удовлетворению, по следующим основаниям. В соответствии со ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 ГК РФ). В пункте 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» указано, что на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа – пени (пункт 1 статьи 330 ГК РФ). Из указанных норм права, а также из правовой природы неустойки следует, что обязанность должника уплатить кредитору неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства представляет собой обязанность, являющуюся дополнительным (акцессорным) денежным обязательством. Таким образом, правовым основанием для взыскания неустойки является положение договора или закона, предусматривающие ответственность стороны за нарушение установленного обязательства. В соответствии с пунктом 7.1 договора в редакции протокола разногласий, в случае неоплаты или несвоевременной оплаты услуг по настоящему договору, исполнитель вправе начислить заказчику неустойку в размере 1 % от суммы подлежащей оплате фактически предоставленных услуг, за каждый день просрочки, но не более суммы, подлежащей оплате. Согласно ст.ст. 309, 310, 312, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, надлежащему лицу, в установленный срок, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим. Вместе с тем, в силу п. 2 ст. 330 ГК РФ кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ обязательным условием ответственности лица, не исполнившего обязательства либо исполнившего его ненадлежащим образом, является наличие у него вины; лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п. 2 ст. 401 ГК РФ). Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 АПК РФ). Оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что отсутствие вины ответчика в допущенном нарушении сроков не доказано. С учетом изложенного, принимая во внимание, что факт просрочки ответчиком оплаты оказанных услуг подтверждается материалами дела, суд считает исковые требования о взыскании неустойки обоснованными. Расчет неустойки проверен судом и признан арифметически неверным в части определения периода начисления неустойки Судом произведен перерасчет неустойки с учетом положений ст.ст. 190-193 ГК РФ, размер которой составил 88790 рублей. Ответчиком заявлено ходатайство о применении положений ст. 333 ГК РФ со ссылкой на несоразмерность размера начисленной неустойки соответствующим последствиям. Рассмотрев данное ходатайство, суд, исходя из указанных обстоятельств дела, считает возможным применить положения статьи 333 ГК РФ по следующим основаниям. В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая взысканию неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательства и меры имущественной ответственности за их неисполнение либо ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства. При этом согласно п. 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). К тому же критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др. К последствиям нарушения обязательства могут быть отнесены не полученные истцом имущество и денежные средства, понесенные убытки (в том числе упущенная выгода), другие имущественные или неимущественные права, на которые истец вправе рассчитывать в соответствии с законодательством и договором (п.п. 2, 4 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»). Следовательно, заявляя о снижении неустойки, ответчик должен обосновать и доказать явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор же для опровержения соответствующего заявления ответчика вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (п. 74 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»). Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000 № 263-О, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. При этом к выводу о наличии или отсутствии оснований для снижения суммы неустойки суд приходит в каждом конкретном случае при оценке имеющихся в деле доказательств по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании. Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором. Между тем превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.07.2014 № 5467/14 по делу № А53-10062/2013). Кроме того, постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.12.2013 N 12945/13 по делу N А68-7334/2012 сформулирована правовая позиция, согласно которой равные начала участия субъектов права в гражданском обороте предполагают сбалансированность мер ответственности, предусмотренных для сторон одного договора при неисполнении ими обязательств. Размер неустойки, устанавливаемой сторонами в договоре, не должен приводить к неосновательному обогащению одной стороны за счет другой и к нарушению принципа справедливости; неустойка должна носить компенсационный, а не карательный характер. Таким образом, учитывая приведенные фактические обстоятельства, суд, приняв во внимание, что договором установлен достаточно высокий размер неустойки (1 процент в день), исходя из необходимости обеспечения баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, причиненного кредитору в результате нарушения обязательства, а также недопустимости использования неустойки как средства обогащения, снижает размер неустойки до 8879 рублей, исходя из ставки 0,1% от стоимости неоплаченных услуг за каждый день просрочки, что будет являться справедливым и соразмерным, достаточным для компенсации возможных потерь истца. При этом, суд отмечает, что примененный судом размер неустойки за просрочку оплаты (0,1%) соответствует обычно применяемой за нарушение обязательства ставке и обычаям делового оборота в аналогичных правоотношениях. Оснований для полного освобождения ответчика от ответственности предусмотренной условиями договора за нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг), суд, исходя из указанных обстоятельств дела, не находит. В силу п. 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Таким образом, заявленное требование о взыскании неустойки является обоснованным и подлежит удовлетворению в размере 8879 рублей, а также неустойка в размере 0,1% от суммы основного долга за каждый календарный день просрочки, начиная с 31.08.2021 года по день фактической оплаты долга. Судебные расходы по уплате госпошлины суд распределяет в соответствии со ст. 110 АПК РФ. Руководствуясь статьями 167-170, 176-177, 227-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СМК-УРАЛ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭкспрессСервис» сумму основного долга по договору от 13.04.2021 №52/21 в размере 175500 рублей, неустойку в размере 8879 рублей, неустойку в размере 0,1% от суммы основного долга за каждый календарный день просрочки, начиная с 31.08.2021 года по день фактической оплаты долга, а также расходы по уплате госпошлины в размере 8276 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказать. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ЭкспрессСервис» из федерального бюджета излишне уплаченную госпошлину в размере 196 рублей. По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Мотивированное решение изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления. Решение может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения в Восьмой арбитражный апелляционный суд, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме. Судья Соловьев К.Л. Суд:АС Тюменской области (подробнее)Истцы:ООО "Экспресссервис" (подробнее)Ответчики:ООО "СМК-УРАЛ" (подробнее)Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Уменьшение неустойки Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |