Постановление от 16 июня 2025 г. по делу № А41-16195/2022





ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Москва

17.06.2025                                                                                      Дело № А41-16195/22


Резолютивная часть постановления оглашена 17 июня 2025 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 17 июня 2025 года.


Арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего – судьи Тарасова Н.Н.,

судей Зверевой Е.А., Зеньковой Е.Л.,

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Техно-эл» – ФИО1 по доверенности от 09.01.2025;

от общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Тендерлига» – ФИО2 по доверенности от 23.01.2023;

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Мир дорог»

на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2025

об отказе в признании недействительными сделками платежей должника в пользу общества с ограниченной ответственностью «Техно-эл» в общем размере 12 000 000 руб.

в рамках рассмотрения дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Мир дорог»,

УСТАНОВИЛ:


решением Арбитражного суда Московской области от 28.04.2023 общество с ограниченной ответственностью «Мир дорог» (далее – должник) было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО3

Определением Арбитражного суда Московской области от 26.10.2023 конкурсным управляющим должника утвержден ФИО4

В Арбитражный суд Московской области поступило заявление конкурсного управляющего должника о признании недействительными сделками платежей должника в пользу общества с ограниченной ответственностью «Техно-эл» (далее – общества) в общем размере 12 000 000 руб., которое определением Арбитражного суда Московской области от 09.12.2024 было удовлетворено.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2025 определение Арбитражного суда Московской области от 09.12.2024 было отменено, а в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника отказано.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, конкурсный управляющий должника в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой, указывая на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права и неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения данного дела, просит удовлетворить кассационную жалобу, обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции отменить, оставить в силе определение суда первой инстанции.

Заявитель кассационной жалобы своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, доводы кассационной жалобы не поддержал.

В судебном заседании представитель общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Тендерлига» доводы кассационной жалобы конкурсного управляющего должника поддержал, а представитель конкурсного управляющего общества  просил суд обжалуемое постановление оставить без изменения, ссылаясь на его законность и обоснованность, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что, в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не препятствует рассмотрению кассационной жалобы в их отсутствие.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ), информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений относительно нее, проверив в порядке статей 286, 287 и 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалованного судебного акта, судебная коллегия суда кассационной инстанции не находит оснований для отмены постановления по доводам кассационной жалобы.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закона о банкротстве), дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

В соответствии со статьей 61.1 Закона о банкротстве, сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

Обращаясь за судебной защитой, конкурсный управляющий должника указывал, что в период с 11 по 12 января 2022 года со счета должника в пользу общества были перечислены денежные средства в общем размере 12 000 000 руб. с назначением платежей: «Оплата по сч. 1 от 11.01.22г. за работы по ремонту дорог на объекте Южное Бутово согласно договора № 288-ДВ/44-21-суб от 01.05.21г. В т.ч. НДС20%», полагая, что спорные сделки являются недействительными мнимыми сделками, совершенными со злоупотреблением правом в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов должника, просил признать их недействительными по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, а также статьями 10 и 170 ГК РФ.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из обоснованности заявленных требований, отметив, в том числе, что ранее обществу уже было отказано во включении в реестр требований кредиторов должника по мотивам недоказанности наличия возможности самостоятельного выполнения порученных работ, как следствие, полагая, что спорные сделки совершены между аффилированными лицами, учитывая нестандартный характер поведения участников сделки., а также отметил, что конкурсному управляющему должника не известен факт выполнения обществом в пользу должника каких-либо работ на основании названного договора от 01.05.2021.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий: стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок; должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы; после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – постановления от 23.12.2010 № 63), пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).

В силу этой нормы, для признания сделки недействительной по данному основанию, необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 постановления от 23.12.2010 № 63).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств, суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

При определении вреда имущественным правам кредиторов, следует иметь в виду, что, в силу абзаца 32 статьи 2 Закона о банкротстве, под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В пункте 6 постановления от 23.12.2010 № 63 закреплено, что, согласно абзацам 2-5 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами 2-5 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Установленные абзацами 2-5 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества, следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах 33 и 34 статьи 2 Закона о банкротстве.

Для целей применения содержащихся в абзацах 2-5 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпций, само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в статьях 3 и 6 Закона, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Вместе с тем, согласно разъяснениям, приведенным в пункте 7 постановления от 23.12.2010 № 63, в силу абзаца 1 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

Действительно, отметил суд апелляционной инстанции, на дату совершения оспариваемых платежей должник имел неисполненные обязательства перед кредиторами, в частности перед обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компанией «Фордевинд», на основании заявления которого и было возбуждено производство по настоящему делу о банкротстве должника.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2018 № 305-ЭС17-11710(3), по смыслу абзаца 36 статьи 2 Закона о банкротстве и абзаца 3 пункта 6 постановления от 23.12.2010 № 63, наличие на дату совершения сделки у должника просроченного обязательства, которое не было исполнено впоследствии и было включено в реестр, подтверждает факт неплатежеспособности должника в период заключения оспариваемой сделки.

Таким образом, в рассматриваемый период должник отвечал признакам неплатежеспособности.

Однако, отметил суд апелляционной инстанции, указанные обстоятельства сами по себе о недействительности оспариваемых сделок не свидетельствуют.

Так, констатировал с уд апелляционной инстанции, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в материалы настоящего обособленного спора не представлено относимых и допустимых доказательств осведомленности общества о наличии у должника неисполненных обязательств перед кредиторами, при том, что сами должник и общество  аффилированными фактически либо юридически лицами не являются, обстоятельства совершения сделок не свидетельствовали о возникновении у общества объективных сомнений в их законности.

Вопреки доводам заявителя, публикация в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ) информации о намерении кредитора обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, равно как и принятие судом такого заявления к производству, не свидетельствует об осведомленности ответчика о признаках неплатежеспособности контрагента.

Кроме того, согласно абзацу 32 статьи 2 Закона о банкротстве, под вредом имущественным правам кредиторов понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В настоящем случае, в основании оспариваемых платежей было указано на оплату по счету за ремонтные работы по договору от 01.05.2021 № 288-ДВ/44-21-суб., а в материалы обособленного спора обществом были представлены как сам заключенный им с должником названный договор, так и акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 от 11.01.2022 № 1, от 11.01.2022 № 2 и от 11.01.2022 № 3, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме№  КС-3 на общую сумму 12 000 000 руб., счет на оплату от 11.01.2022 № 1 на сумму 12 000 000 руб., договор аренды спецтехники от 20.04.2021 № ФТБ(ТР)-13/21 с универсальными-передаточными документами и актом сверки к нему, бухгалтерский баланс, списки перечисляемой заработной платы, трудовые договоры, штатное расписание общества, исследовав и оценив которые в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что они подтверждают реальность правоотношений сторон, в рамках которых производились оспариваемые платежи.

При этом, о фальсификации указанных документов в установленном законом порядке суду первой инстанции кем-либо из лиц, участвующих в деле, не заявлялось.

Кроме того, констатировал суд апелляционной инстанции, вопреки доводам конкурсного управляющего должника об обратном, наличие у общества фактической возможности выполнить работы для должника подтверждается представленными бухгалтерскими и кадровыми документами.

Таким образом, вопреки выводам суда первой инстанции, оспариваемые платежи носили возмездный характер, а относимых и допустимых доказательств тому, что при совершении оспариваемых платежей стороны действовали недобросовестно, в материалы обособленного спора  не представлено.

Должник и общество заинтересованными по отношению друг к другу лицами не являются, сложившиеся между ними правоотношения не выходят за пределы их хозяйственной деятельности.

Презумпция осведомленности ответчика о неплатежеспособности должника на момент совершения сделки распространяется лишь на аффилированных должнику лиц.

Однако, при оспаривании такой сделки в отношении ответчика, чья заинтересованность (юридическая либо фактическая) к должнику не доказана, суду необходимо установить достаточные обстоятельства, позволяющие констатировать такую осведомленность у ответчика (причем именно на момент совершения спорной сделки, а не после ее исполнения).

Осведомленность контрагента должника о противоправных целях сделки может доказываться через опровержимые презумпции заинтересованности сторон сделки между собой, знание об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках его неплатежеспособности или недостаточности у него имущества (пункт 7 постановления от 23.12.2010 № 63).

При разрешении подобных споров суду, в том числе, следует оценить добросовестность контрагента должника, сопоставив его поведение с поведением абстрактного среднего участника хозяйственного оборота, действующего в той же обстановке разумно и осмотрительно.

Стандарты такого поведения, как правило, задаются судебной практикой на основе исследования обстоятельств конкретного дела и мнений участников спора.

Существенное отклонение от стандартов общепринятого поведения подозрительно и в отсутствие убедительных доводов и доказательств о его разумности может указывать на недобросовестность такого лица.

Оценивая поведение общества при совершении оспариваемых сделок, суд апелляционной инстанции таких обстоятельств не установил.

В связи с отсутствием аффилированности должника и ответчика не имеется оснований для применения к последнему повышенного стандарта доказывания.

Как следствие, констатировал суд апелляционной инстанции, поскольку в материалы обособленного спора не представлено относимых и допустимых доказательств наличия совокупности правовых оснований для признания оспариваемых сделок недействительными применительно к положениям пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, у суда первой инстанции не имелось оснований для удовлетворения заявленных требований.

Приведенные конкурсным управляющим должника доводы о наличии правовых оснований для признания оспариваемых сделок на основании статей  10, 168 и 170 ГК РФ, судом оценены критически и отклонены, поскольку, действительно, согласно пункту 4 постановления от 23.12.2010 № 63, наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную по статьям 10 и 168 ГК РФ.

Между тем, данные разъяснения касаются сделок с пороками, выходящими за пределы дефектов сделок с предпочтением или подозрительных сделок (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.06.2014 № 10044/11, определения Верховного Суда Российской Федерации от 29.04.2016 № 304-ЭС15-20061 и от 28.04.2016 № 306-ЭС15-20034).

В рассматриваемом случае, конкурсный управляющий должника, заявляя о признании недействительными оспариваемых платежей по признаку мнимости и совершения со злоупотреблением правом, не указал чем в условиях конкуренции норм о действительности сделки обстоятельства о выявленных нарушениях выходили за пределы диспозиции пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, кроме того факта, что данные платежи совершены за пределами трехлетнего периода подозрительности.

С учетом изложенного оснований для признания оспариваемых сделок недействительными по общегражданским основаниям также не имеется.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции обоснованно отказал в удовлетворении заявленных требований.

Нарушения, допущенные судом первой инстанции, были своевременно устранены судом апелляционной инстанции.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции соглашается с выводами суда апелляционной инстанций, не усматривая оснований для их переоценки, поскольку названные выводы в достаточной степени мотивированы, соответствуют нормам права, методологическим правовым подходам высшей судебной инстанции, выработанным для применения в аналогичных ситуациях.

Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что кассационная жалоба не содержит указания на наличие в материалах дела каких-либо доказательств, опровергающих выводы суда, которым не была бы дана правовая оценка судом апелляционной инстанции.

Судом правильно применены нормы материального права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной, в том числе в определении от 17.02.2015 № 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела.

Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

Установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций.

Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 № 300-ЭС18-3308.

Таким образом, переоценка доказательств и выводов суда первой инстанции не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а несогласие заявителя жалобы с судебным актом не свидетельствует о неправильном применении судом норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для его отмены.

Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Между тем, приведенные в кассационной жалобе доводы фактически свидетельствуют о несогласии с принятым судом апелляционной инстанции судебным актом и подлежат отклонению, как основанные на неверном истолковании самими заявителями кассационных жалоб положений Закона о банкротстве, а также как направленные на переоценку выводов суда по фактическим обстоятельствам дела, что, в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, недопустимо при проверке судебных актов в кассационном порядке.

Судебная коллегия также учитывает, что доводы кассационной жалобы мотивированы отсутствием у конкурсного управляющего должника документации о деятельности должника, неизвестностью ему самого факта выполнения обществом спорных объемов работ в рамках договора от 01.05.2021, между тем, согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.01.2013 № 11524/12, исходя из объективной невозможности доказывания факта отсутствия правоотношений между сторонами, суду на основании статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необходимо делать вывод о возложении бремени доказывания обратного (наличие какого-либо правового основания) на ответчика, однако если из представленных заявителем платежных поручений усматривается, что основаниями платежа являлись конкретные правоотношения, доказательства тому, что правоотношения, указанные в качестве оснований платежа, не являются такими основаниями, а денежные средства были перечислены безвозмездно, должны быть представлены заявителем.

Сам же довод об отсутствии у конкурсного управляющего должника документов, подтверждающих дальнейшее распоряжение полученными у общества материальными ценностями (результатами работ), судебной коллегией отклоняется, поскольку указанное обстоятельство не может вменяться самому обществу.

Судебная коллегия также отмечает, что в соответствии с положениями статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суду кассационной инстанции не предоставлены полномочия пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрений, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать установленными обстоятельства, которые не были установлены в определении или постановлении, либо были отвергнуты судами первой или апелляционной инстанции.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 названного Кодекса), не допускается.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, не свидетельствуют о нарушении судом апелляционной инстанции норм материального права и норм процессуального права либо о наличии выводов, не соответствующих обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Иная оценка заявителем жалобы установленных судом фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

Нормы материального и процессуального права, несоблюдение которых является безусловным основанием для отмены определения, в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом не нарушены, в связи с чем, кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 284-290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:


постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2025 по делу № А41-16195/22 – оставить без изменения, кассационную жалобу – оставить без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.


Председательствующий-судья                                                 Н.Н. Тарасов


Судьи:                                                                                             Е.А. Зверева


                                                                                                          Е.Л. Зенькова



Суд:

ФАС МО (ФАС Московского округа) (подробнее)

Истцы:

АСРО АУ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХУПРАВЛЯЮЩИХ" (подробнее)
московская сед лекс (подробнее)
ООО "АБЗ ТРОИЦК" (подробнее)
ООО "АРКТИК СТОУН" (подробнее)
ООО "ГОРОД" (подробнее)
ООО МД ТЕХНИКА (подробнее)
ООО "Стройспецгрупп" (подробнее)

Ответчики:

ООО "ЕМС-СТРОЙ" (подробнее)
ООО "Мир дорог" (подробнее)

Иные лица:

Администрация городского округа Солнечногорск МО (подробнее)
Арбитражный суд московской области (подробнее)
ГБУ Московской области "Мосавтодор" (подробнее)
ООО МКК Тендер Лига (подробнее)
ООО "ПСК Магистраль-Энерго" (подробнее)

Судьи дела:

Шевырина П.В. (судья) (подробнее)

Последние документы по делу:

Постановление от 16 июня 2025 г. по делу № А41-16195/2022
Постановление от 10 апреля 2025 г. по делу № А41-16195/2022
Постановление от 9 апреля 2025 г. по делу № А41-16195/2022
Постановление от 28 октября 2024 г. по делу № А41-16195/2022
Постановление от 5 ноября 2024 г. по делу № А41-16195/2022
Постановление от 21 октября 2024 г. по делу № А41-16195/2022
Постановление от 25 октября 2024 г. по делу № А41-16195/2022
Постановление от 17 сентября 2024 г. по делу № А41-16195/2022
Постановление от 25 июля 2024 г. по делу № А41-16195/2022
Постановление от 30 июня 2024 г. по делу № А41-16195/2022
Постановление от 18 июня 2024 г. по делу № А41-16195/2022
Постановление от 5 июня 2024 г. по делу № А41-16195/2022
Постановление от 21 апреля 2024 г. по делу № А41-16195/2022
Постановление от 13 марта 2024 г. по делу № А41-16195/2022
Постановление от 2 февраля 2024 г. по делу № А41-16195/2022
Постановление от 28 августа 2023 г. по делу № А41-16195/2022
Резолютивная часть решения от 25 апреля 2023 г. по делу № А41-16195/2022
Решение от 28 апреля 2023 г. по делу № А41-16195/2022
Постановление от 16 февраля 2023 г. по делу № А41-16195/2022


Судебная практика по:

Злоупотребление правом
Судебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ

Признание договора купли продажи недействительным
Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ

Мнимые сделки
Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ

Притворная сделка
Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ