Постановление от 2 июля 2020 г. по делу № А41-44962/2018Москва 02.07.2020 Дело № А41-44962/18 Резолютивная часть постановления оглашена 25 июня 2020 года. Постановление в полном объеме изготовлено 2 июля 2020 года. Арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего-судьи Тарасова Н.Н., судей Коротковой Е.Н., Петровой Е.А., при участии в судебном заседании: не допущен в качестве представителя заявителя кассационной жалобы ФИО1 (отсутствует оригинал доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия) рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу ФИО2 на определение Арбитражного суда Московской области от 17.10.2019, на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2020 об отказе в разрешении разногласий в рамках рассмотрения дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Астерра инвест», решением Арбитражного суда Московской области от 11.02.2019 общество с ограниченной ответственностью «Астерра инвест» (далее – должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО3 ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО2 обратились в Арбитражный суд Московской области с заявлением о разрешении разногласий, возникших с конкурсным управляющим должника по результатам рассмотрения им требования кредитора закрытого акционерного общества «Агрофирма Первое мая», в удовлетворении которого определением Арбитражного суда Московской области от 17.10.2019, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2020, было отказано. Не согласившись с определением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, ФИО2 обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой, указывая на неправильное применение судами норм материального и процессуального права и неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения данного дела, просит удовлетворить кассационную жалобу, обжалуемые определение и постановление отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что, в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не препятствует рассмотрению кассационной жалобы в их отсутствие. В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ), информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru. Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287, 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалованных судебных актов, судебная коллегия суда кассационной инстанции не находит оснований для отмены определения и постановления по доводам кассационной жалобы. Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве. Как следует из материалов дела, и было установлено судом первой инстанции, между должником и ФИО5, ФИО6, ФИО4 и ФИО2 были заключены договоры долевого участия. Как указывали ФИО5, ФИО6, ФИО4 и ФИО2, в связи с неисполнением должником (застройщиком) обязательств по договорам долевого участия, они направили ему уведомления об отказе от исполнения договора с требованием о выплате денежных средств, уплаченных за объекты долевого участия, а также процентов за пользование денежными средствами. Указывая на положения статьи 13 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон об участии в долевом строительстве), кредиторы указывали, что за ними, как за участниками долевого строительства, сохранилось право залога в отношении создаваемых объектов (квартир). На дату заключения данного договора, договоры об участии в долевом строительстве между застройщиком и заявителями были расторгнуты. Вместе с тем, возражая против включения конкурсным управляющим должника в реестр требований кредиторов должника требования закрытого акционерного общества «Агрофирма Первое мая» (далее – общества), основанного на заключенном последним 28.10.2017 с должником (продавцом) договоре купли-продажи будущего недвижимого имущества, кредиторы указывали, что предметом этого соглашения явились квартиры, которые ранее являлись предметом договоров долевого участия между должником и кредиторами. На основании указанных обстоятельств, ФИО5, ФИО6, ФИО4 и ФИО2 обратились в суд с настоящими возражениями. Вынося обжалуемое определение, суд первой инстанции исходил из следующего. В соответствии с договором от 28.10.2017, должник (застройщик) обязался передать в собственность обществу (покупателю), а последнее, в свою очередь, принять и оплатить указанные в приложении к договору и дополнительных соглашениях квартиры, всего в количестве 53 штук, включая и 4 квартиры, права требования на которые ранее принадлежали ФИО5, ФИО6, ФИО4 и ФИО2 (до расторжения договоров об участии в долевом строительстве по ним в одностороннем порядке). Таким образом, установил суд, на дату заключения договора купли-продажи будущего недвижимого имущества (28.10.2017), договоры об участии в долевом строительстве между застройщиком и кредиторами расторгнуты в одностороннем порядке по инициативе самих участников долевого строительства. В силу части 1 статьи 12.1 Закона об участии в долевом строительстве, денежное требование заявителей к должнику, действительно обеспечивается залогом в порядке, установленном статьями 3-15 названного Федерального закона. Вместе с тем, в соответствии с частью 9 статьи 13 Закона об участии в долевом строительстве, к отношениям, вытекающим из залога, возникающего на основании этого федерального закона, применяются положения Гражданского кодекса Российской федерации (далее – ГК РФ) и Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» с учетом особенностей, установленных названным Федеральным законом. Исходя из статей 4 и 9 Закона об участии в долевом строительстве, поскольку договоры участия в долевом строительстве между кредиторами и должником расторгнуты, застройщик не лишен права заключить договор участия в долевом строительстве относительно спорных объектов долевого строительства или иной договор, связанный с передачей денежных средств и последующей передачей жилого помещения с иным лицом. Вместе с тем, отметил суд первой инстанции, кредиторами и при подаче заявлений о включении в реестр требований кредиторов не заявлялись залоговые требования, а правовые основания для установления залога на объекты долевого строительства - квартиры, в отношении которых между должником и кредиторами был заключен договор долевого участия в строительстве, отсутствуют. Так, согласно части 1 статьи 13 Закона об участии в долевом строительстве и правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2018 № 305-ЭС16-10864 (5), на первоначальной стадии строительства, когда застройщик имеет только права на земельный участок для строительства, полноценного залогового права у участников долевого строительства нет, хотя формально, в соответствии с частью 1 статьи 13 Закона об участии в долевом строительстве, связывает возникновение залога с государственной регистрацией договоров об участии в строительстве. С момента государственной регистрации считается зафиксированным в Едином государственном реестре недвижимости, притязание участника строительства на залоговое обременение в отношении будущей недвижимости. Это имеет значения для информирования возможных приобретателей создаваемого объекта недвижимости о наличии неисполненных договоров об участии в долевом строительстве, так и для разрешения возможных споров о старшинстве залогов. Полноценное залоговое обременение появляется у участника долевого строительства при государственной регистрации права собственности застройщика на объект незавершенного строительства (части 2, 5 статьи 13 Закона об участии в долевом строительстве). Объект долевого строительства рассматривается как будущая вещь, на залоговое обременение которой у участника долевого строительства изначально возникло притязание. В ситуации, когда первичное право собственности на квартиру при наличии неисполненных договоров об участии в долевом строительстве регистрируется за застройщиком, у участника долевого строительства возникает право залога на квартиру. При нормальном хозяйственном обороте, когда построенная квартира передается участнику долевого строительства и за ним регистрируется первичное право собственности, полноценное залоговое обременение не возникает в принципе: до момента регистрации права собственности квартира как объект гражданских прав не существует. Таким образом, говорить о полноценном залоговом праве у участников долевого строительства можно только в двух случаях: когда застройщиком зарегистрировано право собственности, либо на объект незавершенного строительства, либо на построенную квартиру, подлежащую передаче участнику ДДУ. В настоящем деле, как установлено судом, право застройщика ни на незавершенный строительством объект, ни на квартиры не зарегистрировано, сами же договоры долевого участия в строительстве между должником и ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО2 были расторгнуты. Факт расторжения договора долевого участия между должником и самим ФИО2 был установлен вступившим в законную силу судебным актом – решением Арбитражного суда Московской области от 19.02.2018 по делу № А41-89603/17. Судом отмечено, что если один участник строительства правомерно отказался от исполнения договора долевого участия в строительстве, после чего был заключен новый договор в отношении этой же квартиры с другим лицом, по общему правилу части 8 статьи 13 Закона об участии в долевом строительстве, после завершения строительства квартира передается новому участнику свободной от прав первого участника строительства: передача квартиры второму участнику строительства влечет за собой возникновение на стороне фактического владельца права собственности, не обремененного ипотекой в пользу первого участника строительства. Учитывая вышеизложенное, констатировал суд, оспариваемое решение конкурсного управляющего должника о включении в реестр требований кредиторов должника требования общества о передаче жилых помещений не нарушает права кредиторов. Доводы кредиторов о недействительности договора от 28.10.2017 были отклонены, как не нашедшие своего документального подтверждения и основанные на неверном истолковании самими кредиторами норма права. Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что выводы судов о надлежащем исполнении обществом своих обязательств, в том числе в части оплаты приобретаемого имущества, доводами кассационной жалобы не оспариваются. На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований заявителей. При рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта судом первой инстанции были установлены все существенные для спора обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка. Выводы основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу, нормы материального права применены правильно. На основании изложенного, суд апелляционной инстанции правомерно оставил определение суда первой инстанции без изменения. Судебная коллегия суда кассационной инстанции соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций, не усматривая оснований для их переоценки, поскольку названные выводы в достаточной степени мотивированы, соответствуют нормам права, правовой высшей судебной инстанции, приведенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2018 № 305-ЭС16-10864 (5). Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что кассационная жалоба не содержит указания на наличие в материалах дела каких-либо доказательств, опровергающих выводы судов, которым не была бы дана правовая оценка судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции. Судами правильно применены нормы материального права, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Доводы кассационной жалобы аналогичны ранее заявленным доводам в апелляционной жалобе, которым судом апелляционной инстанции дана надлежащая правовая оценка, в связи с чем, доводы жалобы направлены на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств и изложенных выше обстоятельств, установленных судами, что не входит в круг полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, установленных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и не могут быть положены в основание отмены судебных актов судом кассационной инстанции. Приведенный в кассационной жалобе довод о том, что требование общества, основанное на 4 спорных квартирах (дополнительное соглашение от 11.01.2019) носит текущий характер, судебной коллегией отклоняется. Согласно пункту 1 статьи 201.4 Закона о банкротстве, с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении застройщика, в ходе внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, требования о передаче машино-мест и нежилых помещений, в том числе, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, и (или) денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного названным параграфом порядка предъявления требований к застройщику. Таким образом, Закон о банкротстве не относит к текущим требованиям требования участников строительства о передаче жилых помещений, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом. Приведенный в кассационной жалобе довод о том, что заключенный обществом договор купли-продажи будущего недвижимого имущества не может являться основанием для включения требований о передаче жилых помещений в реестр требований передачи жилого помещения., судебной коллегией отклоняется, как основанный на неверном истолковании правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем», согласно которой продавец в судебном порядке не может быть понужден к совершению действий по приобретению или созданию вещи, подлежащей передаче покупателю в будущем. В то же время покупатель по договору вправе требовать понуждения продавца к исполнению обязательства по передаче недвижимой вещи, являющейся предметом договора (статья 398 ГК РФ). Такой иск подлежит удовлетворению в случае, если суд установит, что спорное имущество имеется в натуре и им владеет ответчик - продавец по договору, право собственности которого на спорное имущество зарегистрировано в ЕГРП. При этом требование об исполнении обязательства по передаче имущества также может быть соединено с требованием о государственной регистрации перехода права собственности по договору купли-продажи недвижимого имущества (пункт 3 статьи 551 ГК РФ). Нормы материального и процессуального права, несоблюдение которых является безусловным основанием для отмены судебных актов в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судами не нарушены, в связи с чем, кассационная жалоба не подлежит удовлетворению. Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 284-290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определение Арбитражного суда Московской области от 17.10.2019 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2020по делу № А41-44962/18 – оставить без изменения, кассационную жалобу – оставить без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в судебную коллегию Верховного суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Председательствующий-судья Н.Н. Тарасов Судьи: Е.Н. Короткова Е.А. Петрова Суд:ФАС МО (ФАС Московского округа) (подробнее)Истцы:Ассоциация СРО "ЦААУ" (подробнее)Ответчики:ООО "АСТЕРРА ИНВЕСТ" (ИНН: 5001088046) (подробнее)Иные лица:Ассоциация Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих (ИНН: 0274107073) (подробнее)конкурсный управляющий Белокопыт А.В. (подробнее) Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (подробнее) Судьи дела:Тарасов Н.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Постановление от 23 апреля 2024 г. по делу № А41-44962/2018 Постановление от 21 марта 2024 г. по делу № А41-44962/2018 Постановление от 22 ноября 2022 г. по делу № А41-44962/2018 Постановление от 4 июля 2022 г. по делу № А41-44962/2018 Постановление от 3 августа 2021 г. по делу № А41-44962/2018 Постановление от 16 октября 2020 г. по делу № А41-44962/2018 Постановление от 2 июля 2020 г. по делу № А41-44962/2018 Постановление от 20 февраля 2020 г. по делу № А41-44962/2018 Постановление от 16 января 2020 г. по делу № А41-44962/2018 Постановление от 25 декабря 2019 г. по делу № А41-44962/2018 Постановление от 9 октября 2019 г. по делу № А41-44962/2018 Постановление от 3 октября 2019 г. по делу № А41-44962/2018 Постановление от 4 июня 2019 г. по делу № А41-44962/2018 |